Nejvyšší soud Usnesení trestní

8 Tdo 357/2009

ze dne 2009-07-29
ECLI:CZ:NS:2009:8.TDO.357.2009.1

8 Tdo 357/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 29.

července 2009 o dovolání podaném nejvyšší státní zástupkyní v neprospěch

obviněného M. F., proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 12. 2008,

sp. zn. 6 To 75/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u

Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 2 T 3/2007, t a k t o :

Podle § 265k odst. 1 tr. ř. s e z r u š u j í usnesení Vrchního soudu v

Olomouci ze dne 4. 12. 2008, sp. zn. 6 To 75/2008, a rozsudek Krajského soudu v

Brně ze dne 22. 5. 2008, sp. zn. 2 T 3/2007.

Podle § 265k odst. 2 s e z r u š u j í současně také všechna další

rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,

k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. s e Krajskému soudu v Brně p ř i k a z u j e ,

aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, a současně s e podle §

265l odst. 3 tr. ř. n a ř i z u j e , aby tak učinil v jiném složení senátu.

Přestože Nejvyšší soud v této trestní věci již jednou rozhodoval a v odůvodnění

svého tehdejšího usnesení zmínil celou genezi věci, je zapotřebí i v úvodu

tohoto rozhodnutí alespoň stručně připomenout, že na obviněného M. F. (dále

převážně jen „obviněný“) podal státní zástupce Krajského státního

zastupitelství v Brně dne 1. 2. 2006 u Krajského soudu v Brně obžalobu pro

souhrnně popsaný skutek, který právně kvalifikoval jako trestné činy vraždy

podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. zák. a neoprávněného držení platební

karty podle § 249b tr. zák.

Zatímco pro první část skutku, obžalobou právně posouzeného jako trestný čin

vraždy podle § 219 odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. zák., Krajský soud v Brně

rozsudkem ze dne 2. 5. 2006, sp. zn. 2 T 1/2006, zprostil obviněného obžaloby

podle § 226 písm. c) tr. ř., pro jeho navazující část popsanou tak, že „dne 3.

5. 2005 v blíže nezjištěnou dobu kolem 20.00 hodin, poté co ve Z. v bytě na

ulici Ch., našel mrtvou svoji matku S. F., ukradl její platební kartu, která

byla vedena u G. M. b., a. s. P.“, uznal obviněného vinným trestným činem

neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. a uložil mu za něj

trest odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, pro jehož výkon jej zařadil

podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. do věznice s ostrahou.

K odvoláním státního zástupce a obviněného Vrchní soud v Olomouci usnesením ze

dne 18. 7. 2006, sp. zn. 6 To 59/2006, v neveřejném zasedání napadený rozsudek

podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d) tr. ř. v celém rozsahu zrušil a podle §

259 odst. 1 tr. ř. věc vrátil soudu prvního stupně k novému projednání a

rozhodnutí.

Krajský soud v Brně v pořadí druhým rozsudkem ze dne 6. 10. 2006, sp. zn. 2 T

1/2006, podle § 226 písm. c) tr. ř. znovu zprostil obviněného obžaloby pro

prvou část skutku, v níž byl obžalobou spatřován trestný čin vraždy podle § 219

odst. 1, 2 písm. h) tr. zák., neboť opět dospěl k závěru, že nebylo prokázáno,

že tento skutek spáchal obviněný. Usnesením z téhož dne současně rozhodl, že

podle § 23 odst. 1 tr. ř. se vylučuje k samostatnému projednání řízení o

skutku, který vykazuje znaky trestných činů krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr.

zák. a neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr. zák. a jehož se měl

obviněný dopustit tím, že „dne 3. 5. 2005 v přesně nezjištěnou dobu mezi 19.00

hodin až 20.00 hodin ve Z., na ulici Ch., v bytě umístěném ve … poschodí domu

ukradl peněžní hotovost ve výši okolo 50.000,- Kč, příruční trezorek v hodnotě

448,- Kč, dámskou peněženku v hodnotě 130,- Kč, mobilní telefon zn. Nokia 3310

v hodnotě 2.748,- Kč, platební kartu vedenou u G. M. b., a. s., P., a patřící

jeho zemřelé matce, osobní doklady a další drobné věci, na parkovišti před

domem osobní automobil zn. Ford Eskort 1.4, v hodnotě 115.600,- Kč“. Důvodem

takového jeho postupu byla potřeba objasnění otázky souhlasu poškozených

(dědiců) s trestním stíháním obviněného pro trestný čin krádeže podle § 247

odst. 1, 2 tr. zák.

Proti zprošťujícímu rozsudku podal státní zástupce odvolání, které Vrchní soud

v Olomouci ve veřejném zasedání usnesením ze dne 18. 1. 2007, sp. zn. 6 To

105/2006, podle § 256 tr. ř. zamítl.

Usnesení odvolacího soudu napadla nejvyšší státní zástupkyně (dále převážně jen

„dovolatelka“) dovoláním podaným v neprospěch obviněného z důvodu uvedeného v §

265b odst. 1 písm. g) tr. ř. [§ 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.], neboť byla

přesvědčena, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku [§

265b odst. 1 písm. g) tr. ř.].

Nejvyšší soud o tomto dovolání rozhodl v neveřejném zasedání usnesením ze dne

23. 8. 2007, sp. zn. 8 Tdo 853/2007, tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil

jak citované usnesení Vrchního soudu v Olomouci, tak zmíněný rozsudek Krajského

soudu v Brně, podle § 265k odst. 2 tr. ř. současně zrušil také všechna další

rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,

k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému

soudu v Brně přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Takový postup odůvodnil v podstatě tím, že především soud prvního stupně se

náležitě nevypořádal se všemi provedenými důkazy způsobem požadovaným v

ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. a že odůvodnění jeho rozhodnutí neodpovídá

požadavkům ustanovení § 125 odst. 1 tr. ř. Proto mu uložil doplnit dokazování a

následně všechny provedené důkazy znovu hodnotit podle zákonných kritérií a

zvažovat, jaké skutkové závěry lze z provedených důkazů učinit, zvláště když

ty, které učinil v předchozích svých rozhodnutích, za přesné a úplné považovat

nelze.

Krajský soud v Brně svým v pořadí již třetím rozsudkem ze dne 22. 5.

2008, sp. zn. 2 T 3/2007, po dílčím doplnění dokazování znovu rozhodl tak, že

podle § 226 písm. c) tr. ř. zprostil obviněného obžaloby pro skutek, který měl

spáchat tím, že „dne 3. 5. 2005 mezi 19:00 hod. až 20:00 hod. ve Z., ulice Ch.,

v bytě umístěném ve … poschodí domu, s úmyslem usmrtit a zmocnit se peněz,

fyzicky napadl svoji matku S. F., bytem tamtéž, tím způsobem, že ji tloukl

pěstmi do oblasti hlavy, rdousil rukama a nakonec přesně nezjištěným bodně-

řezným ostrým nástrojem, nejspíše nožem, zaútočil na přední plochu krku, čímž

jí způsobil údery rukou prokrvácení měkkých pokrývek lebních v pravé i levé

čelní krajině a vlevo i ve spánkové krajině včetně lehkého prokrvácení obou

spánkových svalů a dále poranění měkkých tkání pravého oka, rdoušením pak

prokrvácení měkkých tkání levé poloviny krku, zejména zlomeniny velkého rohu

jazylky vpravo a obou horních rohů štítné chrupavky a bodně-řeznou ránou krku

protětí cévních pletení a svalové partie přední plochy krku i štítné chrupavky,

kdy právě posledně zmíněné zranění bylo bezprostřední příčinou smrti poškozené,

která na místě zemřela, tuto pak zabalil do dek, ovázal provázkem a ukryl v

lůžkovém prostoru postele“, v němž byl obžalobou spatřován trestný čin vraždy

podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák., neboť i tentokrát dospěl k závěru, že

nebylo prokázáno, že tento skutek spáchal obviněný.

Usnesením z téhož dne

současně rozhodl, že podle § 23 odst. 1 tr. ř. se vylučuje k samostatnému

projednání řízení o skutku, který vykazuje znaky trestných činů krádeže podle §

247 odst. 1, 2 tr. zák. a neoprávněného držení platební karty podle § 249b tr.

zák. a jehož se měl obviněný dopustit tím, že „dne 3. 5. 2005 v přesně

nezjištěnou dobu mezi 19.00 hodin až 20.00 hodin ve Z., na ulici Ch., v bytě

umístěném ve … poschodí domu ukradl peněžní hotovost ve výši okolo 50.000,- Kč,

příruční trezorek v hodnotě 448,- Kč, dámskou peněženku v hodnotě 130,- Kč,

mobilní telefon zn. Nokia 3310 v hodnotě 2.748,- Kč, platební kartu vedenou u

G. M. b., a. s., P., a patřící jeho zemřelé matce, osobní doklady a další

drobné věci, na parkovišti před domem osobní automobil zn. Ford Eskort 1.4, v

hodnotě 115.600, - Kč“. Důvodem tohoto postupu znovu byla potřeba objasnění

otázky souhlasu poškozených (dědiců) s trestním stíháním obviněného pro trestný

čin krádeže podle § 247 odst. 1, 2 tr. zák.

Proti zprošťujícímu rozsudku podal

státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Brně odvolání, které Vrchní

soud v Olomouci ve veřejném zasedání usnesením ze dne 4. 12. 2008, sp. zn. 6 To

75/2008, podle § 256 tr. ř. zamítl.

Citované usnesení odvolacího soudu znovu

napadla dovoláním podaným v neprospěch obviněného nejvyšší státní zástupkyně a

uplatnila v něm dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. l) a g) tr. ř.

Dovolatelka nejprve zrekapitulovala dosavadní průběh řízení, zejména všechna

dosud vydaná meritorní rozhodnutí, z nichž jednak připomněla obecné pasáže

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2007, sp. zn. 8 Tdo 853/2007, o tom, že

ani rozhodování o dovolání se nemůže ocitnout mimo rámec ochrany základních

práv jednotlivce, neboť tato práva musí být respektována též v řízení o všech

opravných prostředcích, a jednak zdůraznila tu jeho část, která se týkala výtek

nejen paušálního přístupu Vrchního soudu v Olomouci k odvolání státního

zástupce a ke způsobu hodnocení všech provedených důkazů jednotlivě i v jejich

vzájemných souvislostech a jeho rezignace na přezkumnou povinnost vymezenou mu

ustanovením § 254 odst. 1 tr. ř., ale také nedostatečnosti hodnocení

konkrétních skutečností (okolností vstupu obviněného do domu a bytu poškozené,

odchodu a opětovného návratu do bytu, výpovědi svědka Ing. O. F. k tomu, zda

neregistroval v domácnosti, kterou sdílel s poškozenou S. F., chybějící nůž, k

sáčku, který byl nalezen na hlavě poškozené, jeho obvyklému uložení v

domácnosti, k zajištěnému provázku a k tomu, zda bylo obvyklé, že poškozená

svědkovi telefonovala vždy, když jí obviněný navštívil a požadoval peníze).

Stejně tak zmínila výhrady Nejvyššího soudu, že soudy obou stupňů se blíže

nezabývaly otázkou výměny oděvních svršků, kterou měl obviněný uskutečnit při

první návštěvě v bytě poškozené, ani hodnocením výpovědí svědků, kteří popsali

hádku mezi mužem a ženou v kritické době v bytě poškozené a slyšeli i četné

tupé údery a po hádce „podezřelé ticho“.

Dovolatelka neopomněla upozornit ani

na výtky Nejvyššího soudu ve vztahu k soudu prvního stupně, že pravidlům

formální logiky odporuje jak jeho hodnocení situace na místě činu, tak jeho

hodnocení výpovědi obviněného, v níž popsal, kde a v jaké poloze svou matku v

bytě našel (to v návaznosti na popis nálezu těla poškozené v protokolu o

ohledání místa činu a pořízenou fotodokumentaci, kde bylo konstatováno, že

obviněný nemohl vidět ránu na matčině krku), a že měl věnovat zvýšenou

pozornost objektivně zjištěnému faktu, že obviněný bezprostředně po první

návštěvě poškozené měl u sebe její mobilní telefon, z něhož volal již 19:42:48

hod. z hotelu M. ve Z.

V další části svého podání dovolatelka uvedla, že

soudy obou stupňů do jisté míry doplnily své předchozí úvahy, v plné míře a

zejména pokud jde o podstatu věci však předchozí pochybení vytknutá jim

Nejvyšším soudem nenapravily. Nalézací soud doplnil dokazování výslechem svědka

Ing. O. F. a v rámci hodnocení důkazů zohlednil, že svědkovi není známo, kolik

měli v domácnosti nožů (a tedy jestli některý chybí), a že v jeho výpovědi jsou

určité drobné nesrovnalosti. V návaznosti na výslech svědka A. D. konstatoval,

že svědek, když viděl obviněného v 18.30 hod. v den spáchání činu v D. L.,

„bylo zamračeno, poprchávalo, nevím, asi pršelo“. Své hodnotící úvahy soud

doplnil ve vztahu k výpovědím svědků M. V., Mgr. M. V. a D. Č., z nichž

dovodil, že poškozená s největší pravděpodobností neutrpěla zraňující rány na

těle v době, kdy tito svědci slyšeli hádku z bytu F., neboť neslyšeli žádné

projevy bolesti a poté již neposlouchali. Více se také zaobíral otázkou vstupu

obviněného do bytu, naznačil jisté úvahy ve vztahu ke svrškům nalezeným na

místě činu, v dalších částech však jeho rozsudek vychází z již dříve vyneseného

(a následně zrušeného) rozsudku ze dne 6. 10. 2006. Odvolací soud tyto závěry

akceptoval a odvolání státního zástupce zamítl.

Nejvyšší státní zástupkyně i

přes naznačená doplnění dokazování nepovažovala ani nyní realizovaný postup

soudů obou stupňů za zcela správný, resp. za souladný zejména s ustanovením § 2

odst. 6 tr. ř. a § 125 odst. 1 tr. ř. Soud prvního stupně se totiž zaměřil

pouze na některá z pochybení vytknutých mu Nejvyšším soudem, aniž by reagoval

na podstatu jeho závěru, že je nutné vypořádat se zákonem stanoveným postupem

se všemi důkazy. Soud prvního stupně však nově hodnotil jen nepříliš široké

doplnění dokazování a následně v zásadě zopakoval své předchozí úvahy, což za

nové hodnocení v souladu se zákonem, jak zněl pokyn Nejvyššího soudu, považovat

nelze. Vrchní soud v Olomouci následně postup soudu prvního stupně akceptoval.

Podle dovolatelky zcela mimo hodnotící úvahy nadále zůstal mechanismus

vniknutí obviněného (případně s ohledem na hypotézy soudů činných dříve ve věci

i jiné osoby) do bytu poškozené. K této okolnosti soudy dovodily, že obviněný

neměl klíče a Ing. O. F. následně našel byt zamčený, bez klíčů poškozené, tedy

pachatel zřejmě zaťukal nebo zazvonil a při odchodu si vzal klíče ze zámku,

zamkl za sebou a klíče si vzal. Podle učiněných (v zásadě nepochybných)

skutkových zjištění ovšem obviněný navštívil poškozenou poprvé, poté odešel a

opětovně se vrátil, když již byla mrtvá. Pachatel (v případě, že se jednalo o

osobu odlišnou od obviněného) tedy zřejmě klíče neodnesl a za sebou nezamkl,

jinak by se obviněný nedostal do bytu. Klíče byly zjevně odneseny až později,

po „úklidu bytu“, což by znamenalo, že pachatel (pokud jím nebyl obviněný)

nejprve nechal byt odemknutý a klíče odnesl až následně v průběhu noci.

Konkrétnější a skutkovým zjištěním odpovídající úvahy v této souvislosti však v

rozhodnutích soudů obou stupňů nadále chybí.

Dovolatelka dále uvedla, že

odpovídajícím způsobem byl doplněn výslech Ing. O. F., zejména pokud jde o

počet nožů v domácnosti a uložení sáčků a motouzů. V rámci odůvodnění svého

rozhodnutí však již soud prvního stupně zmínil pouze neznalost svědka stran

nožů, avšak zcela pominul hodnocení jeho tvrzení o umístění sáčků a motouzů (v

místech, které se po odchodu synů z domácnosti nerekonstruovaly či jinak

neměnily, při zohlednění, zda by pachatel, který by jejich umístění v bytě

neznal, je s ohledem na význam jejich užití hledal).

Pokud bylo soudům nižších

stupňů uloženo zaobírat se otázkami, jež se týkaly otázek výměny svršků

obviněného, a to s ohledem na údajný déšť, dovolatelka uvedla, že nalézací soud

v této souvislosti konstatoval protokol o (nedůsledné) prohlídce místa činu a

zprávu hydrometeorologického ústavu, podle níž mělo v danou dobu ve Z. pršet.

Následně zopakoval své závěry, že vzhledem k počasí obviněný mohl mít mokrou

mikinu a tedy důvod pro její výměnu za bundu. Nebyla však v této souvislosti

zohledněna a hodnocena výpověď taxikáře Z. N., který uvedl, že když obviněný

jako zákazník nastupoval do jeho auta v D. L., měl mikinu kolem pasu (toto

tvrzení přitom může mít svůj význam pro posouzení, jak mokrá mohla být tato

část oděvu obviněného, pokud ji měl právě kolem pasu a zda byla nutná jeho

výměna za jiné oblečení), případně nebylo posouzeno, zda obviněný mohl

(výrazněji) zmoknout cestou dlouhou několik metrů z vozidla taxi do domu, kde

byl byt F.

Dovolatelka rovněž uvedla, že Krajský soud v Brně k výtkám

Nejvyššího soudu o nedostatečném posouzení výpovědí svědků M. V., Mgr. M. V. a

D. Č. doplnil své úvahy o závěr, podle kterého s největší pravděpodobností

poškozená neutrpěla zraňující rány na těle v době, kdy tito svědci slyšeli

hádku z bytu F., neboť neslyšeli žádné projevy bolesti s tím, že následně již

neposlouchali. Otázkou však zůstává dostatečné hodnocení, co tedy tito svědkové

slyšeli – z jejich výpovědí je zcela zřejmá hádka („Běž pryč!“, „Vypadni!“,

„Odejdi!“, „Pusť mě!“, „Nech mě!“, „Nekřič!“) mezi poškozenou a obviněným

(vzhledem k formulaci nikoli mezi více osobami), rovněž byly slyšet tupé údery,

i deset. Oba soudy k tomu uvedly, že svědkové nepochybně slyšeli hádku, avšak

není zřejmé, v jakém rozsahu měla probíhat, a následně poukázaly na výpověď

obviněného (podle něho se chvíli dohadoval s poškozenou kvůli penězům,

poškozená však nijak nekřičela, možná zvedla hlas, avšak nebyla to hádka, že by

na sebe křičeli; poškozená mu následně nějaké peníze vydala, on odjel, aby se

za chvíli k poškozené vrátil pro jídlo, které mu připravovala). Soud však již

neposuzoval, do jaké míry je s ohledem na hádku provázenou nepochybně alespoň

nějakým násilím reálné, že poškozená následně vařila obviněnému jídlo (když ho

před tím vyzývala „Běž pryč!“, „Vypadni!“, „Odejdi!“) a dohodli se, že se pro

ně zastaví, a ani blíže neřešil (spíše pouze konstatoval) rozpory mezi

výpověďmi svědků a obviněného stran hádky. Nijak potom také nehodnotil rozpor s

dalším svým zjištěním, o které se opřel, vycházející z výpovědi otce a bratra

obviněného a z vyjádření soudní znalkyně z oboru psychologie, že údajně nelze u

obviněného shledávat sklony k negativním emocím a zvýšení dráždivosti.

Pokud

jde o výtku Nejvyššího soudu směřující do sporných okolností týkajících se

údajného nálezu těla poškozené obviněným, dovolatelka upozornila, že nalézací

soud sice mírně prohloubil své již dříve vyslovené úvahy a v podstatě dovodil,

že tvrzení obviněného nejsou plně v souladu s objektivní realitou, avšak

následně uzavřel, že není zřejmé, zda obviněný popisuje jen něco, co mu utkvělo

v paměti, nebo zda vědomě lže. Na jiném místě svého rozsudku soud sice dovodil,

že tvrzení obviněného je nutně zcela smyšlené, neboť v době do 21.00 hod.

daného dne vzhledem k závěrům znaleckých tvrzení vyplývajících z ohledání

mrtvolných skvrn poškozená vůbec nemohla být v úložném prostoru v posteli,

současně však konstatoval, že popsané okolnosti mohou mít vedle spáchání

žalovaného trestného činu obviněným různá vysvětlení, zejména návod ke krádeži,

loupeži nebo vraždě či spolupachatelství obviněného při nich, včetně excesů

hlavního (druhého) pachatele. Naznačené hypotézy ovšem soud po jejich nastolení

již nijak podrobněji neposuzoval, zejména pokud jde o zohlednění reálnosti

uskutečnění prosté krádeže za situace, kdy poškozená byla zjevně doma (ač

poškozená i Ing. O. F. jako stálí obyvatelé bytu chodili pravidelně do práce),

či jaký průběh by měla mít vzhledem k předpokládanému nesouhlasu s takovým

jednáním ze strany poškozené loupež (zejména pokud by se hlavní pachatel měl

nacházet v bytě poškozené již s obviněným, jak také za možné považuje soud, což

je ovšem v rozporu s jednotným číslem užívaným poškozenou při hádce s

obviněným). Rovněž zde absentují úvahy soudu, které by měly navazovat na

zjištění, že poškozená se nechávala obviněným obvykle umluvit a peníze mu

dávala (což zejména zdůraznil odvolací soud, když odůvodňoval neexistenci

motivu na straně obviněného, čímž ovšem současně popřel i naznačené hypotézy

soudu prvního stupně o návodku k loupeži či vraždě, s nimiž se údajně

ztotožnil). Obviněný totiž kritického dne za poškozenou zjevně přišel s

požadavkem na další finanční obnos, o který se s poškozenou, když mu ho

nechtěla dát, i hádal a fyzicky ji napadal, a teprve poté z bytu odešel. Stran

iniciace trestné činnosti spáchané jiným pachatelem by proto soudy měly dále

podrobněji rozebrat, zda považují za možné, že obviněný po opuštění bytu byl

schopen v poměrně krátkém časovém prostoru dohodnout s třetí osobou realizaci

trestné činnosti, či zda již předem očekával, že bude odmítnut a trestnou

činnost měl sjednanou jako záložní plán (přes pozitivní zkušenosti s poškozenou

v tomto směru, zmíněnou v rozsudku, resp. při zohlednění skutečnosti, že se sám

minimálně hádkou za užití fyzického napadání snažil poškozenou k vydání peněz

přesvědčit a že peníze potřeboval zejména na úhradu aktuálně vzniklého dluhu ze

hry na

automatech).

Podle dovolatelky by zcela dostatečné hodnocení provedených

důkazů současně mělo obsahovat i vypořádání se se závěrem soudu o tom, že

obviněný po návratu do bytu se v něm zdržel cca 15 minut (od 20.30 do 20.45

hod.), hledal poškozenou, kterou následně našel v úložném prostoru postele, že

mrtvolu nějakým způsobem odkryl (z dek) a po jejím otočení zjistil podřezané

hrdlo, a že měl následně zvracet a panikařit, potom zřejmě mrtvolu otočit do

původního stavu, odcizit peníze z trezorku a kabelku s peněženkou, mobilem a

klíčky od auta a odejít. Z odůvodnění rozhodnutí soudů obou stupňů však není

zřejmé, do jaké míry mohl obviněný tyto úkony stihnout (soud prvního stupně v

této souvislosti klade jen otázku, zda to mohlo být 15 min.) a dále jakým

způsobem vyhodnotily již primární skutečnost, totiž že poškozená v danou dobu

objektivně nebyla v úložném prostoru postele (obviněný tedy způsobem, který

popisuje, nutně jednat ani nemohl). Při stanovení času druhé návštěvy

obviněného u poškozené rovněž soudy blíže nerozebraly případnou reálnost

jednání obviněného, který měl po vystoupení z taxi vejít do branky předmětného

domu, ale potom zřejmě opět odejít a (při zohlednění počasí panujícího ten

večer) jít se projít, a bez dalšího vyslovily okamžik vstupu na 20.30 hod.

Nejvyšší státní zástupkyně je rovněž přesvědčena, že soudy činné dříve ve věci

dostatečně nehodnotily skutečnost uvedenou obviněným, že údajným motivem k jeho

návratu do bytu byla dohoda s poškozenou, že mu nachystá na další den jídlo.

Jak již bylo výše zmíněno, mezi poškozenou a obviněným došlo nepochybně k

prudší hádce včetně fyzického napadení, což je okolnost, která by mohla mít

vliv na závěr, zda poškozená ještě poté chystala obviněnému jídlo. Třebaže

konkretizace takového jídla nebyla v řízení přesněji provedena (je ovšem možné

předpokládat, že se jednalo o oběd či svačinu, nelze rovněž přehlédnout, že

smysl chystání jídla se výrazně snižuje už tím, že obviněný jel vozidlem

taxislužby z D. L. do Z. za poškozenou a poté do hotelu M. za 750,- Kč a

následně se vrátil do bytu poškozené opět taxíkem za 100,- Kč.

K

dostatečnosti hodnocení výpovědi obviněného dovolatelka uvedla, že ten zjevně

akceptoval dva významné body (které mohl ovšem vzhledem k okolnostem jen s

obtížemi popřít), totiž že daného večera dvakrát navštívil byt, v němž byla

zavražděna poškozená, a že odcizil zejména peníze a klíčky od vozidla. Zásadní

část jeho dalších tvrzení je potom již v rozporu s objektivně zjištěnými

okolnostmi. Obviněný uváděl jiné časy svých návštěv v bytě tak, aby mezi nimi

vznikl větší časový prostor; tvrdil, že se s poškozenou o potřebě peněz

nehádal, ač zjevně došlo k příkré výměně názorů včetně fyzického napadání; již

po první návštěvě měl u sebe mobilní telefon poškozené, ač tvrdil, že ho

odcizil až při druhé návštěvě (soud prvního stupně v této souvislosti zmínil,

že si mohl telefon půjčit nebo ho odcizit již při první návštěvě, avšak dále

nehodnotil, proč by v případě, že si ho půjčil, orgánům činným v trestním

řízení tvrdil, že ho odcizil, navíc v situaci, kdy měl mobilní telefon vlastní,

případně zda je reálné, aby mobilní telefon odcizil v době, kdy se měl za

krátkou dobu k poškozené vrátit pro jídlo); tvrdil, že poškozenou při druhé

návštěvě nalezl v úložném prostoru postele, poté zvracel, panikařil a odcizoval

zejména peníze, ač poškozená sice byla v danou dobu nepochybně již mrtvá, ale

musela se nacházet jinde v bytě (a tedy pokud ji viděl v dece, resp. v

igelitových taškách a motouzech, v nichž se v konečném důsledku skutečně

nacházela, musel ji nutně vidět nejdříve cca kolem půlnoci toho dne), a

nedostalo se dostatečného posouzení jeho jednání spočívajícího v tom, že v

průběhu druhé návštěvy přes přítomnost mrtvoly své matky v bytě poměrně

racionálně odcizil peníze a další vhodné věci a odjel uhradit svůj dluh ze hry

na automatech, resp. hrál na nich dále. V návaznosti na hru na automatech soudy

rovněž nehodnotily poměrně významnou okolnost, totiž že obviněný daného dne

odpoledne prohrál cca 3.000,- Kč, přestože v podstatě žádné peníze neměl (po

dohodě, že dluh do večera uhradí) a následně si objednal vozidlo taxi (v

konečném důsledku za cenu 750,- Kč) – sám se tak dostal do situace, že poměrně

vysokou částku peněz (v porovnání s tím, na úhradu čeho byla určena a s jeho

finanční situací) potřeboval okamžitě, přičemž vzhledem k verbálním projevům

hádky mu je poškozená podle všeho odmítla dát. Doplnění dokazování by bylo

vhodné učinit i ve vztahu k již zmíněnému tvrzení obviněného ohledně jídla do

práce na druhý den v tom smyslu, zda toto jídlo, resp. jeho údajná příprava

poškozenou, skutečně bylo pro obviněného za popsaných podmínek (zejména s

ohledem na vzniklý dluh) tím významným hybným motivem pro jeho cesty. Ani tyto

okolnosti však dostatečně posouzeny nebyly, neboť soudy obou stupňů k výpovědi

obviněného v podstatě uvedly, že je záležitostí jeho obhajoby, co tvrdí a čím

se hájí.

Podle dovolatelky rovněž není zřejmé, jakým způsobem soudy dovodily,

že je vyloučené, aby obviněný sám odtáhl tělo poškozené z chodby bytu (jako z

pravděpodobného místa vraždy) do ložnice a do postele a aby sám uklidil byt

(zejména když se s ohledem na učiněná zjištění celé jednání dělo v poměrně

dlouhém časovém úseku). Obdobně úvahy soudů o možné iniciaci krádeže, loupeže

či vraždy obviněným bez jeho přímé účasti nijak neodpovídají provedenému

dokazování, neboť vyjma velmi obecné zmínky svědka D. F., že neví, zda je

obviněný pachatelem předmětného trestného činu nebo zda s ním má jinou

spojitost (ač vzájemný vztah vraždy a obviněného ho údajně napadl ihned), pro

ně není dán žádný podklad. Závěrům soudů tak do jisté míry odpovídá jen nález

chlupů cizího muže, ovšem v této souvislosti nevyhodnotily tvrzení svědka Ing.

O. F., podle něhož deka použitá k zabalení mrtvoly byla užívána na sedačce v

obývacím pokoji, kde mohly sedávat návštěvy.

Dovolatelka tak měla za to, že s

ohledem na popsané okolnosti je nutné učinit závěr, že se soudy činné dříve ve

věci nadále nevypořádaly se všemi provedenými důkazy způsobem požadovaným v

ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř., přičemž odůvodnění jejich rozhodnutí neodpovídá

požadavkům ustanovení § 125 odst. 1 tr. ř., čímž se hodnocení důkazů dostalo do

extrémního rozporu s obsahem provedených důkazů, resp. učiněná skutková

zjištění jsou v extrémním nesouladu s provedenými důkazy. Je proto přesvědčena,

že je namístě zákonu neodpovídající rozhodnutí zrušit a soudům uložit, aby

důkazy znovu a plně posoudily a poté dovodily potřebné závěry. S ohledem na

skutečnost, že soudy nižších stupňů se plně neřídily závaznými pokyny

Nejvyššího soudu vyslovenými již dříve v jeho usnesení, považovala za vhodné

nařídit nové projednání věci v jiném složení senátu.

V závěru svého podání

nejvyšší státní zástupkyně uzavřela, že Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne

4. 12. 2008, sp. zn. 6 To 75/2008, rozhodl o zamítnutí odvolání státního

zástupce [§ 265a odst. 2 písm. b), h) tr. ř.] za situace, kdy odvoláním

napadený rozsudek spočíval na nesprávném právním posouzení skutku, čímž došlo k

naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. s odkazem na

dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Navrhla proto, aby Nejvyšší

soud v neveřejném zasedání, k jehož konání může přistoupit s ohledem na

ustanovení § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř.:

1. podle § 265k odst. 1, odst. 2

tr. ř. za podmínky uvedené v § 265p odst. 1 tr. ř. zrušil usnesení Vrchního

soudu v Olomouci ze dne 4. 12. 2008, sp. zn. 6 To 75/2008, jakož i

předcházející rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 5. 2008, sp. zn. 2 T

3/2007, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově

navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu,

2. dále postupoval podle § 265l odst. 1 tr. ř. a přikázal Krajskému soudu v

Brně, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl,

3. a současně

aby podle § 265l odst. 3 tr. ř. nařídil Krajskému soudu v Brně věc projednat a

rozhodnout v jiném složení senátu.

Pro případ, že by Nejvyšší soud shledal, že

je v posuzované věci nutno rozhodnout jiným způsobem, než předpokládaným v

ustanovení § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř., vyjádřila souhlas s projednáním věci

v neveřejném zasedání.

K podanému dovolání se v souladu s ustanovením § 265h

odst. 2 tr. ř. vyjádřil obviněný prostřednictvím obhájce Mgr. et Bc. P. S. a

uvedl, že dovolání nejvyšší státní zástupkyně, stejně jako předchozí odvolání

státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Brně, směřuje čistě do

hodnocení důkazů, tedy do výlučné pravomoci soudu prvého stupně. Podle jeho

názoru přitom byly všechny provedené důkazy hodnoceny soudy obou stupňů v

souladu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř., když je hodnotily podle svého

vnitřního přesvědčení založeném na pečlivém zvážení všech okolností případu

jednotlivě i ve vzájemných souvislostech. Je rovněž přesvědčen, že závazné

pokyny, které vyslovil Nejvyšší soud ve svém předchozím rozhodnutí, byly

Krajským soudem v Brně plně respektovány a se všemi připomínkami a výhradami se

také tento soud ve svém rozhodnutí vypořádal, když doplnil i dokazování ve

směru naznačeném a požadovaném Nejvyšším soudem. Jelikož se plně ztotožnil se

způsobem, jakým soudy obou stupňů zhodnotily provedené důkazy, považoval za

nadbytečné, aby znovu prováděl obdobný rozbor jednotlivých důkazů a jejich

hodnocení.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se obviněný domníval, že

rozhodnutí soudu prvního stupně o jeho nevinně a tedy o jeho zproštění

obžaloby, při plném respektování jedné ze základních zásad trestního řízení „in

dubio pro reo“, bylo zcela správné, přičemž toto bylo potvrzeno také následným

rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci, kterým bylo zamítnuto odvolání státní

zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Brně. Pro úplnost dodal, že již

v průběhu dosavadního řízení došlo ke změně obsazení senátu Krajského soudu v

Brně, přičemž i po této změně dospěl Krajský soud v Brně ke stejnému

zprošťujícímu rozhodnutí.

V závěru svého vyjádření obviněný navrhl, aby

Nejvyšší soud odmítl dovolání Nejvyššího státního zastupitelství v Brně podle

ustanovení § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu,

než je uveden v ustanovení § 265b tr. ř., popřípadě podle ustanovení § 265i

odst. 1 písm. e) tr. ř., když se jedná o dovolání zjevně neopodstatněné.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) i při novém rozhodování ve

věci zjistil, že podané dovolání je přípustné § 265a odst. 2 písm. b),

h) tr. ř., bylo podáno osobou oprávněnou § 265d odst. 1 písm.

a) tr. ř., v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e

odst. 1, 2 tr. ř.), a obsahuje i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f tr.

ř.

Jelikož dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení § 265b tr.

ř., musel Nejvyšší soud dále posoudit otázku, zda dovolatelkou uplatněné

dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř. lze považovat za

důvody uvedené v citovaném ustanovení zákona, jejichž existence je zároveň

podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. Z vymezení

důvodů dovolání v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. totiž vyplývá, že důvodem

dovolání nemůže být nesprávné skutkové zjištění ani nesprávné hodnocení důkazů,

byť to zákon explicitně nestanoví, a to vzhledem k tomu, že právní posouzení

skutku i jiné hmotně právní posouzení vždy navazuje na skutková zjištění

vyjádřená především ve skutkové větě výroku o vině napadeného rozhodnutí a

blíže rozvedená v jeho odůvodnění. Z vymezení obsahu dovolání v ustanovení §

265f odst. 1, 2 tr. ř. a zejména ze znění ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je

přitom třeba dovodit, že z hlediska § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. nepostačuje

pouhé formální uvedení některého z důvodů vymezených v § 265b odst. 1 písm. a)

až l) tr. ř. odkazem na toto zákonné ustanovení, ale tento důvod musí být také

skutečně v podaném dovolání tvrzen a odůvodněn konkrétními vadami, které jsou

dovolatelem spatřovány v právním posouzení skutku, jenž je vymezen ve výroku

napadeného rozhodnutí.

Podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. platí, že dovolání

lze podat, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného

opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2

písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem

pro takové rozhodnutí nebo byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání

uvedený v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř.

Z této zákonné citace je

zřejmé, že uvedený dovolací důvod spočívá ve dvou alternativách. Podle první z

nich je dán tehdy, pokud bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného

opravného prostředku proti rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2

písm. a) až g) tr. ř., aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem

pro takové rozhodnutí. Jde o dovolací důvod procesní, který má zabránit

porušení práva na přístup strany k druhé instanci, a to zejména ve formě

odmítnutí nebo zamítnutí opravného prostředku bez věcného přezkoumání

napadeného rozhodnutí. V posuzované věci však soud druhého stupně v průběhu

veřejného zasedání odvolání státního zástupce podle § 254 tr. ř. věcně

přezkoumal a podle § 256 tr. ř. rozhodl o zamítnutí odvolání směřujícího v

neprospěch obviněného, protože je neshledal důvodným. Procesní podmínky

stanovené pro takové rozhodnutí odvolacího soudu tedy splněny byly, neboť

nedošlo k omezení odvolatele v přístupu k odvolacímu soudu, a tudíž nemohlo

dojít ani k naplnění zmíněného dovolacího důvodu v jeho první alternativě.

Podle druhé alternativy, kterou nejvyšší státní zástupkyně v závěru svého

podání explicitně zmínila, je uvedený dovolací důvod naplněn, pokud v řízení,

které předcházelo vydání napadeného rozhodnutí, byl dán důvod dovolání uvedený

v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. Podle názoru dovolatelky byl dán v

předcházejícím řízení dovolací důvod obsažený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

a spočívající v nesprávném právním posouzení skutku nebo v jiném nesprávném

hmotně právním posouzení.

Důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním

posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V jeho mezích

lze namítat, že skutek, jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně

kvalifikován jako trestný čin, ačkoliv o trestný čin nejde nebo jde o jiný

trestný čin, než kterými byli obvinění uznáni vinnými. Na podkladě tohoto

dovolacího důvodu proto v zásadě nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a

úplnost skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, ani

prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve

smyslu ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. Vedle vad, které se týkají posouzení

skutku, lze vytýkat též „jiné nesprávné hmotně právní posouzení“. Rozumí se jím

zhodnocení otázky, která nespočívá přímo v právní kvalifikaci skutku, ale v

právním posouzení jiné skutkové okolnosti mající význam z hlediska hmotného

práva. V zásadě nelze postupovat opačně, tedy že v dovolání jsou tvrzeny

pochybnosti o rozsahu provedeného dokazování, hodnocení provedených důkazů a

správnosti skutkových zjištění. V takovém případě nebyl ve skutečnosti

(materiálně) uplatněn dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř., který by se týkal nesprávného hmotně právního posouzení, ale důvod

jiný, a to pochybnosti o správnosti hodnocení důkazů a na ně navazujících

skutkových zjištění.

Uvedený důvod vyplývá i z toho, že dovolání je specifický

mimořádný opravný prostředek, který je určen k nápravě procesních a hmotně

právních vad rozhodnutí vymezených v § 265a tr. ř., takže Nejvyšší soud v

řízení o dovolání není a ani nemůže být další (v pořadí již třetí) instancí

přezkoumávající skutkový stav věci v celé šíři. V takovém případě by se

dostával do role soudu prvního stupně, který je z hlediska uspořádání zejména

hlavního líčení soudem jak zákonem určeným, tak nejlépe způsobilým ke zjištění

skutkového stavu věci (§ 2 odst. 5 tr. ř.), popř. do pozice soudu druhého

stupně, který může skutkový stav korigovat prostředky k tomu určenými zákonem

(k tomu srov. přiměřeně usnesení Ústavního soudu např. ve věcech sp. zn. I. ÚS

412/02, III. ÚS 732/02, III. ÚS 282/03, II. ÚS 651/02). V této souvislosti lze

také třeba připomenout, že z hlediska nápravy skutkových vad trestní řád

obsahuje další mimořádný opravný prostředek, jehož využití by v dané věci mohlo

přicházet v úvahu, a to obnovu řízení (§ 277 a násl. tr. ř.).

Současně je ale

zapotřebí uvést (obdobně jako v předchozím usnesení), že jakkoliv námitky

skutkové nezakládají žádný z důvodů dovolání podle § 265b tr. ř., a proto ve

vztahu k nim neexistuje zákonná povinnost soudu dovolání přezkoumat, nelze tuto

zásadu uplatnit v případě zjištění, že nesprávná realizace důkazního řízení má

za následek porušení základních práv a svobod ve smyslu dotčení zásadních

požadavků spravedlivého procesu. Ani rozhodování o dovolání se totiž nemůže

ocitnout mimo rámec ochrany základních práv jednotlivce (tedy i poškozeného) a

tato ústavně garantovaná práva musí být respektována (a chráněna) též v řízení

o všech opravných prostředcích (k tomu srov. přiměřeně nálezy Ústavního soudu

ze dne 25. 4. 2005, sp. zn. I. ÚS 125/04, ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS

55/04 aj.).

Vadami důkazního řízení se rozumějí mimo jiné i případy tzv.

opomenutých důkazů (mezi ně patří i situace, kdy v řízení provedené důkazy

nebyly v odůvodnění meritorního rozhodnutí, ať již negativně či pozitivně,

zohledněny při ustálení skutkového základu věci, tj. soud je neučinil předmětem

svých úvah a hodnocení, ačkoliv byly řádně provedeny) a případy svévolného

hodnocení důkazů provedeného bez akceptovatelného racionálního logického

základu, v důsledku čehož jsou soudy učiněná skutková zjištění v extrémním

nesouladu s provedenými důkazy (k tomu srov. přiměřeně nálezy Ústavního soudu

ze dne 14. 1. 2004, sp. zn. III. ÚS 376/03, ze dne 18. 11. 2004, sp. zn. III.

ÚS 177/04 aj.). Příkrý nesoulad mezi skutkovým stavem a právními závěry soudu

(stejně jako mezi provedenými důkazy a skutkovým zjištěním) je namístě tehdy,

pokud pochybnosti o správnosti zjištěného skutkového stavu jsou takové

intenzity, že rozhodnutí soudu by mohlo svědčit o libovůli v jeho rozhodování

(srov. přiměřeně usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2005, sp. zn. I. ÚS

248/04 aj.).

Nejvyššímu soudu nezbývá než konstatovat, že o takovou situaci se

znovu jedná i v posuzovaném případě, byť soudům nižších stupňů učinil v tomto

směru výtky již ve svém předcházejícím rozhodnutí.

Jak je zřejmé z dosavadního

popisu průběhu trestního řízení, nalézací soud v této věci vyhlásil již tři

meritorní rozhodnutí. Před každým z nich (především pak před prvním) provedl v

několika hlavních líčeních celou řadu důkazů, takže mu rozhodně nelze upřít

snahu provedeným dokazováním objasnit co nejpřesněji a co nejúplněji skutek,

pro nějž byl obviněný postaven před soud. Obsah podstatných částí těchto důkazů

také zmínil v popisných pasážích odůvodnění jak původních, tak i následných

zprošťujících rozsudků. Poněkud stručnější jsou již pasáže odůvodnění těchto

rozsudků vztahující se k hodnocení provedených důkazů, v nichž se věnoval

zejména časovému a lokálnímu určení pohybu obviněného v odpoledních a večerních

hodinách kritického dne. Přestože se mu to podařilo poměrně přesně a třebaže

některé důkazy výrazně svědčily v neprospěch obviněného (stačí zmínit údaje z

výpisů telekomunikačního provozu, závěry znaleckého posudku z oboru

zdravotnictví – odvětví soudního lékařství, svědecké výpovědi sousedů o hádce

ozývající se z bytu manželů F.), dospěl nakonec (znovu i ve svém posledním

rozhodnutí) k závěru, že na těchto důkazech nelze postavit rozhodnutí o vině

obviněného trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák.,

neboť jde jen o nepřímé důkazy, které netvoří ucelený a uzavřený řetězec, a

proto při respektování zásady „v pochybnostech ve prospěch viníka“ obviněného

obžaloby pro žalovanou část skutku a jmenovaný trestný čin zprostil.

Vrchní

soud v Olomouci jako soud druhého stupně při rozhodování o odvolání státního

zástupce (ale i obviněného) proti v pořadí prvému zprošťujícímu rozsudku

reagoval naprosto adekvátně především na způsob, jakým nalézací soud hodnotil

provedené důkazy, což jej vedlo k tomu, že v neveřejném zasedání tento rozsudek

podle § 258 odst. 1 písm. b), c), d) tr. ř. v celém rozsahu zrušil a podle §

259 odst. 1 tr. ř. věc vrátil soudu prvního stupně, aby učinil nové rozhodnutí.

Z odůvodnění jeho usnesení je zřejmé, že se takřka bezezbytku ztotožnil se

stěžejním principem odvolacích námitek státního zástupce, že nalézací soud

nesprávným způsobem vyhodnotil ve věci provedené důkazy, když vycházel toliko z

jednostranného náhledu na celý případ a nikoliv z objektivního a logického

zhodnocení důkazní situace ve všech souvislostech, a současně připomněl, že

dokazování stojí na nepřímých důkazech a za takové situace je třeba věnovat

maximální pozornost všem důkazním prostředkům, které je nutné vyhodnotit tak,

jak to má na mysli ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. a nelze apriori provádět

jistou „selekci důkazů“ v rámci jejich hodnocení. V dalších pasážích svého

usnesení podrobně rozvedl okolnosti, které nalézací soud nehodnotil a vytkl mu

jistou míru benevolence při hodnocení časových souvislostí s odkazem na výpisy

telekomunikačního provozu mobilních telefonů, opomenutí hodnocení některých

objektivních faktů vztahujících se k místu a času pohybu obviněného,

nehodnocení toho, co svědci M. a M. V. a D. Č. měli z bytu F. slyšet,

nehodnocení tvrzení obviněného v rámci jeho obhajoby kde a v jaké poloze svou

matku našel v návaznosti na protokol o ohledání místa činu a pořízenou

fotodokumentaci, nehodnocení tvrzení obviněného o důvodech změny v jeho

oblečení apod. Třebaže dal nalézacímu soudu v úvahu i doplnění dokazování,

uložil mu především povinnost věnovat náležitou pozornost hodnocení důkazů tak,

aby mělo oporu v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř.

Krajský soud v Brně po vrácení

spisového materiálu doplnil dokazování podle pokynů odvolacího soudu a poté

rozsudkem ze dne 6. 10. 2006, sp. zn. 2 T 1/2006, obviněného znovu zprostil

obžaloby podle § 226 písm. c) tr. ř. V odůvodnění tohoto rozsudku znovu obsáhle

citoval podstatné části téměř všech provedených důkazů, které již hodnotil

poněkud podrobněji, nakonec však učinil stejný závěr, že na provedených

důkazech nelze postavit rozhodnutí o vině obviněného trestným činem vraždy

podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák.

Vrchní soud v Olomouci, který se věcí

z podnětu odvolání státního zástupce opět zabýval, tentokrát již nepřisvědčil

argumentaci státního zástupce, že hodnocení důkazů nalézacím soudem je v přímém

rozporu s pravidly formální logiky. Zprošťující rozsudek potvrdil jako správný

a mimo jiné v něm konstatoval, že nalézací soud v novém rozhodnutí se správně,

logicky a přesvědčivě vypořádal se všemi okolnostmi významnými pro rozhodnutí.

Poukázal i na konstantní judikaturu stojící na stanovisku, že ani za situace,

kdy skutečný stav věci není správně zjištěn, odvolací soud může toliko

upozornit soud prvního stupně, ve kterých směrech má být řízení doplněno, nebo

čím je třeba znovu se zabývat, zásadně však nesmí k samotnému způsobu hodnocení

důkazů nalézacím soudem udělovat tomuto soudu jakékoliv závazné pokyny, a že

pokud soud prvního stupně postupoval při hodnocení důkazů důsledně podle

ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř., nemůže odvolací soud napadený rozsudek zrušit

jen proto, že sám na základě svého přesvědčení hodnotí tytéž důkazy s jiným v

úvahu připadajícím výsledkem. V neposlední řadě připomněl novelizované

ustanovení § 263 odst. 7 tr. ř. a aktuální judikaturu Ústavního soudu stojící

na stanovisku, že zasahovat do hodnocení důkazů provedeného soudem prvního

stupně lze pouze tehdy, pokud je takové hodnocení v extrémním rozporu s obsahem

provedených důkazů. V rámci těchto teoretických premis, vymezujících obecně

činnost odvolacího soudu, dospěl k závěru, že nalézací soud mantinely

ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. respektoval, neboť mu nelze vytknout, že by

některý důkaz neprovedl, některý z provedených důkazů nehodnotil či že by

hodnocení důkazů bylo provedeno v rozporu se zákonem nebo pravidly formální

logiky. V jednotlivostech pak přisvědčil správnosti úvah nalézacího soudu,

neztotožnil se s nastíněnou hypotézou státní zástupkyně o snaze poškozené

potlačit své nářky a uzavřel, že předmětná věc je postavena toliko na nepřímých

důkazech, které sice vedou k důvodnému podezření vůči obviněnému, stojí však

osamoceny, a proto neumožňují učinit závěr o vině obviněného. Protože byl

přesvědčen, že nalézací soud správně aplikoval zásadu „in dubio pro reo“,

obviněného zprostil obžaloby.

Jak již vyplynulo z předcházejícího textu,

Nejvyšší soud k dovolání podanému nejvyšší státní zástupkyní v neprospěch

obviněného usnesením ze dne 23. 8. 2007, sp. zn. 8 Tdo 853/2007, podle § 265k

odst. 1 tr. ř. zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů, podle § 265k odst. 2 tr. ř.

současně také zrušil všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově

navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a

podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal věc soudu prvního stupně, aby ji znovu

projednal a rozhodl. Nejvyšší soud se ztotožnil ve všech zásadních bodech s

argumenty nejvyšší státní zástupkyně uplatněnými v podaném dovolání, zejména s

jejími výhradami vztahujícími se ke způsobu hodnocení důkazů soudem prvního

stupně, a rovněž zdůraznil, že měl v průběhu dokazování věnovat daleko větší

pozornost okolnostem vstupu obviněného do domu a bytu poškozené, odchodu z něho

a opětovného návratu do něho, a že se nabízelo podrobnějším výslechem Ing. O.

F. zjistit další okolnosti, které by mohly mít pro rozhodnutí ve věci podstatný

význam (zejména v otázce vražedného nástroje, k motivu, který pachatel mohl

mít, k okolnostem souvisejícím s provedením činu, jakož i s počínáním pachatele

po něm, k sáčku, který byl nalezen na hlavě poškozené, k jeho obvyklému uložení

v domácnosti, k zajištěnému provázku a jeho obvyklému uložení v domácnosti, k

tomu, zda bylo obvyklé, že poškozená svědkovi telefonovala pokaždé, když ji

obviněný navštívil a požadoval na ní peníze). Především proto uložil nalézacímu

soudu provedené důkazy (po jejich doplnění) znovu hodnotit podle ustanovení § 2

odst. 6 tr. ř. a zvažovat, jaké spolehlivé skutkové závěry lze z provedených

důkazů učinit.

Krajský soud v Brně po vrácení spisového materiálu v průběhu

hlavních líčení konaných ve dnech 6. 5. 2008 a 22. 5. 2008 vyslechl (jen velice

stručně) obviněného a svědky Ing. O. F. (toho zejména k otázce vražedného

nástroje, k sáčku, který byl nalezen na hlavě poškozené, k zajištěnému provázku

a k obvyklému uložení těchto věcí v bytě) a A. D. (toho jako řidiče taxi k

okolnostem, za nichž kritického dne vezl obviněného, a k charakteru počasí,

které tehdy panovalo). Třebaže k odročenému hlavnímu líčení předvolal i

dalšího svědka Z. N., toho nakonec (poté, co se svědek omluvil pro onemocnění)

pro údajnou nadbytečnost nevyslechl (přestože intervenující státní zástupkyně

na jeho výslechu trvala). Po závěrečných řečech státní zástupkyně a obhájce

obviněného a posledním slovu obviněného pak vyhlásil rozsudek, jímž obviněného

znovu zprostil obžaloby podle § 226 písm. c) tr. ř. V odůvodnění tohoto

rozsudku znovu obsáhle citoval podstatné části téměř všech provedených důkazů

(srov. strany 3 až 18), které nyní již hodnotil podrobněji (srov. strany 17 až

28). Učinil však stejný závěr, že na provedených důkazech nelze postavit

rozhodnutí o vině obviněného trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm.

h) tr. zák.

Vrchní soud v Olomouci, který se věcí z podnětu odvolání státní

zástupkyně podaného v neprospěch obviněného opět zabýval, považoval zprošťující

rozsudek za správný a zákonný a podané odvolání podle § 256 tr. ř. zamítl. V

odůvodnění usnesení mimo jiné konstatoval, že nalézací soud v zásadě plně

respektoval ustanovení § 265s odst. 1 tř. ř., kdy vázán právním názorem

nadřízeného soudu doplnil dokazování podle jeho pokynů, a to i nad jejich

rámec, a znovu ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. hodnotil ve věci provedené důkazy,

takže z tohoto pohledu neshledal v jeho postupu pochybení. Rovněž měl za to, že

nalézací soud se dostatečně vypořádal s námitkami vznesenými ve zrušujícím

rozhodnutí Nejvyššího soudu, a proto k závěru, že soud prvního stupně se

správně, logicky a přesvědčivě vypořádal se všemi okolnostmi významnými pro

rozhodnutí. Jelikož předmětná věc je postavena toliko na nepřímých důkazech,

které sice vedou k důvodnému podezření vůči obviněnému, stojí však osamoceny, a

proto neumožňují učinit závěr o vině obviněného.

Nejvyšší soud je znovu

přesvědčen, že odvolací soud i tentokrát svým přístupem k odvolání státní

zástupkyně a ke způsobu hodnocení všech provedených důkazů jednotlivě i v

jejich vzájemných souvislostech soudem prvního stupně rezignoval na své

přezkumné povinnosti vymezené v ustanovení § 254 odst. 1 tr. ř.

Dovolací soud

samozřejmě ani při svém nynějším rozhodování nemíní nezpochybňovat zásadu, že

těžiště dokazování je v řízení před soudem prvního stupně, jehož skutkové

závěry je oprávněn doplňovat, popřípadě korigovat jen odvolací soud, který za

tím účelem může provádět dokazování (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.).

Stejně tak nehodlá zpochybňovat ani shora zmíněná teoretická východiska pro

přezkumnou činnost odvolacího soudu. Znovu však musí zdůraznit, že pokud

skutkové závěry soudu prvního stupně nemají nezbytně nutnou míru přesvědčivosti

a koherence, pokud jsou v extrémním rozporu s obsahem některých provedených

důkazů (jejichž část nalézací soud neprávem pominul, příp. zamlčel), pak soud

druhého stupně je povinen na takovouto situaci reagovat a vyvodit z ní

adekvátní trestněprocesní důsledky. To v dané věci odvolací soud opět neučinil,

na rozdíl od svého původního, resp. vůbec prvního přístupu k hodnocení důkazů

nalézacím soudem, a stejně jako při svém rozhodování dne 18. 1. 2007

nepostupoval s náležitou důsledností a spokojil se s neúplnými, nevýstižnými,

někdy i zkreslujícími, a proto nepřesvědčivými úvahami nalézacího soudu.

Nejvyšší soud znovu připomíná jednu ze základních zásad trestního řízení, že

orgány činné v trestním řízení (tedy po podání obžaloby soud prvního stupně)

postupují tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné

pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jejich rozhodnutí. Bez

návrhu stran objasňují se stejnou pečlivostí okolnosti svědčící ve prospěch i v

neprospěch obviněného (§ 2 odst. 5

tr. ř.). Podle zásady volného hodnocení důkazů zakotvené v ustanovení § 2 odst.

6 tr. ř. hodnotí důkazy podle svého vnitřního přesvědčení, založeného na

pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. Tato

zásada však nesmí být projevem jejich libovůle, resp. svévole. Je nezbytné ji

strukturovat do konkrétních komponentů a kritérií. Jedním z nich je

transparentnost rozhodování, tedy povinnost důkazní postup vždy vyčerpávajícím

způsobem popsat a logicky i věcně přesvědčivým způsobem odůvodnit (srov.

přiměřeně nálezy Ústavního soudu ze dne 13. 7. 2000, sp. zn. III. ÚS 464/99, ze

dne 24. 11. 2005, sp. zn. I. ÚS 455/05 aj.).

Uvedený požadavek je součástí

nároků kladených na odůvodnění rozsudku (srov. § 125 tr. ř., podle něhož soud v

odůvodnění rozsudku stručně vyloží, které skutečnosti vzal za prokázané a o

které důkazy svá skutková zjištění opřel a jakými úvahami se řídil při

hodnocení provedených důkazů, zejména pokud si vzájemně odporují). Z toho

vyplývá, že pokud mezi jednotlivými důkazy existují rozpory, je povinností

soudu zhodnotit věrohodnost a pravdivost každého důkazu jednotlivě a poté v

souhrnu s ostatními důkazy, což nesmí činit v obecné rovině, ale vždy ve vztahu

ke konkrétní skutečnosti. Citované ustanovení nároky na odůvodnění rozsudku

zvýrazňuje zejména pro případy, kdy si provedené důkazy vzájemně odporují. V

takové situaci je potřebné klást na soud zvýšené požadavky v souvislosti s

vyvozením závěrů o tom, které skutečnosti vzal za prokázané, o které důkazy svá

skutková zjištění opřel a jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil.

Akcentované požadavky na úplnost, srozumitelnost a přesvědčivost odůvodnění

rozhodnutí obecných soudů způsobem umožňujícím jejich přezkoumatelnost

formuloval v mnoha svých rozhodnutích i Ústavní soud. Jedním z principů,

představujících neopominutelnou součást práva na tzv. fair proces a

vylučujících libovůli v rozhodování, je i povinnost soudů svá rozhodnutí řádně

odůvodnit (srov. například jeho nálezy ze dne 6. 3. 1997, sp. zn. III. ÚS

271/96, ze dne 21. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 639/03 aj.). Odůvodnění rozhodnutí je

nutno pojímat jako vyložení (demonstraci) myšlenkových úvah, jež vedly k výroku

rozsudku, přičemž tyto úvahy musí být natolik přesvědčivé, aby samotný výrok

mohl co do své určitosti obstát (srov. přiměřeně nález Ústavního soudu ze dne

29. 9. 2003, sp. zn. IV. ÚS 565/2002).

Nejvyšší soud je přesvědčen, že soud

prvního stupně v dané věci znovu nepostupoval v procesu dokazování a zejména

hodnocení důkazů tak, jak mu to ukládají shora citovaná ustanovení trestního

řádu. V průběhu hlavního líčení konaného dne 6. 5. 2008 sice znovu vyslechl

obviněného M. F., ale učinil tak velice stručně a bez zaměření na okolnosti

vztahující se ke skutku samotnému (obviněný se vyjádřil v podstatě jen ke svému

aktuálnímu bydlišti a zaměstnání a údajně nepravomocnému odsouzení na konci

roku 2007 zřejmě před Obvodním soudem pro Prahu 10 a posléze i před Obvodním

soudem pro Prahu 9). Přitom obviněný svého zákonného práva na odepření výpovědi

nevyužil, takže se nabízelo znovu jej vyslechnout zejména k rozporům, které se

objevily v jeho předcházejících výpovědích. To však nalézací soud neučil,

spokojil se s konstatováním obviněného, že „k věci se už vyjadřovat nebude“ a

na svou povinnost zakotvenou v ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř. v podstatě

rezignoval.

Soud prvního stupně poté vyslechl poměrně podrobně svědka Ing. O.

F. především k otázce vražedného nástroje, k sáčku, který byl nalezen na hlavě

poškozené, k zajištěnému provázku a k obvyklému uložení těchto věcí v bytě.

Přestože svědek hned v úvodu své výpovědi uvedl, že „Kdyby v kritickém okamžiku

tam byl někdo jiný, který by spáchal tento trestný čin, nevěděl by, kde najde

sáček, který se používal do odpadkového koše, na hlavu zemřelé, kde by vzal

provázky, protože to vše mělo svoje určité místo. Mohl to být jen ten, kdo toto

prostředí znal. Myslím si, že ten, kdo tento trestný čin spáchal, perfektně

znal naši domácnost.“ (srov. č. l. 686 spisu), a posléze k dotazům předsedkyně

senátu doplnil, že sáčky na odpad černé barvy a motouzy byly uschované „ve

skříňce na toaletě“ (srov. č. l. 687 spisu), soud prvního stupně tyto významné

údaje v odůvodnění svého rozsudku vůbec neuvedl, ba dokonce konstatoval (srov.

stranu 14), že z doplňujícího výslechu tohoto svědka „… nedozvěděl se nic

podstatného pro věc samu …“ (absence těchto údajů je zřejmá i z dalších pasáží

odůvodnění rozsudku, v nichž soud provedené důkazy hodnotil).

V odročeném

hlavním líčení konaném dne 22. 5. 2008 soud vyslechl již jen svědka A. D.

Tento řidič vozidla taxi se vyjadřoval k okolnostem, za nichž kritického dne

kolem 18.30 hod. spatřil obviněného na křižovatce v D. L., a k charakteru

počasí, které tehdy panovalo, a uvedl jen to, že tehdy bylo počasí „…

zamračené, poprchávalo, nevím, asi pršelo …“ (srov. stranu 701 spisu). Z důvodů

již výše zmíněných dalšího svědka Z. N. nevyslechl.

Nejvyšší soud musí znovu

konstatovat, že se i tentokrát prakticky ve všech zásadních bodech ztotožnil s

argumenty nejvyšší státní zástupkyně uplatněnými v podaném dovolání, zejména s

jejími výhradami vztahujícími se ke způsobu hodnocení důkazů soudem prvního

stupně. Jelikož jde o výhrady v předchozím textu (srov. shora) nejen dostatečně

podrobně rozvedené, ale především naprosto přiléhavé a jednoznačně formulované,

postačuje na ně v této části odůvodnění jen odkázat. Nad rámec těchto výhrad

však považuje za potřebné dále zdůraznit:

Byla-li již shora učiněna výtka

soudu prvního stupně, že v podstatě rezignoval na povinnost, kterou mu ukládá

ustanovení § 2 odst. 5 tr. ř., když se spokojil s vyjádřením obviněného, že se

již k věci nebude vyjadřovat, a dále jej nevyslýchal, je třeba uvést, že

podrobnější výslech obviněného se nabízel i proto, že již na č. l. 671 a 672

jsou založeny přípisy (státní zástupkyně a policejních orgánů) svědčící o tom,

že v B., na zahradě domu, kde se obviněný zdržoval před svým zadržením, byly

nalezeny zakopané v zemi doklady (občanský a řidičský průkaz) poškozené S. F.

Nalézací soud této důležité okolnosti nevěnoval žádnou pozornost, o nálezu

uvedených dokladů vůbec nevedl dokazování a nezmínil se o ní ani v rámci svých

hodnotících úvah.

To je poměrně zásadní pochybení, které neměl přehlédnout

ani odvolací soud. Ten totiž rozhodoval za situace, kdy měl navíc k dispozici

protokol o výslechu svědkyně V. M., která popisovala chování obviněného právě v

době, kdy utekl před vyšetřujícími orgány do B. a zdržoval se také na místě,

kde byly uvedené doklady poškozené nalezeny. Už to jej mělo vést buď k doplnění

dokazování v naznačeném směru, nebo rovnou ke zrušení zprošťujícího rozsudku a

vrácení věci soudu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí. Jde totiž o

okolnosti související s žalovaným skutkem, které by mohly přispět k posouzení

nejen otázky věrohodnosti obviněného, ale i motivu jeho jednání.

Pokud jde

dále o procesní postup nalézacího soudu po předchozím rozhodnutí Nejvyššího

soudu, je třeba uvést, že sice respektoval jeho pokyn a v průběhu nového

hlavního líčení vyslechl svědka Ing. O. F., avšak v odůvodnění svého rozsudku

ze zcela nepochopitelných důvodů vůbec neuvedl a následně ani nehodnotil

významnou část jeho výpovědi vztahující se k igelitovým sáčkům a provázkům

(motouzům) a jejich obvyklému uložení v domácnosti (srov. již výše). Přitom

nelze pochybovat, že jde o okolnost natolik závažnou, která by (při stávající

důkazní nouzi) mohla sehrát významnou roli při hodnocení důkazů a skutkovém

závěru soudu, zda se obviněný závažného trestného činu dopustil, či nikoliv.

Soudy obou stupňů rovněž měly daleko pečlivěji posuzovat otázky související s

výměnou některých oděvních svršků, kterou obviněný již při první návštěvě

poškozené v jejím bytě učinil. Zejména svědci Z. N. a M. V. uvedli v tomto

směru okolnosti, které by měly nalézacímu soudu umožnit učinit jednoznačnou

odpověď na otázku, zda důvodem provedené výměny byl, resp. mohl být déšť, nebo

zda obviněný k takové výměně měl, resp. mohl mít důvod daleko pádnější. Druhý z

těchto svědků, stejně jako jeho manželka M. V. a její matka D. Č. ve svědeckých

výpovědích pak popsali hádku mezi mužem a ženou, kterou v kritické době slyšeli

z bytu poškozené. V průběhu hádky, kterou označili u sousedů F. za „mimořádnou

událost“, někteří z nich slyšeli z bytu jak konkrétní slovní projevy (srov.

shora), tak i tupé údery (snad deset); po hádce následovalo „podezřelé ticho“.

Žádný z nich přitom nevypověděl, že by v následujících minutách či hodinách z

bytu poškozené takové zvuky zaslechli znovu.

Jelikož žádný z těchto svědků

neslyšel z bytu poškozené bolestivé výkřiky, jak by prý tomu muselo být s

ohledem na četné zraňující rány na těle poškozené (celkem šlo o 21 úrazových

změn), nalézací soud i v posledním zprošťujícím rozsudku dovodil, že poškozená

nemohla utrpět zraňující rány při prvé návštěvě obviněného. Takový jeho závěr

naprosto odporuje pravidlům formální logiky. Pokud by totiž dovolací soud na

takovou úvahu přistoupil, musel by současně učinit i závěr, že pokud jmenovaní

svědci bolestivé výkřiky poškozené neslyšeli, pak by poškozená v kritické době

žádná zranění ani nemohla, resp. neměla utrpět; přitom ale je mimo jakoukoliv

pochybnost, že zranění na jejím těle, která mohla být způsobena již v průběhu

první návštěvy obviněného v jejím bytě, byla naprosto objektivně zjištěna.

Uvedené výtky sice Nejvyšší soud formuloval již ve svém předcházejícím

usnesení, nadále však na nich v plném rozsahu setrvává. Nalézací soud se totiž

nimi ani ve svém posledním rozhodnutí náležitě nevypořádal, když v podstatě jen

zopakoval své dosavadní závěry a nadto k nim připojil úvahy o neagresivním a

slušném jednání obviněného k poškozené i svému otci Ing. O. F. I nadále tak

setrval na závěru, že po prokázané hádce a výkřicích, které svojí intenzitou

neodpovídaly 21 úrazovým změnám, které poškozená utrpěla, se později z bytu

poškozené již žádné výkřiky neozývaly. Na str. 23 svého rozsudku uvedl, že mezi

19.00 a 20.00 hodinou bylo z bytu poškozené slyšet „Běž pryč, vypadni, odejdi,

pusť mě“ a tichý klidný hlas nějakého muže a jeho slova „Já sem Tě přišel jen o

něco požádat, nekřič“ a několik tupých úderů, jako by někdo v chodbě bytu

narážel na skříň, přičemž tyto skutečnosti nehodnotil jako výkřiky odpovídající

závažným úrazovým zraněním, která poškozená před smrtí utrpěla. Na téže straně

níže a na straně 24 pak uvedl, že ani v pozdější době nebyly z bytu slyšet

bolestivé výkřiky poškozené, které by odpovídaly 21 úrazovým změnám, které

poškozená utrpěla. Takový závěr se nejeví nelogickým, neboť pokud by poškozená

v uvedené době takováto vážná zranění neutrpěla (a utrpět je neměla ani

později), neboť nebyly slyšet výkřiky odpovídající závažnosti těchto zranění,

pak by z logiky věci vyplývalo, že by taková zranění vůbec neměla utrpět.

Přitom o jejich objektivních zjištěních není žádných pochyb.

Nejvyšší soud k

tomu dále dodává, že soudy obou stupňů vůbec nehodnotily ani to, že poškozená

utrpěla (mimo jiné) zlomeniny velkého rohu jazylky vpravo a obou horních rohů

štítné chrupavky, když toto zranění podle znaleckého posudku mohlo být spojeno

s projevy dušení a je jím vysvětlováno smáčknutím krku rukou či rukama či ohbím

předloktí (srov. č. l. 96 spisu); poranění přitom vzniklo ještě před

bodnořeznou ránou na krku poškozené, která byla příčinou její smrti.

Soudy

obou stupňů zatím nikterak nehodnotily ani to, jak byla poškozená při útoku

pachatele oblečena. Jak je zřejmé z provedených důkazů (protokolu o ohledání

místa činu, svědecké výpovědi Ing. O. F. a dalších), poškozená byla oblečena

pouze v pruhované halence, černé podprsence a bílých kalhotkách (halenky a

kalhotky byly zakrvácené). Jelikož lze s vysokou mírou pravděpodobnosti

předpokládat, že takto byla oblečena již v okamžiku vstupu pachatele do jejího

bytu, měly se soudy zabývat i tím, zda by v takovém vyloženě intimním ustrojení

otevřela dveře do bytu osobě, kterou by vůbec neznala.

Nejvyšší soud nemůže

rovněž nezmínit, že odvolací soud ve svém prvním zrušujícím usnesení důvodně

poukázal na tu část výpovědi obviněného, v níž popsal, kde a v jaké poloze svou

matku našel, a v návaznosti na popis nálezu těla poškozené v protokole o

ohledání místa činu a při něm pořízené fotodokumentaci uzavřel, že „obviněný

nemohl vidět ránu na matčině krku, neboť její hlava se nacházela v převázaném

igelitovém pytli a nebyla zakryta dekou, kterou by stačilo odhrnout“. Třebaže

nehodnocení této významné okolnosti nalézacímu soudu vytknul, při dalším

rozhodování ve věci se již spokojil s odůvodněním, v němž si sice nalézací soud

položil řadu otázek, ale odpovědi na ně nenalezl. S takovým způsobem

„hodnocení“ poměrně zásadní otázky v dané věci se ovšem Nejvyšší soud ani při

nynějším rozhodování rozhodně spokojit nemohl.

Nalézací soud měl věnovat

zvýšenou pozornost rovněž objektivně zjištěnému faktu, že obviněný

bezprostředně po první návštěvě poškozené měl u sebe její mobilní telefon, z

něhož volal již v 19:42:48 hodin z H. M. ve Z., a jednoznačně vyřešit otázku,

proč tento mobilní telefon měl u sebe a proč jím mohl disponovat, zvláště když

měl u sebe i svůj mobilní telefon (použil z něho SIM kartu). Nejinak tomu mělo

být i ohledně dalších skutečností zjištěných z výpisu telekomunikačního provozu

mobilního telefonu poškozené; důkaz tímto výpisem provedený totiž ani nalézací

soud v žádném ze svých předchozích rozhodnutích nikterak nezpochybnil.

Ze

všech těchto podstatných důvodů je Nejvyšší soud i tentokrát přesvědčen, že

především soud prvního stupně se náležitě nevypořádal se všemi provedenými

důkazy způsobem požadovaným v ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. Odůvodnění jeho

rozhodnutí neodpovídá požadavkům ustanovení § 125 odst. 1 tr. ř. a skutkové

závěry, které z provedených důkazů ve svém posledním rozhodnutí učinil, nelze

považovat za přesné a úplné. Pak ovšem nelze považovat za správný a zákonný ani

vyhlášený zprošťující rozsudek.

Nejvyšší soud proto k dovolání nejvyšší státní

zástupkyně podanému v neprospěch obviněného podle § 265k odst. 1 tr. ř. zrušil

usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 4. 12. 2008, sp. zn. 6 To 75/2008, a

rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 22. 5. 2008, sp. zn. 2 T 3/2007, podle §

265k odst. 2 tr. ř. současně zrušil také všechna další rozhodnutí na zrušená

rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením,

pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Brně

přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, neboť již v

jeho rozhodnutí došlo ke shora popsaným vadám, čímž byly primárně nastoleny

podmínky pro toto rozhodnutí dovolacího soudu.

Současně Nejvyšší soud podle §

265l odst. 3 tr. ř. nařídil, aby Krajský soud v Brně nové rozhodnutí učinil v

jiném složení senátu. Rozhodl tak při vědomí toho, že postup podle citovaného

ustanovení je třeba vnímat z hlediska čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a

svobod jako rozhodnutí zcela výjimečné, pro nějž musí být dány důležité důvody

(srov. nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. 12. 1995, sp. zn. III.

ÚS 90/95, uveřejněný pod č. 82 ve sv. 4 Sb. nál. a usn. ÚS ČR). Tyto důležité

důvody Nejvyšší soud spatřuje v tom, že senát Krajského soudu v Brně, jemuž věc

byla přidělena v souladu s rozvrhem práce a jenž o ní dosud rozhodoval, se

opakovaně dopustil natolik závažných (převážně procesních) pochybení, v

důsledku nichž musely být jeho již tři vyhlášené rozsudky zrušeny (první

odvolacím soudem a další dva soudem dovolacím). Zmíněných pochybení se přitom

nevyvaroval ani v posledním rozhodnutí, když se bezezbytku neřídil závaznými

pokyny Nejvyššího soudu vyslovenými v jeho předcházejícím usnesení, znovu

neprovedl všechny důkazy, které se mu pro náležité objasnění věci nabízely, a

ty důkazy, které provedl, hodnotil způsobem, který plně neodpovídal požadavkům

ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. a nesl prvky libovůle a svévole. Nejvyšší soud za

této situace má vážné pochybnosti o tom, zda ve věci dosud rozhodující senát je

schopen zajistit dodržení základních zásad trestního řízení a vyloučit

jakékoliv pochybnosti o své nestrannosti.

Při novém projednávání věci bude i

nový senát Krajského soudu v Brně vázán právním názorem, který v tomto usnesení

vyslovil Nejvyšší soud, a je povinen provést úkony a doplnění, jejichž

provedení Nejvyšší soud nařídil (§ 265s odst. 1 tr. ř.). Protože rozhodnutí

soudů obou stupňů byla zrušena v důsledku dovolání nejvyšší státní zástupkyně

podaného v neprospěch obviněného, může v novém řízení dojít ke změně rozhodnutí

v jeho neprospěch (§ 265s odst. 1 tr. ř.).

Nejvyšší soud rozhodl uvedeným

způsobem v neveřejném zasedání, neboť je zřejmé, že vady nelze odstranit ve

veřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. b) tr. ř.].

P o u č e n í :

Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek

přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 29. července 2009

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a