Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 1464/2018

ze dne 2018-12-18
ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.1464.2018.1

21 Cdo 1464/2018-511

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Pavla Malého v

právní věci žalobkyně M. Š., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Martinem

Grobelným, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská třída č. 936/21, proti

žalované M. Z. š. a m. š. H. XY, okres XY, příspěvkové organizaci, se sídlem XY

č. XY, IČO XY, zastoupené JUDr. Jiřím Novákem, advokátem se sídlem v Praze 2,

Sokolská č. 1788/60, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u

Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 8 C 11/2015, o dovolání žalované

proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14. září 2017 č. j. 16 Co

78/2016-432, t a k t o :

Rozsudek krajského soudu se zrušuje a věc se vrací Krajskému soudu v Ostravě k

dalšímu řízení.

Dopisem ze dne 15.10.2014, který žalobkyně převzala téhož dne, žalovaná sdělila

žalobkyni, že jí dává výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm.

c) zák. práce. Důvod výpovědi spatřovala v tom, že „rozhodnutím ředitelky š. ze

dne 29.5.2014 byla přijata organizační změna č.j. ZŠ 0264/2014, v jejímž

důsledku dochází ke snížení přepočteného počtu zaměstnanců“, a že žalobkyní

zastávaná „pracovní pozice účetní se ruší, tato činnost bude zajištěna formou

služby externí firmou“; proto se žalobkyně stává pro žalovanou nadbytečnou.

Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru

je neplatná. Žalobu odůvodnila zejména tím, že žalovaná ve výpovědi nevymezila

řádně výpovědní důvod, že výpověď „je zcela účelová“, neboť skutečným důvodem

výpovědi byly její neshody s ředitelkou žalované, a že žalovaná výpovědí

porušila čl. II bod 7. kolektivní smlouvy, kterým se zavázala „zajišťovat

plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu její činnosti především svými

zaměstnanci“. Kromě toho žalovaná nepožádala podle ustanovení § 61 odst. 2 zák. práce odborovou organizaci, jejíž je žalobkyně předsedkyní, o souhlas s

rozvázáním pracovního poměru, a navíc se žalobkyně domnívá, že ve smyslu

ustanovení § 61 odst. 4 zák. práce po žalované „jednoznačně“ lze spravedlivě

požadovat, aby žalobkyni nadále zaměstnávala, a to především s ohledem na

skutečnost, že po výpovědi vykonává její práci v plném rozsahu někdo jiný, a

tudíž se nestala nadbytečnou. Okresní soud ve Frýdku-Místku rozsudkem ze dne 15.10.2015 č.j. 8 C 11/2015-240

žalobě vyhověl a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na

nákladech řízení 55.248,- Kč k rukám zástupce žalobkyně JUDr. Martina

Grobelného. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že výpověď byla dána písemně,

byla doručena druhému účastníkovi a obsahovala dostatečně skutkově vymezený

důvod. Podle jeho názoru nebyly důvodem výpovědi dlouhodobé neshody mezi

žalobkyní a ředitelkou žalované, neboť zrušením místa „účetní“ došlo ke snížení

nákladů žalované, přičemž ředitelka byla nespokojená s prací většiny svých

podřízených, přesto s nimi pracovní poměry nerozvázala. S ohledem na předmět

činnosti žalované soud prvního stupně odmítl také námitku žalobkyně, že

žalovaná výpovědí porušila čl. II bodu 7. kolektivní smlouvy. Jelikož žalobkyně

byla členkou orgánu odborové organizace působící u žalované, která nedala s

výpovědí souhlas, soud prvního stupně podle ustanovení § 61 odst. 4 zák. práce

dále zkoumal, zda po žalované bylo možné spravedlivě požadovat, aby žalobkyni

nadále zaměstnávala. S přihlédnutím k tomu, že v době, kdy byla žalobkyni dána

výpověď, nepřekročila žalovaná limit pro počet zaměstnanců stanovený krajským

úřadem, a že žalovaná nedosáhla odchodem žalobkyně výrazné úspory, soud prvního

stupně uzavřel, že po žalované lze spravedlivě požadovat, aby žalobkyni nadále

zaměstnávala, a že proto je předmětná výpověď z pracovního poměru neplatná. K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 2. 6. 2016 č. j. 16

