Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 2669/2012

ze dne 2013-09-04
ECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.2669.2012.1

21 Cdo 2669/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Ljubomíra Drápala v

právní věci žalobkyně J. H., zastoupené Mgr. Tomášem Výborčíkem, advokátem se

sídlem v Kladně, Huťská č. 1383, proti žalované Správě služeb hlavního města

Prahy, příspěvkové organizaci se sídlem v Praze 8 – Libni, Kundratka č.

1951/19, IČO 70889660, zastoupené JUDr. Jiřím Brožem, CSc., advokátem se sídlem

v Praze 10, Dykova č. 1158/17, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru,

vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 7 C 374/2007, o dovolání

žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. července 2009 č. j.

21 Co 223/2009-59, takto:

Rozsudek městského soudu a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 9.

června 2008 č. j. 7 C 374/2007-29 se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro

Prahu 10 k dalšímu řízení.

Dopisem ze dne 27. 6. 2007 sdělila žalovaná žalobkyni, že jí v souladu s

ustanovením § 52 písm. e) zákoníku práce dává výpověď z pracovního poměru

založeného pracovní smlouvou ze dne 8. 8. 2006, neboť žalobkyně pozbyla

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením

pracovnělékařské péče dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci.

Žalobkyně se domáhala, aby bylo určeno, že uvedená výpověď z pracovního poměru

je neplatná. Žalobu zdůvodnila zejména tím, že důvod výpovědi je v rozporu se

skutečností a že výpověď jí měla být dána podle ustanovení § 52 písm. d)

zákoníku práce, neboť její zdravotní stav se zhoršil po nástupu do zaměstnání,

kdy se u ní objevily „obtíže, kterými v minulosti netrpěla“, a žalobkyně se

proto domnívá, že se u ní jedná o nemoc z povolání. Žalovaná rozvázala pracovní

poměr se žalobkyní přesto, že „měla do té doby k dispozici pouze neurčité

lékařské zprávy, které připouštěly vazbu zdravotního stavu žalobkyně na

zaměstnání“.

Žalovaná namítala, že při posuzování zdravotní způsobilosti žalobkyně konat

práci podle pracovní smlouvy vycházela z lékařského posudku MUDr. I. G., která

došla k závěru, že žalobkyně je „neschopna k práci dle pracovní smlouvy“, a z

„posudku zdravotní způsobilosti“ MUDr. M. P., podle něhož žalobkyně není

schopna výkonu práce veterinárního technika, přičemž „nemoc není následek

pracovního zařazení žalobkyně“.

Obvodní soud pro Prahu 10 rozsudkem ze dne 9. 6. 2008 č. j. 7 C 374/2007-29

žalobu zamítl a rozhodl, že žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě

nákladů řízení 9.996,- Kč k rukám advokáta JUDr. Petra Balcara. Dospěl k

závěru, že žalobkyně podle lékařského posudku MUDr. M. P. ze dne 26. 6. 2007,

který „odpovídá všem požadavkům ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce“,

pozbyla trvale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu způsobilost konat dosavadní

práci veterinárního technika, kterou vykonávala na základě pracovní smlouvy ze

dne 8. 8. 2006, aniž by její nemoc byla následkem jejího pracovního zařazení, a

že je proto výpověď z pracovního poměru doručená jí žalovanou dne 28. 6. 2007

platným právním úkonem.

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. 7. 2009 č. j. 21

Co 223/2009-59 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a uložil žalobkyni

povinnost zaplatit žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 4.050,- Kč k

rukám advokáta JUDr. Jiřího Brože, CSc. Shodně se soudem prvního stupně dospěl

k závěru, že výpověď z pracovního poměru je platným právním úkonem, neboť

žalovaná „postupovala zcela v souladu s § 52 písm. e) zákoníku práce“, a že

žalobkyně neprokázala, že jí měla být dána výpověď podle ustanovení § 52 písm.

d) zákoníku práce, ani že by se postupem ve správním řízení domohla přezkoumání

lékařského posudku, o který je výpověď „opřena“ a který nepodléhá přezkumu

soudem.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání. Namítá, že

lékařský posudek MUDr. M. P., na základě něhož jí byla dána výpověď,

„neodpovídá požadavkům ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce“, že MUDr. M. P.

ani MUDr. I. G. nebyly příslušné k vydání posudku o zdravotní způsobilosti

žalobkyně, neboť nikdy nebyly jejími „příslušnými obvodními lékařkami“, a že

posudky těchto lékařek, které byly „smluvními partnerkami“ žalované, byly

vydány na základě „objednávky zaměstnavatele“, pro což svědčí i fakt, že tyto

lékařky nikdy „neidentifikovaly“ onemocnění žalobkyně, která se u nich

„nepodrobila žádné důkladnější prohlídce“. Žalobkyně dovozuje přípustnost

dovolání z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a navrhuje, aby dovolací

soud zrušil rozsudek odvolacího soudu i rozsudek soudu prvního stupně a aby věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobkyně odmítl jako nepřípustné,

případně zjevně bezdůvodné, a v případě, že by shledal jeho přípustnost, aby

dovolání zamítl, neboť rozsudky soudů obou stupňů jsou v souladu s ustálenou

judikaturou a nezakládají se na nesprávném právním posouzení věci.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) projednal dovolání žalobkyně podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále jen „o. s. ř.“), neboť dovoláním je

napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán přede dnem 1. 1. 2013 (srov.

Čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony). Po

zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno

oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst.

1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).

Podmínky přípustnosti dovolání proti rozsudku odvolacího soudu jsou obsaženy v

ustanovení § 237 o. s. ř.

Dovolání je přípustné proti rozsudku odvolacího soudu, jímž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé [§ 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř.]

nebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního

stupně rozhodl ve věci samé jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že

byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil [§

237 odst. 1 písm. b) o. s. ř.], anebo jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu

prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. b) o. s. ř. a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má

ve věci samé po právní stránce zásadní význam [§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.].

Žalobkyně dovoláním napadá rozsudek odvolacího soudu, jímž byl potvrzen

rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé. Podle ustanovení § 237 odst. 1

písm. b) o. s. ř. dovolání není přípustné, a to již proto, že soudem prvního

stupně nebyl vydán rozsudek, který by byl odvolacím soudem zrušen. Dovolání

žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu tedy může být přípustné jen při

splnění předpokladů uvedených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam ve smyslu

ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. zejména tehdy, řeší-li právní

otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která

je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem

uplatněným dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a

odst. 3 o. s. ř. se nepřihlíží.

Dovolací soud je při přezkoumání rozhodnutí odvolacího soudu zásadně vázán

uplatněnými dovolacími důvody (srov. § 242 odst. 3 o. s. ř.); vyplývá z toho

mimo jiné, že při zkoumání, zda napadené rozhodnutí odvolacího soudu má ve

smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. ve věci samé po právní stránce zásadní

význam, může posuzovat jen takové právní otázky, které dovolatel v dovolání

označil.

Přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. není

založena již tím, že dovolatel tvrdí, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu

má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Přípustnost dovolání nastává

tehdy, jestliže dovolací soud za použití hledisek, příkladmo uvedených v

ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř., dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí

odvolacího soudu ve věci samé po právní stránce zásadní význam skutečně má.

Z hlediska skutkového stavu věci bylo v projednávané věci zjištěno (správnost

skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu nepodléhá – srov.

ustanovení § 241a odst. 2 a 3 o. s. ř.), že žalobkyně vykonávala v pracovním

poměru u žalované ode dne 16. 8. 2006 práci veterinárního technika. Dne 5. 6.

2007 vyhotovila praktická lékařka MUDr. I. G. na základě preventivní periodické

prohlídky žalobkyně posudek, v němž uvedla, že žalobkyně je „neschopna k

navrhované práci“. Dne 26. 6. 2007 vyhotovila praktická lékařka MUDr. M. P. na

základě preventivní lékařské prohlídky „posudek zdravotní způsobilosti v

souvislosti s výkonem práce“, v němž uvedla, že žalobkyně „trvale není schopna

výkonu práce veterinárního technika“ a že „nemoc není následek pracovního

zařazení zaměstnance“. Dne 28. 6. 2007 doručila žalovaná žalobkyni výpověď z

pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. e) zákoníku práce odůvodněnou

tím, že žalobkyně pozbyla vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského

posudku vydaného zařízením pracovnělékařské péče dlouhodobě způsobilost konat

dosavadní práci.

Za tohoto skutkového stavu bylo pro rozhodnutí projednávané věci významné mimo

jiné vyřešení právní otázky, jaké požadavky musí splňovat lékařský posudek při

podání výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. e) zákoníku

práce. Vzhledem k tomu, že uvedenou právní otázku odvolací soud vyřešil v

rozporu s ustálenou judikaturou soudů a že její posouzení bylo pro rozhodnutí

projednávané věci významné (určující), představuje napadený rozsudek odvolacího

soudu rozhodnutí, které má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Dovolací soud proto dospěl k závěru, že dovolání žalobkyně proti rozsudku

odvolacího soudu je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud

České republiky dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Projednávanou věc je třeba posuzovat - vzhledem k tomu, že žalobkyně se domáhá

určení neplatnosti výpovědi z pracovního poměru, která jí byla doručena dne 28.

6. 2007 - podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č.

585/2006 Sb., tedy podle zákoníku práce ve znění účinném do 31. 7. 2007 (dále

jen „zák. práce“), a podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve

znění zákonů č. 210/1990 Sb., č. 425/1990 Sb., č. 548/1991 Sb., č. 550/1991

Sb., č. 590/1992 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 307/1993 Sb. a č.

60/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 206/1996 Sb. a zákonů č. 14/1997 Sb., č.

79/1997 Sb., č. 110/1997 Sb., č. 83/1998 Sb., č. 167/1998 Sb., č. 71/2000 Sb.,

č. 123/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č.149/2000 Sb., č. 258/2000 Sb., č. 164/2001

Sb., č. 260/2001 Sb., č. 285/2002 Sb., č. 290/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č.

130/2003 Sb., č. 356/2003 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 37/2004 Sb., č. 53/2004 Sb.,

č. 121/2004 Sb., č. 156/2004 Sb., č. 422/2004 Sb., č. 436/2004 Sb., č. 379/2005

Sb., č. 381/2005 Sb., č. 109/2006 Sb., č. 115/2006 Sb., č. 225/2006 Sb., č.

227/2006 Sb., č. 245/2006 Sb., č. 342/2006 Sb. a č. 111/2007 Sb., tedy podle

zákona o péči o zdraví lidu ve znění účinném do 11. 2. 2008 (dále jen „zákona o

péči o zdraví lidu“).

Podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce může zaměstnavatel dát zaměstnanci

výpověď z pracovního poměru, pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému

zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovnělékařské

péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek

přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci.

K výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce smí

zaměstnavatel - jak vyplývá z jeho znění - přistoupit, jestliže zaměstnanec

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, který nebyl způsoben pracovním úrazem,

nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání, podle lékařského posudku

vydaného zařízením závodní preventivní péče (zákoník práce ve znění účinném do

31. 12. 2007 hovořil o zařízeních „pracovnělékařské péče“, která však nebyla

ustanovena, a jejich úkoly proto plnila zařízení v rámci závodní preventivní

péče) nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek

přezkoumává, pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci

[okolnost, že zaměstnanec nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz,

onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, je důvodem k

výpovědi z pracovního poměru za podmínek uvedených v ustanovení § 52 písm. d)

zák. práce]. Závěr o tom, že zaměstnanec není vzhledem ke svému zdravotnímu

stavu způsobilý dále konat dosavadní práci a že tuto způsobilost pozbyl

dlouhodobě, musí být vyjádřen v lékařském posudku (v rozhodnutí příslušného

správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává) výslovně nebo jiným

způsobem nevzbuzujícím pochybnosti (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4.

10. 2011 sp. zn. 21 Cdo 2785/2010, který byl uveřejněn pod č. 34 v časopise

Soudní judikatura, roč. 2012).

Lékařskou posudkovou činnost, jejímž „předním úkolem“ je posuzování

způsobilosti k práci, vykonávají v rámci léčebně preventivní péče, včetně

závodní preventivní péče, zpravidla ošetřující lékaři (srov. § 21 odst. 1

zákona o péči o zdraví lidu). Protože posuzování zdravotní způsobilosti

fyzických osob k práci se uskutečňuje - jak uvedeno výše - v rámci závodní

preventivní péče, je zřejmé, že pro vydání lékařského posudku o způsobilosti

zaměstnance k práci, kupř. pro účely výpovědi ze zdravotních důvodů podle

ustanovení § 52 písm. e) zák. práce, je povolán v první řadě lékař zajišťující

pro zaměstnance závodní preventivní péči (závodní lékař). Především lékaře

zajišťujícího závodní preventivní péči je třeba - s ohledem na zákonem vymezený

cíl a rozsah závodní preventivní péče (srov. § 18a a § 35a zákona o péči o

zdraví lidu) - chápat jako příslušného lékaře, podle jehož posudku je

zaměstnavatel povinen v zájmu zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví

neohrožujícího pracovního prostředí postupovat při zařazování do práce,

eventuálně při převedení na jinou práci. Teprve tehdy, nepůsobí-li u

zaměstnavatele lékař závodní preventivní péče, přichází v úvahu pro výkon

lékařské posudkové činnosti lékař zvolený zaměstnancem ve smyslu ustanovení § 9

odst. 2 věty první zákona o péči o zdraví lidu (srov. například rozsudek

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. 3. 2005 sp. zn. 21 Cdo 1936/2004

nebo odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 5. 2010

sp. zn. 21 Cdo 266/2009, který byl uveřejněn pod č. 85 v časopise Soudní

judikatura, roč. 2011).

Lékařský posudek, který je zařízením závodní preventivní péče vydáván „pro

účely pracovněprávních nebo obdobných vztahů“, musí obsahovat - jak je zřejmé z

bodu 8 Přílohy č. 1 vyhlášky č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve

znění vyhlášek č. 479/2006 Sb. a č. 64/2007 Sb. - identifikační údaje

posuzované osoby, zaměstnavatele, příslušného zdravotnického zařízení a lékaře,

který posudek vydal, účel vydání posudku, údaje o pracovním zařazení posuzované

osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích práce,

za kterých je vykonávána, a míře těchto rizik, označení nemoci z povolání

(jde-li o lékařský posudek ve věci nemoci z povolání), posudkový závěr, poučení

o možnosti podat návrh na přezkoumání posudku a datum vydání posudku; je-li

účelem posudku posouzení zdravotní způsobilosti, musí být z posudkového závěru

lékařského posudku zřejmé, zda posuzovaná osoba a) je zdravotně způsobilá, nebo

b) je zdravotně způsobilá s podmínkou (zdravotní způsobilostí s podmínkou se

rozumí například použití nezbytného zdravotnického prostředku posuzovanou

osobou nebo jiné omezení posuzované osoby kompenzující její zdravotní omezení;

v posudku se vždy tato podmínka vymezí), nebo c) je zdravotně nezpůsobilá,

anebo d) pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost. Při vydávání lékařských

posudků se stále - i přes právní úpravu obsaženou v ustanovení § 14 odst. 2

zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, ve znění

pozdějších předpisů - postupuje zejména podle směrnice ministerstva

zdravotnictví ze dne 16. 12. 1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci

č. 49/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví (registrované v částce 2/1968

Sb.), ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 21. 5. 1970 č.

17/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví (registrované v částce 20/1970

Sb.), vyhlášek č. 487/1991 Sb. a č. 31/1993 Sb. a zákona č. 61/2000 Sb. (srov.

odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. 2. 2012 sp. zn.

21 Cdo 4468/2010, který byl uveřejněn pod č. 144 v časopise Soudní judikatura,

roč. 2012, nebo již zmíněného rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne

4. 10. 2011 sp. zn. 21 Cdo 2785/2010).

Protože pro závěr, že zaměstnanec není zdravotně způsobilý dále konat dosavadní

práci, je - jak vyplývá z výše uvedeného - významné rovněž to, zda příčinou

jeho zdravotní nezpůsobilosti jsou pracovní úraz, nemoc z povolání nebo

ohrožení nemocí z povolání, nebo zda zaměstnanec pozbyl zdravotní způsobilost k

výkonu dosavadní práce z jiných („obecných“) příčin, musí být z lékařského

posudku vždy jednoznačně patrno, zda u zaměstnance zjištěná zdravotní

nezpůsobilost k dalšímu výkonu dosavadní práce zakládá důvod k výpovědi podle

ustanovení § 52 písm. d) zák. práce, nebo zda je výpovědním důvodem podle

ustanovení § 52 písm. e) zák. práce. To platí bez ohledu na skutečnost, že

právní úprava náležitostí lékařského posudku (v rozporu se zákonem) s takovým

rozlišováním v posudkovém závěru - jak vyplývá z výše uvedeného – neuvažuje

(srov. též odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 18. 1.

2013 sp. zn. 21 Cdo 492/2012).

V posuzované věci je z obsahu lékařského posudku MUDr. I. G. ze dne 5. 6. 2007

zřejmé, že byl vydán v rámci tzv. preventivní periodické prohlídky žalobkyně

(ve smyslu ustanovení § 9 směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne 16. 12.

1967 o posuzování zdravotní způsobilosti k práci č. 49/1967 Věstníku

ministerstva zdravotnictví ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví ze dne

21.5.1970 č. 17/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví, vyhlášek č. 487/1991

Sb. a č. 31/1993 Sb. a zákona č. 61/2000 Sb.) a že žalobkyně byla v posudkovém

závěru tohoto lékařského posudku označena za „neschopnou k navrhované práci“,

tj. k práci veterinárního technika. Protože v lékařském posudku MUDr. I. G.

nebylo výslovně a ani jiným způsobem nevzbuzujícím pochybnosti vyjádřeno, že by

žalobkyně vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pozbyla způsobilost konat dále

dosavadní práci dlouhodobě, je na místě závěr, že tento lékařský posudek s

ohledem na svůj obsah není způsobilým předpokladem pro výpověď z pracovního

poměru podle ustanovení § 52 písm. e) zák. práce. Takovým předpokladem pro

výpověď nemůže být ani lékařský posudek MUDr. M. P. ze dne 26. 6. 2007, který

nemá všechny náležitosti lékařského posudku stanovené právními předpisy, neboť

neobsahuje údaje o režimu práce posuzované osoby a zdravotních a bezpečnostních

rizicích práce, za kterých je vykonávána, a míře těchto rizik, ani poučení o

možnosti podat návrh na přezkoumání posudku (srov. § 77 zákona o péči o zdraví

lidu), a z jehož obsahu není (v rozporu se zákonem) jednoznačně (bez dalšího)

patrno, pro jakou příčinu žalobkyně pozbyla dlouhodobě zdravotní způsobilost k

výkonu dosavadní práce (zda příčinou dlouhodobé zdravotní nezpůsobilosti

žalobkyně k výkonu dosavadní práce jsou pracovní úraz, nemoc z povolání nebo

ohrožení nemocí z povolání, anebo jiná okolnost spočívající v jejím zdravotním

stavu).

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním

posouzení věci; Nejvyšší soud České republiky jej proto podle ustanovení § 243b

odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř. zrušil. Protože důvody, pro které byl

zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na rozhodnutí soudu prvního stupně,

zrušil též rozsudek soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně

(Obvodnímu soudu pro Prahu 10) k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá o.

s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1, § 243d odst. 1 část věty

první za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. září 2013

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu