Nejvyšší soud Usnesení trestní

8 Tdo 144/2016

ze dne 2016-02-24
ECLI:CZ:NS:2016:8.TDO.144.2016.1

8 Tdo 144/2016-39

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 24. 2. 2016 o dovolání

obviněného P. S. proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2015, sp.

zn. 11 To 161/2015, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u

Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 1 T 169/2013, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného P. S. odmítá.

1. Rozsudkem Okresního soudu Praha-východ ze dne 9. 10. 2014, sp. zn. 1

T 169/2013, byl obviněný P. S. a další dva spoluobvinění J. M. a S. P. uznáni

vinnými, že

1) obžalovaní J. M., S. P. a P. S. společným jednáním, jehož cílem bylo

přinutit poškozenou P. D. k přiznání údajného odcizení zboží ze skladu obchodní

společnosti JIP Východočeská a. s. v hodnotě milion korun a přimět ji k

formálnímu uznání takového dluhu, v době kolem 19:30 hodin dne 4. 11. 2010 v

B., okres P.-v., v domě v H. ulici obviněný P. S. za přítomnosti obviněného S.

P. J. M. slovně vyzýval jmenovanou poškozenou, aby se přiznala k odcizení

zboží v hodnotě jednoho milionu korun, dále aby takto získané peníze vrátila a

pro případ nevyhovění jeho požadavku jí hrozil okamžitým bitím, což podpořil

některý z obžalovaných slovně vyjádřenou hrozbou, že vyvolá zákrok policie

proti poškozené a tím i její trestní stíhání v případě, že nevyhoví jejich

požadavku a doprovázel to tvrzením o existenci důkazů o vině poškozené

odcizením zboží, které doplňoval obviněný S. P. gesty a manipulací s

notebookem, čímž klamavě předstíral držení důkazů o vině poškozené a

připravenost předložit je policii, následně obviněný J. M. předložil poškozené

k podpisu dohodu o uznání dluhu poškozenou ve výši 1 milion Kč s tím, že ho

uhradí do druhého dne za současného stanovení smluvní pokuty ve výši 300 000 Kč

pro případ nedodržení takového závazku, čímž poškozenou přiměli k písemnému

uznání údajného dluhu poškozené, k jehož splnění ani k vymáhání však dosud

nedošlo,

2) obžalovaní J. M., S. P. a P. S. společně v době kolem 20:00 hodin dne

4. 11. 2010 v H. ulici v B., okres P.-v., v tamním objektu S. P. slovně vyzýval

poškozenou M. P. k tomu, aby se přiznala k údajné krádeži peněz z jí

obsluhované pokladny, přitom slovně předstíral možnost nabídnout přesvědčivé

důkazy o tom a slovně hrozil oznámením její údajné krádeže policii a vyvoláním

jejího uvěznění a s využitím takto získané převahy a vyvolané obavy poškozené

ze ztráty zaměstnání předložil obviněný J. M. jmenované poškozené k podpisu

dohodu o uznání dluhu, kterou poškozená měla uznat údajný dluh vůči obchodní

společnosti JIP Východočeská a. s. ve výši 500 000 Kč a zavázala se ho uhradit

do druhého dne za současného sjednání smluvní pokuty ve výši 150 000 Kč pro

případ nedodržení takového závazku, přičemž takové jednání bylo provázeno

soustavnou přítomností obviněného P. S. v bezprostřední blízkosti poškozené,

aby tím podpořil její respekt vůči požadavku přednesenému obviněným P., čímž

poškozenou přiměli k podpisu a uzavření zmíněné dohody, ovšem k úhradě ani

vymáhání údajného dluhu a smluvní pokuty dosud nedošlo,

3) obžalovaní J. M. a P. S. společně v době kolem 15:30 hodin dne 5. 11.

2010 v H. ulici v B., okres P.-v., v tamním objektu P. S. i J. M. slovně

vyzývali poškozenou L. S. k tomu, aby se přiznala k údajné krádeži peněz z jí

obsluhované pokladny, přitom slovně předstírali možnost nabídnout přesvědčivé

důkazy o tom a obžalovaný S. hrozil oznámením policii a vyvoláním jejího

uvěznění a s využitím získané převahy a vyvolané obavy poškozené ze ztráty

zaměstnání, které je jediným zdrojem příjmů její rodiny, předložil obviněný J.

M. jmenované poškozené k podpisu dohodu o uznání dluhu, kterou poškozená měla

uznat údajný dluh vůči obchodní společnosti JIP Východočeská a. s. ve výši 200

000 Kč a zavázala se ho uhradit do druhého dne za současného sjednání smluvní

pokuty ve výši 60 000 Kč pro případ nedodržení takového závazku, čímž

poškozenou přiměli k podpisu a uzavření zmíněné dohody, ovšem k úhradě ani

vymáhání údajného dluhu a smluvní pokuty dosud nedošlo.

2. Takto popsané jednání obviněných [u obviněného S. P. jen v bodech 1)

a 2)] soud prvního stupně právně kvalifikoval ve smyslu § 21 tr. zákoníku jako

pokus zločinu vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. b), d) tr. zákoníku,

a obviněnému P. S. uložil podle § 175 odst. 2 tr. zákoníku za použití § 43

odst. 2 tr. zákoníku souhrnný trest odnětí svobody v trvání 42 měsíců, pro

jehož výkon jej podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku zařadil do věznice s dozorem.

Současně zrušil výrok o trestu z rozsudku Okresního soudu Praha-východ ze dne

16. 9. 2013, č. j. 1 T 61/2012-298, ve spojení s usnesením Krajského soudu v

Praze z 10. 1. 2014, č. j. 9 To 465/2013-350, jakož i všechna další rozhodnutí

na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo

zrušením, pozbyla podkladu. Obviněným S. P. a J. M. pak podle § 175 odst. 2 tr.

zákoníku za použití § 43 odst. 1 tr. zákoníku úhrnné tresty (aniž vysvětlil z

jakého důvodu) odnětí svobody – každému v trvání 2 roků, jejichž výkon podle §

81 odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložil na zkušební dobu v

trvání 30 měsíců u obviněného S. P., resp. 3 let u obviněného J. M.

3. Proti tomuto rozsudku podali všichni tři obvinění odvolání. Podání

obviněného P. S. Krajský soud v Praze usnesením ze dne 18. 6. 2015, sp. zn. 11

To 161/2015, podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl. Stejným způsobem rozhodl

tento soud již předtím (usnesením ze dne 26. 3. 2015, sp. zn. 11 To 98/2015) o

odvoláních dalších dvou obviněných.

4. Obviněný P. S. (dále jen „obviněný“, příp. „dovolatel“) se ani s

rozhodnutím odvolacího soudu neztotožnil a proti němu podal prostřednictvím

svého obhájce Mgr. Libora Zbořila dovolání, v němž uplatnil dovolací důvod

podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., neboť měl za to, že napadeným usnesením

bylo rozhodnuto o zamítnutí jeho odvolání, přestože v řízení, které mu

předcházelo, byl dán dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.,

tedy že rozsudek soudu nalézacího spočívá na nesprávném právním posouzení

skutku.

5. Dovolatel zprvu namítl, že napadenému usnesení předcházelo řízení, v

němž nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav věci, neboť v něm nebylo bez

jakýchkoli pochyb prokázáno, že se skutek stal a že jej spáchal právě obviněný.

Učiněná skutková zjištění podle něj nevyjadřují naplnění všech zákonných znaků

skutkové podstaty trestného činu vydírání podle § 175 tr. zákoníku. Při

zjišťování skutkového stavu soudy porušily ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. a mezi

jejich zjištěními a provedenými důkazy vznikl extrémní nesoulad. Okolnostmi

svědčícími v jeho prospěch se soudy nijak nezabývaly. Proto vyslovil názor, že

měl být zproštěn obžaloby podle § 226 písm. a), b), c) tr. ř.

6. K námitce nesprávné právní kvalifikace obviněný uvedl, že ze

skutkové věty rozsudku soudu prvního stupně vyplývá, že se nedopustil žádného

násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy. Tento soud tedy pochybil

při závěrech o realizaci skutkové podstaty trestného činu vydírání z pohledu

naplnění její objektivní, zejména však subjektivní stránky, když shledal, že

jeho jednání popsané pod bodem 1), 2) a 3) bezprostředně směřovalo k tomu, aby

jiného pod pohrůžkou násilí nutil, aby něco konal, opominul nebo trpěl.

7. Podle dovolatele odvolací soud se sice pokusil tuto vadu

napravit, sám se ovšem dopustil dalšího vážného pochybení, když uvedl, že u

jeho jednání v bodech 2) a 3) skutkové věty se nejednalo o pohrůžku

bezprostředního násilí, nýbrž o pohrůžku jiné těžké újmy. K tomu odvolací soud

citoval rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 8. 4. 1981, sp. zn. 6 Tz

12/81 (publikovaný pod č. 27/1982 Sb. rozh. tr.), jehož právní věta zní: „Jinou

těžkou újmou může být i zahájení trestního stíhání v důsledku oznámení

trestného činu, jimž pachatel poškozenému hrozí, a nutí ho tak něco konat,

opominout nebo trpět. Je přitom nerozhodné, zda se poškozený trestné činnosti,

jejímž oznámením se hrozí, dopustil či nikoliv.“.

8. S odkazem na právě citovaný judikát se dovolatel v žádném případě

neztotožnil, naopak jeho aplikaci označil jako naprosto absurdní, a to z důvodu

významných skutkových odlišností a nepřiléhavosti na posuzovaný případ, což

mělo ve svém důsledku také vliv na nesprávnou právní kvalifikaci souzeného

skutku. Podle skutkových zjištění, z nichž zmíněný judikát vycházel, vyhrožoval

obviněný oznámením jiného trestného činu poškozené, než toho, ke kterému jeho

jednání směřovalo. Snažil se tedy vymoci jednání nijak nesouvisející s jejím

údajným trestným činem. On však v dané věci hrozil poškozeným oznámením jimi

spáchaného trestného činu ve snaze vymoci od nich odčinění způsobené právě

tímto jejich jednáním. Byla zde tedy souvislost, jež v citovaném judikátu

absentuje.

9. V odůvodnění zmíněného rozhodnutí navíc soud zdůraznil, že jednání

pachatele trestného činu vydírání musí být neoprávněné. Podle názoru dovolatele

musí být tato neoprávněnost součástí subjektivní stránky trestného činu. V

posuzovaném případě ovšem postup uzavření dohod o úhradě odcizených částek z

jeho strany neoprávněný nebyl. Nadto, pokud by závazek poškozených vůči

obchodní společnosti JIP Východočeská, a. s., skutečně neexistoval, pak by pro

ně případné trestní oznámení nemohlo znamenat žádné riziko a tudíž ani žádnou

újmu.

10. Obviněný proto uzavřel, že užití citovaného judikátu bývalého

Nejvyššího soudu ČSR bylo v daném případě závadné a absolutně nepřiléhavé.

Vyplývá z něj totiž názor soudu, že za vydírání užitím pohrůžky jiné těžké újmy

lze označit i takové případné jednání, kdy osoba za účelem vymoci pro sebe

náhradu škody způsobené protiprávním jednáním druhého, využije svého zákonného

práva na soudní a jinou právní ochranu zakotvenou v čl. 36 Listiny základních

práv a svobod, které zaručuje domáhat se stanoveným postupem svého práva u

nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu,

tedy i eventuálním oznámením protiprávního jednání příslušnému policejnímu

orgánu. Takovýto výklad však podle něho nemůže obstát.

11. V návaznosti na to dovolatel poukázal na související judikaturu

Nejvyššího soudu, konkrétně na usnesení ze dne 13. 5. 2009, sp. zn. 3 Tdo

476/2009 (publikované pod č. 23/2010 Sb. rozh. tr.), v níž soud konstatoval, že

pohrůžka eventuálního podání trestního oznámení nemůže být hodnocena jako

hrozba jinou těžkou újmou ve smyslu trestného činu vydírání, když je právem

každého, v případě domnění o způsobení škody druhou osobou, podat proti ní

trestní oznámení. Podle tohoto judikátu by se trestného činu vydírání v takovém

případě mohl pachatel dopustit jen tehdy, „pokud by spolu s upozorněním na

podání trestního oznámení vyhrožoval poškozenému způsobem a prostředky, k

jejichž použití nebyl vůbec oprávněn (např. že zařídí vzetí poškozeného do

vazby, že se přičiní o to, aby mu byl uložen vysoký trest)“. Z jeho jednání

však nevyplývá žádný konkrétní ani jiný způsob užití takovýchto dalších

potřebných prostředků, a v tomto smyslu tedy není naplněna podmínka hrozby

způsobením jiné těžké újmy.

12. Obviněný dále připomenul názor Nejvyššího soudu uvedený v usnesení

ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 8 Tdo 612/2011 (publikovaném pod č. 25/2012 Sb.

rozh. tr.), v němž soud konstatoval, že „Zákonný znak trestného činu vydírání

spočívající v pohrůžce jiné těžké újmy ve smyslu § 235 odst. 1 tr. zákona může

zahrnovat různé způsoby vyhrožování, protože není nijak blíže definován. Vždy

však musí jít o neoprávněné jednání pachatele, který hrozí způsobením takových

následků, jež jsou svou intenzitou obdobné jako v případě pohrůžky násilí,

takže pohrůžka jiné těžké újmy může u poškozeného vyvolat konkrétní obavu

srovnatelnou s ohrožením jeho života nebo zdraví. Při posuzování, zda jde o

pohrůžku jinou těžkou újmou, je však třeba přihlížet též např. k závažnosti

možného narušení osobních, rodinných, pracovních, podnikatelských či jiných

vztahů poškozeného v případě uskutečnění učiněné pohrůžky. Je nutno zohlednit

rovněž individuální vlastnosti poškozeného, intenzitu ovlivnění jeho

psychického stavu apod., neboť dopad stejné pohrůžky může být podle její povahy

u různých poškozených odlišný.“. K tomu obviněný doplnil, že jednání kladené mu

za vinu rozhodně nedosahovalo intenzity srovnatelné s obavou poškozených o

jejich život či zdraví ani žádnou jinou možnou újmou.

13. Podle dovolatele jeho jednání popsané v bodech 1), 2) a 3) výroku

odsuzujícího rozsudku soudu prvního stupně nemohlo naplnit – vzhledem k absenci

užití násilí, pohrůžky násilí nebo pohrůžky jiné těžké újmy – skutkovou

podstatu trestného činu vydírání podle § 175 tr. zákoníku. Nanejvýše by bylo

možné zkoumat, zda jeho skutek podle popisu útoků pod body 2) a 3) nenaplnil

znaky trestného činu útisku podle § 177 odst. 1 tr. zákoníku, jehož se dopustí

ten, kdo někoho nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal,

opominul nebo trpěl.