Co 78/2016-287 změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu zamítl, a

žalobkyni uložil povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení před

soudy obou stupňů 58.769,- Kč k rukám advokáta Mgr. Tomáše Jakubíka. Odvolací

soud přisvědčil názoru soudu prvního stupně, že důvodem rozvázání pracovního

poměru se žalobkyní byla řádně přijatá organizační změna učiněná za účelem

zvýšení efektivnosti práce, a nikoli žalobkyní tvrzené neshody mezi ní a

ředitelkou žalované. Na rozdíl od soudu prvního stupně však dospěl k závěru, že

v daném případě se zvýšená ochrana odborových funkcionářů podle ustanovení § 61

odst. 2 zák.

práce neuplatní, neboť žalobkyně byla jediným zaměstnancem

působícím na zrušené pozici „účetní“ a žalovaná tedy nemohla vybírat mezi více

nadbytečnými zaměstnanci. Není přitom podstatné, zda druh vykonávané práce byl

pro žalovanou úplně nepotřebný nebo zda bylo rozhodnuto, že tuto činnost bude

vykonávat externí firma, neboť na základě rozhodnutí žalované o organizační

změně nebyl druh práce účetní v dalším období pro žalovanou potřebný. Za tohoto

stavu by posuzování otázky, zda lze na žalované spravedlivě požadovat, aby

žalobkyni nadále zaměstnávala, vedlo podle názoru odvolacího soudu k tomu, že

by se soud měl zabývat rovněž důvody organizační změny, což však není v řízení

o neplatnost výpovědi přípustné.

K dovolání žalobkyně Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 23.3.2017

č. j. 21 Cdo 4230/2016-320 rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto

soudu k dalšímu řízení. Vyslovil názor, že soud v řízení o neplatnost výpovědi

nebo okamžitého zrušení pracovního poměru je povinen konkrétní okolnosti, za

nichž (ne)lze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále

zaměstnával, zkoumat vždy, jestliže byl zaměstnanec v době podání výpovědi nebo

okamžitého zrušení pracovního poměru (nebo v době 1 roku před jejich podáním)

členem příslušného orgánu odborové organizace, která nedala s jeho výpovědí

souhlas. To platí také v případě, že zaměstnavatel dal – tak jako žalovaná v

posuzované věci – výpověď podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce

zaměstnanci, který byl jediným zaměstnancem působícím na pracovní pozici, která

byla zrušena organizační změnou. Skutečnost, že na pracovní pozici, která byla

organizační změnou zrušena, působil jediný zaměstnanec, a proto se stal

nadbytečným pouze tento zaměstnanec (a zaměstnavatel nemohl vybírat mezi více

nadbytečnými zaměstnanci), se promítne (jako jedna z více okolností) do

vymezení hypotézy ustanovení § 61 odst. 4 zák. práce, avšak nemá vliv na

povinnost soudu zabývat se konkrétními okolnostmi, za nichž (ne)šlo na

zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával.

Dovolací soud proto uložil odvolacímu soudu, aby v naznačeném směru zjednal

nápravu.

K odvolání žalované poté Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 14. 9. 2017 č.

j. 16 Co 78/2016-432 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl, že

žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů odvolacího a

dovolacího řízení 33.716,- Kč k rukám advokáta JUDr. Martina Grobelného.

Odvolací soud v první řadě odmítl námitku žalované, že se žalobkyně nechala do

funkce předsedkyně odborové organizace zvolit zcela účelově, aby tak zabránila

výpovědi. Zdůraznil, že ze žádného z provedených důkazů nevyplývá, že by

žalobkyně ještě před svým zvolením do funkce dne 21.5.2014 věděla o organizační

změně, kterou mělo být zrušeno její pracovní místo, a akcentoval rovněž, že

žalobkyně byla členkou odborové organizace již od roku 2011 a že byla zvolena

10 kladnými hlasy členů základní organizace. Podle jeho názoru žalobkyně „měla

zájem pracovat jako předsedkyně odborové organizace“, ale od 3.6.2014 do

14.10.2014 byla práce neschopná, poté obdržela výpověď a tak „je pochopitelné“,

že následně rezignovala na činnost v odborech, což vedlo k jejímu vyloučení.

Dále se odvolací soud – vázán právním názorem dovolacího soudu – opětovně

zabýval otázkou spravedlivosti požadavku na další zaměstnávání žalobkyně. Ve

svých úvahách přihlédl k osobním, rodinným a majetkovým poměrům žalobkyně, k

délce jejího pracovního poměru u žalované, k dosavadnímu plnění jejích

pracovních povinností a také k tomu, že pracovní pozice „účetní“ zastávaná

žalobkyní byla zrušena proto, aby tato činnost „z důvodu úspory“ (kterou

považoval za „zanedbatelnou“) byla zajištěna externí firmou, že tedy „potřeba

žalované, aby někdo pro ni vykonával činnost účetní i po rozhodnutí o

organizační změně existovala“, a tudíž „se nejedná o případ, kdy je zrušena

pracovní pozice v důsledku totálního odpadnutí činnosti, která dosud byla u

zaměstnavatele vykonávána, ale výkon této činnosti měl být zajištěn formou

služby externí firmou“. Za této situace by podle názoru odvolacího soudu další

zaměstnávání žalobkyně nemělo žádný dopad na plnění funkcí žalované, zatímco na

postavení žalobkyně byl tento dopad „fatální“, a proto dospěl k závěru, že po

žalované lze spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr žalobkyně u ní nadále

pokračoval.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Namítala, že

odvolací soud postupoval v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího

soudu (rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 6.2.2008 sp. zn. 21 Cdo 1125/2007 a ze

dne 18.11.2013 sp. zn. 21 Cdo 2636/2012) i v rozporu se závazným právním

názorem dovolacího soudu vysloveným v předešlém rozsudku, jestliže při

posouzení otázky, zda lze po žalované spravedlivě požadovat, aby žalobkyni dále

zaměstnávala, náležitě „nedocenil nejpodstatnější okolnost“, že žalobkyně

působila na pracovní pozici zrušené organizační změnou jako jediný zaměstnanec. Podle názoru dovolatelky skutečnost, že dotyčný zaměstnanec působí na zrušené

pozici jako jediný, a tudíž nelze uvažovat o možnosti výběru nadbytečného

zaměstnance mezi více zaměstnanci vykonávajícími tentýž druh práce, nutně patří

mezi všemi okolnostmi k těm nejvýznamnějším (nejzávažnějším, nejdůležitějším). S touto okolností se však odvolací soud v podstatě nijak nevypořádal, ačkoli ji

„měl promítnout do hypotézy ust. § 61 odst. 4 zák. práce“. Naopak příliš

akcentoval to, že žalobkyně má závazek v podobě hypotéky, neboť snad u každého

zaměstnance se výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele minimálně

