Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 3142/2012

ze dne 2013-12-16
ECLI:CZ:NS:2013:21.CDO.3142.2012.1

21 Cdo 3142/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Novotného a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci

žalobkyně J. L., proti žalovanému Zemědělskému podniku Razová, státnímu podniku

v likvidaci se sídlem v Praze 6, Třanovského č. 622/11, IČO 136 42 090,

zastoupenému Mgr. Ondřejem Tejnorou, advokátem se sídlem v Praze 5 – Malá

Strana, Janáčkovo nábřeží č. 57, o odškodnění nemoci z povolání, vedené u

Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 11 C 225/2009, o dovolání žalovaného

proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. května 2012 č. j. 16 Co

86/2012-215, takto:

Rozsudek krajského soudu (s výjimkou výroku, kterým byl potvrzen rozsudek soudu

prvního stupně v části, v níž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky

334.137,- Kč s příslušenstvím a žaloba o zaplacení úroků z prodlení z částky

88.084,- Kč za dobu od 1.1.2007 do 8.10.2009) a rozsudek Okresního soudu v

Bruntále ze dne 20. prosince 2011 č.j. 11 C 225/2009-199 (s výjimkou výroku,

jímž byla zamítnuta žaloba o zaplacení částky 334.137,- Kč s úroky z prodlení)

se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu v Bruntále k dalšímu řízení.

Žalobkyně se domáhala (žalobou změněnou se souhlasem soudu prvního stupně), aby

jí žalovaný zaplatil 422.221,- Kč s úroky z prodlení jako náhradu za ztrátu na

výdělku po skončení pracovní neschopnosti za období od 1.8.2001 do 30.6.2009.

Žalobu odůvodnila tím, že u žalovaného (jeho právního předchůdce) pracovala

jako ošetřovatelka dojnic, a že dne 4 2.1991 jí byla zjištěna nemoc z povolání

– onemocnění nervů horních končetin, z dlouhodobého nadměrného a jednostranného

zatížení. Dne 2.12.1991 byl rozvázán pracovní poměr podle ustanovení § 46 odst.

1 písm. c) zák. práce, a žalovaný (jeho právní předchůdce) jí vyplácel až do

srpna 2001 náhradu za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Od

srpna 2001 jí však byla náhrada za ztrátu na výdělku snížena na 20% s poukazem

na posudek MUDr. Alice Baumannové, podle něhož se nemoc z povolání podílí na

současném zdravotním poškození žalobkyně dvaceti procenty. Proto se žalobkyně

domáhala doplatku ve výši osmdesáti procent poskytované náhrady za ztrátu na

výdělku, a rovněž namítala, že žalovaný nesprávně valorizoval její rozhodný

průměrný výdělek.

Okresní soud v Bruntále rozsudkem ze dne 20.12.2011 č.j. 11 C 225/2009-199

žalobu zamítl a rozhodl, že žalovanému i České republice se nepřiznává právo na

náhradu nákladů řízení a že žalobkyni se přiznává osvobození od soudních

poplatků. Vycházel ze zjištění, že po zjištění nemoci z povolání a po následném

převedení na jinou práci v rostlinné výrobě nedošlo k poklesu mzdy žalobkyně, a

nevznikla jí tedy v tomto období žádná škoda. Jestliže její pracovní poměr poté

ke dni 2.12.1991 skončil podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce, a

žalobkyně byla vedena bez své viny jako uchazečka o zaměstnání, nelze v této

skutečnosti spatřovat vznik nové (další) škody ani podstatnou změnu poměrů ve

smyslu ustanovení § 202 odst. 1 zák. práce. V posuzovaném případě tedy chybí

samotný vznik škody, jako jeden z předpokladů pro odpovědnost žalovaného za

škodu vzniklou žalobkyni v důsledku nemoci z povolání. Z tohoto důvodu soud

prvního stupně žalobu zamítl, „aniž by se dále zabýval posouzením dalších

otázek, např. námitky promlčení vznesené žalovaným“.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 10.5.2012 č.j. 16

Co 86/2012-215 rozsudek soudu I. stupně v části, jíž byla zamítnuta žaloba na

zaplacení částky 334.137,- Kč s příslušenstvím a žaloba na zaplacení úroků z

prodlení z částky 88.084,- Kč za období od 1.1.2007 do 8.10.2009, potvrdil, ve

výroku, jímž byla zamítnuta žaloba na zaplacení částky 88.084,- Kč s

příslušenstvím, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalovaný je

povinen zaplatit žalobkyni částku 88.084,- Kč s 8,5 % úroky od 9.10.2009 do

31.12.2009, s 8 % úrokem od 1.1.2010 do 30.6.2010, s úrokem 7,75 % od 1.7.2010

do 10.5.2012, a za dobu od 15.10.2012 do zaplacení „ve výši, která v každém

jednotlivém kalendářním pololetí trvání prodlení odpovídá v procentech součtu

čísla 7 a výše limitní sazby pro dvoutýdenní repo operace ČNB vyhlášené ve

Věstníku ČNB, platné vždy k 1. dni příslušného kalendářního pololetí“, rozhodl,

že se žalovanému nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou

stupňů a uložil mu, aby zaplatil České republice na účet Okresního soudu v

Bruntále částku 7.920,- Kč na soudním poplatku za řízení před soudy obou stupňů

a částku 400,- Kč na náhradě nákladů řízení a vyslovil, že České republice se

nepřiznává právo na náhradu nákladů řízení ve výši 1.600,- Kč. Ve věci samé se

„zaměřil toliko na sporné body mezi účastníky, a těmi je tvrzená nesprávná

valorizace a dále nesprávné krácení náhrady za ztrátu na výdělku od 20 %“. Zdůraznil, že pro naplnění předpokladů odpovědnosti za škodu podle ustanovení §

190 zák. práce nemá význam skutečnost, jakým způsobem nemoc z povolání

ovlivnila celkový zdravotní stav poškozeného zaměstnance, rozhodné je toliko,

zda následky nemoci z povolání byly příčinou vzniku škody či nikoliv. Ze

znaleckého posudku znalce Doc. MUDr. Jiřího Kanduse, CSc. vyplývá, že „v období

od července 2007 do července 2009 byla žalobkyně nezpůsobilá výkonu původní

profese ošetřovatelky dojnic toliko a pouze pro nemoc z povolání“. Vzhledem k

tomu jsou podle názoru odvolacího soudu splněny všechny předpoklady

odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou nemocí z povolání. Jestliže však

žalobkyně žalobou doručenou soudu prvního stupně dne 8.7.2009 požadovala

doplatek náhrady za ztrátu na výdělku od 1.8.2001, od kdy jí byla vyplácena

náhrada za ztrátu na výdělku snížená na 20 %, je tento nárok ve smyslu

ustanovení § 263 odst. 3 zák. práce promlčen do června 2007, a „námitka

promlčení se nevztahuje na požadovanou náhradu za ztrátu na výdělku za dobu od

1. 7. 2007 do 30. 6. 2009“. Vycházeje z valorizovaného průměrného výdělku „ve

výši 12.542,- Kč čistých“ a „z nesporných částek, které vyplývají ze mzdových

listů žalovaného a které byly žalobkyni vyplaceny na náhradě za ztrátu na

výdělku“, dospěl k závěru, že žalobkyni náleží „za období, které nebylo

promlčeno“, částka 88.084,- Kč. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu, do jeho měnícího výroku, podal žalovaný

dovolání.

Namítal, že odvolací soud rozhodl nesprávně, jestliže „uznal za

promlčené pouze dílčí nároky žalobkyně, nikoliv však jejich základ, tedy dílčí

nárok (odvozený nárok) na valorizaci náhrad“. Jakkoliv se samotný základ nároku

žalobkyně promlčet nemůže, další související a odvozená práva se promlčují. Protože žalobkyně věděla o výši částek vyplácených jí žalovaným a získala tedy

vědomost o škodě a o tom kdo za škodu odpovídá, je „právo domáhat se valorizace

vyplacených částek promlčeno a nemělo být přiznáno ani zčásti“. Dovolatel dále

zdůraznil, že, odmítá-li v probíhajícím řízení nárok žalobkyně jako nedůvodný,

nelze jen ze skutečnosti, že v minulosti k odškodňování docházelo, vyvodit

závěr, že základ nároku žalobkyně je mezi účastníky nesporný. Postup odvolacího

soudu, který se zaměřil „pouze na sporné body mezi účastníky“ a při výpočtu

náhrady vycházel „z nesporných částek“, je tedy nesprávný. Napadené rozhodnutí

je navíc nepřezkoumatelné neodůvodňuje-li, proč odmítlo „nosný důvod“

prvostupňového rozhodnutí, podle něhož žalobkyni nevznikla žádná škoda, a není-

li vůbec zřejmé, na základě jakých postupů odvolací soud dospěl k závěru o výši

nároku žalobkyně. Za základ svého výpočtu vzal odvolací soud částky vyplácené v

dotčeném období žalovaným (po krácení na 20 %), a tyto pouze zvýšil na celých

100 %. Došlo tak k situaci „kdy, přes popření základu a výše nároku žalobkyně,

je její nárok vypočten z poslední platby provedené žalovaným samým“. Okolnost,

že výpočtem nároku žalobkyně se nezabýval ani jeden ze soudů „je odmítnutím

spravedlnosti pro žalovaného s ústavněprávním přesahem“. Žalovaný navrhl, aby

dovolací soud rozsudek odvolacího soudu zrušil, a aby mu věc vrátil k dalšímu

řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) projednal dovolání žalovaného podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád ve znění do 31.12.2012 (dále jen „o.s.ř.“), neboť dovoláním je

napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1.1.2013 (srov. Čl. II

bod 7. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb. ve znění

pozdějších předpisů a další související zákony). Po zjištění, že dovolání proti

pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou

(účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o.s.ř.) a že je přípustné

podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o.s.ř., přezkoumal napadený rozsudek

bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.) a dospěl k závěru, že

dovolání žalovaného je opodstatněné.

V posuzované věci se žalobkyně domáhá náhrady za ztrátu na výdělku po skončení

pracovní neschopnosti z důvodu nemoci z povolání – onemocnění nervů horních

končetin z dlouhodobého, nadměrného a jednostranného zatížení podle položky č.

29 Seznamu nemocí z povolání uvedeného v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/1988 Sb.,

kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, která byla zjištěna dne

4.2.1991. Odvolacímu soudu lze přisvědčit, že pro naplnění předpokladů

odpovědnosti za škodu podle ustanovení § 190 odst. 3 zákona č. 65/1965 Sb.,

zákoníku práce (dále jen – „zák. práce“) nemá význam skutečnost, jakým způsobem

nemoc z povolání ovlivnila celkový zdravotní stav poškozeného zaměstnance.

Předmětem odškodnění zaměstnance totiž není zdravotní stav jako takový (ta jeho

část, která byla zhoršena nemocí z povolání), nýbrž ztráta na výdělku, která od

určitého okamžiku vznikla (byla dovršena) následky nemoci z povolání. Ustálená

judikatura proto vychází z názoru, že aritmetické zjištění podílu, kterým se

nemoc z povolání (pracovní úraz) podílí na nepříznivém zdravotním stavu

poškozeného zaměstnance, je právně bezvýznamné (srov. například odůvodnění

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6.5.2003 sp. zn. 21 Cdo 2169/2002, nebo

odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6.2.2008 sp. zn. 21 Cdo 1508/2007).

Nelze sdílet ani názor dovolatele, že se promlčuje, jako takové, „právo domáhat

se valorizace vyplácených částek“. Na základě zmocnění obsaženého v ustanovení

§ 202 odst. 2 zák. práce byla vláda zmocněna, aby vzhledem ke změnám, které

nastaly ve vývoji mzdové úrovně, upravila podmínky, výši a způsob náhrady za

ztrátu na výdělku příslušející zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti

vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Tato úprava se děje (též na

základě obsahově shodného v současné době účinného ustanovení § 390 odst. 2

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) zpravidla na základě nařízení vlády,

které vláda na základě uvedených zmocnění vydává [srov. výčet vydaných vládních

nařízení například v odrážce pod čarou sub 2) v nařízení vlády č. 9/2012 Sb., o

úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé

pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku

po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady

nákladů na výživu pozůstalých]. Podstatou těchto úprav je, že náhrada za ztrátu

na výdělku příslušející podle zákoníku práce, popřípadě podle dřívějších

předpisů zaměstnancům po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním

úrazem nebo nemocí z povolání se vzhledem ke změnám, které nastaly ve vývoji

mzdové úrovně, upravuje tak, že se průměrný výdělek rozhodný pro výpočet této

náhrady zvyšuje o stanovená procenta (srov. kupříkladu nařízení vlády č.

191/1993 Sb., o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ze které, kromě

jiných, vycházela žalobkyně při vyčíslení svého nároku). Uvedená úprava „se

provede“ i bez žádosti postiženého zaměstnance a stává se tak součástí

upravovaného průměrného výdělku. Ustálená judikatura v tomto směru dovozuje,

že, domáhá-li se zaměstnanec v žalobě přiznání náhrady za ztrátu na výdělku po

skončení pracovní neschopnosti, je zpravidla (nevyplývá-li z obsahu žaloby něco

jiného) odůvodněn závěr, že se domáhá rovněž zvýšení (úpravy) této náhrady

podle nařízení vlády, vydaných na základě zmocnění obsaženého v ustanovení §

202 odst. 2 zák. práce, k nimž došlo do podání žaloby u soudu (srov. odůvodnění

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15.10.2003 sp. zn. 21 Cdo 1987/2002,

uveřejněné v časopise Soudní judikatura roč. 2003, pod č. 214). Nejde tedy o

to, že by se „co do základu“ promlčovalo „právo domáhat se valorizace

vyplácených částek“, jak dovolatel mylně dovozuje, nýbrž že se může promlčet -

jako taková - náhrada za ztrátu na výdělku, která je z upraveného

(valorizovaného) průměrného výdělku vypočtena.

S názorem odvolacího soudu, který vycházel implicitně z toho, že základ nároku

žalobkyně je dán, a že tedy „nepovažuje za nutné zabývat se podrobněji tím, ve

kterém okamžiku došlo k poklesu mzdy žalobkyně“, neboť žalobkyni vznikla škoda

„minimálně po rozvázání pracovního poměru“, však nelze souhlasit.

Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzovaném případě zjištěno, že žalobkyně

pracovala u žalovaného (jeho právního předchůdce – Státního statku Osoblaha,

s.p.) jako dojička – ošetřovatelka dojnic. Dne 4.2.1991 jí byla zjištěna nemoc

z povolání – onemocnění nervů horních končetin z dlouhodobého, nadměrného a

jednostranného zatížení podle položky č. 29 Seznamu nemocí z povolání uvedeného

v příloze č. 1 vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním

zabezpečení. V pracovní neschopnosti byla od 4.2.1991 do 31.8.1991, a poté byla

převedena do rostlinné výroby; ztráta na výdělku jí tehdy nevznikala. Pracovní

poměr byl rozvázán výpovědí podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. c) zák. práce,

a žalobkyně byla poté vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání od 6.12.1991 do

1.2.1993, od 24.3.1993 do 31.10.1994, od 29.11.1996 do 30.4.1997, od 2.1.1998

do 31.1.1998, od 16.7.1998 do 13.6.2000, od 15.9.2000 do 16.4.2004, od

6.12.2004 do 2.4.2006, od 1.12.2006 do 6.4.2008. Právní předchůdce žalovaného

vycházeje z průměrného výdělku za rok 1990 ve výši 2642,- Kč poskytoval

žalobkyni náhradu za ztrátu na výdělku do 31.10.1997, poté vyplácel náhradu za

ztrátu na výdělku žalovaný, který počínaje 1.8.2001 začal vyplácet jen 20% této

náhrady, s poukazem na závěr MUDr. Baumannové, že „nemoc z povolání se podílí

20% na zdravotním poškození posuzované“.

Protože o náhradě za ztrátu na výdělku nebyla uzavřena dohoda, která by měla

povahu narovnání ve smyslu ustanovení § 259 zák. práce, ani o ní nebylo soudem

rozhodnuto, bylo třeba za tohoto skutkového stavu, vzhledem ke stanovisku

žalovaného k důvodnosti zbývajícího předmětu řízení za dobu od 1.7.2007 do

30.6.2009, jednak posoudit, zda je dán základ tohoto nároku, a dále, z jakých

výdělků (včetně valorizace) vycházet při jeho výpočtu.

Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci za škodu při nemoci z

povolání podle ustanovení § 190 odst. 3 zák. práce jsou existence nemoci z

povolání, vzniklé za stanovených pracovních podmínek, vznik škody a příčinná

souvislost mezi nemocí z povolání a vznikem škody. Ke vzniku nároku na náhradu

škody (jeho základu) je zapotřebí, aby všechny tři tyto předpoklady byly

splněny současně; chybí-li kterýkoliv z nich, nárok nevzniká. V řízení o

odškodnění nemoci z povolání má žalobce (poškozený) procesní povinnost tvrdit

(srov. § 101 odst. 1 o. s. ř.) a posléze i prokázat (srov. § 120 odst. 1 a 3 o.

s. ř.) všechny uvedené předpoklady potřebné pro vznik nároku.

Škoda, která vzniká následkem nemoci z povolání, spočívá též ve ztrátě na

výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné

invalidity). Ke ztrátě na výdělku dochází proto, že pracovní schopnost

zaměstnance byla následkem nemoci z povolání snížena (omezena) nebo zanikla, a

účelem náhrady za ztrátu na tomto výdělku je poskytnout přiměřené odškodnění

zaměstnanci, který není schopen dosahovat takový výdělek, jaký měl před

poškozením. Škoda spočívající ve ztrátě na výdělku je majetkovou újmou, která

se stanoví ve výši rozdílu mezi výdělkem zaměstnance před vznikem škody a

výdělkem po poškození, k němuž je třeba připočítat případný invalidní nebo

částečný invalidní důchod poskytovaný z téhož důvodu; tímto způsobem jsou

vyjádřeny snížení (omezení) nebo ztráta pracovní způsobilosti poškozeného a

jeho neschopnost dosahovat pro následky nemoci z povolání stejný výdělek jako

před poškozením.

O vztah příčinné souvislosti mezi ztrátou na výdělku po skončení pracovní

neschopnosti (při uznání plné invalidity nebo částečné invalidity) a nemocí z

povolání se jedná tehdy, vznikla-li tato škoda (došlo-li k poklesu nebo úplné

ztrátě výdělku) následkem nemoci z povolání (tj. bez nemoci z povolání by

ztráta na výdělku nevznikla tak, jak vznikla). Nárok na náhradu za ztrátu na

výdělku vzniká dnem, kdy došlo k poklesu (ztrátě) výdělku. Pro výpočet náhrady

za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti (při uznání plné

invalidity nebo částečné invalidity) není rozhodující průměrný výdělek před

zjištěním nemoci z povolání, ale průměrný výdělek poškozeného před vznikem

škody (srov. 195 odst. 1 zák. práce).

Aby byla vyjádřena ztráta na výdělku (její výše), k níž došlo snížením pracovní

způsobilosti zaměstnance, soudní praxe dospěla v obdobných případech již v

minulosti k závěru, že, vznikl-li nárok na náhradu za ztrátu na výdělku po

skončení pracovní neschopnosti až poté, kdy pracovní poměr poškozeného

zaměstnance u zaměstnavatele, který mu za škodu odpovídá podle ustanovení § 190

odst. 1 zák. práce, skončil z jiných důvodů než pro následky pracovního úrazu

(nemoci z povolání), nelze při stanovení průměrného výdělku před vznikem škody

vycházet z příjmů, které poškozený pobíral od bývalého zaměstnavatele; v

příčinné souvislosti s pracovním úrazem je taková ztráta na výdělku, která

vychází z průměrného výdělku, jehož by poškozený zaměstnanec prokazatelně

dosáhl u jiného zaměstnavatele za práci, kterou by pro něj vykonal, kdyby k

pracovnímu úrazu nedošlo (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10.12.2002

sp. zn. 21 Cdo 1185/2002, uveřejněný ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek

roč. 2003, poř. č. 64).

Je-li pak třeba s přihlédnutím k okolnostem případu zjišťovat pravděpodobný

výdělek, vychází ustálená judikatura z názoru, že při zjišťování, jaký výdělek

by poškozený (bývalý) zaměstnanec dosáhl u jiného zaměstnavatele za práci,

kterou by pro něho vykonal, kdyby nedošlo k poškození na zdraví následkem

pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, soud přihlíží ke zdravotnímu stavu

zaměstnance (v podobě neovlivněné následky pracovního úrazu nebo nemoci z

povolání), k jeho schopnostem, k získané kvalifikaci, k situaci na trhu práce v

místě, o němž lze důvodně předpokládat, že by v něm zaměstnanec konal práci,

kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání, např. též k dalším

okolnostem, ukazuje-li se, že mají (mohly by mít) význam při přijímání

postiženého zaměstnance do pracovního poměru nebo jiného pracovněprávního

vztahu k jinému zaměstnavateli; nevyžaduje se, aby se poškozený zaměstnanec

opravdu ucházel u jiného (konkrétního) zaměstnavatele o práci, a aby bylo

takové pracovní místo volné. Průměrný výdělek před vznikem škody se v tomto

případě stanoví jako pravděpodobný výdělek, který by poškozený zaměstnanec

dosáhl při výkonu práce u zjištěného jiného zaměstnavatele (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 15.12.2009 sp. zn. 21 Cdo 1997/2008, uveřejněný ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek roč. 2010, pod č. 109).

V projednávané věci žalobkyně potvrzuje, že v souvislosti se zjištěním nemoci z

povolání po skončení pracovní neschopnosti dne 31.8.1991 jí po převedení do

rostlinné výroby škoda nevznikla, a že její pracovní poměr skončil výpovědí z

důvodů organizačních změn, tedy, jak z dosavadních zjištění vyplývá, nikoliv v

souvislosti s nemocí z povolání. Ve shodě s postupem žalovaného však požadovala

náhradu za ztrátu na výdělku vycházejíc z průměrného výdělku před zjištěním

nemoci z povolání. Okolnost, že žalobkyně při vyčíslení, čeho se žalobou

domáhá, vycházela z průměrného výdělku dosahovaného u žalovaného (jeho právního

předchůdce), je důsledkem jejího právního názoru, nepředstavuje však

skutečnost, kterou by byl soud ve smyslu ustanovení § 153 odst. 2 o.s.ř. vázán.

Požaduje-li totiž poškozený zaměstnanec náhradu za ztrátu na výdělku po

skončení pracovní neschopnosti (při uznání invalidity nebo částečné invalidity)

do výše průměrného výdělku dosahovaného u zaměstnavatele, který mu za škodu

podle ustanovení § 190 odst. 1 zák. práce odpovídá, není porušením ustanovení §

153 odst. 2 o.s.ř., stanoví-li soud výši náhrady za ztrátu na výdělku v souladu

s ustanovením § 195 zák. práce podle jiných příjmů poškozeného (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ČR ze dne 8.4.1999 sp. zn. 21 Cdo 350/98, uveřejněný v

časopise Soudní judikatura roč. 1999, poř. č. 132).

Protože žalobkyně, která se domáhá náhrady škody na výdělku způsobené nemocí z

povolání měla procesní povinnost tvrdit {srov. § 101 odst. 1 písm. a) o.s.ř.] a

posléze i prokázat [srov. § 101 odst. 1 písm. b) a § 120 odst. 1 o. s. ř.]

všechny uvedené předpoklady potřebné pro vznik odpovědnosti za škodu, a protože

v důsledku svého (vadného) právního názoru svoji procesní povinnost tvrzení

nepatřičně zúžila a zejména neuvedla, kde v průběhu doby po zjištění nemoci z

povolání pracovala a z jakých důvodů práce zanechala, měla být s ohledem na

uvedenou možnost právního posouzení poučena ve smyslu ustanovení § 118a odst. 1

až 3 o.s.ř., aby s přihlédnutím k obsahu stanovených odpovědnostních

předpokladů doplnila vylíčení rozhodujících skutečností a nabídla k nim

potřebné důkazy. Protože jí nebylo poskytnuto poučení ve smyslu ustanovení §

118a o.s.ř., ač se tak mělo z objektivního hlediska stát, je řízení postiženo

vadou, přestože absence takového poučení měla původ v jiném právním posouzení

věci (srov. kupříkladu rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.3.2004 sp. zn. 29

Odo 149/2002, uveřejněný v časopise Soudní judikatura roč. 2004, pod č. 49).

Protože rozsudek odvolacího soudu v dovoláním napadeném výroku spočívá na

nesprávném právním posouzení věci, Nejvyšší soud České republiky jej podle

ustanovení § 243b odst. 2 části věty za středníkem o. s. ř. zrušil. Vzhledem k

tomu, že důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí také na

rozsudek soudu prvního stupně, zrušil Nejvyšší soud České republiky v rozsahu

uvedeném ve výroku tohoto rozsudku i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního

stupně (Okresnímu soudu v Bruntále) k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta druhá

o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243d odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2013

JUDr. Zdeněk Novotný

předseda senátu