14. K tomu obviněný citoval usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7.

2002, sp. zn. 5 Tdo 324/2002, v němž soud srovnával právě trestné činy vydírání

a útisku. Pohrůžka jiné těžké újmy u trestného činu vydírání může, podle názoru

soudu, „spočívat v hrozbě způsobení majetkové újmy, vážné újmy na cti, na dobré

pověsti, může směřovat k rozpadu manželství nebo rodinného života“. U trestného

činu útisku definoval tíseň jako „stav, třeba přechodný, vyvolaný osobními,

rodinnými, majetkovými a jinými poměry, které vedou k omezení volnosti

rozhodování“. Závislost pak chápal jako „stav, v němž se osoba nemůže svobodně

rozhodovat proto, že je v určitém směru odkázána na pachatele“. V tomto smyslu

obviněný poukázal na výpovědi poškozených, z nichž vyplynulo, že předmětné

exekutorské zápisy podepsaly v obavě ze ztráty svého zaměstnání, které pro ně

bylo jediným zdrojem jejich příjmů. V návaznosti na to vyslovil názor, že v

okamžiku, kdy znaky stíhaného skutku, umožňující přísnější kvalifikaci

závažnějšího trestného činu, nebyly v řízení bez pochyb prokázány, a nelze je

ani spolehlivě dovodit, je ve smyslu zásady presumpce neviny a zásady in dubio

pro reo třeba obviněného obžaloby zprostit, popřípadě užít kvalifikaci mírnější

skutkové podstaty, v tomto případě přiléhavější právní kvalifikace trestného

činu útisku podle § 177 tr. zákoníku.

15. V následující části svého podání se obviněný zaměřil na další

otázky, v nichž také shledal pochybení nižších soudů. Například hodnocení

důkazů soudem prvního stupně nepovažoval za volné, nýbrž za svévolné, když soud

uvěřil poškozeným, že v kritické situaci jednaly ve strachu o své zdraví,

ačkoliv ty měly spatřovat újmu spíše v přivolání policejního orgánu. Soudy obou

stupňů dále pochybily v tom, že nepřipustily ohledání kanceláře, v níž došlo k

posuzovanému jednání s odůvodněním, že otázka stísněnosti prostoru je

subjektivní záležitostí. Pak by mu ovšem tato okolnost neměla být přičítána k

tíži.

16. Dovolatel se rovněž pozastavil nad chybným označením důkazního

materiálu, kdy zvukový záznam hlavního líčení nalézacího soudu byl poněkud

nelogicky nazván „listinnými důkazy“. Jako významnou vadu řízení zhodnotil i

zmatečnost tohoto hlavního líčení. Soud prvního stupně rovněž odmítl provést

některé důkazy jím navržené, a naopak si učinil prakticky veškeré skutkové

závěry z výpovědí poškozených nebo osob jim blízkých. I přes jeho námitky zcela

ignoroval řetězec nepřímých důkazů svědčících o možné účelovosti výpovědí

těchto osob. V době policejního vyšetřování (vedeného původně pro trestný čin

útisku podle § 177 tr. zákoníku) totiž uváděly, že předmětné exekutorské zápisy

podepisovaly ve strachu ze ztráty svého zaměstnání, jež pro ně bylo jediným

zdrojem příjmu, aniž by v rozhodné době přemýšlely, jak částky v zápisech

uvedené splatí. Na rozdíl od něj soudy nepovažovaly tato tvrzení za nelogická.

17. Podle obviněného naopak odvolací soud zatížil řízení svévolnou

úvahou, že poškozené (jako každý racionálně uvažující člověk) by se bez

soustředěného nátlaku nikdy o vlastní svobodné vůli nemohly zavázat k úhradě

dluhu ve výši a lhůtě, které byly s přihlédnutím k jejich výdělkovým a

majetkovým poměrům zcela nereálné. Takový závěr by se ale měl opírat minimálně

o znalecký posudek z oboru psychologie, jímž by byl prokázán vliv jednání

obviněného na psychiku konkrétních poškozených.

18. Dovolatel v závěru svého podání shrnul, že skutek, jímž byl uznán

vinným, není trestným činem podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. b), d) tr.

zákoníku; eventuelně by jej bylo možno posoudit jako trestný čin útisku podle §

177 odst. 1 tr. zákoníku. S ohledem na nerespektování zásad a pravidel

trestního řízení soudy obou stupňů považoval za nutné, aby Nejvyšší soud zasáhl

do jejich skutkových zjištění, což má podklad v ustanoveních čl. 4 a čl. 90

Ústavy, neboť bylo dotčeno jeho ústavně garantované základní právo na

spravedlivý proces.

19. Ze všech výše uvedených důvodů obviněný s odkazem na ustanovení §

265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst.

1 tr. ř. usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 18. 6. 2015, č. j. 11 To

161/2015-306, i jemu předcházející rozsudek Okresního soudu Praha-východ ze dne

9. 10. 2014, č. j. 1 T 169/2013-201, v celém rozsahu zrušil, a aby současně

zrušil všechna další rozhodnutí na ně obsahově navazující, pokud vzhledem ke

změnám, k nimž jejich zrušením došlo, pozbyla svého zákonného podkladu, a dále

aby postupoval podle § 265l tr. ř. a přikázal Krajskému soudu v Praze, aby věc

v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

20. V samém závěru svého podání dovolatel požádal předsedu senátu

Nejvyššího soudu, který bude o podaném dovolání rozhodovat, aby podle § 265o

odst. 1 tr. ř. před rozhodnutím o tomto mimořádném opravném prostředku odložil

výkon trestu odnětí svobody, který mu byl uložen. Zároveň vyjádřil souhlas s

rozhodnutím Nejvyššího soudu podle § 265 odst. 1 písm. b) tr. ř. v neveřejném

zasedání.

21. Státní zástupkyně činná u Nejvyššího státního zastupitelství (dále

jen „státní zástupkyně“) ve svém stručném vyjádření zdůraznila, že námitky

vyjádřené v dovolání obviněný uplatňoval již od počátku trestního řízení a

vtělil je rovněž do svého opravného prostředku, takže se jimi zabývaly jak soud

nalézací, tak soud odvolací.

22. Podle státní zástupkyně jednání obviněného bylo plně prokázáno

svědeckými výpověďmi svědků E. D., P. D. i M. P. a L. S. Rovněž bylo prokázáno

výpovědí svědka P. T., který s ním měl obdobné zkušenosti. Pokud jde o tvrzení

obviněného, že z jeho strany absentovala pohrůžka násilí vůči poškozeným v

popisu útoku pod bodem 1), 2) a 3), poukázala na to, že s touto námitkou se

vypořádal již odvolací soud, když uvedl, že správně mělo být jednání obviněného

kvalifikováno jako dílem dokonaný zločin vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2

písm. b) tr. zákoníku, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 tr. zákoníku ve vztahu

k odst. 2 písm. d) citovaného ustanovení, neboť v hrozbě oznámení údajného

trestného činu poškozených policejnímu orgánu a vyvolání jejich uvěznění je

třeba podle judikatury spatřovat pohrůžku jiné těžké újmy (odkázala tu na shora

již citované rozhodnutí bývalého Nejvyššího soudu ČSR ze dne 8. 4. 1981, sp.

zn. 6 Tz 12/81).

23. S ohledem na výše uvedené měla tedy státní zástupkyně za to, že

meritorní rozhodnutí v této věci není zatíženo takovou vadou, kterou by bylo

nutno a možno napravit cestou dovolání, přičemž deklarovaný důvod v dovolání

naplněn nebyl. Přesto však navrhla, aby Nejvyšší soud podané dovolání podle §

265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl jako zjevně neopodstatněné. Dále navrhla,

aby Nejvyšší soud o podaném dovolání rozhodl v souladu s ustanovením § 265r

odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání. Pro případ, že by Nejvyšší soud

shledal podmínky pro jiné než navrhované rozhodnutí, vyjádřila ve smyslu § 265r

odst. 1 písm. c) tr. ř. výslovný souhlas s rozhodnutím věci v neveřejném

zasedání jiným než navrženým způsobem.

24. Vyjádření státní zástupkyně zaslal Nejvyšší soud datovou schránkou

na vědomí výše jmenovanému obhájci obviněného (obdržel je dne 8. 2. 2016). Ten

však na ně do dne rozhodnutí dovolacího soudu nereagoval.

25. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že

dovolání v dané věci je podle § 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř.

přípustné, bylo podáno osobou oprávněnou, tedy obviněným prostřednictvím

obhájce, jak ukládá § 265d odst. 1 písm. b) a odst. 2 tr. ř., a to v zákonné

lhůtě a na místě k tomu určeném podle § 265e odst. 1, 2 tr. ř. Splňuje též

všechny obsahové náležitosti předepsané v § 265f odst. 1 tr. ř.

26. Vzhledem k tomu, že dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v

ustanovení § 265b tr. ř., Nejvyšší soud musel dále posoudit otázku, zda

obviněným uplatněné dovolací důvody lze považovat za důvody uvedené v citovaném

ustanovení zákona, jejichž existence je zároveň podmínkou provedení přezkumu

napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. Současně je třeba dodat, že z hlediska

§ 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. nepostačuje pouhé formální uvedení některého z

důvodů vymezených v § 265b odst. 1 písm. a) až l) tr. ř. odkazem na toto

zákonné ustanovení, ale tento důvod musí být také skutečně v podaném dovolání

tvrzen a odůvodněn konkrétními vadami.

27. Z logiky věci se Nejvyšší soud zabýval nejprve dovolacím důvodem

podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř., který je dán tehdy, jestliže bylo

rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti

rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž

byly splněny procesní podmínky pro takové rozhodnutí (prvá alternativa) nebo

přestože byl v řízení předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a)

až k) (druhá alternativa). Jestliže v posuzované věci odvolací soud rozhodl ve

veřejném zasedání tak, že odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. zamítl, tj.

rozhodl po věcném přezkoumání, je zjevné, že tento dovolací důvod přichází v

úvahu pouze v jeho druhé variantě, tj. ve spojení s některým z dovolacích

důvodů podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

28. Oním dalším uplatněným dovolacím důvodem byl ten podle § 265b odst.

1 písm. g) tr. ř., který je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním

posouzení. V rámci takto vymezeného dovolacího důvodu je možno namítat, že

skutek, jak byl v původním řízení zjištěn, byl nesprávně kvalifikován jako

určitý trestný čin, ačkoli šlo o jiný trestný čin, nebo se o trestný čin vůbec

nejednalo. Důvody dovolání jako specifického opravného prostředku jsou

koncipovány tak, že v dovolání není možno namítat neúplnost dokazování, způsob

hodnocení důkazů a nesprávnost skutkových zjištění. Nejvyšší soud jakožto soud

dovolací nemůže přezkoumávat a posuzovat postup hodnocení důkazů soudy obou

stupňů ve věci ve smyslu ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., neboť tato činnost

soudu spočívá v aplikaci ustanovení procesních, nikoliv hmotně právních. Je

třeba zdůraznit, že Nejvyšší soud je zásadně povinen vycházet z konečného

skutkového zjištění soudů obou stupňů a teprve v návaznosti na to zvažovat

právní posouzení skutku a jiné hmotně právní posouzení. V opačném případě by se

totiž dostával do pozice soudu druhého stupně a suploval jeho činnost (k tomu

srov. usnesení Ústavního soudu např. ve věcech sp. zn. I. ÚS 412/02, sp. zn.

III. ÚS 732/02, sp. zn. III. ÚS 282/03, sp. zn. II. ÚS 651/02, a další). V této

souvislosti je také třeba připomenout, že z hlediska nápravy skutkových vad

trestní řád obsahuje další mimořádné opravné prostředky, a to především obnovu

řízení (§ 277 a násl. tr. ř.) a v určitém rozsahu i stížnost pro porušení

zákona (§ 266 a násl. tr. ř.).

29. Z tohoto pohledu je zřejmé, že mnohé z dovolatelových námitek nelze

pod uplatněný dovolací důvod v zásadě podřadit. Bylo tomu tak zejména tehdy,

brojil-li proti nesprávnému označení důkazního materiálu (zvukového záznamu

jako listinného důkazu), proti zamítnutí jeho návrhů na provedení některých

dalších důkazů (ohledání místa činu, opatření znaleckého posudku), proti údajné

účelovosti výpovědí poškozených, proti – z jeho pohledu – svévolnému hodnocení

důkazů soudy obou nižších stupňů, či proti nedostatečně zjištěnému skutkovému

stavu. Takovými námitkami totiž primárně napadal otázky procesního charakteru,

a teprve z takto tvrzených nedostatků se až sekundárně domáhal změny právní

kvalifikace skutku, jímž byl uznán vinným. Jak již bylo uvedeno výše,

argumentace tohoto druhu pod zmíněný dovolací důvod obvykle nespadá. Nejde však

o pravidlo bezvýjimečné.

30. Zásah do skutkových zjištění sice lze v rámci řízení o dovolání

připustit, ale jen tehdy, existuje-li extrémní nesoulad mezi vykonanými

skutkovými zjištěními a právními závěry soudu a učiní-li dovolatel (současně)

tento nesoulad předmětem dovolání. V tomto případě má nesprávná realizace

důkazního řízení za následek porušení základních práv a svobod ve smyslu

dotčení zásadních požadavků spravedlivého procesu. Podle některých rozhodnutí

Ústavního soudu se rozhodování o mimořádném opravném prostředku nemůže ocitnout

mimo rámec ochrany základních práv jednotlivce a tato ústavně garantovaná práva

musí být respektována (a chráněna) též v řízení o všech opravných prostředcích

(k tomu viz např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 125/04, I. ÚS 55/04, I.

ÚS 554/04). Ústavní soud vymezil taktéž zobecňující podmínky, za jejichž

splnění má nesprávná realizace důkazního řízení za následek porušení základních

práv a svobod ve smyslu dotčení postulátů spravedlivého procesu. Podle

Ústavního soudu tak lze vyčlenit případy důkazů opomenutých, případy důkazů

získaných, a tudíž posléze i použitých v rozporu s procesními předpisy, a

konečně případy svévolného hodnocení důkazů provedeného bez jakéhokoliv

akceptovatelného racionálního logického základu (k tomu srov. například nálezy

Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 177/04, IV. ÚS 570/03 aj.).

31. Právě taková pochybení obou nižších soudů dovolatel namítal, když

důsledkem jím tvrzených nedostatků (zmíněných shora) měl být vznik extrémního

nesouladu mezi provedenými důkazy a následně učiněnými skutkovými zjištěními,

což mělo vést k porušení jeho ústavně garantovaného práva na spravedlivý

proces. Proto také, s ohledem na znění čl. 4 a čl. 90 Ústavy, ve svém podání

vyjádřil nutnost zásahu do skutkového stavu dovolacím soudem.

32. S těmito výhradami se ovšem Nejvyšší soud nemohl ztotožnit. Případný

extrémní nesoulad mezi učiněnými skutkovými zjištěními soudů a provedenými

důkazy totiž nemůže být založen jen na tom, že dovolatel sám na základě svého

přesvědčení hodnotí tytéž důkazy s jiným v úvahu přicházejícím (jemu

prospívajícím) výsledkem. Z odůvodnění rozhodnutí obou soudů přitom vyplývá

zjevná logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich hodnocením a učiněnými

skutkovými zjištěními na straně jedné a jejich právními závěry na straně druhé

(srov. strany 11 až 13 odůvodnění rozsudku soudu prvního stupně a strany 5 až 7

odůvodnění usnesení odvolacího soudu). Skutečnost, že oba soudy se přiklonily

ke svědeckým výpovědím poškozených a osob jim blízkých, nelze považovat za

projev svévolného hodnocení důkazů, když svá stanoviska přesvědčivě zdůvodnily,

stejně jako se vyrovnaly s námitkou obviněného o účelovosti těchto výpovědí.

Obdobné jednání dovolatele v minulosti ostatně popsal i další svědek P. T., a

nelze pominout ani fakt, že dovolatel byl v minulosti za téměř identický čin

již jednou odsouzen. Za případ opominutého důkazu též není možné považovat

zamítnutí návrhu na ohledání kanceláře, kde se skutek odehrál, neboť soudy

přesvědčivě vyložily, proč považovaly takový důkaz za nadbytečný. Nejvyšší soud

proto neshledal porušení základních zásad trestního řízení uvedených v § 2

odst. 5, 6 tr. ř. a v návaznosti na to ani porušení pravidel spravedlivého

procesu ze strany soudů obou stupňů.

33. Při vázanosti skutkovými zjištěními nižších soudů se Nejvyšší soud

dále zabýval dovolatelovou námitkou o nenaplnění všech znaků skutkové podstaty

trestného činu vydírání podle § 175 tr. zákoníku (zejména z důvodu absence

násilí, pohrůžky násilí či pohrůžky jiné těžké újmy v jeho jednání). Tato

výhrada sice byla v rámci zvoleného dovolacího důvodu uplatněna relevantně,

Nejvyšší soud jí však nemohl přisvědčit.

34. K této otázce je zprvu nutné poznamenat, že dovolatel ve své

argumentaci účelově přehlížel některá (jemu se nehodící) skutková zjištění

soudu prvního stupně. Tvrdil-li například, že v jeho jednání popsaném pod body

1), 2) a 3) výroku o vině odsuzujícího rozsudku chyběla jakákoli pohrůžka

násilí nebo jiné těžké újmy, pominul například zjištění soudů, že poškozené P.

D., ve snaze přimět ji k podpisu dohody o uznání dluhu, hrozil mimo jiné i

zbitím. To ovšem nelze považovat za nic jiného než právě pohrůžku násilí, která

vzhledem k současné přítomnosti všech tří obviněných v malé uzamčené místnosti

a jejich výrazné fyzické převaze musela již sama o sobě v poškozené vyvolat

důvodné obavy o její zdraví. Lze tedy uzavřít, že již dílčím útokem uvedeným v

bodě 1) rozsudku dovolatel bezezbytku naplnil základní skutkovou podstatu

trestného činu vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, a to za užití

pohrůžky násilí vůči poškozené P. D.

35. Co se týče jeho jednání obviněného v bodech 2) a 3) rozsudku vůči

zbylým dvěma poškozeným, lze přisvědčit jeho argumentaci, že násilí ani

pohrůžku násilí ve vztahu k nim skutečně neužil. Toho si byl vědom odvolací

soud, který poněkud korigoval názory soudu prvního stupně a dospěl k závěru, že

v těchto dílčích útocích šlo ze strany obviněného o pohrůžku jiné těžké újmy.

Na podporu takového názoru citoval již výše opakovaně zmíněný rozsudek bývalého

Nejvyššího soudu ČSR ze dne 8. 4. 1981, sp. zn. 6 Tz 12/81, podle něhož „jinou

těžkou újmou může být i zahájení trestního stíhání v důsledku oznámení

trestného činu“. Právě dovolatelův nesouhlas s tímto názorem odvolacího soudu

se stal těžištěm jeho dovolání (srov. odstavce 7. až 14. shora), když na

podporu svého (opačného) postoje citoval několik dalších soudních rozhodnutí.

Ani s touto jeho argumentací se ovšem Nejvyšší soud neidentifikoval.

36. Je zřejmé, že hrozbu trestním oznámením není možné automaticky

považovat za pohrůžku jiné těžké újmy ve smyslu § 175 odst. 1 tr. zákoníku. Lze

rovněž souhlasit s obviněným, že na základě čl. 36 Listiny základních práv a

svobod se každý může domáhat svého práva, a to i podáním trestního oznámení.

Jak již citovaný rozsudek bývalého Nejvyššího soudu ČSR, tak následná

judikatura ovšem zdůrazňuje, že předpokladem trestného činu vydírání je

neoprávněné jednání pachatele, kterým jiného nutí k tomu, aby něco konal,

opominul nebo trpěl. Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2003, sp.

zn. 5 Tdo 215/2003 (publikovaného v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího

soudu pod č. T 571, svazek 24/2003, Praha: C. H. Beck), totiž ona neoprávněnost

může spočívat buď v tom, že pachatel „poškozeného nutí k něčemu, co vůbec není

oprávněn po něm požadovat a co poškozený není povinen činit, anebo je sice

pachatel oprávněn poškozeného nutit k určitému konání opominutí nebo trpění,

ale činí tak prostředky (např. násilím) neodpovídajícími účelu nebo cíli, který

má být dosažen“.

37. Oprávněnost či neoprávněnost nároku společnosti JIP Východočeská, a.

s., pro niž dovolatel údajný dluh na poškozených vymáhal, předmětem posuzované

trestní věci vůbec nebyla. Ovšem i bez ohledu na tuto skutečnost nelze

odhlédnout od způsobu, jakým všichni obvinění s poškozenými postupně jednali.

Ti měli jako tři muži početní i fyzickou převahu nad vždy jen jedinou ženou.

Dovolatel mohutné postavy, který měl podle svědeckých výpovědí špatnou pověst

pro své dřívější agresivní chování, stál v bezprostřední blízkosti té které

poškozené, křičel na ně buď on sám, nebo v jeho přítomnosti některý z dalších

obviněných. Vše se přitom odehrávalo v malé uzamčené místnosti. Již tato

situace mohla sama o sobě v poškozených vyvolat obavy různého druhu, včetně

strachu o jejich zdraví. Nadto jim obvinění hrozili nejen trestním oznámením a

příjezdem policie, ale rovněž i uvězněním, konkrétně tím, že budou někam

okamžitě odvezeny, že si nestihnou vzít ani kartáček na zuby a domů se již

nepodívají. Takový způsob vymáhání údajného dluhu (zejména posledně uvedenou

výhrůžku) nelze chápat jinak, než že je činěn prostředky neodpovídajícími účelu

nebo cíli, který má být dosažen. Jednání obviněných bylo tedy neoprávněné, a to

bez ohledu na existenci jakéhokoliv závazku poškozených vůči zmíněné obchodní

společnosti.

38. Hrozby trestním oznámením, přivoláním policie a okamžitým uvězněním

poškozených pak bezezbytku splnily kritéria pro pohrůžku jiné těžké újmy. Tento

závěr má oporu v dalších rozhodnutích Nejvyššího soudu, dokonce i v těch, které

dovolatel citoval na svou obhajobu. Například podle usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 13. 5. 2009, sp. zn. 3 Tdo 476/2009, které se vztahuje na případy, kdy

poškozený opravdu způsobí pachateli škodu, se trestného činu vydírání může

pachatel dopustit, „pokud by spolu s upozorněním na podání trestního oznámení

vyhrožoval poškozenému způsobem a prostředky, k jejichž použití nebyl vůbec

oprávněn (např. že zařídí vzetí poškozeného do vazby, že se přičiní o to, aby

mu byl uložen vysoký trest)“. Vedle poměrně nevybíravého psychického nátlaku

obviněných vyvíjeného na poškozené lze do této kategorie zařadit zejména hrozbu

okamžitého uvěznění. Ta je zcela jistě svou intenzitou obdobná jako v případě

pohrůžky násilí, takže mohla u poškozených vyvolat konkrétní obavu srovnatelnou

s ohrožením jejich života nebo zdraví, jak Nejvyšší soud konstatoval v usnesení

ze dne 15. 6. 2011, sp. zn. 8 Tdo 612/2011. Nejinak mohl na poškozenou L. S.

působit strach ze ztráty zaměstnání, což by pro ni znamenalo vážné existenční

problémy.

39. Podle naposledy zmíněného judikaturního rozhodnutí je třeba rovněž

zohlednit intenzitu ovlivnění psychického stavu poškozených. Ta musela být v

posuzovaném případě u všech tří poškozených více než značná nejen pro hrubý

způsob jednání či místo, kde se skutek odehrál, ale i s ohledem na osoby

obviněných, zejména pak dovolatele. To dokresluje i zcela správná úvaha

odvolacího soudu, že poškozené (jako každý racionálně uvažující člověk) by se

bez soustředěného nátlaku nikdy o vlastní svobodné vůli nemohly zavázat k

úhradě dluhu ve výši a lhůtě, které byly s přihlédnutím k jejich výdělkovým a

majetkovým poměrům zcela nereálné. K přijetí takového závěru postačí běžné

logické uvažování bez nutnosti vypracování znaleckého posudku z oboru

psychologie.

40. Nejvyšší soud tedy shledal, že jednání dovolatele naplnilo všechny

znaky skutkové podstaty zločinu vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. b),

d) tr. zákoníku. Pokud totiž již nalézací soud současně zjistil, že obviněný se

popsaného jednání dopustil nejméně se dvěma osobami, a že jednal v úmyslu

způsobit poškozeným značnou škodu, musel aplikovat i uvedenou kvalifikovanou

skutkovou podstatu jmenovaného zločinu. Tu poněkud korigoval (alespoň v

odůvodnění svého rozhodnutí – srov. stranu 7) odvolací soud, když uvedl, že

jednání obviněného mělo být přesně kvalifikováno jako dílem dokonaný zločin

vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. b) tr. zákoníku, dílem (jako

nedokonaný) ve stadiu pokusu podle § 21 tr. zákoníku zločin vydírání ve vztahu

k odst. 2 písm. d) citovaného ustanovení (k tomu ovšem dodal, že toto dílčí

pochybení nemohl napravit, neboť by postupoval v rozporu s ustanovením § 259

odst. 4 tr. ř.). K tomu lze již jen dodat, že právní kvalifikace souzeného

skutku jen jako trestného činu útisku podle § 177 tr. zákoníku, jíž se obviněný

v podaném dovolání domáhal, rozhodně nepřicházela v úvahu.

41. Z těchto jen stručně uvedených důvodů (§ 265i odst. 2 tr. ř.)

Nejvyšší soud dovolání obviněného jako celek podle § 265i odst. 1 písm. e) tr.

ř. odmítl, neboť shledal, že je zjevně neopodstatněné. Učinil tak v souladu s

ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

42. Nejvyšší soud neopomněl, že obviněný ve svém podání rovněž požádal

předsedu senátu Nejvyššího soudu, aby podle § 265o odst. 1 tr. ř. ještě před

rozhodnutím o jeho dovolání odložil výkon trestu odnětí svobody, který mu byl

uložen. K takovému rozhodnutí však předseda senátu Nejvyššího soudu neměl důvod

už s ohledem na způsob, jímž senát Nejvyššího soudu o podaném dovolání rozhodl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí o dovolání není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. 2. 2016

JUDr. Jan Bláha

předseda senátu