krátkodobě negativně projeví v osobních, rodinných a majetkových poměrech. Dále

odvolací soud podle názoru žalované překročil rozsah dovoleného soudního

přezkumu, k němuž je ve sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru

oprávněn, jestliže zahrnul do svých úvah také důvody, které vedly žalovanou k

organizační změně. Soud však – jak dovolatelka zdůraznila - není oprávněn

zkoumat, jestli lze po zaměstnavateli požadovat, aby určitou pracovní pozici

zrušil či nikoli; může pouze zkoumat, zda lze po zrušení této pozice (po již

provedené organizační změně) po zaměstnavateli spravedlivě žádat, aby

zaměstnance pracujícího na této pozici nepropustil. V daném případě by zásadní

negativní dopad na plnění funkcí žalované spočíval v tom, že by žalovaná po

organizační změně platila externím subdodavatelům za zajištění veškerých

účetních činností a zároveň zaměstnávala (a platila) zaměstnance (účetní), pro

kterého by již neměla práci. Kromě toho se žalovaná domnívá, že organizační

změnou bylo dosaženo nezanedbatelných úspor a také dalších pozitivních efektů

(žalovaná získala více finančních prostředků na platy pedagogů, mezi které

mohla být úspora rozdělena, přestal být překračován přepočtený limit

nepedagogických pracovníků, odpadly preventivní prohlídky a školení

zaměstnanců), k nimž odvolací soud nepřihlédl. Dovolatelka dále zdůraznila, že

v průběhu řízení opakovaně namítala, že žalobkyně „se nechala zvolit do funkce

předsedkyně odborové organizace zjevně zcela účelově“, což žalovaná dovozovala

z toho, že žalobkyně zastávala funkci pouze formálně, materiálně tuto funkci

vůbec nevykonávala, neboť nespolupracovala s odborovou organizací, bez omluvy

se nedostavovala na jednání se zaměstnavatelem a nedodržovala stanovy. Žalovaná

se proto domnívá, že za této situace žalobkyně neměla požívat zvýšené ochrany

podle ustanovení § 61 odst. 4 zák. práce.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) projednal dovolání žalované podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění účinném do 29.9.2017 (dále jen „o.s.ř.“), neboť dovoláním je

napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán přede dnem 30.9.2017 (srov.

čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o

zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu

bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení

§ 240 odst. 1 o.s.ř, se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).

Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci mimo jiné zjištěno

(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z

ustanovení § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o.s.ř. - nepodléhá), že

žalobkyně byla zaměstnána u žalované na základě pracovní smlouvy ze dne

12.4.2010 jako „účetní“. Dne 29.5.2014 rozhodla ředitelka žalované „na základě

hodnocení efektivity práce v rámci úseku hospodářského a správního“ o

organizační změně spočívající mimo jiné ve zrušení pracovní pozice „účetní“ s

účinností od 1.6.2014 s tím, že „tato činnost bude zajištěna formou služby

externí firmou“. Uvedená organizační změna byla dne 29.5.2014 projednána s

odborovou organizací ZO ČMOS PŠ, jejíž členkou (předsedkyní) byla žalobkyně. K

žádosti ředitelky žalované ze dne 29.5.2014 odborová organizace neudělila

souhlas k výpovědi žalobkyně s odůvodněním, že žalobkyně vykonávala svou práci

svědomitě, dosahovala dobrých výsledků, má pozitivní vztah ke kolektivu,

činnosti š. se věnuje nad rámec pracovních povinností, je matkou dvou žáků

žalované š. a splácí hypotéku rodinného domu. Dne 15.10.2014 byla žalobkyni

doručena výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce,

kterou žalovaná odůvodnila tím, že se žalobkyně vzhledem k výše zmíněné

organizační změně stala pro žalovanou nadbytečnou. Mzdové náklady na žalobkyni

(včetně povinných zákonných odvodů) činily ke dni dání výpovědi cca 25.000,- Kč

měsíčně. Od 1.6.2014 vykonávala činnosti obsažené v pracovní náplni žalobkyně

(zejména mimo sídlo žalované) na základě smlouvy o dílo ze dne 30.5.2014 K. K.

za cenu (odměnu) ve výši 18.500,- Kč měsíčně. Od 15.8.2014 do 31.8.2015 byla

tato činnost vykonávána na základě smlouvy o vedení účetnictví ze dne 15.8.2014

M. K. za cenu (odměnu) ve výši 15.000,- Kč měsíčně, a to jeho zaměstnankyní

třikrát až čtyřikrát týdně ze sídla žalované, v roce 2015 již jen jedenkrát až

dvakrát týdně ze sídla žalované.

Žalovaná v dovolání - mimo jiné – na rozdíl od skutkových zjištění odvolacího

soudu (že žalobkyně byla dne 21.5.2014 řádně zvolena předsedkyní odborové

organizace a že „měla zájem“ tuto funkci vykonávat) předestírá vlastní (opačné)

skutkové závěry (že žalobkyně „se nechala zvolit do funkce předsedkyně odborové

organizace zjevně zcela účelově“ a že funkci vykonávala „pouze formálně“), na

nichž pak buduje své vlastní (od odvolacího soudu odlišné) právní posouzení

věci (že za této situace žalobkyně neměla požívat zvýšené ochrany podle

ustanovení § 61 odst. 4 zák. práce). Tím však uplatňuje jiný dovolací důvod

než ten, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení

věci, který je – jak vyplývá z ustanovení § 241a odst. 1 o.s.ř. – jediným

důvodem, jímž je možné dovolání odůvodnit; takové námitky přípustnost dovolání

založit nemohou a dovolání tak v této části trpí vadami, pro které nelze v

dovolacím řízení pokračovat.

Za výše popsaného skutkového stavu záviselo rozhodnutí odvolacího soudu – mimo

jiné – na vyřešení otázky hmotného práva, jaké okolnosti jsou podle ustanovení

§ 61 odst. 4 zák. práce významné z hlediska posouzení otázky, zda (ne)lze po

zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby nadále zaměstnával zaměstnance, který

je (byl) členem příslušného odborového orgánu ve smyslu ustanovení § 61 odst. 2

zák. práce, v případě, že zaměstnavatel dal výpověď z pracovního poměru podle

ustanovení § 52 písm. c) zák. práce zaměstnanci, který byl jediným zaměstnancem

působícím na pracovním místě, které bylo zrušeno organizační změnou. Vzhledem k

tomu, že při řešení této právní otázky se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu, dospěl Nejvyšší soud České republiky k

závěru, že dovolání žalované je podle ustanovení § 237 o.s.ř. přípustné.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud

České republiky dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba posuzovat - vzhledem k tomu, že se žalobkyně domáhá

neplatnosti výpovědi ze dne 15.10.2014 - podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku

práce, ve znění účinném do 31.12.2014 (dále jen „zák. práce“).

Podle ustanovení § 61 odst. 2 zák. práce jde-li o člena orgánu odborové

organizace, který působí u zaměstnavatele, v době jeho funkčního období a v

době 1 roku po jeho skončení, je k výpovědi nebo k okamžitému zrušení

pracovního poměru zaměstnavatel povinen požádat odborovou organizaci o

předchozí souhlas. Za předchozí souhlas se považuje též, jestliže odborová

organizace písemně neodmítla udělit zaměstnavateli souhlas v době do 15 dnů ode

dne, kdy byla o něj zaměstnavatelem požádána.

Podle ustanovení § 61 odst. 4 zák. práce jestliže odborová organizace odmítla

udělit souhlas podle odstavce 2, jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního

poměru z tohoto důvodu neplatné; pokud jsou však ostatní podmínky výpovědi nebo

okamžitého zrušení splněny a soud ve sporu podle § 72 shledá, že na

zaměstnavateli nelze spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával,

jsou výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru platné.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že dá-li zaměstnavatel zaměstnanci – členu

příslušeného odborového orgánu, který je oprávněn spolurozhodovat se

zaměstnavatelem – výpověď či okamžité zrušení pracovního poměru, přestože

příslušný odborový orgán odmítl udělit předchozí souhlas k těmto úkonům, soud v

řízení podle ustanovení § 72 zák. práce nejprve posuzuje, zda jsou splněny

všechny hmotněprávní (formální i materiální) podmínky předmětného rozvázání

pracovního poměru, a v kladném případě pak (na rozdíl od případů, kde

nevystupuje člen příslušného odborového orgánu) navíc zkoumá, zda lze na

zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále zaměstnával.

Jsou-li všechny uvedené předpoklady splněny, jsou výpověď nebo okamžité zrušení

pracovního poměru platné, i když příslušný odborový orgán odmítl udělit souhlas

s tímto rozvázáním.

Jak dovolací soud uvedl již ve svém předešlém rozsudku ze dne 23. 3. 2017 č. j.

21 Cdo 4230/2016-230, ustanovení § 61 odst. 4 zák. práce patří k právním normám

s relativně neurčitou (abstraktní) hypotézou, tj. k právním normám, jejichž

hypotéza není stanovena přímo právním předpisem, a které tak přenechávají

soudu, aby podle svého uvážení v každém jednotlivém případě vymezil sám

hypotézu právní normy ze širokého, předem neomezeného okruhu okolností. Přitom

u žádného z výpovědních důvodů uvedených v ustanovení § 52 zák. práce nelze

předem vylučovat možnost situace, kdy na zaměstnavateli nelze spravedlivě

požadovat, aby nadále zaměstnával zaměstnance, který je (byl) členem

příslušného odborového orgánu ve smyslu ustanovení § 61 odst. 2 zák. práce. V

případě zaměstnance, u něhož je dán výpovědní důvod podle ustanovení § 52 písm.

c) zák. práce, jsou rozhodující též konkrétní okolnosti, za nichž k organizační

změně u zaměstnavatele, mající za následek nadbytečnost zaměstnance, došlo, s

přihlédnutím k tomu, jaký dopad na plnění funkcí zaměstnavatele na jedné straně

a na postavení zaměstnance (např. vzhledem k jeho osobním, rodinným a

majetkovým poměrům) na straně druhé by jeho další zaměstnávání v prvém případě

či skončení pracovního poměru ve druhém případě mělo. Soud může přihlédnout

rovněž k jakýmkoliv dalším skutečnostem, které mají vztah k výkonu práce

dotčeného zaměstnance, zejména k jeho osobě (jeho věku, životním a pracovním

zkušenostem), k jeho dosavadním pracovním výsledkům a jeho postoji k plnění

pracovních úkolů, ke schopnostem týmové spolupráce a k celkovému vztahu ke

spolupracovníkům, k délce jeho zaměstnání apod. Zákon ponechává soudu širokou

možnost uvážení, aby jeho rozhodnutí odpovídalo tomu, zda po zaměstnavateli

(ne)lze spravedlivě požadovat, aby pracovní poměr zaměstnance u něj nadále

pokračoval. Současně platí, jak zdůrazňuje též dovolatelka, že, jsou-li některá

hlediska pro posouzení, zda po zaměstnavateli (ne)lze spravedlivě požadovat,

aby pracovní poměr zaměstnance u něj nadále pokračoval, v konkrétní věci

významnější (závažnější, důležitější), soud jim logicky přikládá také větší

význam. Uvedené právní závěry jsou přijímány soudní praxí (srov. za obsahově

totožné dřívější právní úpravy např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16.4.2009

sp. zn. 21 Cdo 1539/2008, uveřejněný pod č. 152 v časopise Soudní judikatura,

ročník 2009, usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19.11.1996 sp. zn. 16 Co

402/96, uveřejněné pod č. 3 v časopise Právní rozhledy, ročník 1997, rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 4.11.2009 sp. zn. 21 Cdo 938/2009, uveřejněný pod č.

111 v časopise Soudní judikatura, ročník 2010, a rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 18.11.2013 sp. zn. 21 Cdo 2636/2012) a dovolací soud neshledává žádné

důvody na nich cokoliv měnit.

Dovolací soud ve svém předchozím rozsudku zároveň vyslovil (pro odvolací soud

závazný) právní názor, že soud je v řízení o neplatnost výpovědi nebo

okamžitého zrušení pracovního poměru povinen konkrétní okolnosti, za nichž

(ne)lze na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále

zaměstnával, zkoumat vždy, jestliže byl zaměstnanec v době podání výpovědi nebo

okamžitého zrušení pracovního poměru (nebo v době 1 roku před jejich podáním)

členem příslušného orgánu odborové organizace, která nedala s jeho výpovědí

souhlas. Je tedy povinen tyto okolnosti zkoumat i za daného skutkového stavu,

kdy zaměstnavatel (žalovaná) dal podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce

výpověď zaměstnanci (žalobkyni), který byl jediným zaměstnancem působícím na

pracovní pozici, která byla zrušena organizační změnou. Skutečnost, že na

pracovní pozici, která byla organizační změnou zrušena, působil jediný

zaměstnanec, a proto se stal nadbytečným pouze tento zaměstnanec (a

zaměstnavatel nemohl vybírat mezi více nadbytečnými zaměstnanci), se promítne

(jako jedna z více okolností) do vymezení hypotézy ustanovení § 61 odst. 4 zák.

práce, avšak nemá vliv na povinnost soudu zabývat se konkrétními okolnostmi, za

nichž (ne)šlo na zaměstnavateli spravedlivě požadovat, aby zaměstnance nadále

zaměstnával.

Vzhledem k uvedenému se odvolací soud – jak vyplývá z odůvodnění napadeného

rozsudku – opětovně zabýval otázkou, zda po žalované lze spravedlivě požadovat,

aby žalobkyni dále zaměstnávala, a dospěl k závěru, že okolnosti projednávané

věci neopravňovaly žalovanou k tomu, aby přes nesouhlas příslušné odborové

organizace ve smyslu ustanovení § 61 odst. 2 zák. práce se žalobkyní rozvázala

pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce. Přihlédl

přitom k osobním, rodinným a majetkovým poměrům žalobkyně (že v době výpovědi

splácela hypotéku a byla matkou dvou nezletilých dětí, které navštěvovaly

základní a mateřskou školu žalované), k délce jejího pracovního poměru u

žalované a k tomu, že „po celou dobu vykonávala práci svědomitě a dosahovala

dobrých pracovních výsledků“. Dále akcentoval skutečnost, že pracovní pozice

„účetní“ zastávaná žalobkyní byla zrušena proto, aby tato činnost „z důvodu

úspor“ byla zajištěna externí firmou, že tedy „potřeba žalované, aby někdo pro

ni vykonával činnost účetní i po rozhodnutí o organizační změně existovala“, a

tudíž „se nejedná o případ, kdy je zrušena pracovní pozice v důsledku totálního

odpadnutí činnosti, která dosud byla u zaměstnavatele vykonávána, ale výkon

této činnosti měl být zajištěn formou služby externí firmou“, kdy navíc

dosažená úspora ve výši 6.485,- Kč měsíčně „je zanedbatelná“ vzhledem k

celkovému objemu (920.000,- Kč) měsíčních výdajů na mzdy žalované. Za této

situace by podle názoru odvolacího soudu další zaměstnávání žalobkyně nemělo

žádný dopad na plnění funkcí žalované (ani by jím nedošlo k překročení

závazných limitů mzdových nákladů žalované), zatímco na postavení žalobkyně byl

tento dopad „fatální“.

Z hlediska vymezení hypotézy právní normy, jak v posuzované věci vyplývá z

ustanovení § 61 odst. 4 zák. práce, však nelze uvedenou úvahu odvolacího soudu

o okolnostech, za nichž (ne)lze po žalované „spravedlivě požadovat“, aby

žalobkyni dále zaměstnávala, považovat za správnou a úplnou. Odvolací soud sice

na straně jedné řádně zohlednil okolnosti týkající se osoby a poměrů žalobkyně,

na straně druhé se však do jeho konečného úsudku náležitě nepromítla

skutečnost, že žalobkyně pracovala jako jediná na pozici zrušené organizační

změnou, a že tedy žalovaná neměla možnost výběru mezi více zaměstnanci

vykonávajícími tentýž druh práce. Rovněž je třeba odvolacímu soudu vytknout, že

nebyl oprávněn zkoumat a přihlížet k důvodům, které žalovanou vedly k

organizační změně, v důsledku níž se žalobkyně stala pro ni nadbytečnou.

Jestliže v průběhu řízení již bylo postaveno najisto, že materiální podmínky

předmětné výpovědi spočívající v prokázané existenci uplatněného výpovědního

důvodu podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce (nadbytečnost žalobkyně v

důsledku organizační změny) byly splněny, měl odvolací soud vycházet z toho, že

pracovní pozice žalobkyně byla zrušena, a že proto se žalobkyně, resp. druh

práce, který na základě pracovní smlouvy jako jediná u žalované vykonávala,

stal v důsledku přijatého rozhodnutí o organizační změně pro žalovanou

nadbytečným (nepotřebným). Svůj úsudek o spravedlivosti požadavku na další

zaměstnávání žalobkyně proto měl odvolací soud učinit s ohledem na tuto

skutečnost a zabývat se také tím, jaké důsledky pro žalovanou by mělo další

zaměstnávání žalobkyně za situace, kdy výkon téhož druhu práce, který žalobkyně

na základě pracovní smlouvy vykonávala, měla žalovaná po organizační změně

úplatně zajištěn jinak. Protože odvolací soud doposud nepřihlédl ke všem

rozhodným okolnostem, jsou jeho závěry o spravedlivosti požadavku na další

zaměstnávání žalobkyně (prozatím) nepodložené.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný; protože nejsou

dány podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání nebo pro

změnu rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud jej proto podle ustanovení §

243e odst. 1 o.s.ř. zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení (§

243e odst. 2 věta první o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o.s.ř.)

Poučení: Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. 12. 2018

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu