21 Cdo 5492/2017-341
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.
Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v
právní věci žalobce A. R., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Klárou
Kořínkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí č. 1808/3,
proti žalované Základní škole Novoborská, příspěvkové organizaci se sídlem v
Praze 9 - Střížkově, Novoborská č. 371/10, IČO 61381276, zastoupené Mgr.
Františkem Steidlem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská č. 633/12, o 11 382
000 Kč s příslušenstvím, za účasti České podnikatelské pojišťovny, a. s.,
Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/23, IČO 63998530,
jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Obvodního soudu pro
Prahu 9 pod sp. zn. 38 C 307/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Obvodního
soudu pro Prahu 9 ze dne 28. ledna 2016 č. j. 38 C 307/2009-237 a rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 24. května 2017 č. j. 39 Co 381/2016-295, takto:
I. Řízení o dovolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28.
ledna 2016 č. j. 38 C 307/2009-237 se zastavuje.
II. Rozsudek městského soudu a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28.
ledna 2016 č. j. 38 C 307/2009-237 se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu
pro Prahu 9 k dalšímu řízení.
Žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 9 dne 2. 10. 2009 se žalobce
domáhal, aby žalované byla uložena povinnost zaplatit mu 11 382 000 Kč se
zákonným úrokem z prodlení z částky 582 000 Kč od 11. 10. 2008 do zaplacení. Žalobu zdůvodnil tím, že dne 11. 1. 2008 během hodiny tělesné výchovy třídy IV. B v tělocvičně žalované základní školy došlo u žalobce v důsledku náhle vzniklé
fibrilace srdečních komor k zástavě krevního oběhu, která způsobila hypoxické
poškození mozku a vznik apatického syndromu. K poškození zdraví žalobce došlo
při vynaložení nadměrné námahy, kdy žalobce „běhal tzv. kolečka na zahřátí“ a
během asi pátého kolečka (které žalobce běžel na pokyn učitelky učiněný poté,
co si jí stěžoval, že „již běžet nemůže“) zkolaboval (sesunul se na zem);
žalobce nevylučoval ani „určitou prodlevu“ v poskytnutí první pomoci po jeho
zkolabování. Ke svému zdravotnímu stavu v době před poškozením zdraví uvedl, že
se narodil s vrozenou srdeční vadou (zúžení aortální chlopně), která byla
dvakrát operačně řešena, avšak v roce 2007 byl vyřazen z dispenzáře, tj. z
pravidelných kontrol v dětském kardiocentru FN XY, neboť byl shledán zcela
zdráv s lékařským doporučením, aby se vyvaroval velké zátěže, dlouhých běhů a
běhů na čas. Žalobce uplatnil nárok na bolestné (ohodnocené celkem 350 body) ve
výši 42 000 Kč a náhradu za ztížení společenského uplatnění (ohodnoceného 4 500
body) ve výši 540 000 Kč navýšenou o další dvacetinásobek, tj. o částku 10 800
000 Kč. Žalovaná se uplatněnému nároku bránila tím, že žalobce byl dětským
kardiocentrem shledán zcela bez obtíží a ponechán bez kontrol (vyřazen z tzv. dispenzáře) a shledán zcela zdráv. Žalobci byla (mimo okamžitého přivolání
lékařské pomoci) poskytnuta první pomoc masáží srdce a dýcháním z úst do úst. Ke kolapsu žalobce došlo na začátku hodiny při rozklusání, které není nadměrnou
námahou. K poškození zdraví žalobce v důsledku komorové fibrilace mohlo dojít
kdykoliv a kdekoliv a nemá proto původ v hodině tělesné výchovy. Obvodní soud pro Prahu 9 rozsudkem ze dne 1. 6. 2011 č. j. 38 C 307/2009-71
žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů
řízení. Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že „první a bezprostřední
příčina kolapsu žalobce byla jeho vrozená srdeční vada, na jejímž rozvoji
nemělo vliv pomalé vyklusávání žalobce na hodině tělocviku, kdy si tempo i
přestávky v běhu volil sám, protože taková zátěž byla odpovídající možnostem
jeho pohybové zátěže“. Navíc došlo k selhání matky žalobce, která žalovanou
pravdivě neinformovala o jeho zdravotním stavu, nepožádala o jeho osvobození z
tělesné výchovy a naopak jej opakovaně přihlašovala na školní sportovní
aktivity, čímž ho vystavovala vyšší než běžné fyzické námaze. Soud prvního
stupně proto uzavřel, že „vznik škody na zdraví žalobce je věcně spojen s
vrozeným zdravotním postižením žalobcova srdce a s protiprávním jednáním matky
žalobce“ a že žalobce „neprokázal příčinnou souvislost mezi vyučováním tělesné
výchovy dne 11. 1. 2008 a škodou uplatněnou žalobou“. K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. 4. 2012 č. j.
39
Co 5/2012-88 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k
dalšímu řízení. Odvolací soud dospěl k závěru, že „za situace, kdy bylo
nepochybně prokázáno, že ke škodě došlo v důsledku fyzické námahy při
vyučování, nelze než dovodit příčinnou existenci mezi škodnou událostí a
vznikem škody“, která byla „zásadně prokázána“; případné spoluzavinění další
osoby „mohlo zčásti příčinnou souvislost vyloučit, nikoli však zcela“. Obvodní soud pro Prahu 9 následně rozsudkem ze dne 28. 1. 2016 č. j. 38 C
307/2009-237 žalobu znovu zamítl a žalobci uložil povinnost zaplatit žalované
náhradu nákladů řízení ve výši 237 933 Kč k rukám jejího zástupce a náhradu
nákladů řízení státu ve výši 24 472 Kč na účet Obvodního soudu pro Prahu 9. Soud prvního stupně vyšel ze skutkových zjištění, že žalobce byl dítětem s
vrozenou kritickou srdeční vadou, která byla úspěšně řešena angioplastikou a
Rossovou operací. Ze všech lékařských vyšetření, která žalobce absolvoval
(poslední dne 20. 6. 2007), vyplynulo, že se jednalo o tzv. bezpříznakového
pacienta, u kterého není obecně uznávaný preventivní přístup, který by omezoval
jeho pohybové aktivity, žalobci byla doporučena běžná dětská rekreační
sportovní zátěž podle kondice. Od 1. 9. 2004 byl žalobce žákem žalované
základní školy, ve školním roce 2007/2008 žákem čtvrté třídy. Na hodině
tělocviku dne 11. 1. 2008, která začala obvyklým rozklusáním žáků kolem
tělocvičny, u žalobce při tomto rozklusání (tj. při fyzické námaze, nikoliv v
důsledku úrazu) došlo k „maligní komorové arytmii srdce a kolapsu“. Soud
prvního stupně dospěl k závěru, že uplatněný nárok na náhradu škody je třeba
posuzovat podle občanského zákoníku platného před 1. 1. 2014, i když „její
jednotlivé složky soud bude poměřovat s ustanovením § 391 zák. práce“. Shledal,
že v případě ustanovení § 391 zákoníku práce se jedná o objektivní odpovědnost
za škodu, a zabýval se příčinnou souvislostí mezi „vyučováním tělesné výchovy
dne 11. 1. 2008 a škodou uplatněnou žalobou“. Zohlednil přitom, že tělesná
zátěž žalobce spočívající „v pomalém běhu v hodině tělocviku“, která odpovídala
„možnostem jeho pohybové zátěže“, neměla žádný vliv na „vznik kritického
momentu arytmie“ a že matka žalobce nepožádala o jeho osvobození z tělesné
výchovy, a naopak žalobce „opakovaně hlásila na různé školní sportovní aktivity
– čímž žalobce vědomě vystavovala vyšší než obvyklé fyzické námaze při hodinách
tělocviku“, takže žalovaná měla rozumný důvod „domnívat se, že žalobce je zdráv
tak, aby běžné rozklusání při hodině školního tělocviku zvládl“. Na základě
výsledků trestního řízení vedeného proti učitelce tělocviku H. K. též vzal za
prokázáno, že ke škodě na zdraví žalobce nedošlo „v důsledku pozdě přivolané
rychlé záchranné pomoci“. Soud prvního stupně proto uzavřel, že uvedenou
příčinnou souvislost žalobce neprokázal (byla prokázána jen místní a časová
příčinná souvislost, nikoliv však věcná).
Nedůvodnou shledal námitku žalobce,
podle které se na vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví
Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (z jehož odborných závěrů
vycházel) nepodílel odborník z oboru dětské kardiologie, neboť znalecký ústav
je „špičkovým lékařským pracovištěm“, který jednak „učiní správný odborný závěr
o tom, jaké odborníky je nutné k sepsání znaleckého posudku přizvat“, jednak
věc konzultoval s kardiologickým pracovištěm v XY a XY. K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 5. 2017 č. j. 39
Co 381/2016-295 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé potvrdil a
ve výrocích o nákladech řízení změnil tak, že žalované a České republice se
náhrada nákladů řízení nepřiznává; žalované a vedlejšímu účastníkovi na její
straně nepřiznal náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud vyšel ze
skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně, na kterém nic nezměnily jím
provedené svědecké výpovědi spolužáků žalobce. Své právní posouzení založil na
výkladu, že předpokladem odpovědnosti za škodu podle ustanovení § 391 odst. 2
zákoníku práce „není následek protiprávního jednání, ale sama povaha vyučování“
a že „ke vzniku škody však musí dojít v příčinné souvislosti s činností školy“. Za podstatné považoval „posouzení, zda žalobce musel v hodině tělesné výchovy
při běhu koleček okolo tělocvičny vyvinout nadměrné úsilí či zda to byly pro
něj výjimečné podmínky“. Vycházeje ze znaleckého posudku vypracovaného v
projednávané věci (znalecký posudek Institutu pro postgraduální vzdělávání ve
zdravotnictví), jakož i znaleckého posudku vypracovaného v trestním řízení
vedeném proti H. K. (znalecký posudek Fakultní nemocnice v XY) dovodil, že „v
den a době úrazu nenastala žádná neobvyklá situace, ke kolapsu žalobce mohlo
dojít kdykoliv, a to pro vrozenou indispozici, která byla příčinou fibrilace
komor“, a to i „v klidu a při fyzicky objektivně nenamáhavých činnostech“, že
„tři kolečka po 54 metrech okolo tělocvičny v rámci rozcvičení před tělesnou
výchovou nelze považovat za nadměrnou zátěž v situaci, kdy žádné předchozí
vyšetření neukázalo hemodynamicky nepříznivý stav po korekci aortální stenózy“. Při posuzování „sportovní kondice“ žalobce přihlédl též k tomu, že matka
žalobce nežádala jeho osvobození z tělesné výchovy, a naopak jej hlásila i na
jiné sportovní aktivity. Odvolací soud proto uzavřel, že „dle odborných
lékařských posouzení nebyl kolaps žalobce vyvolán jeho činností při hodině
tělesné výchovy a tudíž nebyly splněny podmínky odpovědnosti žalované dle shora
citovaného § 391 odst. 2 věta před středníkem zák. práce“. Za prokázané
považoval, že nedošlo k porušení povinnosti žalované při poskytnutí první
pomoci žalobci a že poškození zdraví žalobce nezpůsobil jeho pád na topení,
neboť pád byl důsledkem jeho kolapsu. Shodně se soudem prvního stupně se
odvolací soud vypořádal s námitkou žalobce, podle které se na vypracování
znaleckého posudku Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví
nepodílel odborník z oboru dětské kardiologie. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu, jakož i rozsudku soudu prvního stupně
podal žalobce dovolání. Dovolatel soudům vytýká nesprávné hodnocení znaleckého
posudku Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, které zcela
odporuje pravidlům logického myšlení a na jeho vypracování se nepodílel
odborník z oboru kardiologie. V daném případě došlo ke kolapsu žalobce v hodině
tělesné výchovy a je proto podle dovolatele zcela irelevantní, zda by k němu
došlo i v klidovém stavu, jak dospěl znalec v posudku. Tato možná alternativa
nenastala, naopak „s pravděpodobností hraničící s jistotou 100 % to byla právě
fyzická námaha, která dokončila chorobný proces žalobce při hodině
tělocviku“ (takto ostatně situaci hodnotil znalecký posudek Fakultní nemocnice
XY). Podle dovolatelem podávaného výkladu odpovědnost podle ustanovení § 391
odst. 3 (správně odst. 2) zákoníku práce je odpovědností objektivní, jejím
předpokladem je zákonem kvalifikovaná činnost, v tomto případě vyučování v
základní škole.
Vyvolávacím činitelem vzniku škody je samotná povaha vyučování
pouze za předpokladu,
je-li mezi škodou vzniklou žákovi při vyučování a vyučováním příčinná
souvislost. Pokud soudy uvedly, že „žalobce trpěl léčenou vrozenou srdeční
vadou a výsledný zdravotní stav žalobce před kolapsem byl takový, že na vznik
kritického momentu arytmie neměl žádný vliv pomalý běh při hodině tělocviku,
protože taková zátěž byla odpovídající jeho možnostem“, je takový závěr v
rozporu se zjištěním, že žalobce si měl svoji zátěž regulovat sám a k jeho
zkolabování došlo poté (jak dovolatel dovozuje ze svědeckých výpovědí
provedených odvolacím soudem), co „musel po své stížnosti na zdravotní stav
absolvovat ještě další běh, tedy došlo u něj k přetížení organismu, což mělo za
následek zdravotní postižení žalobce“. I kdyby tomu tak nebylo, byla by „konaná
námaha vykonávána v hranici obvyklé zátěže, ale za nepříznivých okolností,
případně v hranici obvyklé namáhavé zátěže, pro které však organismus žalobce
nebyl přizpůsoben, či na kterou svými schopnostmi nestačil“. Dovolatel proto
dovozuje, že soudy nesprávně vyložily otázku existence příčinné souvislosti ve
vazbě na stávající judikaturu Nejvyššího soudu, podle které se žalobce ani
nemusel pohybovat v rámci nějaké nadlimitní zátěže, dokonce mohl konat činnost
v rámci obvyklé zátěže, ale pouze za situace, kdy jeho organismus nebyl
momentálně k této činnosti dobře disponován; v souvislosti s vrozenou srdeční
vadou žalobce poukázal na problematiku tzv. predispozice, která byla v
rozhodovací činnosti dovolacího soudu řešena (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2543/2010, sp. zn. 21 Cdo 2824/2011, rozhodnutí bývalého Nejvyššího
soudu ČSR sp. zn. 4 Cz 86/61 a stanovisko bývalého Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Cpj 37/74). Dovolatel proto dovozuje, že v posuzovaném případě došlo k
nesprávnému posouzení existence příčinné souvislosti soudy obou stupňů. Vzhledem k uvedenému navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu i
rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k
dalšímu řízení. Žalovaná ve svém vyjádření poukázala na výsledky znaleckého dokazování, podle
kterých nelze dospět k jinému závěru než tomu, že kolaps žalobce měl povahu
ryze medicínskou a mohlo k němu dojít kdykoliv a kdekoliv, a proto příčinná
souvislost mezi výukou tělesné výchovy a kolapsem žalobce není dána; soud
prvního stupně přitom nepostupoval v rozporu s právním názorem odvolacího
soudu, prokázal-li neexistenci příčinné souvislosti pomocí dalšího důkazu. Navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání žalobce odmítl. Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, jímž lze napadnout výhradně
rozhodnutí odvolacího soudu. Opravným prostředkem sloužícím k přezkoumání
rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (srov. § 201 o. s. ř.). Občanský
soudní řád tudíž ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání
dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Nedostatek funkční příslušnosti
je takovým nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší soud
proto podle § 104 odst.
1 věty první ve spojení s § 243b občanského soudního
řádu řízení o dovolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28. 1. 2016 č. j. 38 C 307/2009-237 zastavil (srov. například usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 31. 8. 1999 sp. zn. 20 Cdo 1574/99, publikované v časopise Soudní
judikatura pod č. 45/2000). Nejvyšší soud České republiky – zabýval-li se dovoláním proti rozsudku
Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2017 č. j. 39 Co 381/2016-295 – jako soud
dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení ve věci bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 a dovoláním je
napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán přede dnem 30. 9. 2017
(srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963
Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o
zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu
bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení
§ 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon
připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí
odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí
závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se
odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo
která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím
soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní
otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.). Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzované věci – mimo jiné – zjištěno
(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z
ustanovení § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. – nepodléhá), že
žalobce byl dítětem s vrozenou srdeční vadou (kritická stenóza aortální
chlopně), která byla úspěšně řešena dvěma operačními zákroky. Z lékařských
vyšetření, která žalobce absolvoval v době před 11. 1. 2008, vyplynulo, že se
jednalo o tzv. bezpříznakového pacienta, u kterého není obecně uznávaný
preventivní přístup, který by omezoval jeho pohybové aktivity, žalobci byla
doporučena běžná dětská rekreační sportovní zátěž podle kondice. Od 1. 9. 2004
byl žalobce žákem žalované základní školy, ve školním roce 2007/2008
navštěvoval čtvrtou třídu. Dne 11. 1.
2008 na hodině tělesné výchovy v
tělocvičně žalované při úvodním rozklusání kolem tělocvičny (délka jednoho
okruhu 54 metrů) u žalobce došlo k náhlé fibrilaci srdečních komor, která
způsobila zástavu krevního oběhu (žalobce byl resuscitován) a následné
hypoxické poškození mozku a vznik apatického syndromu, jež mají za následek
trvalé poškození zdraví žalobce. Za tohoto skutkového stavu věci závisí napadený rozsudek odvolacího soudu (mimo
jiné) na vyřešení otázky hmotného práva, jaké poškození zdraví žáka základní
školy, které utrpěl při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, je úrazem, za
který odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Vzhledem k
tomu, že tato právní otázka dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu ve
všech souvislostech vyřešena, dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že
dovolání žalobce je podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné. Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,
které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o. s. ř.), Nejvyšší soud
České republiky dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné. Projednávanou věc je třeba posuzovat i v současné době - vzhledem k tomu, že
žalobce se po žalované domáhá náhrady škody v souvislosti s úrazem, který
utrpěl dne 11. 1. 2008 - podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění
zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb., tedy podle zákoníku práce ve znění účinném do 13. 4. 2008 (dále
jen „zák. práce“). Ustanovení § 391 odst. 2 část věty před středníkem zák. práce rozšiřuje věcnou
působnost ustanovení zákoníku práce i na případy, kdy se nejedná o vztah ze
závislé práce, stanoví-li, že za škodu, která vznikla žákům základních škol a
základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním,
odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Toto ustanovení nelze
– jak nesprávně činily soudy – vykládat tak, že zakládá samostatnou skutkovou
podstatu odpovědnosti za škodu. V případě odpovědnosti za škodu vzniklou žákovi
základní školy a žákovi základní umělecké školy úrazem, je proto třeba
aplikovat všechna ustanovení zákoníku práce upravující odpovědnost za škodu
vzniklou porušením právních povinností nebo odpovědnost za škodu vzniklou
pracovním úrazem. Podle ustanovení § 366 odst. 1 zák. práce zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za
škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Podle ustanovení § 380 odst. 1 zák. práce pracovním úrazem pro účely zákoníku
práce je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na
jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním
úrazem jsou – jak vyplývá z citovaných ustanovení – poškození zdraví nebo smrt
zaměstnance (pracovní úraz), ke kterým došlo při plnění pracovních úkolů nebo v
přímé souvislosti s ním, vznik škody a příčinná souvislost mezi pracovním
úrazem a vznikem škody.
Ke vzniku nároku na náhradu škody je zapotřebí, aby
všechny tři tyto předpoklady byly splněny současně; chybí-li kterýkoliv z nich,
nárok nevzniká. Odpovědnost za škodu při pracovním úrazu je tzv. objektivní
odpovědností; zaměstnavatel odpovídá za samotný výsledek (za škodu), aniž je
uvažováno jeho zavinění, a nevyžaduje se ani porušení právní povinnosti z jeho
strany (srov. též § 366 odst. 4 zák. práce). V řízení o odškodnění pracovního
úrazu má žalobce (poškozený zaměstnanec) procesní povinnost tvrdit [srov. § 101
odst. 1 písm. a) o. s. ř.] a posléze i prokázat [srov. § 101 odst. 1 písm. b) a
§ 120 odst. 1 o. s. ř.] všechny uvedené předpoklady potřebné pro vznik
odpovědnosti za škodu. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo
při plnění jeho pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na
jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů; musí jít
přitom o příčinu podstatnou, důležitou a značnou. Toto zevní působení,
označované též jako úrazový děj, je zpravidla takovou událostí, která vyvolá u
postiženého subjektivní potíže, které mu nedovolují pokračovat v obvyklé práci
nebo mu to dovolují jen s určitými potížemi, nebo jej dokonce z práce vyřazují. O úrazový děj může jít i v případech náhlého poškození zdraví, které nastalo
při náhlém vypětí sil, velké námaze, nezvyklém úsilí, kdy pracovní výkon
přesahuje hranice obvyklé, každodenně vykonávané práce, nebo je sice konán v
hranicích obvyklé těžké práce, ale za nepříznivých okolností, anebo pohybuje se
sice v hranicích obvyklé namáhavé práce, pro kterou však organismus zaměstnance
není přizpůsoben nebo na kterou svými schopnostmi nestačí (srov. například
rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 1961 sp. zn. 4 Co 172/61,
uveřejněné pod č. 27 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1962,
nebo odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2008 sp. zn. 21 Cdo
1508/2007). Poškozením zdraví se rozumí nejen poškození tělesné, ale také
psychické (srov. stanovisko býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 1. 1975 sp. zn. Cpj 37/74, uveřejněné pod č. 11 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,
roč. 1976). Úrazový děj (působení zevních vlivů) a přímou souvislost utrpěného
úrazu s plněním pracovních úkolů, které naplňují pojem pracovního úrazu jako
jednoho z předpokladů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci
pracovním úrazem, je třeba odlišovat – a soudy tak v projednávané věci
dostatečně nečinily – od dalšího předpokladu této odpovědnosti spočívajícího v
příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem a vznikem škody. Z uvedeného vyplývá, že o úraz žáka základní školy a základní umělecké školy,
za který odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy, jde tehdy,
jestliže příčinou poškození zdraví žáka byl skutkový děj, který má charakter
úrazového děje, tedy když k poškození zdraví došlo následkem působení zevních
vlivů (fyzické či psychické přetížení - trauma), které byly svou povahou
krátkodobé, náhlé a násilné, a jestliže k tomuto poškození zdraví žáka došlo
při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním.
Pro rozhodnutí projednávané věci je proto určující vyřešení otázky, zda náhlá
fibrilace srdečních komor spojená s následnou zástavou krevního oběhu, k níž u
žalobce jako žáka základní školy provozované žalovanou došlo dne 11. 1. 2008
při rozklusání kolem tělocvičny v hodině tělesné výchovy, tj. při vyučování,
byla událostí, kterou je možné považovat za úrazový děj. Je přitom nepochybné,
že pouhé rozklusání na úvod hodiny tělesné výchovy nepředstavuje náhlé vypětí
sil, velkou námahu ani nezvyklé úsilí, kdy by podávaný sportovní výkon
přesahoval hranice běžné (obvyklé) fyzické námahy. O úrazový děj by se přesto
jednat mohlo, pokud by organismus žalobce nebyl vzhledem k jeho zdravotnímu
stavu (vrozené srdeční vadě) této fyzické zátěži přizpůsoben a ta by se proto
stala vyvolávajícím faktorem uvedených zdravotních obtíží, jež způsobily
poškození zdraví žalobce (hypoxické poškození mozku a vznik apatického
syndromu). Z uvedeného plyne, že k objasnění skutkového stavu věci je třeba posouzení
skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí z oboru zdravotnictví. Složitost posuzované otázky potom vyžaduje, aby k jejímu posouzení bylo
nařízeno vypracování znaleckého posudku, na jehož vypracování se bude podílet
odborník (jako znalec nebo jako společník, člen či zaměstnanec znaleckého
ústavu, popř. jako konsultant znalce) z oboru (a příslušného odvětví a náležité
specializace), do něhož spadá odborné posouzení shora uvedených skutečností,
aby nevznikaly pochybnosti o správnosti znaleckého posudku (srov. zprávu o
úrovni znaleckého dokazování u soudů a státních notářství, Cpj 161/79
občanskoprávního kolegia bývalého Nejvyššího soudu ČSR, schválenou usnesením
pléna Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. 12. 1980, Pls 3/80, uveřejněnou pod č. 1
ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1981). Skutková zjištění o
zdravotním postižení žalobce v době před poškozením zdraví ze dne 11. 1. 2008
(vrozené srdeční vadě) tedy vyžadovala, aby se na vypracování znaleckého
posudku podílel též odborník z oboru zdravotnictví, odvětví interna a
specializace kardiologie. I když znalecký ústav Institut postgraduálního
vzdělávání ve zdravotnictví má v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou
činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti mezi obory znalecké činnosti ve
zdravotnictví zapsanou též kardiologii, na vypracování jeho znaleckého posudku,
z něhož soudy vycházely, se odborník z tohoto oboru nepodílel (kardiologickou
část posudku zpracovali pediatr a tělovýchovný lékař). Za situace, kdy se s
neúčastí tohoto odborníka při zpracování posudku znalecký ústav spolehlivě
nevypořádal, nelze akceptovat ani úvahu odvolacího soudu, který za dostatečné
považoval, že znalecký ústav vycházel ze zdravotnické dokumentace, podle které
„ošetřující lékař konzultoval s XY“ a „ústav by nepochybně zpracování posudku
odmítl, bylo-li by jeho vypracování nad jeho odbornost“. Pochybnosti dovolatele
o správnosti znaleckého posudku jsou proto opodstatněné. Stejným nedostatkem je
postižen též znalecký posudek Fakultní nemocnice XY, vypracovaný v trestním
řízení vedeném proti H.
K:, ze kterého soudy podpůrně vycházely. Je proto
odůvodněn závěr, že řízení před odvolacím soudem bylo postiženo vadou, která
mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, k níž dovolací soud podle
ustanovení § 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. přihlédl. Z uvedeného vyplývá, že za současného stavu řízení nemůže obstát závěr soudů o
tom, že zdravotní selhání žalobce ze dne 11. 1. 2008 (náhlá fibrilace srdečních
komor spojená s následnou zástavou krevního oběhu) nemá původ v činnosti
(rozklusání kolem tělocvičny), kterou žalobce jako žák žalované základní školy
tento den vykonával při vyučování v hodině tělesné výchovy. Odpovědnost za škodu způsobenou žákům základní školy a žákům základní umělecké
školy úrazem při vyučování, se řídí - jak vyplývá z výše uvedeného - zákoníkem
práce. Řízení o náhradu škody, která tímto úrazem žakům uvedených škol vznikla,
je proto řízením ve věci pracovní, o níž před okresním soudem jedná a rozhoduje
senát [§ 36a odst. 1 písm. a) o. s. ř.]. V posuzovaném případě o zamítnutí
žaloby rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28. 1. 2016 č. j. 38 C
307/2009-237 rozhodla samosoudkyně Mgr. Sylva Mašínová. Soud prvního stupně
tedy byl při uvedeném rozhodování nesprávně obsazen a odvolací soud způsobem
vyplývajícím z ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. nezjednal nápravu. Dovolací soud proto i k této vadě ve smyslu ustanovení
§ 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. přihlédl, i když nebyla uplatněna v dovolání. Protože napadený rozsudek odvolacího soudu není správný a protože nejsou dány
podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí
dovolání nebo pro změnu rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud České
republiky tento rozsudek zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že
důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí také na
rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí a věc
vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 9 k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá
o. s. ř.). Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci
rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale
znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první
věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).
Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 12. 2. 2019
JUDr. Jiří Doležílek
předseda senátu