Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 1193/2015

ze dne 2016-03-15
ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.1193.2015.1

21 Cdo 1193/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Mojmíra Putny a JUDr. Ljubomíra Drápala v

právní věci žalobce Ing. J. M., zastoupeného JUDr. Dušanem Divišem, advokátem

se sídlem v Praze 2 – Vinohradech, Římská č. 104/14, proti žalované Společnosti

železniční výtopna Jaroměř, o. s., spolku se sídlem v Jaroměři, Pražské

Předměstí, Nádražní č. 227, IČO 48621919, zastoupené Mgr. Ing. Daliborem

Jandurou, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Dlouhá č. 103/17, o 229.696,14

Kč s úroky z prodlení, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 58 C

32/2013, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze

dne 1. prosince 2014 č. j. 17 Co 229/2014-216, doplněnému a opravenému

usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. prosince 2014 č. j. 17 Co

229/2014-220, takto:

Rozsudek krajského soudu doplněný a opravený usnesením ze dne 22. prosince 2014

č. j. 17 Co 229/2014-220 (s výjimkou výroku, kterým bylo zastaveno řízení o

odvolání žalobce proti části výroku rozsudku okresního soudu, v níž byla žaloba

zamítnuta co do částky 1.182,64 Kč s úroky z prodlení, a proti výroku, jímž

bylo žalobci uloženo zaplatit doplatek soudního poplatku ve výši 3.770,- Kč) a

rozsudek Okresního soudu v Náchodě ze dne 2. dubna 2014 č. j. 58 C 32/2013-153

(s výjimkou části výroku, ve které byla žaloba zamítnuta co do částky 1.182,64

Kč s úroky z prodlení, a výroku, jímž bylo žalobci uloženo zaplatit doplatek

soudního poplatku ve výši 3.770,- Kč) se zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací

Okresnímu soudu v Náchodě k dalšímu řízení.

Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Náchodě dne 24. 6. 2013 domáhal,

aby mu žalovaná zaplatila 154.231,- Kč s úroky z prodlení ve výši, z částek a

za dobu, jež rozvedl. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že pracoval u žalované na

základě pracovní smlouvy ze dne 1. 12. 2006 jako vedoucí provozu, že podle

dodatku č. 4 k pracovní smlouvě ze dne 1. 5. 2009 mu náležela za vykonanou

práci měsíční mzda ve výši 23.125,- Kč, kterou mu žalovaná přestala počínaje

měsícem lednem 2011 vyplácet, a že proto žalobce „ukončil ke dni 18. 3. 2011

okamžitě svůj pracovní poměr“. Žalovaná mu neuhradila dlužnou mzdu za období od

1. 12. 2010 do 18. 3. 2011 ve výši 82.878,- Kč, odstupné ve výši 68.553,- Kč a

příspěvek na penzijní připojištění sjednaný v dodatku č. 2 k pracovní smlouvě

ze dne 1. 1. 2008 za měsíce prosinec 2010 až březen 2011 ve výši 2.800,- Kč.

Poté, co žalovaná namítla, že pracovní poměr žalobce u žalované skončil již dne

30. 11. 2010 na základě výpovědi dané žalobci podle ustanovení § 52 písm. g)

zákoníku práce, kterou žalobce dne 30. 9. 2010 odmítl převzít, a co Okresní

soud v Náchodě při jednání dne 2. 10. 2013 sdělil účastníkům „předběžný závěr“,

že na základě provedeného dokazování má za prokázané, že výpověď z pracovního

poměru byla žalobci doručena dne 30. 9. 2010, a že „nárok na zaplacení dlužné

mzdy by bylo možno právně posoudit dle ustanovení o bezdůvodném obohacení“,

žalobce podáním ze dne 27. 12. 2013 doručeným Okresnímu soudu v Náchodě dne 31.

12. 2013 změnil žalobu tak, že se domáhal, aby mu žalovaná zaplatila 229.696,14

Kč se 7,75 % úrokem z prodlení od 1. 1. 2011 do zaplacení. Změnu žaloby

zdůvodnil zejména tím, že vzhledem k tomu, že soud „vyslovil právní názor“, že

jeho pracovní poměr u žalované skončil výpovědí ke dni 30. 11. 2010, požaduje

nyní, aby mu žalovaná uhradila odstupné ve výši desetinásobku průměrného

měsíčního výdělku podle dodatku č. 2 k pracovní smlouvě uzavřeného dne 1. 1.

2008, v němž bylo sjednáno, že žalovaná je povinna při skončení pracovního

poměru výpovědí ze strany žalované vyplatit žalobci odstupné ve výši

desetinásobku průměrného měsíčního výdělku a že toto ujednání neplatí v případě

skončení pracovního poměru z důvodů uvedených v „§ 53 odst. 1 písm. a) a b)

zákoníku práce“.

Okresní soud v Náchodě – poté, co usnesením ze dne 19. 2. 2014 č. j. 58 C

32/2013-138 připustil změnu žaloby - rozsudkem ze dne 2. 4. 2014 č. j. 58 C

32/2013-153 žalobu zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na

náhradě nákladů řízení 84.044,- Kč k rukám advokáta Mgr. Ing. Dalibora Jandury

a České republice – Okresnímu soudu v Náchodě doplatek soudního poplatku ve

výši 3.770,- Kč. Dovodil, že platně vzniklý pracovní poměr žalobce u žalované

skončil dne 30. 11. 2010 na základě výpovědi podle ustanovení § 52 písm. g)

zákoníku práce pro závažné porušení povinností vyplývajících z právních

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci, kterou mu žalovaná

doručila dne 30. 9. 2010 a určení jejíž neplatnosti soudem se žalobce

nedomáhal, že žalobci vzniklo právo na odstupné ve výši desetinásobku

průměrného výdělku podle dodatku č. 2 k pracovní smlouvě uzavřeného dne 1. 1.

2008, který „přiznává“ nárok na odstupné i v případě skončení pracovního poměru

výpovědí zaměstnavatele podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce z důvodu

závažného porušení povinnosti zaměstnance, a že vzhledem k námitce promlčení

důvodně uplatněné žalobcem nemohl přihlédnout k tomu, že se žalovaná dovolala

neplatnosti dohody o odstupném. Soud prvního stupně však shledal, že uplatnění

nároku na odstupné žalobcem je v rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1

občanského zákoníku), neboť žalovaná ukončila pracovní poměr výpovědí z důvodu

zaviněného závažného porušení povinností ze strany žalobce, který si vysoké

odstupné „nechal přislíbit“ v době, kdy byl jednatelem žalované, která byla

zřízena jako občanské sdružení, jehož činnost má nepodnikatelský charakter a

zčásti jde o aktivitu veřejně prospěšnou, založenou zvláště na dobrovolné práci

jeho členů, a přiznání odstupného by proto nepřiměřeně zvýhodnilo žalobce nejen

na úkor žalované, ale též ve vztahu k ostatním členům. Uzavřel, že žalobce,

který krátce před ukončením pracovního poměru skončil s výkonem funkce

statutárního orgánu žalované a jehož odchod byl vyvolán rozpory mezi skupinami

členů „s různými pohledy na další směřování žalované“, „skutečně zneužívá své

právo na odstupné k určitému zvýhodnění svého postavení v rámci spolku

způsobem, který je vzhledem k okolnostem nepřípustný a je též v rozporu s

dobrými mravy“.

K odvolání žalobce Krajský soud v Hradci Králové rozsudkem ze dne 1. 12. 2014

č. j. 17 Co 229/2014-216 doplněným a opraveným usnesením ze dne 22. 12. 2014 č.

j. 17 Co 229/2014-220 zastavil řízení o odvolání žalobce proti části výroku

rozsudku soudu prvního stupně, v níž byla zamítnuta žaloba co do částky

1.182,64 Kč s úroky z prodlení, a proti výroku, kterým byla žalobci uložena

povinnost zaplatit České republice – Okresnímu soudu v Náchodě doplatek

soudního poplatku ve výši 3.770,- Kč (z důvodu zpětvzetí odvolání v této

části), potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve zbývající části výroku o věci

samé a ve výroku o náhradě nákladů řízení a uložil žalobci povinnost zaplatit

žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 11.519,- Kč k rukám advokáta Mgr.

Ing. Dalibora Jandury. S přihlédnutím k důvodu rozvázání pracovního poměru a

zvláštní povaze zaměstnavatele, kterým je spolek, a z ostatních důvodů

vyložených soudem prvního stupně dospěl shodně k závěru, že uplatnění nároku na

odstupné žalobcem je výkonem práva v rozporu s dobrými mravy. Zdůraznil, že je

třeba oddělovat činnost žalobce z pracovněprávního vztahu a z výkonu funkce

jednatele, kdy žalobce jako zaměstnanec vykonával administrativní činnost,

která nebyla „v ničem mimořádná“, a proto nepřihlédl k poklesu příjmů žalobce

spojovaných jím se skončením pracovního poměru ve specifickém oboru provozování

historických vlaků, v němž je podle žalobce obtížné získat jiné zaměstnání,

kterým žalobce „ospravedlňoval vysoké odstupné“. Žalobce podle přesvědčení

odvolacího soudu „nesledoval dosažení účelu a smyslu sledovaného právní normou,

dosáhnout jednorázového peněžitého plnění představujícího určitou formu

odškodnění zaměstnance zaměstnavatelem za zpravidla nezaviněnou ztrátu

zaměstnání, ale byl veden úmyslem způsobit mu určitou újmu, ať už materiální,

či v poloze jisté i morální satisfakce za způsob ukončení pracovního poměru“.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Nesouhlasí s

argumentací soudů, že žalovaná jako spolek má zvláštní povahu, a namítá, že z

pohledu pracovního práva mají spolky stejné postavení jako kterýkoli jiný

zaměstnavatel a že i pro ně musí platit ustanovení zákoníku práce a dalších

pracovněprávních předpisů. Vytýká soudům, že při posuzování „naplnění právního

rámce rozporu nároku s dobrými mravy“ nevzaly v úvahu, že žalovaná nechala

žalobce vykonávat jeho práci až do „března následujícího roku“, práci od něho

přebírala, ukládala mu úkoly, nedala mu žádné výstupní doklady při skončení

zaměstnání výpovědí a žalobce tak „udržovala“ v tom, že jeho pracovní poměr

stále trvá, a že dovodily „zištný úmysl žalobce“, aniž by hodnotily „situaci

komplexně“ a vzaly v úvahu důvody změny žaloby; žalobce již pak totiž neměl

jinou možnost, jak se po zaměstnavateli „čehokoli domoci“, a proto jen

„aplikoval“ ustanovení, které bylo platně sjednáno v pracovní smlouvě, což

„žádný ze soudů nezpochybnil a i judikatura dává možnost sjednat odstupné

odchylně od ustanovení zákoníku práce“. Dovolatel má za to, že postup, kdy se

„ničím nepřezkoumaný důvod výpovědi bere v úvahu při posouzení souladu jeho

požadavku s dobrými mravy“, aniž by se soudy zabývaly tím, zda skutečně došlo

ze strany žalobce k porušení povinností, je v rozporu s hmotným právem.

Žalobce navrhl, aby dovolací soud změnil rozsudek odvolacího soudu v jeho

potvrzující části a žalobě vyhověl, nebo aby rozsudek odvolacího soudu v této

části zrušil a „vrátil k dalšímu řízení“.

Žalovaná navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobce „v celém rozsahu“ zamítl,

neboť považuje napadený rozsudek odvolacího soudu, jakož i rozsudek soudu

prvního stupně, za „věcně správný“. Dodala, že žalobce vykonával v pracovním

poměru – s ohledem na obsah pracovní smlouvy a skutková zjištění o vykonávané

práci - činnosti „příslušné“ výkonu funkce statutárního orgánu žalované, což „s

sebou nese toliko fakticitu zaměstnání, resp. nevzniknutí smluvního vztahu v

rovině pracovní smlouvy“, a že proto žalobci nenáleží „žádné smluvní či zákonné

benefity mající výsostný původ v pracovním právu“, tj. ani „hypotetické“

odstupné.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění

účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení ve věci bylo

zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému

rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve

lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou

přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.).

Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci mimo jiné zjištěno

(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu - jak vyplývá z

ustanovení § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. - nepodléhá), že

žalovaná a žalobce, který byl jejím jednatelem do 24. 4. 2010, kdy se této

funkce vzdal, uzavřeli dne 1. 12. 2006 pracovní smlouvu, která „nahradila“

pracovní smlouvu uzavřenou mezi účastníky dne 1. 1. 1999 a ve které se žalobce

zavázal vykonávat práci vedoucího provozu, že v dodatku č. 2 k pracovní smlouvě

uzavřeném dne 1. 1. 2008 si žalobce s žalovanou ujednali, že při skončení

pracovního poměru výpovědí ze strany žalované vyplatí žalovaná žalobci odstupné

ve výši desetinásobku průměrného měsíčního výdělku s tím, že toto ujednání

neplatí při výpovědi dané žalovanou z důvodů uvedených v „§ 53 odst. 1 písm. a)

a b) zákoníku práce“, a že pracovní poměr žalobce u žalované skončil dne 30.

11. 2010 na základě výpovědi z pracovního poměru dané žalobci žalovanou dne 30.

9. 2010 podle ustanovení § 52 písm. g) zákoníku práce. Oproti požadavku žalobce

na zaplacení odstupného žalovaná namítla, že uplatnění takového nároku je v

rozporu s dobrými mravy. Vzhledem k tomu, že odvolací soud se při posuzování

hmotněprávní otázky, zda žalobce vykonal své právo na odstupné v rozporu s

dobrými mravy, odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, je

dovolání žalobce proti rozsudku odvolacího soudu podle ustanovení § 237 o. s.

ř. přípustné.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud

České republiky dospěl k závěru, že dovolání žalobce je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba posuzovat - vzhledem k tomu, že žalobce se domáhá

odstupného, na které mu (podle jeho názoru) vzniklo právo při skončení

pracovního poměru dne 30. 11. 2010 – podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku

práce, ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č.

296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 116/2008 Sb. a zákonů

č. 121/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 294/2008 Sb., č. 305/2008 Sb., č. 306/2008

Sb., č. 382/2008 Sb., č. 286/2009 Sb., č. 320/2009 Sb. a č. 326/2009 Sb., tedy

podle zákoníku práce ve znění účinném do 31. 12. 2010 (dále jen „zák. práce“).

Nejvyšší soud již dříve dospěl k závěru, že poskytování odstupného při

rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem může být - na rozdíl o právní

úpravy poskytování odstupného účinné do 31. 12. 2006 - upraveno (smlouvou nebo

vnitřním předpisem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zák. práce) odchylně od

zákona, bude-li tím založeno právo zaměstnance na odstupné v dalších případech

(z jiných důvodů), než které jsou stanoveny (vypočteny) v ustanovení § 67 odst.

1 zák. práce (srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 18. 9. 2012 sp. zn. 21 Cdo 732/2011, který byl uveřejněn pod č.

106 v časopise Soudní judikatura, roč. 2013, nebo v rozsudku Nejvyššího soudu

ze dne 4. 12. 2012 sp. zn. 21 Cdo 613/2011, který byl uveřejněn pod č. 148 v

časopise Soudní judikatura, roč. 2013). Právo žalobce na odstupné proto mohlo

být v dodatku č. 2 k pracovní smlouvě uzavřeném mezi ním a žalovanou dne 1. 1.

2008 sjednáno též pro případ rozvázání pracovního poměru výpovědí žalované

podle ustanovení § 52 písm. g) zák. práce pro závažné porušení povinnosti

vyplývající z právních předpisů vztahujících se k žalobcem vykonávané práci,

přestože ustanovení § 67 odst. 1 zák. práce s tímto důvodem rozvázání

pracovního poměru vznik práva na odstupné nespojuje.

Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů nesmí bez

právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiného účastníka

pracovněprávních vztahů a nesmí být v rozporu s dobrými mravy (§ 14 odst. 1

zák. práce). Dobrými mravy se podle ustálené judikatury soudů rozumí souhrn

společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují

jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny

rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních (srov. například

právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 6. 1997 sp. zn. 3

Cdon 69/96, který byl uveřejněn pod č. 62 v časopise Soudní judikatura, roč.

1997).

Objektivní právo předpokládá, že výkon subjektivního práva směřuje k

uskutečnění cíle sledovaného právní normou. Z logiky věci, dané vzájemně

opačným postavením zúčastněných stran, vyplývá, že výkon subjektivního práva

(vynucení splnění subjektivní povinnosti) může mít někdy za následek újmu na

straně povinného subjektu, což by bylo možné vnímat jako rozpor s obecně

přijímaným právním pravidlem, že každý se má chovat tak, aby nerušil práva

jiného. Protože však výkon práva vylučuje protiprávnost, protože stejný stav

nemůže být současně stavem právním i právu se příčícím, je třeba, vycházeje ze

zásady „neminem laedit, qui iure sui utitur“, chování, které směřuje k zákonem

předpokládanému výsledku, považovat za dovolené i tehdy, je-li jeho

(eventuálním) vedlejším následkem vznik majetkové nebo nemajetkové újmy na

straně dalšího účastníka právního vztahu. Jestliže však jednající sice koná v

mezích svého práva, ale prostřednictvím realizace chování jinak právem

dovoleného sleduje poškození druhého účastníka právního vztahu, jedná se sice o

výkon práva, ale o výkon práva závadný, kdy jednání a jeho výsledek se snad

zcela shodují s výsledkem, který mělo právo na zřeteli, ale kdy jednání bylo

učiněno nikoliv za účelem dosažení výsledků, k jejichž docílení byla

jednajícímu propůjčena ochrana, nýbrž aby bylo dosaženo výsledků jiných, které

jsou jinak považovány za nevítaný vedlejší následek tohoto jednání. Takový

výkon práva, i když je se zákonem formálně v souladu, je ve skutečnosti výkonem

práva jen zdánlivým; účelem zde není vykonat právo, ale poškodit jiného, neboť

jednající v rozporu s ustálenými dobrými mravy je přímo veden úmyslem způsobit

jinému účastníku újmu, zatímco dosažení vlastního smyslu a účelu sledovaného

právní normou zůstává pro něho vedlejší a je z hlediska jednajícího bez

významu. Za výkon práva v rozporu s dobrými mravy ve smyslu ustanovení § 14

odst. 1 zák. práce tedy lze považovat pouze takové jednání, jehož cílem není

dosažení účelu a smyslu sledovaného právní normou, nýbrž které je v rozporu s

ustálenými dobrými mravy vedeno přímým úmyslem způsobit jinému účastníku újmu

(srov. například právní názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28.

6. 2000 sp. zn. 21 Cdo 992/99, který byl uveřejněn pod č. 126 v časopise Soudní

judikatura, roč. 2000, nebo v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2013 sp.

zn. 21 Cdo 1582/2012).

V tom, že žalobce požadoval po žalované odstupné ve výši desetinásobku

průměrného měsíčního výdělku, které mu náleželo (by mu mělo náležet) na základě

dodatku č. 2 k pracovní smlouvě uzavřeného dne 1. 1. 2008, protože pracovní

poměr mezi ním a žalovanou skončil výpovědí žalované dne 30. 11. 2010, nelze

spatřovat rozpor s dobrými mravy, neboť žalobce postupoval v souladu se zákonem

a v případné majetkové nebo nemajetkové újmě, která by tím vznikla (mohla

vzniknout) žalované, lze spatřovat jen vedlejší následek, který je právem

dovolený; z okolností případu a z toho, co bylo dokazováním zjištěno nebo jinak

vyšlo za řízení najevo, nelze úspěšně dovozovat, že by cílem právního jednání

žalobce nebylo dosažení zaplacení jeho pohledávky, ale – aniž by žalobce

sledoval smysl a účel splnění dluhu žalované – přímý úmysl způsobit žalované

újmu.

Z uvedeného vyplývá, že závěr odvolacího soudu, že uplatnění nároku žalobce na

odstupné podle dodatku č. 2 k pracovní smlouvě ze dne 1. 1. 2008 je výkonem

práva v rozporu s dobrými mravy, není správný. Veden tímto nesprávným právním

názorem se odvolací soud (ani soud prvního stupně) nezabýval tím, zda žalobce

vykonával u žalované činnost v pracovněprávním vztahu, přestože bylo v řízení

zjištěno, že byl až do 24. 4. 2010 statutárním orgánem žalované (jejím

jednatelem), která vznikla jako občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb.,

o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, účinného do 31. 12. 2013

(dále jen „zákon č. 83/1990 Sb.“), a která se od 1. 1. 2014 považuje za spolek

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (srov. § 3045 odst. 1 občanského

zákoníku).

Podle ustálené judikatury dovolacího soudu činnost statutárního orgánu

občanského sdružení vzniklého podle zákona č. 83/1990 Sb. nevykonává fyzická

osoba v pracovním poměru, neboť výkon funkce statutárního orgánu občanského

sdružení není druhem práce ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zák.

práce a vznik, zánik ani obsah tohoto právního vztahu nejsou upraveny

pracovněprávními předpisy, nýbrž stanovami občanského sdružení [srov. § 6 odst.

2 písm. d) zákona č. 83/1990 Sb.], ledaže by stanovami bylo určeno, že

jmenováním (nebo volbou) na vedoucí pracovní místo se zakládá pracovní poměr;

právní předpisy ani povaha občanského sdružení však nebrání tomu, aby fyzické

osoby vykonávající funkci (člena) statutárního orgánu uskutečňovaly jiné

činnosti pro toto sdružení na základě pracovněprávních vztahů, není-li náplní

pracovního poměru (nebo jiného pracovněprávního vztahu) výkon činnosti

statutárního orgánu (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 9.

2002 sp. zn. 21 Cdo 1850/2001 nebo rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2012

sp. zn. 21 Cdo 3104/2010).

Byl-li náplní pracovního poměru žalobce u žalované výkon činnosti statutárního

orgánu (jednatele), aniž by výkon této činnosti v pracovním poměru určovaly

stanovy žalované, byla by pracovní smlouva, kterou měl být pracovní poměr mezi

žalobcem a žalovanou založen (ať už šlo o pracovní smlouvu ze dne 1. 12. 2006,

nebo ze dne 1. 1. 1999), neplatným právním úkonem [srov. § 242 odst. 1 písm. a)

zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, účinného do

31. 12. 2006], na základě něhož by mezi účastníky nemohl vzniknout

pracovněprávní vztah. Nebyl-li mezi žalobcem a žalovanou pracovní poměr,

nemohlo by dojít ani k jeho skončení, a žalobci by proto nemohlo vzniknout

právo na odstupné sjednané v dodatku č. 2 k pracovní smlouvě uzavřeném dne 1.

1. 2008, které bylo podmíněno skončením (v době uzavření tohoto dodatku již

založeného) pracovního poměru výpovědí ze strany žalované. Vznikl-li platně

pracovní poměr mezi účastníky (na základě pracovní smlouvy nebo jmenování na

vedoucí pracovní místo – srov. § 33 zák. práce) poté, co se žalobce dne 24. 4.

2010 vzdal funkce jednatele žalované, mohl by mít právo na odstupné při

skončení pracovního poměru výpovědí danou mu žalovanou dne 30. 9. 2010 ve výši

desetinásobku průměrného měsíčního výdělku, kterého se v této věci domáhá, jen

v případě, že by právo žalobce na takové plnění bylo dohodnuto v rámci podmínek

tohoto pracovního poměru.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu, který se věcí z hlediska

uvedeného právního posouzení nezabýval, není správný. Protože nejsou podmínky

pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí dovolání

a ani pro změnu rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud České republiky

rozsudek odvolacího soudu v jeho potvrzujícím výroku a v akcesorickém výroku o

náhradě nákladů odvolacího řízení zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k

tomu, že důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na

rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky rovněž toto

rozhodnutí (v části, ve které byla žaloba zamítnuta co do 228.513,50 Kč s úroky

z prodlení, a ve výroku o náhradě nákladů řízení) a věc v tomto rozsahu vrátil

soudu prvního stupně (Okresnímu soudu v Náchodě) k dalšímu řízení (§ 243e odst.

2 věta druhá o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. března 2016

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu