Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 3034/2011

ze dne 2012-09-11
ECLI:CZ:NS:2012:21.CDO.3034.2011.1

21 Cdo 3034/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka Novotného v

právní věci žalobce Ing. J. K., zastoupeného JUDr. Evou Ptáčkovou, advokátkou

se sídlem v Praze 2, Trojická č. 20, proti žalované Komerční pojišťovně, a. s.

se sídlem v Praze 8, Karolinská č. 650/1, IČO 63998017, zastoupené JUDr.

Jaroslavem Hrouzkem, CSc., advokátem se sídlem v Praze 1, Panská č. 6, o

1.100.000,- Kč s úroky z prodlení, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.

zn. 23 C 54/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze

dne 6. srpna 2010 č.j. 13 Co 441/2006-263, takto:

Rozsudek městského soudu se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k

dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal, aby mu žalovaná zaplatila 1.100.000,- Kč se 7,5% úrokem z

prodlení od 1.1.2002 do zaplacení z částky 60.000,- Kč a s 6,5% úrokem od

2.3.2002 do zaplacení z částky 1.040.000,- Kč. Žalobu odůvodnil tím, že od

10.2.1998 byl členem představenstva žalované a že zároveň zastával funkci

náměstka ředitele. Na základě rozhodnutí valné hromady (jediného akcionáře)

žalované ze dne 31.10.2001 byl odvolán z funkce člena představenstva žalované a

zároveň mu bylo ústně sděleno jeho odvolání z funkce náměstka ředitele žalované

ke dni 1.11.2001. V době od 1.11.2001 do 31.12.2001, kdy pracovní poměr mezi

účastníky skončil, byl u žalované na základě pracovní smlouvy ze dne 1.11.2001

zaměstnán jako poradce finančního ředitele. Vzhledem k tomu, že k jeho odvolání

z funkce náměstka ředitele došlo před skončením funkčního období, vznikl mu

podle článku VI. odst. 2 manažerské smlouvy ze dne 29.1.2001 nárok na výplatu

odchodného "ve výši šestinásobku pravidelných měsíčních splátek mzdy, včetně

měsíční pohyblivé mzdy", tj. "minimálně" ve výši 1.040.000,- Kč. Protože

žalobce byl s účinky ke dni 1.11.2001 odvolán také z funkce člena

představenstva žalované společnosti, domáhal se rovněž podle článku IV. odst. 4

"Smlouvy o podrobnějších podmínkách výkonu funkce člena představenstva" ze dne

1.2.2000 "nároku na výplatu šestinásobku měsíční splátky ve výši 10.000,- Kč,

tedy celkem 60.000,- Kč".

Obvodní soud pro Prahu 1 rozsudkem ze dne 26.11.2002 č.j. 23 C 55/2002-26

řízení o zaplacení částky 60.000,- Kč s úroky z prodlení (z důvodu částečného

zpětvzetí žaloby) zastavil, žalobu o zaplacení 1.040.000,- Kč s úroky z

prodlení zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě

nákladů řízení 47.250,- Kč k rukám advokáta JUDr. Františka Honsy. Ve věci samé

dospěl k závěru, že ustanovení § 29 odst. 3 zákoníku práce umožňuje sjednat s

vedoucím zaměstnancem, u něhož se pracovní poměr zakládá jmenováním nebo

volbou, právo na odchodné pro případ, že vedoucí zaměstnanec bude z funkce

odvolán před skončením svého funkčního období. V posuzovaném případě však byl

žalobce jmenován do vedoucí funkce na dobu neurčitou a tedy "funkční období

stanoveno neměl". Protože ustanovení § 29 odst. 3 zákoníku práce kogentně

upravuje předpoklady pro platné ujednání odchodného tak, že v případě, že obsah

ujednání odporuje uvedeným podmínkám, je ujednání neplatné, soud prvního stupně

"hodnotí ujednání o odchodném jako neplatné, neboť není splněna podmínka

časového omezení funkčního období".

K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 5.6.2003 č.j. 20 Co

188/2003-47 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku o věci

samé a ve výroku o nákladech řízení a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit

žalované na náhradě nákladů odvolacího řízení 47.250,- Kč k rukám advokáta

JUDr. Františka Honsy. Odvolací soud se "ztotožnil s výkladem ustanovení § 29

odst. 3 zákoníku práce, ve znění účinném ke dni uzavření tzv. manažerské

smlouvy (29.1.2001), jak jej učinil soud prvního stupně. Jestliže toto

ustanovení klade jako podmínku, že sjednat odchodné lze pro případ, že vedoucí

zaměstnanec bude z funkce odvolán "před skončením svého funkčního období", pak

podle názoru odvolacího soudu nelze toto ustanovení vykládat jinak, než že zde

"musí být jednoznačně zjistitelná doba, na kterou je vedoucí zaměstnanec do

funkce jmenován, aby bylo možno posoudit, zda k odvolání došlo před skončením

tohoto určitého časového období"; tato doba může být určena například právním

či jiným předpisem, rozhodnutím, aktem, může být též sjednána přímo v

souvislosti s jmenováním určité osoby do vedoucí funkce, jestliže to právní

předpis nevylučuje. Není-li funkční období vymezeno délkou svého trvání (resp.

okamžikem skončení), nelze zjistit, kdy mělo takové funkční období řádně

skončit a zda tedy k odvolání z takové funkce došlo před jeho skončením. Nelze

tedy podle mínění odvolacího soudu přisvědčit názoru žalobce, že při funkčním

období stanoveném na dobu neurčitou je každé odvolání z funkce učiněno před

skončením funkčního období, neboť v takovém případě by podmínka k odvolání

stanovená v ustanovení § 29 odst. 3 zákoníku práce ("před skončením funkčního

období") byla podmínkou zcela nadbytečnou, k níž by soud při rozhodování sporu

nemusel jakkoliv přihlížet. Odvolací soud proto uzavřel, že "sjednání

odchodného v případě odvolání z funkce, kdy funkční období bylo stanoveno na

dobu neurčitou, odporuje kogentnímu ustanovení § 29 odst. 3 zákoníku práce, a

je z tohoto důvodu neplatné".

K dovolání žalobce Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 8.7.2004,

č.j. 21 Cdo 328/2004-75 zrušil rozsudky soudů obou stupňů a věc vrátil soudu

prvního stupně k dalšímu řízení. Dovolací soud zdůraznil, že odchodné podle

ustanovení § 29 odst. 3 zákoníku práce (ve znění účinném od 1.1.2001) sjednané

pro případ odvolání zaměstnance z funkce, do níž byl zvolen nebo jmenován,

představuje - posuzováno z hlediska smyslu a účelu - jednorázový peněžitý

příspěvek, který má kompenzovat ztrátu výdělku vedoucích zaměstnanců v

případech předčasného ukončení funkce, tedy za situace, kdy se jejich

(relativně nejisté) faktické a právní postavení neočekávaně změní "ze dne na

den," a odchodné sjednané pro tento případ potom má umožnit překlenout často

složitou životní situaci. Je nepochybné, že stav uvedené neočekávané tíživé

situace nastane jak v případě odvolání vedoucího zaměstnance z funkce před

uplynutím doby, na kterou byl se svým souhlasem jmenován, tak také v případě,

jestliže funkční období výkonu funkce v pracovním poměru založeném jmenováním

nebylo výslovně ohraničeno. Kdyby měl být činěn rozdíl mezi oběma skupinami

vedoucích zaměstnanců z hlediska možnosti sjednání odchodného, znamenalo by to

podle názoru dovolacího soudu založení zjevné nerovnosti mezi zaměstnanci,

jejichž funkční období bylo sjednáno na dobu neurčitou, a těmi vedoucími

zaměstnanci, jejichž funkční období bylo omezeno na určitý časový úsek, aniž by

pro toto rozlišení (založení jejich nerovnosti) existovalo jakéhokoliv věcné

opodstatnění. Vzhledem k uvedenému dospěl dovolací soud na rozdíl od soudů obou

stupňů k závěru, že z hledisek ustanovení § 29 odst. 3 zákoníku práce, ve znění

vyplývajícím z ustanovení článku I. bodu 19 zákona č. 155/2000 Sb., lze za

funkční období vedoucího zaměstnance, jehož pracovní poměr byl založen

jmenováním, považovat celou dobu, po kterou měl působit ve funkci, do níž byl

se svým souhlasem jmenován. Soudu prvního stupně uložil, aby se v dalším řízení

zabýval dalšími zákonem stanovenými i smluvenými předpoklady vzniku uplatněného

nároku, které již dovolací soud v důsledku vázanosti uplatněným dovolacím

důvodem neposuzoval.

Obvodní soud pro Prahu 1 poté rozsudkem ze dne 30.1.2006 č.j. 23 C 54/2004-145

žalované uložil, aby žalobci zaplatila 1.040.000,- Kč s 6,5% úrokem z prodlení

od 21.3.2002 do zaplacení, a rozhodl, že žalovaná je povinna zaplatit žalobci

na náhradě nákladů řízení 256.350,- Kč k rukám advokátky JUDr. Evy Ptáčkové.

Soud prvního stupně - vázán právním názorem dovolacího soudu - dospěl po

doplnění řízení k závěru, že za situace, kdy žalobce byl "před skončením

funkčního období" ke dni 1.11.2001 odvolán "bez udání důvodu" z funkce náměstka

ředitele žalované, vznikl žalobci podle čl. VI odst. 2 manažerské smlouvy ze

dne 29.1.2001 "nárok na výplatu odchodného ve výši 6ti násobku pravidelných

měsíčních splátek mzdy, včetně pohyblivé mzdy". Námitky žalovaná o neplatnosti

manažerské smlouvy odmítl s odůvodněním, že pracovní náplně funkce náměstka

ředitele a funkce člena představenstva, kterou žalobce rovněž vykonával, se

neshodovaly a že "nebylo prokázáno, že uzavření (manažerské) smlouvy by bylo v

rozporu se zájmy společnosti". I když žalobce podepsal manažerskou smlouvu na

jedné straně jako manažer a na druhé straně za žalovanou - vedle Ing. F. - jako

druhý člen představenstva, uzavřel ji - jak soud prvního stupně zdůraznil - "ve

znění, které mu byla předloženo jediným akcionářem, neměl prostor pro jednání o

podmínkách smlouvy, ani se o to nepokoušel", nehledě k tomu, že dodatky k

manažerské smlouvě "již byly podepsány novým vedením žalované", které se tudíž

"ztotožnilo s předchozím obsahem manažerské smlouvy". Soud prvního stupně proto

uzavřel, že ujednání o odchodném v manažerské smlouvě "s ohledem na prokázané

okolnosti bylo sjednáno platně" a že uplatněný nárok žalobce na odchodné je

opodstatněný v požadované výši.

K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 28.3.2007 č.j. 13 Co

441/2006-206 změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu o zaplacení

1.040.000,- Kč s úroky z prodlení zamítl, a rozhodl, že žalobce je povinen

zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně

197.153,- Kč a na náhradě nákladů odvolacího řízení 98.184,50 Kč k rukám

advokáta JUDr. Františka Honsy, Ph.D. Odvolací soud zdůraznil, že za situace,

kdy manažerskou smlouvu, z níž žalobce odvozuje uplatněný nárok na odchodné, na

obou stranách (jako manažer i jako "statutární zástupce" žalované) uzavřel

žalobce, "je nutno zabývat se otázkou, zda přitom nedošlo ke střetu zájmů mezi

žalovanou obchodní společností a jejím statutárním orgánem", neboť z ustanovení

§ 14 odst. 2 zákoníku práce "per analogiam lze dovodit", že také v případě,

jedná-li statutární orgán jménem společnosti, nemůže za ni jednat tehdy,

jsou-li jeho zájmy v rozporu se zájmy této společnosti. Podle názoru odvolacího

soudu "rozdílnost zájmů smluvních stran při sjednávání manažerské smlouvy

zpravidla vylučuje, aby za zaměstnavatele (zde žalovanou) sjednala a podepsala

manažerskou smlouvu tatáž osoba, budoucí manažer, která je druhým účastníkem

takové smlouvy". Uvedené přitom platí bez ohledu na to, že v daném případě

"došlo k akceptaci vůle jediného akcionáře žalované", neboť - jak odvolací soud

dále uvedl - představenstvo žalované sice bylo povinno řídit se pokyny valné

hromady, jejíž působnost vykonával její jediný akcionář, avšak v případě

formulace manažerské smlouvy "nebylo povinností žalované bezvýhradně ji od

svého jediného akcionáře přijmout, jak se nesprávně domníval žalobce, protože

se nejednalo o zásadní rozhodnutí". Odvolací soud je přesvědčen, že v

manažerské smlouvě ze dne 29.1.2001, kterou v době jejího uzavření mohl

podepsat za žalovanou namísto žalobce člen představenstva Ing. V. R., "skutečně

byla porušena rovnováha práv a povinností na straně žalobce", a to v čl. VI

odst. 2 větě druhé, který upravuje "jednoznačný závazek" žalované poskytnout

žalobci při odvolání z funkce odchodné ve výši šesti pravidelných měsíčních

splátek mzdy manažera (zde 540.000,- Kč), včetně měsíční pohyblivé mzdy (zde

500.000,- Kč). Nerovnováhu sjednaných práv a povinností v manažerské smlouvě

přitom odvolací soud spatřuje v tom, že "pohyblivá složka mzdy, na kterou by

získal žalobce nárok za předpokladu, že by v hodnoceném období splnil určitá

(měřitelná a hodnotitelná) kriteria, byla dohodnuta v rámci odchodného jako

jeho součást, jejíž vyplacení však nebylo ničím podmíněno". Protože za této

situace manažerská smlouva jako právní úkon směřující ke vzniku pracovního

poměru mezi účastníky "nebyla platně sjednána", vykonával žalobce pro žalovanou

funkci náměstka ředitele ve faktickém pracovním poměru, pro který ovšem - jak

odvolací soud zdůraznil - neplatila ustanovení zákoníku práce o skončení

pracovního poměru, včetně ustanovení § 29 odst. 3 "v tehdy platném znění", o

právu na odchodné pro případ odvolání vedoucího zaměstnance z funkce před

skončením jeho funkčního období.

K dovolání žalobce Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 4.11.2009,

č.j. 21 Cdo 2708/2008-235 zrušil rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k

dalšímu řízení. Dospěl k závěru, že manažerská smlouva uzavřená mezi účastníky

dne 29.1.2001 není neplatná proto, že ji žalobce podepsal za žalovanou jako

člen jejího statutárního orgánu (představenstva). Představenstvo akciové

společnosti, které je jejím statutárním orgánem, činí právní úkony v

pracovněprávních vztazích jménem zaměstnavatele jako kolektivní orgán, tedy

usnesením většiny členů představenstva (§ 9 odst. 1 zákoníku práce). Listinu, v

níž je rozhodnutí představenstva vyjádřeno, podepisuje předseda představenstva

nebo pověřený člen představenstva, který tím jen stvrzuje obsah úkonu, na němž

se představenstvo usneslo. Protože manažerská smlouva ze dne 29.1.2001 je

právním úkonem upravujícím pracovněprávní vztahy mezi žalobcem a žalovanou a

protože se na jejím obsahu usneslo představenstvo žalované, postačovalo, aby -

na rozdíl od právních úkonů v oblasti obchodněprávních vztahů - podepsal

listinu, v níž je rozhodnutí představenstva vyjádřeno, pouze předseda

představenstva nebo pověřený člen představenstva. Podle názoru dovolacího soudu

proto bylo dostačující, aby vůle představenstva, vyjádřená v přijatém usnesení,

byla v manažerské smlouvě ze dne 29.1.2001 navenek vyjádřena podpisem členky

představenstva Ing. S. F.

Městský soud v Praze poté rozsudkem ze dne 6.8.2010 č.j. 13 Co 441/2006-263

znovu změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu o zaplacení

1.040.000,- Kč s úroky z prodlení zamítl, a rozhodl, že žalobce je povinen

zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně

345.800,- Kč a na náhradě nákladů odvolacího řízení 70.800,- Kč k rukám

advokáta JUDr. Jaroslava Hrouzka, CSc. Dospěl k závěru, že ujednání o odchodném

v manažerské smlouvě ze dne 29.1.2001 je neplatné z důvodu neplatnosti

konkurenční doložky obsažené v manažerské smlouvě, která v rozporu s

ustanovením § 29 odst. 2 zákoníku práce neobsahovala podmínky, za nichž žalobce

dodrží svůj závazek, že "nesmí po dobu 6 měsíců vykonávat pro jiného

zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla v době trvání této

smlouvy předmětem činnosti zapsané v obchodním rejstříku společnosti, nebo

jinou činnost, která má soutěžní povahu vůči podnikání společnosti".

Podmínkami, za nichž bylo možné od žalobce spravedlivě požadovat dodržení

tohoto jeho závazku, se podle názoru odvolacího soudu rozumí sjednání určité

kompenzace (například "násobkem průměrného výdělku"), za kterou však nelze

pokládat odchodné, neboť jde "o dvě rozdílná peněžitá plnění". Kromě toho

žalobce nepředložil - přes poučení soudem prvního stupně podle ustanovení §

119a o.s.ř. - "písemné vyhotovení" odvolání z funkce náměstka ředitele

žalované, které měl podle svého tvrzení uvedeného v podání ze dne 19.7.2010

převzít od žalované spolu s novou pracovní smlouvou ze dne 1.11.2001 (přestože

v žalobě tvrdil, že odvolání z funkce náměstka ředitele mu bylo sděleno ústně),

a proto podle názoru odvolacího soudu nebyl pracovní smlouvou ze dne 1.11.2001

uzavřen nový pracovní poměr mezi účastníky, nýbrž došlo ke změně pracovního

poměru upraveného manažerskou smlouvou tak, že se změnil druh vykonávané práce

na "poradce finančního ředitele" a doba trvání pracovního poměru na dobu

určitou do 31.12.2001. V důsledku této změny žalobce "přestal být vedoucím

zaměstnancem" a stal se zaměstnancem "řadovým", jemuž právo na odchodné

nenáleží, neboť je podle ustanovení § 29 odst. 3 zákoníku práce nemůže se

zaměstnavatelem sjednat.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání. Namítal, že

"extenzivní výklad odvolacího soudu ohledně neplatnosti konkurenční doložky z

důvodu, že neobsahuje vymezení podmínek, za kterých žalobce dodrží závazek

nekonkurovat žalovanému, odporuje konformnímu právu a platné rozhodovací praxi

soudů" a že závěr odvolacího soudu o neplatnosti konkurenční doložky není ve

shodě s "konformním právem". Skutečnost, že v žalobě je uvedeno, že žalobci

bylo jeho odvolání z funkce náměstka ředitele sděleno ústně, podle žalobce

"nepopírá", že mu bylo "oznámení o odvolání z funkce" doručeno i písemně.

Odvolací soud podle žalobce opomenul, že jeho odvolání z funkce náměstka

ředitele "strany učinily nesporným" a že žalovaná po celou dobu řízení

"nesporovala ukončení pracovního poměru odvoláním z funkce náměstka ředitele",

a ani to, že by odvolání z funkce nebylo žalobci doručeno. Dovolatel vytýkal

odvolacímu soudu, že při posuzování otázky odvolání žalobce z funkce zcela

opomenul chování žalované v průběhu celého dosavadního řízení a její "postoje a

projevy" v řízení, včetně obsahu žalovanou předkládaných listin. Žalobce

navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu a aby mu věc

vrátil k dalšímu řízení.

Žalovaná navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobce odmítl jako zjevně

bezdůvodné, popřípadě je zamítl, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je správné.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění, že

dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.) a že jde o

rozsudek, proti kterému je podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř.

dovolání přípustné, přezkoumal napadený rozsudek bez nařízení jednání (§ 243a

odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzované věci mimo jiné zjištěno

(správnost skutkových zjištění soudů v tomto směru dovolatel nenapadá), že

žalobce byl u žalované zaměstnán ve funkci náměstka ředitele žalované

společnosti, do které byl jmenován dne 1.12.1997, a zároveň od 10.2.1998

vykonával funkci člena představenstva žalované společnosti. Dne 29.1.2001 byla

v souvislosti s výkonem funkce náměstka ředitele uzavřena "manažerská smlouva",

ve které bylo kromě jiného ujednáno, že "funkční období se stanoví na dobu

neurčitou" (čl. I, bod 3.), že "při odvolání manažera (žalobce) z funkce, jakož

i při rozvázání pracovního poměru s manažerem, se Společnost (žalovaná)

zavazuje přiznat manažerovi odchodné ve výši šesti pravidelných měsíčních

splátek mzdy manažera, včetně měsíční pohyblivé mzdy (bonus)", a že "Manažer

nesmí po dobu 6ti měsíců vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na vlastní

účet činnost, která byla v době trvání této smlouvy předmětem činnosti zapsané

v obchodním rejstříku Společnosti, nebo jinou činnost, která má soutěžní povahu

vůči podnikání Společnosti" [čl. VI. bod 2) písemného vyhotovení "manažerské

smlouvy" datované dnem 29.1.2001]. Rozhodnutím představenstva žalované ze dne

1.11.2001 byl žalobce odvolán "z funkce ředitele úseku 6000 a z funkce náměstka

ředitele společnosti". Dne 1.11.2001 byla mezi účastníky uzavřena pracovní

smlouva, kterou se žalobce zavázal vykonávat v pracovním poměru na dobu určitou

sjednanou do 31.12.2001 práci "poradce finančního ředitele". Pracovní poměr

mezi účastníky skončil dne 31.12.2001; sjednané odchodné žalovaná odmítla

žalobci zaplatit.

Projednávanou věc je třeba i v současné době posuzovat - vzhledem k tomu, že

žalobce se domáhá práva na odchodné sjednaného v "manažerské smlouvě" uzavřené

dne 29.1.2001 - podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákonů č.

88/1968 Sb., č. 153/1969 Sb., č. 100/1970 Sb., č. 20/1975 Sb., č. 72/1982 Sb.,

č. 111/1984 Sb., č. 22/1985 Sb., č. 52/1987 Sb., č. 98/1987 Sb., č. 188/1988

Sb., č. 3/1991 Sb., č. 297/1991 Sb., č. 231/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č.

590/1992 Sb., č. 37/1993 Sb., č. 74/1994 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 287/1995 Sb.,

č. 138/1996 Sb., č. 167/1999 Sb., č. 225/1999 Sb., č. 29/2000 Sb., č. 155/2000

Sb., č. 220/2000 Sb., č. 238/2000 Sb., č. 257/2000 Sb. a č. 258/2000 Sb., tedy

podle zákoníku práce ve znění účinném do 30.5.2001 - dále jen "zák.

práce" (srov. § 364 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění

pozdějších předpisů).

Podle ustanovení § 29 odst. 2 věty druhé a třetí zák. práce lze ve smlouvě

písemně dohodnout, že zaměstnanec nesmí po ustanovenou dobu, nejdéle však jeden

rok po skončení pracovního poměru, vykonávat pro jiného zaměstnavatele nebo na

vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti zaměstnavatele, nebo jinou

činnost, která by měla soutěžní povahu vůči podnikání zaměstnavatele, a to za

podmínek, za nichž to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat; za porušení

takového závazku může být sjednána přiměřená smluvní pokuta. Konkurenční

doložka odporující uvedeným podmínkám je neplatná.

Podle ustanovení § 29 odst. 3 zák. práce zaměstnavatel může sjednat s vedoucím

zaměstnancem, u něhož se pracovní poměr zakládá jmenováním nebo volbou, právo

na odchodné pro případ, že vedoucí zaměstnanec bude z funkce odvolán před

skončením svého funkčního období, je-li zároveň sjednána konkurenční doložka.

Ujednání o odchodném odporující uvedeným podmínkám je neplatné.

Citovaná ustanovení stanoví zákonné předpoklady (podmínky), za kterých lze

platně sjednat jednak tzv. konkurenční doložku, jednak právo vedoucího

zaměstnance na odchodné. Oba tyto nároky je třeba důsledně rozlišovat; zatímco

předmětem pracovněprávního vztahu založeného konkurenční doložkou je ochrana

zaměstnavatele po skončení pracovněprávního vztahu účastníků před činností

zaměstnance, která by měla vůči němu soutěžní povahu, smyslem a účelem

odchodného je kompenzace ztráty výdělku vedoucích zaměstnanců v případech

předčasného ukončení funkce. Odchodné sjednané pro případ odvolání zaměstnance

z funkce, do níž byl zvolen nebo jmenován, představuje jednorázový peněžitý

příspěvek, který má kompenzovat ztrátu výdělku vedoucích zaměstnanců v

případech předčasného ukončení funkce, tedy za situace, kdy se jejich

(relativně nejisté) faktické a právní postavení neočekávaně změní - tak řečeno

- "ze dne na den" (zaměstnance, který byl do funkce zvolen nebo jmenován, lze z

funkce odvolat kdykoli, aniž by byl zaměstnavatel povinen uvádět důvody, které

jej k tomuto opatření vedly - srov. § 65 odst. 2 zák. práce). Odchodné sjednané

pro tento případ potom má umožnit překlenout často složitou životní situaci

odvolaného zaměstnance, i když je samozřejmé, že taková situace nemusí vždy

nezbytně nastat, podaří-li se odvolanému zaměstnanci neprodleně si najít jiné

odpovídající zaměstnání. Oproti tomu smysl a účel konkurenční doložky spočívá

zejména v tom, aby zaměstnavatel byl chráněn před únikem informací ke

konkurenčnímu podnikateli prostřednictvím zaměstnanců, kteří se v průběhu svého

pracovního poměru u zaměstnavatele seznamují s informacemi, které mají povahu

obchodního tajemství nebo které jsou takového charakteru, že jsou způsobilé

zjednat konkurenčnímu podnikateli v hospodářské soutěži výraznou výhodu.

Případná "finanční kompenzace" pak představuje protihodnotu závazku zaměstnance

vyplývajícího z konkurenční doložky, který ve své podstatě pro zaměstnance

znamená, že po sjednanou dobu po skončení pracovního poměru může využívat svou

odbornou kvalifikaci jen v omezeném rozsahu (srov. například usnesení

Nejvyššího soudu České republiky ze dne 5.1.2011 sp. zn. 21 Cdo 5008/2009). Se

zřetelem k výše popsané odlišné povaze obou institutů je proto třeba sdílet

názor odvolacího soudu, že odchodné a "finanční kompenzace" podle konkurenčního

ujednání představují "dvě rozdílná peněžitá plnění" a že odchodné proto nemůže

být kompenzací za dodržení závazku zaměstnance nevykonávat pro jiného

zaměstnavatele nebo na vlastní účet činnost, která byla předmětem činnosti

zaměstnavatele, nebo jinou činnost, která by měla vůči jeho podnikání soutěžní

povahu.

Z ustanovení § 29 odst. 3 zák. práce vyplývá, že jednou z podmínek, za kterých

může být mezi zaměstnavatelem a vedoucím zaměstnancem, u něhož se pracovní

poměr zakládá jmenováním nebo volbou, sjednáno právo na odchodné pro případ

odvolání vedoucího zaměstnanec z funkce, je současné sjednání konkurenční

doložky podle ustanovení § 29 odst. 2 věty druhé a třetí zák. práce. Není-li

zároveň s právem na odchodné platně sjednána konkurenční doložka, je ujednání o

odchodném neplatné.

Při úvaze o předpokladech platného sjednání tzv. konkurenční doložky vychází

ustálená judikatura soudů z názoru, že možnost jejího uzavření není neomezená v

tom smyslu, že by se mělo jednat pouze o jednostranný závazek ze strany

zaměstnance, ale že je třeba mít na zřeteli především zájem na zachování

rovnosti účastníků v jejich právu na svobodnou volbu povolání a právu podnikat,

zaručené ustanovením čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (srov. k

tomu nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2.7.1996, sp. zn. I. ÚS

27/96, uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 59, sv. 5,

roč. 1996), a z toho vyplývající požadavek na vyváženost vzájemných práv a

povinností, které účastníkům z ujednání o konkurenční doložce vyplývají.

Konkurenční doložku je proto třeba vždy chápat jako vzájemný (synallagmatický)

závazek, při němž si (bývalí) účastníci pracovního poměru poskytují hospodářský

prospěch navzájem a jsou si navzájem dlužníky i věřiteli, neboť jen tak lze

vyjádřit podmínky, za nichž lze sjednání dohody o konkurenční doložce podle

ustanovení § 29 odst. 2 zák. práce "od zaměstnance spravedlivě požadovat" (k

tomu též srov. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 11.4.2002 sp.

zn. 21 Cdo 1276/2001, uveřejněný pod č. 132 v časopise Soudní judikatura, roč.

2002). Závazku zaměstnance, aby využíval po skončení pracovního poměru svojí

odborné kvalifikace jen v omezeném rozsahu, odpovídá jen taková povinnost

zaměstnavatele, která přináší zaměstnanci po skončení pracovního poměru

adekvátní hospodářský prospěch, jenž uvedené omezení kompenzuje, za který však

nelze považovat - jak bylo uvedeno výše - sjednané odchodné.

Protože ujednání o tzv. konkurenční doložce, obsažené v "manažerské smlouvě"

uzavřené mezi účastníky dne 29.1.2001, neobsahovalo závazek zaměstnavatele

(žalované), který by zaměstnanci (žalobci) přinesl hospodářský prospěch v době

6 měsíců, po niž se zavázal nevykonávat "pro jiného zaměstnavatele nebo na

vlastní účet činnost, která byla v době trvání této smlouvy předmětem činnosti

zapsané v obchodním rejstříku žalované, nebo jinou činnost, která má soutěžní

povahu vůči podnikání žalované", odvolací soud v souladu se zákonem dovodil, že

ujednání o tzv. konkurenční doložce je podle ustanovení § 29 odst. 2 věty třetí

zák. práce neplatné, a že je proto neplatné také ujednání o odchodném, jehož

hmotněprávní podmínkou je - jak vyplývá z výše uvedeného - platné sjednání

konkurenční doložky.

Podle ustanovení § 243 odst. 4 zák. práce neplatnost právního úkonu nemůže být

zaměstnanci na újmu, pokud neplatnost nezpůsobil výlučně sám; vznikne-li

zaměstnanci následkem takového neplatného právního úkonu škoda, je

zaměstnavatel povinen ji nahradit.

Zásada, že neplatnost právního úkonu nemůže být zaměstnanci na újmu, jestliže

ji nezpůsobil výlučně sám, vyjadřuje zvýšenou ochranu zaměstnance v

pracovněprávních vztazích. Jak vyplývá z citovaného ustanovení, neplatnost

pracovněprávního úkonu může být zaměstnanci na újmu pouze tehdy, způsobil-li ji

výlučně sám. V případě, že neplatnost způsobil výlučně zaměstnavatel, nebo že

byla způsobena oběma účastníky pracovněprávního vztahu, není zaměstnanec

povinen nahradit zaměstnavateli škodu, která by mu případně následkem

neplatného pracovněprávního úkonu vznikla, a nejde u něj ani o bezdůvodné

obohacení. Na závěr o tom, který z účastníků pracovněprávního úkonu výlučně

způsobil jeho neplatnost, popřípadě, že neplatnost byla způsobena oběma

účastníky, lze usuzovat především z okolností konkrétního případu. Jde tedy o

to, kdo z účastníků pracovněprávního úkonu svým jednáním nebo opomenutím v

souvislosti s uzavíráním smlouvy vyvolal (zapříčinil) důvod neplatnosti,

popřípadě, zda zjištěný důvod neplatnosti je výsledkem společného jednání nebo

opomenutí obou účastníků pracovněprávního úkonu. Vznikla-li zaměstnanci škoda

následkem neplatnosti právního úkonu, kterou nezpůsobil výlučně sám, je

zaměstnavatel povinen ji zaměstnanci nahradit, a to podle ustanovení § 187

odst. 1 zák. práce, vznikla-li zaměstnanci škoda při plnění pracovních úkolů

nebo v přímé souvislosti s ním porušením právních povinností nebo úmyslným

jednáním proti pravidlům slušnosti a občanského soužití, nebo podle ustanovení

§ 187 odst. 2 zák. práce, způsobili-li zaměstnanci škodu porušením právních

povinností v rámci plnění úkolů zaměstnavatele zaměstnanci jednající jménem

zaměstnavatele.

Žalobce vymezuje žalobou předmět řízení po skutkové stránce. Právní

charakteristika vylíčených skutkových tvrzení (tzv. právní důvod žaloby) není

součástí vymezení předmětu řízení a žalobce ji není povinen uvádět; uvede-li

ji, není pro soud závazná, neboť soud rozhoduje na základě zjištěného

skutkového stavu věci a pro jeho rozhodnutí není významné, jak žalobce nebo

jiný účastník řízení skutkový stav věci právně posuzuje. Jestliže na základě

zjištěného skutkového stavu věci lze žalobci přiznat plnění, kterého se petitem

své žaloby domáhal, nesmí soud podle ustálené judikatury soudů žalobu

zamítnout, i kdyby se žalobce plnění domáhal z jiného právního důvodu, než ze

kterého mu skutečně náleží (srov. též například právní názor vyslovený v

rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31.7.2003 sp. zn. 25 Cdo

1934/2001, který byl uveřejněn pod č. 78 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, roč. 2004).

V projednávané věci odvolací soud dospěl k závěru, že ujednání o odchodném,

které je obsaženo v "manažerské smlouvě" ze dne 29.1.2001 a o které žalobce

opírá svůj nárok, je neplatné. Za této situace se měl ve smyslu ustanovení §

243 odst. 4 zák. práce zabývat také tím, kdo tuto neplatnost způsobil, a,

nebyl-li to výlučně sám žalobce, zda mu následkem neplatnosti ujednání o

odchodném vznikla škoda, kterou by mu žalovaná byla povinna nahradit. Protože

se odvolací soud - jak vyplývá z odůvodnění napadeného rozsudku - tímto jiným

(než žalobcem v průběhu řízení uváděným) v úvahu přicházejícím právním

posouzením věci nezabýval a ani ve smyslu ustanovení § 213b a § 118a odst. 2

o.s.ř. nezajistil doplnění vylíčení rozhodujících skutečností ze strany

žalobce, bylo-li potřebné pro takové odlišné právní posouzení věci, nemohou

jeho závěry o nedůvodnosti žaloby (zatím) obstát.

Dovolací soud nesouhlasí ani s názorem odvolacího soudu, že právo na odchodné

žalobci nenáleží rovněž z toho důvodu, že nepředložil "písemné vyhotovení"

odvolání z funkce náměstka ředitele žalované.

Ustanovení § 29 odst. 3 zák. práce spojuje vznik práva vedoucího zaměstnance na

odchodné s jeho odvoláním z funkce. Odvolání z funkce musí být písemné a musí

být doručeno druhému účastníku, jinak je neplatné. Výkon funkce končí dnem

následujícím po doručení odvolání nebo vzdání se funkce, nebyl-li v odvolání

nebo vzdání se funkce uveden den pozdější (§ 65 odst. 2 zák. práce).

V posuzovaném případě soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalobci náleží

právo na odchodné spojené s jeho odvoláním z funkce náměstka ředitele žalované,

aniž by se zabýval tím, zda odvolání z funkce bylo učiněno v písemné formě a

zda bylo žalobci doručeno. Z pohledu právního názoru odvolacího soudu, který

naopak (a správně) pokládal tyto okolnosti za významné pro posouzení věci,

proto řízení trpělo vadou spočívající v porušení ustanovení § 118a odst. 2 a 3

o.s.ř., která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (srov. § 213b

o.s.ř.). Žalobce měl být podle těchto ustanovení předsedou senátu vyzván k

doplnění vylíčení rozhodných skutečností o okolnost, zda mu bylo - kromě

ústního sdělení o odvolání z funkce náměstka ředitele - žalovanou doručeno i

písemné odvolání z této funkce, a k označení důkazů potřebných k prokázání jeho

tvrzení učiněného v průběhu odvolacího řízení podáním doručeným odvolacímu

soudu dne 26.7.2010, že "převzal odvolání z funkce spolu s novou pracovní

smlouvou při jednání na poradě finančního ředitele dne 1.11.2001". Vedl-li by

tento postup k uplatnění nových skutečností nebo důkazů v rozporu s ustanovením

§ 205a o.s.ř., a náprava by proto nemohla být zjednána za odvolacího řízení,

měl odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 219a odst.

1 písm. a) o.s.ř. zrušit a věc vrátit soudu prvního stupně k dalšímu řízení [§

221 odst. 1 písm. a) o.s.ř.]. Protože odvolací soud uvedeným způsobem

nepostupoval, zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci.

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný; Nejvyšší soud

České republiky jej proto zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem

o.s.ř.) a věc vrátil odvolacímu soudu (Městskému soudu v Praze) k dalšímu

řízení (§ 243b odst. 3 věta první o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243d odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. září 2012

JUDr. Ljubomír Drápal

předseda senátu