21 Cdo 5097/2016
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.
Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Lubomíra Ptáčka,
Ph.D., v právní věci žalobce Mgr. T. K., zastoupeného JUDr. Evou Janíkovou,
advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, Farní č. 19, proti žalované Masarykově
Základní škole a mateřské škole Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvkové
organizaci se sídlem v Hnojníku č. 120, IČO 75026708, zastoupené Mgr. Tomášem
Jakubíkem, advokátem se sídlem v Českém Těšíně, Hrabinská č. 498/19, o 905 310
Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 17 C
47/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 14.
prosince 2015 č. j. 16 Co 192/2015-216, takto:
Rozsudek krajského soudu (s výjimkou výroku, jímž byl zrušen rozsudek Okresního
soudu ve Frýdku-Místku ze dne 1. června 2015 č. j. 17 C 47/2014-165 v části, v
níž byla žaloba zamítnuta co do 100 590 Kč s úroky z prodlení, a ve výroku o
náhradě nákladů řízení) a rozsudek Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 1.
června 2015 č. j. 17 C 47/2014-165 v části, v níž byla žaloba zamítnuta co do
354 522 Kč s úroky z prodlení, se zrušují a věc se v tomto rozsahu vrací
Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku k dalšímu řízení.
Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu ve Frýdku-Místku dne 11. 10. 2013
(změněnou se souhlasem soudu) domáhal, aby mu žalovaná zaplatila 905 310 Kč s
úroky z prodlení z částky, ve výši a za dobu, jež specifikoval. Žalobu
zdůvodnil zejména tím, že na základě pracovní smlouvy uzavřené dne 6. 8. 2002
byl u žalované zaměstnán jako učitel, že dne 16. 6. 2004 byl s účinností od 1.
8. 2004 obcí H. jmenován do funkce ředitele žalované, že dne 20. 4. 2011 byl na
schůzi rady obce H. usnesením č. 8 ze své funkce ke dni 31. 5. 2011 odvolán, že
poté mu byla žalovanou doručena výpověď z pracovního poměru podle § 52 písm. c)
zákoníku práce ve spojení s § 73 odst. 6 zákoníku práce, a to „podáním“ ze dne
2. 6. 2011, že žalobce s odvoláním z funkce ředitele vyslovil nesouhlas a
„taktéž považoval a považuje za neplatnou výpověď z pracovního poměru“, že
přípisem ze dne 10. 6. 2011 doručeným žalované dne 27. 6. 2011 žalobce oznámil
žalované, že trvá na tom, aby byl i nadále zaměstnán sjednanou prací a ve
stejném místě podle pracovní smlouvy, že rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-
Místku ze dne 11. 12. 2012 č. j. 16 C 110/2011-201 ve spojení s rozsudkem
Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 9. 2013 č. j. 16 Co 67/2013-282 bylo
„stanoveno“, že uvedené odvolání žalobce z funkce ředitele žalované je
neplatné, a že rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku č. j. 17 C 96/2011-85
bylo rozhodnuto, že výpověď daná žalobci žalovanou „podáním“ ze dne 2. 6. 2011
je neplatná. Žalobce je přesvědčen, že mu náleží náhrada „ušlého výdělku“ z
důvodu neplatného odvolání z funkce ředitele školy ve výši odpovídající platu
ředitele školy za období od 1. 6. 2011 do zaplacení „ušlého výdělku“, což ke
dni podání žaloby představuje celkem 905 310 Kč, neboť pro stanovení výše
„ušlého výdělku“ je nutno vycházet z platového výměru žalobce ze dne 17. 1.
2011, ve kterém byl stanoven měsíční plat ve výši 33 530 Kč.
Žalovaná zejména namítala, že žalobci byl platovým výměrem ze dne 17. 1. 2011
stanoven plat v celkové výši 32 800 Kč (nikoli ve výší 33 530 Kč, jak tvrdí
žalobce) a platovým výměrem ze dne 4. 4. 2011 plat v celkové výši 30 000 Kč, že
žalobce dopisem ze dne 6. 4. 2011 požádal žalovanou jako svého zaměstnavatele o
udělení „neplaceného volna“ v době od 25. 8. 2011 do 24. 8. 2012, že následně
sám žalobce – tehdy ještě jako ředitel žalované – této své žádosti ze dne 6. 4.
2011 vyhověl přípisem žalované ze dne 26. 4. 2011, že v období od 1. 6. 2011 do
30. 9. 2011 žalobce obdržel od žalované 51 688 Kč, že žalobce byl na nemocenské
v období od 3. 6. do 30. 6. 2011 a od 1. 7. do 15. 7 2011, že v období od 18.
7. do 31. 7. 2011 a od 1. 8. 2011 do 31. 8. 2011 čerpal dovolenou, že žalovaná
dne 12. 3. 2012 nabídla žalobci pracovní místo učitele, které žalobce odmítl, a
že náhrada platu žalobci náleží pouze v období od 1. 6. 2011 do 24. 8. 2011.
Okresní soud ve Frýdku-Místku rozsudkem ze dne 1. 6. 2015 č. j. 17 C
47/2014-165 uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 450 198 Kč s úroky z
prodlení z částek, ve výši a za dobu, jež specifikoval, zamítl žalobu co do 455
112 Kč s úroky z prodlení z částek, ve výši a za dobu, jež specifikoval, a
rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Vycházel ze
zjištění, že rozhodnutím soudu bylo určeno, že odvolání žalobce z funkce
ředitele žalované ze dne 20. 4. 2011 ke dni 31. 5. 2011 je neplatné, že byla
soudem určena i neplatnost výpovědi, kterou dala žalovaná žalobci dne 2. 6.
2011, že přípisem ze dne 10. 6. 2011 doručeným žalované „v době běhu výpovědní
lhůty“, která uplynula dnem 31. 8. 2011, žalobce oznámil žalované, že trvá na
tom, aby byl dále zaměstnáván v souladu s pracovní smlouvou, že již od 9. 3.
2012 se žalobce opakovaně domáhal, aby mu žalovaná umožnila pokračovat v práci,
že proběhlo jednání, jehož předmětem mělo být jeho pracovní zařazení, které
však zůstalo bezvýsledné, že ze záznamu o jednání ze dne 12. 3. 2012 ani z
výpovědí svědků nevyplývá projev vůle žalované žalobce zaměstnat a že v období
od 25. 8. 2011 do 24. 8. 2012 žalobce „čerpal neplacené volno“, které si udělil
sám ještě z pozice ředitele žalované, když přijal jiného učitele jako zástup za
svou osobu. Dospěl k závěru, že žalobce má nárok na náhradu platu z neplatného
rozvázání pracovního poměru až od 1. 9. 2011, neboť nárok na náhradu mzdy z
neplatného rozvázání pracovního poměru vzniká až dnem následujícím po uplynutí
výpovědní doby, že rozhodným obdobím pro výpočet průměrného výdělku je 1.
čtvrtletí 2011, neboť výpověď byla žalobci doručena v červnu 2011, že jeho
průměrný hrubý měsíční výdělek tak činí 34 061 Kč, že nelze paušálně vycházet z
platového výměru žalobce, ať již na částku 33 530 Kč, anebo na částku 32 800
Kč, nýbrž je nutno vycházet ze skutečně dosažených příjmů a z odpracované doby,
a že za období od 25. 8. 2011 do 24. 8. 2012, kdy čerpal „neplacené volno“,
žalobci náhrada platu nenáleží, neboť pracovník, který náhradu žádá, musí být
nejen schopen, ale i ochoten pracovat; soud prvního stupně proto žalobci
přiznal náhradu platu za dobu od 25. 8. 2012 do 30. 9. 2013 ve výši 450 198 Kč.
K odvolání žalobce Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 14. 12. 2015 č. j.
16 Co192/2015-216 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v části, v níž byla
zamítnuta žaloba co do 354 522 Kč s příslušenstvím, zrušil jej v části, v níž
byla zamítnuta žaloba co do 100 590 Kč s příslušenstvím, a ve výroku o náhradě
nákladů řízení a v tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu
řízení. Odvolací soud dovodil, že žalobce jako ředitel žalované byl oprávněn
sám sobě udělit „neplacené volno“, zvlášť za stavu, kdy zajistil po dobu svého
„neplaceného volna“ chod školy tím, že na tuto dobu přijal dalšího učitele. Zdůraznil, že nelze přehlédnout časovou souvislost jednotlivých úkonů, zejména
skutečnost, že ještě v době, kdy nebylo rozhodnuto o odvolání žalobce z funkce,
dne 6. 4. 2011 žalobce podává z osobních důvodů žádost o „neplacené volno“ v
souvislosti s ukončením funkce ředitele žalované na dobu od 25. 8. 2011 do 24. 8. 2012, a uzavřel, že touto žádostí a vyhověním této žádosti žalobce projevil
zcela jednoznačně vůli, aniž věděl, co bude následovat, tedy že bude odvolán z
funkce, případně že mu bude dána výpověď, v období od 25. 8. 2011 do 24. 8. 2012 pro žalovanou nevykonávat práci, a nebyl tedy ochoten a připraven v tomto
období vykonávat práci pro žalovanou; odvolacímu soudu navíc není jasné, jakou
práci by vykonával, když za svou osobu na shora uvedené období sjednal zástup a
navíc téhož dne, kdy mu byla doručena výpověď, sjednal pracovní poměr na dobu
určitou, a to právě na dobu od 25. 8. 2011 do 30. 6. 2012. Za tohoto stavu je
podle názoru odvolacího soudu nutno souhlasit se závěrem žalované, že žalobce
„toliko formálně požádal žalovanou dopisem ze dne 10. 6. 2011 o další
zaměstnávání za uvedené období“. Odvolací soud se proto ztotožnil se závěrem
soudu prvního stupně, že v období od 25. 8. 2011 do 24. 8. 2012 žalobce nebyl
připraven a ochoten konat práci podle pracovní smlouvy u žalované, a že mu tedy
nelze za toto období přiznat náhradu platu, a dodal, že na uvedených závěrech
nemůže nic změnit ani skutečnost, že žalobce měl čerpat či čerpal dovolenou i
po 25. 8. 2011, neboť z toho nelze v žádném případě dovozovat, že by snad
žalovaná konkludentně odvolala souhlas s tím, aby žalobce čerpal „neplacené
volno“; navíc ani sám žalobce nepožádal, aby bylo rozhodnutí o udělení
„neplaceného volna“ zrušeno či odvoláno. Ani následná výpověď z pracovního
poměru nemůže mít podle názoru odvolacího soudu ten účinek, že by došlo ke
konkludentnímu zrušení „neplaceného volna“ žalobce. Tvrzení žalobce, že k
sjednání „neplaceného volna“ došlo evidentně v reakci na neplatné odvolání z
funkce ředitele, odvolací soud považoval za nepravdivé, neboť žalobce byl
odvolán z funkce ředitele školy až podáním, které mu bylo doručeno dne 31. 5. 2011, a samotné odvolání z funkce ředitele žalobci v žádném případě nebránilo,
aby po odvolání z funkce nadále pracoval u žalované.
Odvolací soud však
nesouhlasil se závěrem soudu prvního stupně, pokud byla zamítnuta žaloba co do
100 590 Kč s odůvodněním, že za toto období žalobci nárok na náhradu platu
nevznikl s ohledem na běh výpovědní doby, neboť „není povinností žalobce uvádět
právní titul, ze kterého se domáhá zaplacení částky – v daném případě 100 590
Kč za měsíce 6, 7 a 8/2011“, a z tohoto důvodu nebylo možné bez dalšího žalobu
o zaplacení této částky zamítnout, a uložil soudu prvního stupně, aby vyzval
žalobce k odstranění vad žaloby v tomto směru, aby uvedl zcela jasně a
konkrétně, proč se domáhá za shora uvedené měsíce částky 33 530 Kč.
Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, kterým tento
rozsudek napadá ve výroku, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně v
části, v níž byla žaloba zamítnuta co do 354 522 Kč s příslušenstvím. Namítá,
že není možné, aby v období od 25. 8. 2011 do 24. 8. 2012 čerpal u žalované
„neplacenou dovolenou“, neboť v té době žalobce podle tvrzení žalované nebyl
jejím zaměstnancem, nebyl u ní evidován jako zaměstnanec, nebyly mu přidělovány
žádné úkoly a nebyly za něj ani placeny příspěvky na sociální a zdravotní
pojištění, čímž dala sama žalovaná najevo, že neakceptuje „neplacené volno“
žalobce, že „upomínka na neomluvenou absenci“ ze dne 7. 9. 2011 zaslaná žalobci
žalovanou má sama o sobě důsledky zrušení „neplaceného volna“, že právní úprava
nároku na náhradu platu při neplatném rozvázání pracovního poměru výpovědí
nijak nepodmiňuje vznik tohoto nároku tím, zda na dobu po uplynutí výpovědní
doby bylo nebo nebylo sjednáno „neplacené volno“ zaměstnance, že byly naplněny
zákonné podmínky pro vznik nároku na tuto náhradu platu, že odvolací soud zcela
v rozporu se zásadami soukromého práva a s judikaturou Nejvyššího soudu vykládá
účinky právních úkonů, neboť „právnímu úkonu žalobce učiněnému za účelem
udělení si neplaceného volna přisuzuje těžko pochopitelné právní účinky, které
jsou de facto nezrušitelné“, že odvolací soud nesprávně aplikoval ustanovení §
69 odst. 1 zákoníku práce, neboť dovodil, že dovolatel nemá na náhradu platu
nárok za období, kdy byla dána překážka v práci na straně žalované, která i
přes neplatné rozvázání pracovního poměru neumožnila v rozhodném období žalobci
pracovat a nepřidělovala mu pracovní úkoly, že odvolací soud se nevypořádal s
námitkou dovolatele, že nelze zároveň čerpat dovolenou i „neplacené volno“, a
že není pravda, že by žalobce nepožádal o zrušení „neplaceného volna“, neboť
tak učinil ve své výzvě z 10. 6. 2011, ve které trvá na dalším zaměstnávání a
přidělování práce. Dovolatel je přesvědčen, že žalovaná konkludentně odvolala
souhlas s tím, aby dovolatel čerpal „neplacené volno“, neboť mu nařídila čerpat
dovolenou, a že výpovědí z pracovního poměru žalovaná projevila vůli dále
žalobce nezaměstnávat a zrušila tak veškeré eventuální právní následky žádosti
o „neplacené volno“. Podle názoru dovolatele je navíc úkon, kterým žádal o
„neplacené volno“ sám sebe, neplatný, neboť ředitel školy, který je na vedoucí
pracovní místo jmenován na základě rozhodnutí zřizovatele školy, nemá
kompetenci sám sobě udělit „neplacené volno“, a je tedy nemyslitelné, aby
stanovení pracovního volna bez vědomí zřizovatele bylo považováno za platné, a
vzhledem k tomu, že na straně žalobce nikdy neexistovala svobodná vůle, neboť k
tomuto úkonu byl donucen v návaznosti na protiprávní jednání zřizovatele
žalované, ani vážná vůle, předmětný právní úkon pro nedostatek vůle nikdy
platně ani nevznikl. Žalobce navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího
soudu v dovoláním napadené části zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu
řízení.
Žalovaná navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobce odmítl, neboť soud prvního
stupně i odvolací soud v posuzování rozhodných otázek vycházely z aktuální
judikatury Nejvyššího soudu a napadený rozsudek odvolacího soudu nespočívá na
vyřešení otázek hmotného nebo procesního práva, při jejich řešení se odvolací
soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, popřípadě aby
dovolání žalobce zamítl.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního
řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení v projednávané věci
bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému
rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve
lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř, se nejprve zabýval otázkou
přípustnosti dovolání.
Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon
připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.).
Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí
odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí
závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se
odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo
která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím
soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní
otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.).
Z hlediska skutkového stavu bylo v projednávané věci zjištěno (správnost
skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z ustanovení
§ 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. – nepodléhá), že žalobce
pracoval jako ředitel žalované, že dne 6. 4. 2011 adresoval žalované žádost o
„neplacené volno“, kterou odůvodnil tím, že z osobních důvodů v souvislosti s
ukončením funkce ředitele žalované žádá o „neplacené volno“ v době od 25. 8.
2011 do 24. 8. 2012, že na tuto žádost si žalobce sám odpověděl dopisem ze dne
26. 4. 2011 tak, že „Vaší žádosti o neplacené volno mi podané dne 6. 4. 2011
vyhovuji a umožňuji Vám čerpat roční neplacené volno v termínu od 25. 8. 2011
do 24. 8. 2012“, že žalobce dne 20. 5. 2011 uzavřel ještě jako ředitel žalované
s Mgr. V. S. pracovní smlouvu se dnem nástupu do práce 25. 8. 2011 na plný
pracovní úvazek na dobu určitou do 24. 8. 2012 jako zástup za „neplacené volno“
žalobce, že dne 31. 5. 2011 bylo žalobci doručeno odvolání z funkce ředitele
schválené radou obce H. dne 20. 4. 2011 a dne 2. 6. 2011 výpověď z pracovního
poměru, že dne 2. 6. 2011 žalobce uzavřel pracovní smlouvu se Základní školou a
mateřskou školou v P. na dobu určitou od 25. 8. 2011 do 30. 6. 2012 na úvazek
100 %, že dopisem ze dne 10. 6. 2011 podaným na poštu dne 27. 6. 2011 žalobce
zaslal žalované oznámení, že s výpovědí z pracovního poměru nesouhlasí a že
trvá na dalším zaměstnávání, že rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze
dne 11. 12. 2012 č. j. 16 C 110/2011-201 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu
v Ostravě ze dne 18. 9. 2013 č. j. 16 Co 67/2013-282 bylo určeno, že odvolání
žalobce z funkce ředitele žalované, které bylo žalobci doručeno dne 31. 5.
2011, je neplatné, a že rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 18.
1. 2012 č. j. 17 C 96/2011-85 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Ostravě
ze dne 10. 12. 2013 č. j. 16 Co 177/2012-139 bylo určeno, že výpověď daná
žalobci dopisem žalované ze dne 2. 6. 2011 je neplatná.
Za tohoto stavu věci závisí napadený rozsudek odvolacího soudu mimo jiné na
vyřešení otázky hmotného práva, zda má zaměstnanec, kterému byla dána neplatná
výpověď a který zaměstnavateli písemně oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání,
nárok na náhradu mzdy nebo platu podle ustanovení § 69 zákoníku práce také v
době, kdy měl na základě dohody uzavřené se zaměstnavatelem před podáním
neplatné výpovědi čerpat „neplacené volno“. Protože tato právní otázka v
rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena, je dovolání proti rozsudku
odvolacího soudu podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné.
Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,
které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud
České republiky dospěl k závěru, že dovolání žalobce je opodstatněné.
Projednávanou věc je třeba i v současně době posuzovat – vzhledem k době, kdy
vznikl (měl vzniknout) nárok žalobce na náhradu platu – podle zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb.,
č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu č.
116/2008 Sb. a zákonů č. 121/2008 Sb., č. 126/2008 Sb., č. 294/2008 Sb., č.
305/2008 Sb., č. 306/2008 Sb., č. 382/2008 Sb., č. 286/2009 Sb., č. 320/2009
Sb., č. 326/2009 Sb., č. 347/2010 Sb., č. 427/2010 Sb., č. 73/2011 Sb., č.
180/2011 Sb. a č. 185/2011 Sb., tedy podle zákoníku práce ve znění účinném do
29. 12. 2011 (dále též „zák. práce“).
Podle ustanovení § 191 zák. práce zaměstnavatel omluví nepřítomnost zaměstnance
v práci po dobu jeho dočasné pracovní neschopnosti podle zvláštních právních
předpisů, po dobu karantény nařízené podle zvláštního právního předpisu, po
dobu mateřské nebo rodičovské dovolené, po dobu ošetřování dítěte mladšího než
10 let nebo jiného člena domácnosti podle § 115 občanského zákoníku v případech
podle § 25 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců nebo podle § 39 zákona o
nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů
stanovených v § 25 zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců nebo v § 39
zákona o nemocenském pojištění nebo z důvodu, kdy se fyzická osoba, která o
dítě jinak pečuje, podrobila vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení,
které nebylo možno zabezpečit mimo pracovní dobu zaměstnance, a proto nemůže o
dítě pečovat.
Podle ustanovení § 199 odst. 1 zák. práce nemůže-li zaměstnanec konat práci pro
jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, než jsou uvedeny
v § 191 zák. práce, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve
stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy
nebo platu podle odstavce 2; náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši
průměrného výdělku.
Podle ustanovení § 199 odst. 2 zák. práce vláda stanoví nařízením okruh
překážek v práci podle odstavce 1, rozsah pracovního volna, případy, ve kterých
se poskytuje náhrada mzdy nebo platu, včetně případného spolurozhodování
odborové organizace o vyslání zaměstnanců na pohřeb spoluzaměstnance, a to i
vůči zaměstnancům, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele, ale podle
dohodnutých podmínek pro něj vykonávají práce v pracovní době, kterou si sami
rozvrhují (§ 317 zák. práce).
Podle ustanovení § 1 nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a
rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, okruh a rozsah jiných
důležitých osobních překážek v práci, při kterých přísluší zaměstnanci od
zaměstnavatele pracovní volno, nebo pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu,
je uveden v příloze k tomuto nařízení.
Podle ustanovení § 2 odst. 1 zák. práce práva nebo povinnosti v
pracovněprávních vztazích mohou být upravena odchylně od zákoníku práce,
jestliže to zákoník práce výslovně nezakazuje nebo z povahy jeho ustanovení
nevyplývá, že se od něj není možné odchýlit; odchýlení od ustanovení uvedených
v § 363 odst. 1 zák. práce, kterými se zapracovávají předpisy Evropské unie,
není možné, to však neplatí, jestliže jde o odchýlení ve prospěch zaměstnance.
Podle ustanovení § 2 odst. 2 zák. práce k odchylné úpravě práv nebo povinností
podle odstavce 1 může dojít smlouvou a za podmínek stanovených zákoníkem práce
též vnitřním předpisem.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 zák. práce odchylná úprava práv týkající se
mzdových, popřípadě platových práv a ostatních práv v pracovněprávních vztazích
(§ 307 zák. práce) nemůže být nižší nebo vyšší, než je právo, které stanoví
tento zákon, kolektivní smlouva, popřípadě vnitřní předpis jako nejméně nebo
nejvýše přípustné.
Z citovaných ustanovení vyplývá, že brání-li zaměstnanci v práci jiná osobní
překážka, než důležité osobní překážky uvedené v ustanovení § 191 zák. práce
nebo jiné důležité osobní překážky v práci podle ustanovení § 199 odst. 1 zák.
práce stanovené nařízením vlády č. 590/2006 Sb., může zaměstnavatel poskytnout
zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu na základě smlouvy
(dohody) se zaměstnancem, neboť zákoník práce takový postup zaměstnanci a
zaměstnavateli výslovně nezakazuje a z povahy ustanovení § 191 a § 199 zák.
práce nevyplývá, že se od nich není možné v tomto směru odchýlit.
Podle ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce dal-li zaměstnavatel zaměstnanci
neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním zaměstnavatel neplatně pracovní poměr
okamžitě nebo ve zkušební době, a oznámil-li zaměstnanec zaměstnavateli bez
zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho
pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu
mzdy nebo platu; náhrada podle věty první přísluší zaměstnanci ve výši
průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším
zaměstnávání, až do doby, kdy mu zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo
kdy dojde k platnému skončení pracovního poměru.
Při úvaze o povaze náhrady mzdy nebo platu z důvodu neplatného rozvázání
pracovního poměru je třeba mít na zřeteli, že rozvázal-li zaměstnanec nebo
zaměstnavatel pracovní poměr výpovědí, okamžitým zrušením nebo zrušením ve
zkušební době, avšak druhá ze smluvních stran základních pracovněprávních
vztahů jejich platnost neuznává, nebo byla-li uzavřena dohoda o rozvázání
pracovního poměru, kterou některá ze stran pokládá za neplatný pracovněprávní
úkon, vznikl tím mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem spor o to, zda jejich
pracovní poměr na základě učiněného pracovněprávního úkonu skutečně skončil,
nebo zda jejich pracovní poměr bude (může) nadále pokračovat. Dokud nedojde k
vyřešení tohoto sporu o neplatnost rozvázání pracovního poměru, panuje mezi
smluvními stranami základních pracovněprávních vztahů nejistota o tom, jaké
budou jejich (další) pracovněprávní vztahy a jaké jim (případně) vzniknou
závazky. V období, které začíná dnem následujícím po dni, v němž pracovní poměr
měl podle výpovědi, okamžitého zrušení, zrušení ve zkušební době nebo dohody
skončit, a které končí dnem, jímž soud pravomocně rozhodne ve věci platnosti
rozvázání pracovního poměru nebo jímž dojde jinak k platnému skončení
pracovního poměru, se právní vztahy mezi stranami pracovního poměru nemohou, s
ohledem na nejistotu v jejich právním postavení, řídit pracovní smlouvou,
kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem a příslušnými pracovněprávními předpisy
ve stejné podobě, jako kdyby pracovní poměr nepochybně trval. Pracovněprávní
vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se proto v uvedeném období řídí
zvláštní právní úpravou, obsaženou v § 69–72 zák. práce (srov. též právní názor
obsažený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2006 sp. zn. 21 Cdo
1218/2005, který byl uveřejněn pod č. 32 ve Sbírce soudních rozhodnutí a
stanovisek, roč. 2007, v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 12. 2012 sp. zn.
21 Cdo 3693/2011 nebo v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2017 sp. zn. 21
Cdo 19/2016).
Ustanovení § 69–72 zák. práce mají povahu lex specialis, která vylučuje, aby na
práva a povinnosti účastníků pracovního poměru za období, v němž jsou jejich
vztahy sporné v důsledku rozvázání pracovního poměru, byla aplikována zejména
(jde-li o nárok zaměstnance podle ustanovení § 69 zák. práce) obecná ustanovení
zákoníku práce a jiných pracovněprávních předpisů o překážkách v práci; v
uvedeném období proto zaměstnanci nepřísluší nejen náhrada mzdy nebo platu
podle ustanovení § 199 zák. práce, ale ani náhrada mzdy nebo platu za
nevyčerpanou dovolenou podle ustanovení § 222 odst. 2 a 4 zák. práce, popřípadě
z jiného důvodu (srov. ve vztahu k obdobné právní úpravě v předchozím zákoníku
práce např. odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2004 sp. zn. 21
Cdo 2343/2003, který byl uveřejněn pod č. 74 v časopise Soudní judikatura, roč.
2004).
Náhrada mzdy nebo platu podle ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce je vyvolána
tím, že zaměstnavatel po rozvázání pracovního poměru výpovědí, okamžitým
zrušením nebo zrušením ve zkušební době přestal zaměstnanci v rozporu s
ustanovením § 38 odst. 1 písm. a) zák. práce přidělovat práci podle pracovní
smlouvy, ačkoli zaměstnanec trvá na dalším zaměstnávání. Náhrada mzdy nebo
platu má proto povahu ekvivalentu mzdy (platu), kterou si zaměstnanec nemohl
vydělat v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele, uvedené v § 38 odst. 1
písm. a) zák. práce; tímto způsobem se sleduje, aby zaměstnanci byla reparována
újma, kterou utrpěl následkem protiprávního postupu zaměstnavatele. Náhrada
mzdy nebo platu podle ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce náleží zaměstnanci ode
dne, kdy oznámil zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do dne,
kterým zaměstnavatel umožnil zaměstnanci pokračovat v práci nebo kterým došlo
jinak k platnému skončení pracovního poměru anebo kterým bylo pravomocně
rozhodnuto o neplatnosti rozvázání pracovního poměru. I když dal zaměstnavatel
zaměstnanci neplatnou výpověď z pracovního poměru, avšak zaměstnanec oznámil
zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, před uplynutím
výpovědní doby, má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu podle
ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce až ode dne následujícího po uplynutí
výpovědní doby (srov. obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2001 sp.
zn. 21 Cdo 700/2001, který byl uveřejněn pod č. 67 v časopise Soudní
judikatura, roč. 2002).
Smyslem ustanovení § 69 zák. práce je poskytnout náhradu mzdy nebo platu
zaměstnanci postiženému neplatným rozvázáním pracovního poměru výpovědí,
okamžitým zrušením nebo zrušením ve zkušební době ze strany zaměstnavatele
poté, co mu zaměstnanec oznámil, že trvá na dalším zaměstnávání. Ustanovení §
69 zák. práce přitom nijak nesouvisí s jednotlivými důvody rozvázání pracovního
poměru, podstatné je, zda skončení pracovního poměru bylo shledáno neplatným.
Ke ztrátě na výdělku následkem neplnění povinnosti zaměstnavatele přidělovat
zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy může u zaměstnance současně dojít jen
tehdy, je-li sám připraven, ochoten a schopen konat práci podle pracovní
smlouvy. Nemůže-li konat práci podle pracovní smlouvy v důsledku dočasné
pracovní neschopnosti, mateřské nebo rodičovské dovolené nebo pro jinou
překážku v práci, při níž mu nepřísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy nebo
platu, nemá ani právo na náhradu mzdy nebo platu podle § 69 odst. 1 zák. práce
(srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 1. 2017 sp. zn. 21 Cdo
19/2016).
Protože v období, kdy se pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a
zaměstnavatelem řídí zvláštní právní úpravou obsaženou v ustanoveních § 69–72
zák. práce, se – jak bylo uvedeno výše – právní vztahy mezi stranami pracovního
poměru nemohou, s ohledem na nejistotu v jejich právním postavení, řídit
pracovní smlouvou, kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem ani příslušnými
pracovněprávními předpisy, včetně obecných ustanovení zákoníku práce a jiných
pracovněprávních předpisů o překážkách v práci, ve stejné podobě, jako kdyby
pracovní poměr nepochybně trval, nemůže se v tomto období uplatnit ani smlouva
(dohoda) o poskytnutí pracovního volna zaměstnanci bez náhrady mzdy nebo platu
z důvodu jiné osobní překážky v práci než důležitých osobních překážek
uvedených v ustanovení § 191 zák. práce nebo jiných důležitých osobních
překážek v práci stanovených nařízením vlády č. 590/2006 Sb., která byla
uzavřena mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ještě předtím, než došlo k
neplatnému rozvázání pracovního poměru. Za takových okolností je třeba, aby se
soud při rozhodování o náhradě mzdy nebo platu podle ustanovení § 69 odst. 1
zák. práce (bez ohledu na to, že zaměstnanci bylo na základě dohody uzavřené se
zaměstnavatelem dříve, než došlo k neplatnému rozvázání pracovního poměru,
poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu) zabýval tím, zda byl
zaměstnanec v tomto období připraven, ochoten a schopen konat práci podle
pracovní smlouvy, nebo zda mu v konání práce skutečně bránila překážka v práci,
která byla důvodem sjednání dohody o poskytnutí pracovního volna bez náhrady
mzdy nebo platu, popřípadě zda mu v konání práce podle pracovní smlouvy
nebránila dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená anebo
jiná překážka v práci, při níž mu nepřísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy
nebo platu.
Oznámil-li zaměstnanec poté, co mu byla dána neplatná výpověď nebo co s ním byl
zrušen neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době, zaměstnavateli,
že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, a neumožnil-li mu zaměstnavatel, aby
konal (v době po uplynutí výpovědní doby) práce podle pracovní smlouvy, má
zaměstnanec nejen nárok na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku
(podle ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce), ale i možnost zapojit se do práce u
jiného zaměstnavatele nebo do jiné výdělečné činnosti. Zaměstnanec tedy smí v
tomto období pracovat u jiného zaměstnavatele v pracovním poměru nebo na
základě jiného pracovněprávního vztahu, popřípadě provozovat samostatnou
výdělečnou (podnikatelskou) činnost, aniž by v tom mohl zaměstnavatel spatřovat
porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k
zaměstnancem vykonávané práci, musí však být připraven znovu nastoupit do práce
u svého zaměstnavatele, jakmile se stane pravomocným rozhodnutí soudu o určení
neplatnosti výpovědi z pracovního poměru nebo okamžitého zrušení pracovního
poměru anebo zrušení pracovního poměru ve zkušební době (srov. například právní
názor vyjádřený v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9. 3. 2006 sp. zn. 21 Cdo
1218/2005, který byl uveřejněn pod č. 32 ve Sbírce soudních rozhodnutí a
stanovisek, roč. 2007, nebo ve stanovisku občanskoprávního kolegia a obchodního
kolegia Nejvyššího soudu k některým otázkám rozhodování soudů ve věcech nároků
z neplatného rozvázání pracovního poměru ze dne 9. 6. 2004 zn. Cpjn 4/2004,
které bylo uveřejněno pod č. 85 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
roč. 2004).
V projednávané věci žalobce dopisem ze dne 26. 4. 2011 (tedy předtím, než byl
odvolán z funkce ředitele žalované a než mu byla doručena výpověď z pracovního
poměru) sám vyhověl své žádosti o „neplacené volno“ (pracovní volno bez náhrady
platu) v termínu od 25. 8. 2011 do 24. 8. 2012. Protože žalobce žalované ještě
před uplynutím výpovědní doby sdělil, že trvá na dalším zaměstnávání, a soud
následně na základě jeho žaloby rozhodl, že odvolání z funkce ředitele ke dni
31. 5. 2011 i výpověď z pracovního poměru, která mu byla doručena dne 2. 6.
2011, jsou neplatné, nemohly se vztahy mezi žalobcem a žalovanou v době od 1.
9. 2011 do pravomocného rozhodnutí soudu o žalobě o neplatnost výpovědi nadále
řídit pracovní smlouvou, kolektivní smlouvou, vnitřním předpisem, příslušnými
pracovněprávními předpisy ani dohodou o poskytnutí pracovního volna bez náhrady
platu ve stejné podobě, jako kdyby pracovní poměr nepochybně trval. Soudy se
proto měly – jak vyplývá z výše uvedeného – při rozhodování o náhradě platu
požadované žalobcem podle ustanovení § 69 odst. 1 zák. práce [bez ohledu na to,
že žalobce jménem žalované vyhověl své žádosti o „neplacené volno“ (pracovní
volno bez náhrady platu) v termínu od 25. 8. 2011 do 24. 8. 2012, a bez ohledu
na to, zda vůbec šlo o platný právní úkon vzhledem k jednání žalobce za sebe
jako zaměstnance a zároveň za žalovanou jako zaměstnavatele] zabývat tím, zda
byl žalobce v tomto období připraven, ochoten a schopen konat práci podle
pracovní smlouvy, nebo zda mu v konání práce skutečně bránila překážka v práci,
která byla důvodem dohody o poskytnutí pracovního volna bez náhrady platu,
popřípadě zda mu v konání práce podle pracovní smlouvy nebránila dočasná
pracovní neschopnost, rodičovská dovolená anebo jiná překážka v práci, při níž
mu nepřísluší od zaměstnavatele náhrada platu.
Protože odvolací soud dovodil, že žalobce žádostí o „neplacené volno“ v
souvislosti s ukončením funkce ředitele žalované a vyhověním této žádosti
„projevil zcela jednoznačně vůli, aniž věděl, co bude následovat, tedy že bude
odvolán z funkce, případně že mu bude dána výpověď, v období od 25. 8. 2011 do
24. 8. 2012 pro žalovanou nevykonávat práci, a nebyl tedy ochoten a připraven v
tomto období konat práci pro žalovanou, a to na základě svého svobodného
rozhodnutí“, a že žalobce „toliko formálně požádal žalovanou dopisem ze dne 10.
6. 2011 o další zaměstnávání“, jen na základě interpretace dohody o poskytnutí
„neplaceného volna“ (pracovního volna bez náhrady platu), k níž došlo předtím,
než byla žalobci doručena výpověď z pracovního poměru, a kterou se vztahy mezi
žalobcem a žalovaným – jak bylo uvedeno výše – nemohly v době od 1. 9. 2011
nadále řídit ve stejné podobě, jako kdyby pracovní poměr nepochybně trval, aniž
by se zabýval tím, zda žalobci v konání práce skutečně bránila překážka v
práci, která byla důvodem dohody o poskytnutí pracovního volna bez náhrady
platu, popřípadě zda mu v konání práce podle pracovní smlouvy nebránila dočasná
pracovní neschopnost, rodičovská dovolená anebo jiná překážka v práci, při níž
mu nepřísluší od zaměstnavatele náhrada platu, nemůže být jeho závěr, že
žalobci za období od 25. 8. 2011 do 24. 8. 2012 nelze přiznat náhradu platu,
(zatím) správný.
Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není ve výroku, jímž byl
potvrzen rozsudek soudu prvního stupně v části, v níž byla žaloba zamítnuta co
do 354 522 Kč s příslušenstvím, správný. Protože nejsou podmínky pro zastavení
dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí dovolání a ani pro
změnu rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud České republiky jej v tomto
výroku zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že důvody, pro které
byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na rozsudek soudu prvního stupně,
zrušil Nejvyšší soud České republiky rovněž toto rozhodnutí (v části, ve které
byla žaloba zamítnuta co do 354 522 Kč s příslušenstvím) a věc v tomto rozsahu
vrátil soudu prvního stupně (Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku) k dalšímu řízení
(§ 243e odst. 2 věta druhá o. s. ř.).
Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci
rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale
znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první
věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 17. srpna 2017
JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu