Nejvyšší soud Rozsudek občanské

21 Cdo 5196/2016

ze dne 2018-01-22
ECLI:CZ:NS:2018:21.CDO.5196.2016.1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Mojmíra Putny v právní

věci žalobců a) J. P., zastoupeného JUDr. Jaroslavem Šichem, advokátem se

sídlem v Praze 1, Karmelitská č. 379/18, a b) J. F., zastoupené Mgr. Janem

Staňkem, advokátem se sídlem v Praze 4, Hvězdova č. 1716/2, proti žalovanému B.

R., zastoupenému JUDr. Janem Pavlokem, advokátem se sídlem v Praze 6, K Brusce

č. 124/6, o určení dědického práva, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod

sp. zn. 7 C 44/2009, o dovolání žalobce a) proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 10. března 2016, č. j. 70 Co 28/2016-422, takto:

Rozsudek městského soudu se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k

dalšímu řízení.

Žalobci se žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 6 dne 23.1.2009 domáhali

určení, že „listina ze dne 26. května 2006, předložená v dědickém řízení

vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 26 D 661/2007, označená jako

poslední vůle, není platnou závětí paní V. P., zemřelé dne 4.4.2007“ (dále jen

„zůstavitelka“) a že „pan B. R. není dědicem zůstavitelky“. Žalobu odůvodnili

zejména tím, že „žádný z nich nebyl o existenci jakékoli závěti po dobu života

zůstavitelky informován“, že „měli od prvního okamžiku podezření, že závěť

předložená žalovaným nemohla být sepsána zůstavitelkou z důvodu její zdravotní

nezpůsobilosti napsat takto dlouhý text, obsahující navíc velice podrobné

informace (zejm. vymezení předmětu dědictví) vlastní rukou“, že „zdravotní stav

zůstavitelky v posledním roce, resp. její (ne)schopnost samostatně vykonávat

motorické činnosti na úrovni sepisování vlastnoručních dokumentů, je možné dále

ilustrovat prostřednictvím situace, která nastala na jaře roku 2006“, že

„zemřelá podepsala v březnu a dubnu dvě kupní smlouvy o prodeji parcely v k.

ú. V. a parcel s panem Ž., dále pak dne 26.4.2006 smlouvu o nájmu pozemků o

celkové výměře 92,56 ha s panem Č. J. a v červenci nájemní smlouvu na byt ve 2.

poschodí domu P.“, že „všechny uvedené smlouvy, opatřené podpisem zůstavitelky,

sjednával v přítomnosti své zesnulé manželky první žalobce“, že „se jeví jako

nanejvýš nepravděpodobné, že by měsíc poté, co jen s obtížemi provedla podpisy

několika smluv, dokázala z ničeho nic sama vlastní rukou napsat celostránkovou

listinu, obsahující poměrně složité údaje“, že „paní J. F., sestřenice zesnulé,

také považuje, vzhledem ke své znalosti zdravotního stavu zůstavitelky, za

nemožné, aby v květnu roku 2006 pořídila vlastnoruční závěť sama“, a že „je

třeba upozornit na skutečnost, že nemá nárok na podíl z dědictví ze zákona, a

tedy sporná závěť je pro ni jediným možným dědickým titulem“. Jsou proto

přesvědčeni, že „závěť nebyla sepsána vlastní rukou zůstavitelky“, případně že

jí „byla závěť nadiktována či k jejímu sepsání byla jinak donucena nebo účelově

navedena“.

Obvodní soud pro Prahu 6 rozsudkem ze dne 17.6.2015, č. j. 7 C 44/2009-284,

žalobu v části, v níž se žalobci domáhali určení, že závěť zůstavitelky ze dne

26.5.2006 je neplatná, zamítl a dále určil, že žalovaný není dědicem

zůstavitelky; zároveň rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu

nákladů řízení, a přiznal náhradu nákladů řízení státu, a to tak, že žalobci

jsou povinni „zaplatit státu náklady ve výši 29.476,- Kč do 3 dnů od právní

moci rozsudku na účet zdejšího soudu společně a nerozdílně“ a žalovaný je

povinen „zaplatit státu náklady ve výši 29.476,- Kč do 3 dnů od právní moci

rozsudku na účet zdejšího soudu“. V rámci dokazování soud prvního stupně

postupně doplnil řízení znaleckými posudky Ph.Dr. Milana Nouzovského z oboru

písmoznalectví, MUDr. Otakara Boháče z oboru zdravotnictví – psychiatrie, MUDr. Hynka a MUDr. Pavláta z oboru psychiatrie a psychologie (předloženým k důkazu

žalovaným) a revizním znaleckým posudkem Univerzity Karlovy v Praze, 3. Lékařské fakulty, z oboru zdravotnictví

– psychiatrie. Soud prvního stupně vzal za prokázané, že „listina označená:

Poslední vůle, datovaná 26.5.2006 byla sepsána a podepsána vlastní rukou

zůstavitelky“, neboť „tento závěr vyplývá ze znaleckého posudku PhDr. Milana

Nouzovského, z něhož vyplynulo, že závěť psala zůstavitelka ‚pravděpodobně‘

vlastní rukou, když důvodem, proč neuvedl vyšší podíl pravděpodobnosti, tkví v

tom, že neměl dostatek odpovídajícího srovnávacího materiálu, respektive

srovnávací materiál písma z roku 2006, avšak s určitostí může konstatovat, že

písmo v obálce, ve které se závěť nacházela, a na závěti je shodné“. Ze

znaleckých posudků z oboru psychiatrie dále vzal za prokázané, že „v době

pořízení závěti zdravotní stav zůstavitelky po psychické stránce nebyl v

pořádku“, neboť „k datu pořízení závěti 26.5.2006 u zůstavitelky byla přítomna

porucha kognitivních funkcí, jejichž příčinou byla vaskulární demence v

kombinaci s následky normoterzního hydrocefalu“, a že „posuzovací schopnosti

zůstavitelky byly významně sníženy, zda byly zcela vymizelé, nelze zjistit z

důvodu absence údajů v dostupné zdravotní dokumentaci, kdy již posuzovaná

nebyla vyšetřována psychiatricky ani psychologicky“, byť z výpovědi svědkyně K. vyplynulo, že „tato vyšetření zůstavitelce nabízela, ale ta je odmítala“. Zjistil, že „závěry znaleckých posudků korespondují i se zjištěními

vyplývajícími z výpovědí svědků, že zdravotní stav zůstavitelky po roce 2004,

kdy se podrobila operaci hydrocefalu, se změnil a nebyl uspokojivý“. Uvedl, že

„zjištěné skutečnosti vzbuzují pochybnost, že zůstavitelka projevem vůle v

závěti skutečně a vážně zamýšlela přivodit právní účinky, které zákon s

pořízením závěti spojuje“. Vycházel ze závěru, že „zůstavitelka nebyla plně

způsobilá k významnému právnímu úkonu jako je pořízení závěti“, že „posuzovaná

závěť není platná dle § 38 odst.

2 občanského zákoníku ve znění účinném v době

pořízení závěti, a proto žalovaný na základě této listiny není dědicem“, a že

naléhavý právní zájem na určení, že předmětná závěť není platná, „není dán“,

neboť „v předmětném řízení je určení platnosti či neplatnosti právního úkonu

řešeno jako předběžná otázka“. O nákladech řízení soud prvního stupně rozhodl s

odkazem na „částečný úspěch účastníků ve věci“.

K odvolání žalovaného i odvolání žalobců (jen proti rozhodnutí soudu prvního

stupně o nákladech řízení) Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10.3.2016, č.

j. 70 Co 28/2016-422, rozsudek soudu prvního stupně „v napadeném vyhovujícím

výroku o věci samé“ změnil tak, že „se žaloba na určení, že žalovaný není

dědicem, zamítá“; zároveň rozhodl, že „se žalovanému náhrada nákladů řízení

před soudy obou stupňů nepřiznává“ a že „žalobci jsou povinni společně a

nerozdílně zaplatit České republice na nákladech řízení před soudem I. stupně

částku 50.952,- Kč“ (správně 58.592,- Kč) „do tří dnů od právní moci tohoto

rozsudku na účet Obvodního soudu pro Prahu 6“. Vycházel z toho, že „spornou

listinu sepsala zůstavitelka vlastní rukou“, že „je vyloučeno činit závěr o

jednání v duševní poruše na základě pravděpodobnosti či za skutkových

okolností, které i přes důkazní verifikaci soudu ve smyslu § 132 o.s.ř.

neumožňují učinit v uvedeném směru zcela jednoznačný skutkový závěr, na nějž by

bylo lze aplikovat ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák.“, že „znalci v

projednávané věci (s výjimkou znalce Boháče) dospěli k závěru, že zůstavitelka

v období pořízení závěti trpěla duševní poruchou, která vedla k tomu, že její

rozpoznávací a ovládací schopnosti byly významně snížené, nikoliv však

vymizelé, přičemž revizní znalci se vyjádřili zcela jasně, že nelze jednoznačně

a nad veškerou pochybnost prokázat, že by zůstavitelka v uvedené době pořízení

závěti byla zcela neschopna právního úkonu“, že „ani z ostatních důkazů

provedených soudem I. stupně nevyplývá zjištění, jež by svědčilo pro závěr,

který by naznačoval výrazný defekt v chování, resp. zdravotním stavu

zůstavitelky, jenž by mohl zakládat úvahy o existenci takové duševní poruchy,

pro kterou by nebyla schopna činit dlouhodobě žádné právní úkony“, a že „pro

závěr, že zůstavitelka byla schopna právních úkonů (jednání), naopak svědčí

zjištění, že zůstavitelka před i po sepsání sporné listiny učinila i jiné

právní úkony ohledně svých nemovitostí, přitom nebylo zjištěno, že by se její

zdravotní stav ve vztahu k datu sepsání sporné závěti jakkoliv změnil“.

Uzavřel, že „neplatnost právního úkonu podle § 38 odst. 2 obč. zák. vyžaduje

bezpečné zjištění, že účastník právního úkonu nedokáže posoudit následky svého

jednání nebo své jednání ovládnout“, a že „z provedeného dokazování nevyplývá

závěr, že by zůstavitelka v době sepisu sporné listiny trpěla duševní poruchou,

která ji činila k tomuto úkonu zcela neschopnou“. Odvolací soud rozhodl o

nákladech řízení před soudem prvního stupně a řízení odvolacího s odkazem na §

150 o.s.ř., když přihlédl k tomu, že „žalobci neměli v rámci dědického řízení

jinou možnost, než uplatnit své dědické právo prostřednictvím žaloby“, a že „s

ohledem na výsledek sporu, který bude pro žalovaného znamenat poměrně značný

majetkový přínos, by se přiznání nákladů řízení žalovanému jevilo vůči žalobcům

jako nepřiměřená tvrdost“. O nákladech řízení státu rozhodl podle § 148 o.s.ř.

s tím, že žalobcům bylo uloženo „podle výsledku řízení“ tyto náklady zaplatit.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podal žalobce a) dovolání. Především

namítá, že „se odvolací soud dopustil nesprávného právního posouzení otázky

hmotného práva (ustanovení § 38 odst. 2 OZ)“, když dospěl k závěru, že

„prokázaná duševní porucha zůstavitelky ji nečinila neschopnou k sepsání

závěti“. Je toho názoru, že „ze všech znaleckých posudků vyplynuly následující

skutečnosti: zůstavitelka trpěla duševní poruchou, která v míře podstatné

narušovala její rozpoznávací a ovládací schopnosti“, a že „tyto skutečnosti

byly zjištěny bezpečně a ve spojení s dalšími důkazy (které byly odvolacím

soudem zcela pominuty), zejména výpověďmi svědků, výslechy znalců, zdravotní

dokumentací a zprávou z Ústavu soudního lékařství Univerzity Karlovy v Praze

ze dne 7.4.2011, bylo proto třeba učinit právní závěr, že zůstavitelka při

sepisu závěti ze dne 26.5.2006 jednala v duševní poruše, která ji k tomuto

právnímu úkonu činila neschopnou“. Upozorňuje rovněž na tu skutečnost, že „k

závěru ohledně neplatnosti právního úkonu učiněného v duševní poruše dle

ustálené judikatury Nejvyššího soudu ČR není třeba, aby ve znaleckém posudku

znalec dospěl k tomu, že ovládací či rozpoznávací schopnosti jednající osoby

byly zcela vymizelé“, a že „se odvolací soud v tomto případě dopustil zcela

mylné interpretace ustanovení OZ a OSŘ a příslušné judikatury, když jako

důkazní standard při aplikaci ustanovení § 38 odst. 2 OZ vyžadoval stoprocentní

zjištění znalců, že ovládací či rozpoznávací schopnosti zůstavitelky v době

sepisu závěti byly vymizelé“. Dále namítá, že „odvolací soud řízení zatížil

vadou“, když „neakceptoval důkaz navržený při jednání konaném dne 10.3.2016

předložením odborného vyjádření MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc. či jeho výslechem“,

když „nebyl jakkoli poučen ve smyslu ustanovení § 213b odst. 1 a § 118a odst. 1

až 3 OSŘ , jaké tvrzení a jaké návrhy důkazů má soudu předložit, aby unesl své

důkazní břemeno“, když „byly vzaty v potaz a provedeny důkazy v rozporu s §

205a OSŘ“, čímž došlo „k prolomení koncentrace řízení“, a když „v napadeném

rozhodnutí pouze konstatoval, že žalobci podali odvolání do výroků o nákladech

řízení, o těchto vznesených nárocích však žádným způsobem nejednal a

nerozhodl“. Uzavírá, že „se napadené rozhodnutí zakládá na nesprávném právním

posouzení věci, kdy se odvolací soud zejména nezabýval skutkovými okolnostmi

daného případu ve všech vzájemných souvislostech, nesprávně hodnotil důkazy,

neúplně a nesprávně zjistil skutkový stav, zásadním způsobem porušil příslušná

ustanovení OSŘ týkající se provádění důkazů v odvolacím řízení a současně

neposkytl žalobci odpovídající poučení, čímž se zároveň při řešení

souvisejících procesněprávních a hmotněprávních otázek odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu“. Navrhuje, aby dovolací soud rozsudek

odvolacího soudu zrušil, věc mu vrátil k dalšímu řízení a rozhodl o odkladu

právní moci napadeného rozhodnutí.

Žalovaný ve vyjádření k dovolání uvedl, že „ani jedna z nastíněných otázek

nezakládá přípustnost a případně důvodnost dovolání“, a navrhl, aby Nejvyšší

soud ČR dovolání odmítl, resp. zamítl.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního

řádu) projednal dovolání žalobce a) podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění účinném do 29.9.2017 (dále jen „o.s.ř.“), neboť dovoláním

je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán přede dnem 30.9.2017

(srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb.,

o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu

bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v

ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti

dovolání.

Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o.s.ř.).

V posuzovaném případě bylo z hlediska skutkového stavu zjištěno, že

zůstavitelka byla vdaná za žalobce a) a byla bezdětná. Ve prospěch pozůstalého

manžela, své sestřenice (žalobkyně b/) a B. R. pořídila dne 26.5.2006

holografní závěť. Vzhledem k tomu, že J. P. a J. F. neuznali závěť za platnou z

důvodu duševní poruchy zůstavitelky, Městský soud v Praze jako soud odvolací

jim v řízení o dědictví po zůstavitelce usnesením ze dne 19.9.2008, č. j. 24 Co

112/2008-156, kterým změnil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne

18.12.2007, č. j. 26 D 661/2007-125, uložil, aby proti B. R. podali žalobu na

určení, že není dědicem zůstavitelky. V souladu s tímto odkazem dědického soudu

J. F. a J. P. podali dne 23.1.2009 u Obvodního soudu pro Prahu 10 žalobu,

jejímž petitem se domáhali navíc i určení neplatnosti závěti zůstavitelky ze

dne 26.5.2006. Ve sporném řízení bylo (zejména znaleckými posudky z oboru

psychiatrie) prokázáno, že zůstavitelka trpěla duševní poruchou a že její

rozpoznávací a ovládací schopnosti byly „podstatně snížené“, nikoliv však

„zcela vymizelé“.

Za tohoto skutkového stavu bylo pro rozhodnutí soudů významné vyřešení právní

otázky, zda k závěru o neplatnosti právního úkonu (závěti) učiněného v duševní

poruše ve smyslu § 38 odst. 2 obč. zák. postačí, aby ovládací a rozpoznávací

schopnosti zůstavitele byly podstatně sníženy, nebo zda musejí být zcela

vymizelé. Protože posouzení této otázky hmotného práva bylo pro rozhodnutí

soudů v projednávané věci významné (určující) a protože nebyla dosud v

rozhodování dovolacího soudu ve všech souvislostech vyřešena, dospěl Nejvyšší

soud České republiky k závěru, že dovolání žalobce a) je podle ustanovení § 237

o.s.ř. přípustné.

Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o.s.ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), Nejvyšší soud ČR

dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné.

Vzhledem k tomu, že zůstavitelka V. P. zemřela dne 4.4.2007 a při dědění se

použije právo účinné (platné) v den smrti zůstavitelky, řídí se dědické

právo po zůstavitelce i v současné době právní úpravou účinnou v době její

smrti, tj. zákonem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů účinném do

31.12.2013 (dále jen „obč. zák.“, srov. § 3069 zákona č. 89/2012 Sb., občanský

zákoník).

Podle ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák. je rovněž neplatný právní úkon osoby

jednající v duševní poruše, která ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou.

Neplatný je i právní úkon zletilé fyzické osoby, která jedná v duševní poruše,

jež ji činí k tomuto právnímu úkonu neschopnou, a to aniž by u této fyzické

osoby došlo k soudnímu rozhodnutí o zbavení či omezení způsobilosti k právním

úkonům. Pod duševní poruchou ve smyslu § 38 odst. 2 je třeba rozumět i

přechodnou duševní poruchu (jednorázový stav opilosti, drogového opojení,

hypnózy atd.) vylučující u jednající osoby možnost posoudit následky svého

jednání (rozumová, rozeznávací intelektuální schopnost) či jednání ovládnout

(určovací schopnost). Závěr o neplatnosti právního úkonu podle § 38 odst. 2 v

takovém případě nezbytně předpokládá, aby bylo vždy bezpečně zjištěno, že jeho

subjekt buď nedokáže posoudit následky svého právního úkonu, anebo tento právní

úkon ovládnout, popř. obojí. Judikatura dovolacího soudu ovšem nikdy nebyla

postavena na závěru, že k aplikaci § 38 odst. 2 obč. zák. lze přistoupit pouze

na základě „stoprocentně“ zjištěného skutku (srov. např. právní názor vyjádřený

v rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 25.5.2015, sp. zn. 30 Cdo 5750/2015,

usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.5.2015, sp. zn. 30 Cdo 821/2015, nebo

rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.5.2015, sp. zn. 30 Cdo 844/2015). Bylo

totiž třeba judikatorně reagovat na některé případy, v nichž se ve valné

většině řešila otázka neplatnosti právních úkonů učiněných osobami, které v

době vzniku sporu již nežily, a kdy soudy vybudovaly závěr o skutkovém stavu

pouze na zjištěních čerpaných ze znaleckých posudků, jež neobsahovaly zcela

jednoznačnou informaci o tom, zda předmětná osoba v inkriminovaný okamžik měla

(a pokud ano, pak v jakém rozsahu) snížené ovládací a rozpoznávací schopnosti,

a tato zjištění nehodnotily ve spojitosti s dalšími důkazy.

O takový případ se však v posuzované věci nejedná.

V posuzované věci soudy vycházely ze zjištění, že „zůstavitelka v období

pořízení závěti trpěla duševní poruchou, která vedla k tomu, že její

rozpoznávací a ovládací schopnosti byly významně snížené, nikoliv však

vymizelé“, na základě kterého však odvolací soud (na rozdíl od soudu prvního

stupně) dospěl k závěru, že „zůstavitelka v době sepisu sporné listiny netrpěla

duševní poruchou, která by ji činila k tomuto právnímu úkonu zcela neschopnou“.

Žalobce a) k tomu v dovolání namítá, že odvolací soud (pouze na základě

znaleckých posudků bez spojení s ostatními důkazy) dospěl k nesprávnému

právnímu posouzení závěti pořízené zůstavitelkou ve smyslu ust. § 38 odst. 2

obč. zák., neboť k neplatnosti právního úkonu učiněného v duševní poruše „není

třeba, aby ovládací a rozpoznávací schopnosti jednající osoby byly zcela

vymizelé“. Tato námitka je opodstatněná.

V projednávané věci bylo z obsahu spisu (mimo jiné) zjištěno, že zůstavitelka v

době pořízení předmětné závěti trpěla v důsledku zdravotního stavu po operaci

normoterzního hydrocefalu (neodtékání a hromadění moku nebo vody v hlavě)

poruchou kognitivních (poznávacích) funkcí, prostřednictvím nichž člověk vnímá

svět kolem sebe, reaguje a různým způsobem jedná a které zahrnují i schopnost

pochopení informací.

Je tedy zřejmé, že postižení zůstavitelky podstatně snižovalo její možnost v

celém rozsahu vnímat okolnosti pořízení závěti a projevit svou vůli. S tím

koneckonců korespondují i závěry soudu prvního stupně, které sice vycházejí

především z revizního znaleckého posudku z oboru psychiatrie, vypracovaného

soudem ustanoveným znalcem Univerzitou Karlovou v Praze, 3. Lékařskou fakultou,

avšak korespondují i se zjištěními vyplývajícími z dalších provedených důkazů,

zejména z výpovědi pověřeného pracovníka kliniky psychiatrie a lékařské

psychologie Doc. MUDr. Pavla Mohra (vycházející z podkladů dostupné zdravotní

dokumentace, doplněné výsledky pitevního protokolu) a výpovědí dalších svědků,

zvláště pak A. K. (ošetřující lékařky). Odvolací soud po částečném zopakování

dokazování a tedy na základě shodných skutkových zjištění pouze dospěl k jinému

závěru (než soud prvního stupně), že zůstavitelka byla schopna právního úkonu v

podobě pořízení závěti, neboť v „době sepisu sporné listiny“ netrpěla takovou

„duševní poruchou, která ji činila k tomuto právnímu úkonu zcela neschopnou“.

Dovolací soud je však na základě výše uvedeného toho názoru, že k posouzení

neplatnosti právního úkonu (závěti) učiněného v duševní poruše ve smyslu § 38

odst. 2 obč. zák. postačí, aby ovládací a rozpoznávací schopnosti zůstavitele

byly podstatně sníženy, a tudíž nemusejí být zcela vymizelé. K tomu dovolací

soud podotýká, že nerelevantní je v této souvislosti zjištění odvolacího soudu,

podle nějž „zůstavitelka před i po sepsání sporné listiny učinila i jiné právní

úkony ohledně svých nemovitostí“, protože se nejedná o pořízení předmětné

závěti a jelikož navíc podle (nezpochybněného) žalobního tvrzení smlouvy

týkající se nemovitostí zůstavitelky „sjednával v přítomnosti své zesnulé

manželky žalobce“, když zůstavitelka „jen s obtížemi provedla podpisy smluv“.

Obdobně je tomu i v případě odůvodnění napadeného rozsudku odvolacím soudem

tak, že „se revizní znalci vyjádřili zcela jasně, že nelze jednoznačně a nad

veškerou pochybnost prokázat“ (z psychiatrického hlediska), „že by zůstavitelka

v uvedené době pořízení závěti byla zcela neschopna právního úkonu“, neboť se

jedná o závěr, který (z pohledu právního) měl učinit odvolací soud, tedy

(jinými slovy) na základě zvážení všech okolností případu a provedeného

dokazování měl uzavřít, že posuzovaná závěť není platná podle § 38 odst. 2 obč.

zák.

Pokud pak dovolatel ve svém dovolání v tomto směru zpochybňuje i správnost a

úplnost skutkových zjištění a vznáší výhrady proti provedení a hodnocení

důkazů, namítá-li zejména, že odvolací soud napadené rozhodnutí „založil téměř

výhradně na znaleckých posudcích a dále dvou selektivně vybraných důkazech

(kupní smlouvě uzavírané zůstavitelkou a prohlášení Č. J., jež se týkalo

uzavírání této kupní smlouvy)“, přičemž „zcela opominul rozsáhlé dokazování

provedené před soudem prvního stupně (zejména výslechy svědků, ošetřujících

lékařů, znalců, ambulantní zprávy apod.)“, a že odvolací soud „neakceptoval jím

navržený důkaz předložením odborného vyjádření MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc. při

jednání konaném dne 10.3.2016 a s tímto důkazním návrhem se nijak nevypořádal“,

a dovozuje-li na základě svých vlastních skutkových zjištění odlišný (byť

správný) právní názor, že zůstavitelka v době sepisu „sporné listiny“ trpěla

duševní poruchou, která ji činila „neschopnou k sepsání závěti“, uplatňuje tím

jiný dovolací důvod než ten, že rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na

nesprávném právním posouzení věci, který je – jak vyplývá z ustanovení § 241a

odst. 1 o.s.ř. – jediným důvodem, jímž je možné dovolání odůvodnit, a dovolání

tak v této části trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat. V

této souvislosti nemůže být důvodná ani námitka porušení práva na spravedlivý

proces, neboť právo na spravedlivý proces nelze interpretovat tak, že by

znamenalo právo na příznivé rozhodnutí ve věci.

Konečně namítá-li dovolatel, že „nebyl odvolacím soudem poučen ve smyslu § 213b

odst. 1 a § 118a odst. 1 a 3 o.s.ř.“ tak, aby „unesl své důkazní břemeno“,

ačkoliv pro rozhodnutí tohoto sporu nebylo neunesení důkazního břemene

dovolatelem určující, neboť k závěru o schopnosti zůstavitelky pořídit závěť

dospěl odvolací soud na základě skutkových zjištění vyplývajících z výsledků

dokazování a jejich právního posouzení, nemůže být nedostatek poučení vadou

řízení, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Ve smyslu

ustanovení § 242 odst. 3 věty druhé o.s.ř. dovolací soud naopak přihlédl k

dovolatelem namítané vadě „prolomení principu koncentrace řízení“ spočívající v

tom, že „v odvolacím řízení byly na ústním jednání dne 10.3.2016 v rozporu s §

205a o.s.ř. provedeny důkazy“ (odborným vyjádřením Doc. MUDr. Pavla

Pavlovského, CSc. z oboru psychiatrie a dodatkem ke znaleckému psychiatrickému

a psychologickému posudku Doc. MUDr. Karla Hynka, CSc. a PhDr. Josefa Pavláta,

Ph.D.), o něž žalovaný opřel své odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně,

neboť jimi nezpochybnil věrohodnost důkazních prostředků ve smyslu ustanovení §

205a písm. c) o.s.ř., nýbrž požadoval zjištění skutkového stavu soudem jinak.

Pro úplnost dovolací soud dodává, že rovněž dovolací námitka, týkající se

napadeného rozhodnutí odvolacího soudu o nákladech řízení, je opodstatněná.

Podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. účastníku, který měl ve věci plný úspěch,

přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění

práva proti účastníku, který ve věci plný úspěch neměl.

Podle ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř. měl-li účastník ve věci úspěch jen

částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z

účastníků nemá na náhradu nákladů právo.

Podle ustanovení § 224 odst. 1 o.s.ř. ustanovení o nákladech řízení před soudem

prvního stupně platí přiměřeně i pro řízení odvolací.

Podle ustanovení § 150 o.s.ř. jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, nebo

odmítne-li se účastník bez vážného důvodu zúčastnit prvního setkání s

mediátorem nařízeného soudem, nemusí soud výjimečně náhradu nákladů řízení

zcela nebo zčásti přiznat.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že v odvolacím řízení nemusí odvolací soud

výjimečně přiznat náhradu nákladů řízení před soudem prvního stupně nebo

náhradu nákladů odvolacího řízení anebo náhradu nákladů řízení před soudy obou

stupňů mimo jiné tehdy, jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele. Úvaha soudu

o tom, zda jde o výjimečný případ a zda tu jsou důvody hodné zvláštního

zřetele, musí vycházet z posouzení všech okolností konkrétní věci. Odvolací

soud při tomto posuzování přihlíží – obdobně jako soud prvního stupně – v první

řadě k majetkovým, sociálním, osobním a dalším poměrům účastníků řízení, a to

nejen účastníka, který by měl náklady řízení hradit, ale také oprávněného

účastníka, významné jsou pak rovněž okolnosti, které vedly k uplatnění nároku u

soudu prvního stupně nebo k podání odvolání, postoj účastníků v průběhu řízení

apod. Závěr odvolacího soudu o výjimečnosti případu a důvodech hodných

zvláštního zřetele pro nepřiznání náhrady nákladů řízení se musí opírat o

takové zjištěné okolnosti, pro které by v konkrétním případě bylo nespravedlivé

ukládat náhradu nákladů řízení tomu účastníku, jenž by měl náklady řízení podle

jeho výsledku hradit, a za kterých by zároveň bylo možné spravedlivě požadovat

na oprávněném účastníku, aby náklady řízení jím vynaložené nesl ze svého. Nejde

přitom o libovůli soudu, ale o pečlivé posouzení všech rozhodných hledisek.

Předpoklady pro nepřiznání náhrady nákladů řízení před soudem prvního stupně a

před soudem odvolacím se posuzují samostatně. To, že jsou tyto předpoklady dány

v řízení u soudu prvního stupně, neznamená, že musí být shledány i v řízení

odvolacím. Z povahy odvolacího řízení, v němž je přezkoumáváno rozhodnutí soudu

prvního stupně z hlediska jeho věcné správnosti a bezvadnosti řízení, které

předcházelo jeho vydání, naopak vyplývá, že nepřiznání náhrady nákladů

odvolacího řízení za přiměřeného použití ustanovení § 150 o.s.ř. má být – ve

srovnání s náhradou nákladů řízení před soudem prvního stupně – jen zcela

výjimečným a ojedinělým opatřením (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR

dne 25.9.2014, sp. zn. 21 Cdo 2811/2013, uveřejněný ve Sbírce soudních

rozhodnutí a stanovisek pod č. 24, ročník 2015).

Z obsahu spisu v projednávané věci vyplývá, že odvolací soud nepostupoval v

souladu s výše uvedenými zásadami, když se při posuzování konkrétních okolností

věci majetkovými, sociálními, osobními ani dalšími poměry účastníků řízení

nijak nezabýval a zohlednil jednak okolnost, která vedla k soudnímu uplatnění

nároku (a to, že „žalobci neměli v rámci dědického řízení jinou možnost, než

uplatnit své dědické právo prostřednictvím žaloby a řízení v projednávané

věci“), a jednak výsledek sporu, ze kterého dovodil „poměrně značný majetkový

přínos“ žalovaného.

Nejvyšší soud ČR se k otázce aplikace ustanovení § 150 o.s.ř. v řízení o určení

dědického práva ve své rozhodovací praxi vyjádřil již opakovaně. Mimo jiné

uvedl, že ve sporných řízeních (řízení o určení dědického práva nevyjímaje)

bezpochyby je potenciální neúspěch ve věci „rizikem“ podané žaloby, které nese

žalobce, a že za situace, kdy odvolací soud vychází zejména z okolností

vedoucích k uplatnění nároku žalobce a kdy nebyly nijak zkoumány poměry

účastníků řízení, není možné přisvědčit závěru o možnosti výjimečného

nepřiznání nákladů řízení žalobci a je naopak namístě uplatnit zásadu úspěchu

ve věci podle ustanovení § 142 o.s.ř. (k tomu dále srov. rozsudek Nejvyššího

soudu ČR ze dne 6.1.2017, sp. zn. 21 Cdo 679/2016).

Úspěch ve věci je přitom obecně poměřitelný okolností, zda žalobce byl shledán

dědicem po zůstaviteli (příp. žalovaný shledán dědicem po zůstaviteli nebyl).

Nicméně i v případě sporu vyvolaného žalobou podle § 175k odst. 2 o.s.ř. je

základním východiskem pro stanovení náhrady nákladů řízení předmět řízení

vymezený žalobou (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.4.2017,

sp. zn. 21 Cdo 2046/2016). Je zjevné, že v posuzovaném případě jde o situaci,

kdy žalobě je vyhověno pouze zčásti. A to již proto, že žaloba byla soudem

prvního stupně (správně) zamítnuta v odvoláním dále nenapadené části, v níž se

žalobci - navzdory správnému odkazu dědického soudu k podání žaloby podle §

175k odst. 2 o.s.ř. (usnesením Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 18.12.2007,

č. j. 26 D 661/2007-125, ve znění usnesení Městského soudu v Praze ze dne

19.9.2008, č. j. 24 Co 112/2008-156), v důsledku nějž tedy v tomto směru

nemohla vzniknout žalobci namítaná povinnost soudu ve sporném řízení je

jakkoliv dále poučovat - domáhali i určení neplatnosti závěti ze dne 26.5.2006.

Na základě porovnání nároku vzneseného žalobci v žalobě a toho, jak je o něm

třeba - s ohledem na výše vyslovený závazný právní názor ve věci samé -

rozhodnout, je proto nutné zvážit částečný úspěch žalobců ve věci, který může

mít i takový dopad na stanovení náhrady nákladů řízení, že soud vysloví, že

žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo (srov. § 142 odst. 2 in fine

o.s.ř.), jak to nakonec učinil již obvodní soud v prvostupňovém řízení. Obdobně

je třeba uvažovat i v případě stanovení náhrady nákladů řízení státu (srov. §

148 o.s.ř.).

Z uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není správný; protože nejsou

podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí

dovolání nebo pro změnu rozsudku odvolacího soudu, Nejvyšší soud České

republiky rozsudek odvolacího soudu zrušil (§ 243e odst. 1 o.s.ř.) a věc vrátil

odvolacímu soudu (Městskému soudu v Praze) k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2

věta druhá o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část věty

první za středníkem a věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. ledna 2018

JUDr. Roman Fiala

předseda senátu