Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 5492/2017

ze dne 2019-02-12
ECLI:CZ:NS:2019:21.CDO.5492.2017.1

21 Cdo 5492/2017-341

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v

právní věci žalobce A. R., narozeného XY, bytem XY, zastoupeného JUDr. Klárou

Kořínkovou, Ph.D., advokátkou se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí č. 1808/3,

proti žalované Základní škole Novoborská, příspěvkové organizaci se sídlem v

Praze 9 - Střížkově, Novoborská č. 371/10, IČO 61381276, zastoupené Mgr.

Františkem Steidlem, advokátem se sídlem v Praze 1, Týnská č. 633/12, o 11 382

000 Kč s příslušenstvím, za účasti České podnikatelské pojišťovny, a. s.,

Vienna Insurance Group se sídlem v Praze 8, Pobřežní č. 665/23, IČO 63998530,

jako vedlejšího účastníka na straně žalované, vedené u Obvodního soudu pro

Prahu 9 pod sp. zn. 38 C 307/2009, o dovolání žalobce proti rozsudku Obvodního

soudu pro Prahu 9 ze dne 28. ledna 2016 č. j. 38 C 307/2009-237 a rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 24. května 2017 č. j. 39 Co 381/2016-295, takto:

I. Řízení o dovolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28.

ledna 2016 č. j. 38 C 307/2009-237 se zastavuje.

II. Rozsudek městského soudu a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28.

ledna 2016 č. j. 38 C 307/2009-237 se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu

pro Prahu 9 k dalšímu řízení.

Žalobou podanou u Obvodního soudu pro Prahu 9 dne 2. 10. 2009 se žalobce

domáhal, aby žalované byla uložena povinnost zaplatit mu 11 382 000 Kč se

zákonným úrokem z prodlení z částky 582 000 Kč od 11. 10. 2008 do zaplacení. Žalobu zdůvodnil tím, že dne 11. 1. 2008 během hodiny tělesné výchovy třídy IV. B v tělocvičně žalované základní školy došlo u žalobce v důsledku náhle vzniklé

fibrilace srdečních komor k zástavě krevního oběhu, která způsobila hypoxické

poškození mozku a vznik apatického syndromu. K poškození zdraví žalobce došlo

při vynaložení nadměrné námahy, kdy žalobce „běhal tzv. kolečka na zahřátí“ a

během asi pátého kolečka (které žalobce běžel na pokyn učitelky učiněný poté,

co si jí stěžoval, že „již běžet nemůže“) zkolaboval (sesunul se na zem);

žalobce nevylučoval ani „určitou prodlevu“ v poskytnutí první pomoci po jeho

zkolabování. Ke svému zdravotnímu stavu v době před poškozením zdraví uvedl, že

se narodil s vrozenou srdeční vadou (zúžení aortální chlopně), která byla

dvakrát operačně řešena, avšak v roce 2007 byl vyřazen z dispenzáře, tj. z

pravidelných kontrol v dětském kardiocentru FN XY, neboť byl shledán zcela

zdráv s lékařským doporučením, aby se vyvaroval velké zátěže, dlouhých běhů a

běhů na čas. Žalobce uplatnil nárok na bolestné (ohodnocené celkem 350 body) ve

výši 42 000 Kč a náhradu za ztížení společenského uplatnění (ohodnoceného 4 500

body) ve výši 540 000 Kč navýšenou o další dvacetinásobek, tj. o částku 10 800

000 Kč. Žalovaná se uplatněnému nároku bránila tím, že žalobce byl dětským

kardiocentrem shledán zcela bez obtíží a ponechán bez kontrol (vyřazen z tzv. dispenzáře) a shledán zcela zdráv. Žalobci byla (mimo okamžitého přivolání

lékařské pomoci) poskytnuta první pomoc masáží srdce a dýcháním z úst do úst. Ke kolapsu žalobce došlo na začátku hodiny při rozklusání, které není nadměrnou

námahou. K poškození zdraví žalobce v důsledku komorové fibrilace mohlo dojít

kdykoliv a kdekoliv a nemá proto původ v hodině tělesné výchovy. Obvodní soud pro Prahu 9 rozsudkem ze dne 1. 6. 2011 č. j. 38 C 307/2009-71

žalobu zamítl a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů

řízení. Po provedeném dokazování dospěl k závěru, že „první a bezprostřední

příčina kolapsu žalobce byla jeho vrozená srdeční vada, na jejímž rozvoji

nemělo vliv pomalé vyklusávání žalobce na hodině tělocviku, kdy si tempo i

přestávky v běhu volil sám, protože taková zátěž byla odpovídající možnostem

jeho pohybové zátěže“. Navíc došlo k selhání matky žalobce, která žalovanou

pravdivě neinformovala o jeho zdravotním stavu, nepožádala o jeho osvobození z

tělesné výchovy a naopak jej opakovaně přihlašovala na školní sportovní

aktivity, čímž ho vystavovala vyšší než běžné fyzické námaze. Soud prvního

stupně proto uzavřel, že „vznik škody na zdraví žalobce je věcně spojen s

vrozeným zdravotním postižením žalobcova srdce a s protiprávním jednáním matky

žalobce“ a že žalobce „neprokázal příčinnou souvislost mezi vyučováním tělesné

výchovy dne 11. 1. 2008 a škodou uplatněnou žalobou“. K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 25. 4. 2012 č. j.

39

Co 5/2012-88 rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k

dalšímu řízení. Odvolací soud dospěl k závěru, že „za situace, kdy bylo

nepochybně prokázáno, že ke škodě došlo v důsledku fyzické námahy při

vyučování, nelze než dovodit příčinnou existenci mezi škodnou událostí a

vznikem škody“, která byla „zásadně prokázána“; případné spoluzavinění další

osoby „mohlo zčásti příčinnou souvislost vyloučit, nikoli však zcela“. Obvodní soud pro Prahu 9 následně rozsudkem ze dne 28. 1. 2016 č. j. 38 C

307/2009-237 žalobu znovu zamítl a žalobci uložil povinnost zaplatit žalované

náhradu nákladů řízení ve výši 237 933 Kč k rukám jejího zástupce a náhradu

nákladů řízení státu ve výši 24 472 Kč na účet Obvodního soudu pro Prahu 9. Soud prvního stupně vyšel ze skutkových zjištění, že žalobce byl dítětem s

vrozenou kritickou srdeční vadou, která byla úspěšně řešena angioplastikou a

Rossovou operací. Ze všech lékařských vyšetření, která žalobce absolvoval

(poslední dne 20. 6. 2007), vyplynulo, že se jednalo o tzv. bezpříznakového

pacienta, u kterého není obecně uznávaný preventivní přístup, který by omezoval

jeho pohybové aktivity, žalobci byla doporučena běžná dětská rekreační

sportovní zátěž podle kondice. Od 1. 9. 2004 byl žalobce žákem žalované

základní školy, ve školním roce 2007/2008 žákem čtvrté třídy. Na hodině

tělocviku dne 11. 1. 2008, která začala obvyklým rozklusáním žáků kolem

tělocvičny, u žalobce při tomto rozklusání (tj. při fyzické námaze, nikoliv v

důsledku úrazu) došlo k „maligní komorové arytmii srdce a kolapsu“. Soud

prvního stupně dospěl k závěru, že uplatněný nárok na náhradu škody je třeba

posuzovat podle občanského zákoníku platného před 1. 1. 2014, i když „její

jednotlivé složky soud bude poměřovat s ustanovením § 391 zák. práce“. Shledal,

že v případě ustanovení § 391 zákoníku práce se jedná o objektivní odpovědnost

za škodu, a zabýval se příčinnou souvislostí mezi „vyučováním tělesné výchovy

dne 11. 1. 2008 a škodou uplatněnou žalobou“. Zohlednil přitom, že tělesná

zátěž žalobce spočívající „v pomalém běhu v hodině tělocviku“, která odpovídala

„možnostem jeho pohybové zátěže“, neměla žádný vliv na „vznik kritického

momentu arytmie“ a že matka žalobce nepožádala o jeho osvobození z tělesné

výchovy, a naopak žalobce „opakovaně hlásila na různé školní sportovní aktivity

– čímž žalobce vědomě vystavovala vyšší než obvyklé fyzické námaze při hodinách

tělocviku“, takže žalovaná měla rozumný důvod „domnívat se, že žalobce je zdráv

tak, aby běžné rozklusání při hodině školního tělocviku zvládl“. Na základě

výsledků trestního řízení vedeného proti učitelce tělocviku H. K. též vzal za

prokázáno, že ke škodě na zdraví žalobce nedošlo „v důsledku pozdě přivolané

rychlé záchranné pomoci“. Soud prvního stupně proto uzavřel, že uvedenou

příčinnou souvislost žalobce neprokázal (byla prokázána jen místní a časová

příčinná souvislost, nikoliv však věcná).

Nedůvodnou shledal námitku žalobce,

podle které se na vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví

Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (z jehož odborných závěrů

vycházel) nepodílel odborník z oboru dětské kardiologie, neboť znalecký ústav

je „špičkovým lékařským pracovištěm“, který jednak „učiní správný odborný závěr

o tom, jaké odborníky je nutné k sepsání znaleckého posudku přizvat“, jednak

věc konzultoval s kardiologickým pracovištěm v XY a XY. K odvolání žalobce Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 5. 2017 č. j. 39

Co 381/2016-295 rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o věci samé potvrdil a

ve výrocích o nákladech řízení změnil tak, že žalované a České republice se

náhrada nákladů řízení nepřiznává; žalované a vedlejšímu účastníkovi na její

straně nepřiznal náhradu nákladů odvolacího řízení. Odvolací soud vyšel ze

skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně, na kterém nic nezměnily jím

provedené svědecké výpovědi spolužáků žalobce. Své právní posouzení založil na

výkladu, že předpokladem odpovědnosti za škodu podle ustanovení § 391 odst. 2

zákoníku práce „není následek protiprávního jednání, ale sama povaha vyučování“

a že „ke vzniku škody však musí dojít v příčinné souvislosti s činností školy“. Za podstatné považoval „posouzení, zda žalobce musel v hodině tělesné výchovy

při běhu koleček okolo tělocvičny vyvinout nadměrné úsilí či zda to byly pro

něj výjimečné podmínky“. Vycházeje ze znaleckého posudku vypracovaného v

projednávané věci (znalecký posudek Institutu pro postgraduální vzdělávání ve

zdravotnictví), jakož i znaleckého posudku vypracovaného v trestním řízení

vedeném proti H. K. (znalecký posudek Fakultní nemocnice v XY) dovodil, že „v

den a době úrazu nenastala žádná neobvyklá situace, ke kolapsu žalobce mohlo

dojít kdykoliv, a to pro vrozenou indispozici, která byla příčinou fibrilace

komor“, a to i „v klidu a při fyzicky objektivně nenamáhavých činnostech“, že

„tři kolečka po 54 metrech okolo tělocvičny v rámci rozcvičení před tělesnou

výchovou nelze považovat za nadměrnou zátěž v situaci, kdy žádné předchozí

vyšetření neukázalo hemodynamicky nepříznivý stav po korekci aortální stenózy“. Při posuzování „sportovní kondice“ žalobce přihlédl též k tomu, že matka

žalobce nežádala jeho osvobození z tělesné výchovy, a naopak jej hlásila i na

jiné sportovní aktivity. Odvolací soud proto uzavřel, že „dle odborných

lékařských posouzení nebyl kolaps žalobce vyvolán jeho činností při hodině

tělesné výchovy a tudíž nebyly splněny podmínky odpovědnosti žalované dle shora

citovaného § 391 odst. 2 věta před středníkem zák. práce“. Za prokázané

považoval, že nedošlo k porušení povinnosti žalované při poskytnutí první

pomoci žalobci a že poškození zdraví žalobce nezpůsobil jeho pád na topení,

neboť pád byl důsledkem jeho kolapsu. Shodně se soudem prvního stupně se

odvolací soud vypořádal s námitkou žalobce, podle které se na vypracování

znaleckého posudku Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví

nepodílel odborník z oboru dětské kardiologie. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu, jakož i rozsudku soudu prvního stupně

podal žalobce dovolání. Dovolatel soudům vytýká nesprávné hodnocení znaleckého

posudku Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví, které zcela

odporuje pravidlům logického myšlení a na jeho vypracování se nepodílel

odborník z oboru kardiologie. V daném případě došlo ke kolapsu žalobce v hodině

tělesné výchovy a je proto podle dovolatele zcela irelevantní, zda by k němu

došlo i v klidovém stavu, jak dospěl znalec v posudku. Tato možná alternativa

nenastala, naopak „s pravděpodobností hraničící s jistotou 100 % to byla právě

fyzická námaha, která dokončila chorobný proces žalobce při hodině

tělocviku“ (takto ostatně situaci hodnotil znalecký posudek Fakultní nemocnice

XY). Podle dovolatelem podávaného výkladu odpovědnost podle ustanovení § 391

odst. 3 (správně odst. 2) zákoníku práce je odpovědností objektivní, jejím

předpokladem je zákonem kvalifikovaná činnost, v tomto případě vyučování v

základní škole.

Vyvolávacím činitelem vzniku škody je samotná povaha vyučování

pouze za předpokladu,

je-li mezi škodou vzniklou žákovi při vyučování a vyučováním příčinná

souvislost. Pokud soudy uvedly, že „žalobce trpěl léčenou vrozenou srdeční

vadou a výsledný zdravotní stav žalobce před kolapsem byl takový, že na vznik

kritického momentu arytmie neměl žádný vliv pomalý běh při hodině tělocviku,

protože taková zátěž byla odpovídající jeho možnostem“, je takový závěr v

rozporu se zjištěním, že žalobce si měl svoji zátěž regulovat sám a k jeho

zkolabování došlo poté (jak dovolatel dovozuje ze svědeckých výpovědí

provedených odvolacím soudem), co „musel po své stížnosti na zdravotní stav

absolvovat ještě další běh, tedy došlo u něj k přetížení organismu, což mělo za

následek zdravotní postižení žalobce“. I kdyby tomu tak nebylo, byla by „konaná

námaha vykonávána v hranici obvyklé zátěže, ale za nepříznivých okolností,

případně v hranici obvyklé namáhavé zátěže, pro které však organismus žalobce

nebyl přizpůsoben, či na kterou svými schopnostmi nestačil“. Dovolatel proto

dovozuje, že soudy nesprávně vyložily otázku existence příčinné souvislosti ve

vazbě na stávající judikaturu Nejvyššího soudu, podle které se žalobce ani

nemusel pohybovat v rámci nějaké nadlimitní zátěže, dokonce mohl konat činnost

v rámci obvyklé zátěže, ale pouze za situace, kdy jeho organismus nebyl

momentálně k této činnosti dobře disponován; v souvislosti s vrozenou srdeční

vadou žalobce poukázal na problematiku tzv. predispozice, která byla v

rozhodovací činnosti dovolacího soudu řešena (rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2543/2010, sp. zn. 21 Cdo 2824/2011, rozhodnutí bývalého Nejvyššího

soudu ČSR sp. zn. 4 Cz 86/61 a stanovisko bývalého Nejvyššího soudu ČSR sp. zn. Cpj 37/74). Dovolatel proto dovozuje, že v posuzovaném případě došlo k

nesprávnému posouzení existence příčinné souvislosti soudy obou stupňů. Vzhledem k uvedenému navrhl, aby dovolací soud rozsudek odvolacího soudu i

rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k

dalšímu řízení. Žalovaná ve svém vyjádření poukázala na výsledky znaleckého dokazování, podle

kterých nelze dospět k jinému závěru než tomu, že kolaps žalobce měl povahu

ryze medicínskou a mohlo k němu dojít kdykoliv a kdekoliv, a proto příčinná

souvislost mezi výukou tělesné výchovy a kolapsem žalobce není dána; soud

prvního stupně přitom nepostupoval v rozporu s právním názorem odvolacího

soudu, prokázal-li neexistenci příčinné souvislosti pomocí dalšího důkazu. Navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání žalobce odmítl. Dovolání je mimořádným opravným prostředkem, jímž lze napadnout výhradně

rozhodnutí odvolacího soudu. Opravným prostředkem sloužícím k přezkoumání

rozhodnutí soudu prvního stupně je odvolání (srov. § 201 o. s. ř.). Občanský

soudní řád tudíž ani neupravuje funkční příslušnost soudu pro projednání

dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně. Nedostatek funkční příslušnosti

je takovým nedostatkem podmínky řízení, který nelze odstranit. Nejvyšší soud

proto podle § 104 odst.

1 věty první ve spojení s § 243b občanského soudního

řádu řízení o dovolání proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28. 1. 2016 č. j. 38 C 307/2009-237 zastavil (srov. například usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 31. 8. 1999 sp. zn. 20 Cdo 1574/99, publikované v časopise Soudní

judikatura pod č. 45/2000). Nejvyšší soud České republiky – zabýval-li se dovoláním proti rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 24. 5. 2017 č. j. 39 Co 381/2016-295 – jako soud

dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal podle zákona č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení ve věci bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 a dovoláním je

napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán přede dnem 30. 9. 2017

(srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o

zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu

bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení

§ 240 odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.). Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzované věci – mimo jiné – zjištěno

(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z

ustanovení § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. – nepodléhá), že

žalobce byl dítětem s vrozenou srdeční vadou (kritická stenóza aortální

chlopně), která byla úspěšně řešena dvěma operačními zákroky. Z lékařských

vyšetření, která žalobce absolvoval v době před 11. 1. 2008, vyplynulo, že se

jednalo o tzv. bezpříznakového pacienta, u kterého není obecně uznávaný

preventivní přístup, který by omezoval jeho pohybové aktivity, žalobci byla

doporučena běžná dětská rekreační sportovní zátěž podle kondice. Od 1. 9. 2004

byl žalobce žákem žalované základní školy, ve školním roce 2007/2008

navštěvoval čtvrtou třídu. Dne 11. 1.

2008 na hodině tělesné výchovy v

tělocvičně žalované při úvodním rozklusání kolem tělocvičny (délka jednoho

okruhu 54 metrů) u žalobce došlo k náhlé fibrilaci srdečních komor, která

způsobila zástavu krevního oběhu (žalobce byl resuscitován) a následné

hypoxické poškození mozku a vznik apatického syndromu, jež mají za následek

trvalé poškození zdraví žalobce. Za tohoto skutkového stavu věci závisí napadený rozsudek odvolacího soudu (mimo

jiné) na vyřešení otázky hmotného práva, jaké poškození zdraví žáka základní

školy, které utrpěl při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, je úrazem, za

který odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Vzhledem k

tomu, že tato právní otázka dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu ve

všech souvislostech vyřešena, dospěl Nejvyšší soud České republiky k závěru, že

dovolání žalobce je podle ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné. Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o. s. ř.), Nejvyšší soud

České republiky dospěl k závěru, že dovolání je opodstatněné. Projednávanou věc je třeba posuzovat i v současné době - vzhledem k tomu, že

žalobce se po žalované domáhá náhrady škody v souvislosti s úrazem, který

utrpěl dne 11. 1. 2008 - podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění

zákonů č. 585/2006 Sb., č. 181/2007 Sb., č. 261/2007 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 362/2007 Sb., tedy podle zákoníku práce ve znění účinném do 13. 4. 2008 (dále

jen „zák. práce“). Ustanovení § 391 odst. 2 část věty před středníkem zák. práce rozšiřuje věcnou

působnost ustanovení zákoníku práce i na případy, kdy se nejedná o vztah ze

závislé práce, stanoví-li, že za škodu, která vznikla žákům základních škol a

základních uměleckých škol při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním,

odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy. Toto ustanovení nelze

– jak nesprávně činily soudy – vykládat tak, že zakládá samostatnou skutkovou

podstatu odpovědnosti za škodu. V případě odpovědnosti za škodu vzniklou žákovi

základní školy a žákovi základní umělecké školy úrazem, je proto třeba

aplikovat všechna ustanovení zákoníku práce upravující odpovědnost za škodu

vzniklou porušením právních povinností nebo odpovědnost za škodu vzniklou

pracovním úrazem. Podle ustanovení § 366 odst. 1 zák. práce zaměstnavatel odpovídá zaměstnanci za

škodu vzniklou pracovním úrazem, jestliže škoda vznikla při plnění pracovních

úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Podle ustanovení § 380 odst. 1 zák. práce pracovním úrazem pro účely zákoníku

práce je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na

jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění

pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Předpoklady odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci pracovním

úrazem jsou – jak vyplývá z citovaných ustanovení – poškození zdraví nebo smrt

zaměstnance (pracovní úraz), ke kterým došlo při plnění pracovních úkolů nebo v

přímé souvislosti s ním, vznik škody a příčinná souvislost mezi pracovním

úrazem a vznikem škody.

Ke vzniku nároku na náhradu škody je zapotřebí, aby

všechny tři tyto předpoklady byly splněny současně; chybí-li kterýkoliv z nich,

nárok nevzniká. Odpovědnost za škodu při pracovním úrazu je tzv. objektivní

odpovědností; zaměstnavatel odpovídá za samotný výsledek (za škodu), aniž je

uvažováno jeho zavinění, a nevyžaduje se ani porušení právní povinnosti z jeho

strany (srov. též § 366 odst. 4 zák. práce). V řízení o odškodnění pracovního

úrazu má žalobce (poškozený zaměstnanec) procesní povinnost tvrdit [srov. § 101

odst. 1 písm. a) o. s. ř.] a posléze i prokázat [srov. § 101 odst. 1 písm. b) a

§ 120 odst. 1 o. s. ř.] všechny uvedené předpoklady potřebné pro vznik

odpovědnosti za škodu. Pracovním úrazem se rozumí poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, k nimž došlo

při plnění jeho pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na

jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů; musí jít

přitom o příčinu podstatnou, důležitou a značnou. Toto zevní působení,

označované též jako úrazový děj, je zpravidla takovou událostí, která vyvolá u

postiženého subjektivní potíže, které mu nedovolují pokračovat v obvyklé práci

nebo mu to dovolují jen s určitými potížemi, nebo jej dokonce z práce vyřazují. O úrazový děj může jít i v případech náhlého poškození zdraví, které nastalo

při náhlém vypětí sil, velké námaze, nezvyklém úsilí, kdy pracovní výkon

přesahuje hranice obvyklé, každodenně vykonávané práce, nebo je sice konán v

hranicích obvyklé těžké práce, ale za nepříznivých okolností, anebo pohybuje se

sice v hranicích obvyklé namáhavé práce, pro kterou však organismus zaměstnance

není přizpůsoben nebo na kterou svými schopnostmi nestačí (srov. například

rozhodnutí Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 6. 1961 sp. zn. 4 Co 172/61,

uveřejněné pod č. 27 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1962,

nebo odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 6. 2. 2008 sp. zn. 21 Cdo

1508/2007). Poškozením zdraví se rozumí nejen poškození tělesné, ale také

psychické (srov. stanovisko býv. Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 1. 1975 sp. zn. Cpj 37/74, uveřejněné pod č. 11 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,

roč. 1976). Úrazový děj (působení zevních vlivů) a přímou souvislost utrpěného

úrazu s plněním pracovních úkolů, které naplňují pojem pracovního úrazu jako

jednoho z předpokladů odpovědnosti zaměstnavatele za škodu vzniklou zaměstnanci

pracovním úrazem, je třeba odlišovat – a soudy tak v projednávané věci

dostatečně nečinily – od dalšího předpokladu této odpovědnosti spočívajícího v

příčinné souvislosti mezi pracovním úrazem a vznikem škody. Z uvedeného vyplývá, že o úraz žáka základní školy a základní umělecké školy,

za který odpovídá právnická osoba vykonávající činnost dané školy, jde tehdy,

jestliže příčinou poškození zdraví žáka byl skutkový děj, který má charakter

úrazového děje, tedy když k poškození zdraví došlo následkem působení zevních

vlivů (fyzické či psychické přetížení - trauma), které byly svou povahou

krátkodobé, náhlé a násilné, a jestliže k tomuto poškození zdraví žáka došlo

při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním.

Pro rozhodnutí projednávané věci je proto určující vyřešení otázky, zda náhlá

fibrilace srdečních komor spojená s následnou zástavou krevního oběhu, k níž u

žalobce jako žáka základní školy provozované žalovanou došlo dne 11. 1. 2008

při rozklusání kolem tělocvičny v hodině tělesné výchovy, tj. při vyučování,

byla událostí, kterou je možné považovat za úrazový děj. Je přitom nepochybné,

že pouhé rozklusání na úvod hodiny tělesné výchovy nepředstavuje náhlé vypětí

sil, velkou námahu ani nezvyklé úsilí, kdy by podávaný sportovní výkon

přesahoval hranice běžné (obvyklé) fyzické námahy. O úrazový děj by se přesto

jednat mohlo, pokud by organismus žalobce nebyl vzhledem k jeho zdravotnímu

stavu (vrozené srdeční vadě) této fyzické zátěži přizpůsoben a ta by se proto

stala vyvolávajícím faktorem uvedených zdravotních obtíží, jež způsobily

poškození zdraví žalobce (hypoxické poškození mozku a vznik apatického

syndromu). Z uvedeného plyne, že k objasnění skutkového stavu věci je třeba posouzení

skutečností, k nimž je třeba odborných znalostí z oboru zdravotnictví. Složitost posuzované otázky potom vyžaduje, aby k jejímu posouzení bylo

nařízeno vypracování znaleckého posudku, na jehož vypracování se bude podílet

odborník (jako znalec nebo jako společník, člen či zaměstnanec znaleckého

ústavu, popř. jako konsultant znalce) z oboru (a příslušného odvětví a náležité

specializace), do něhož spadá odborné posouzení shora uvedených skutečností,

aby nevznikaly pochybnosti o správnosti znaleckého posudku (srov. zprávu o

úrovni znaleckého dokazování u soudů a státních notářství, Cpj 161/79

občanskoprávního kolegia bývalého Nejvyššího soudu ČSR, schválenou usnesením

pléna Nejvyššího soudu ČSR ze dne 23. 12. 1980, Pls 3/80, uveřejněnou pod č. 1

ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 1981). Skutková zjištění o

zdravotním postižení žalobce v době před poškozením zdraví ze dne 11. 1. 2008

(vrozené srdeční vadě) tedy vyžadovala, aby se na vypracování znaleckého

posudku podílel též odborník z oboru zdravotnictví, odvětví interna a

specializace kardiologie. I když znalecký ústav Institut postgraduálního

vzdělávání ve zdravotnictví má v seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou

činnost vedeném Ministerstvem spravedlnosti mezi obory znalecké činnosti ve

zdravotnictví zapsanou též kardiologii, na vypracování jeho znaleckého posudku,

z něhož soudy vycházely, se odborník z tohoto oboru nepodílel (kardiologickou

část posudku zpracovali pediatr a tělovýchovný lékař). Za situace, kdy se s

neúčastí tohoto odborníka při zpracování posudku znalecký ústav spolehlivě

nevypořádal, nelze akceptovat ani úvahu odvolacího soudu, který za dostatečné

považoval, že znalecký ústav vycházel ze zdravotnické dokumentace, podle které

„ošetřující lékař konzultoval s XY“ a „ústav by nepochybně zpracování posudku

odmítl, bylo-li by jeho vypracování nad jeho odbornost“. Pochybnosti dovolatele

o správnosti znaleckého posudku jsou proto opodstatněné. Stejným nedostatkem je

postižen též znalecký posudek Fakultní nemocnice XY, vypracovaný v trestním

řízení vedeném proti H.

K:, ze kterého soudy podpůrně vycházely. Je proto

odůvodněn závěr, že řízení před odvolacím soudem bylo postiženo vadou, která

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, k níž dovolací soud podle

ustanovení § 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. přihlédl. Z uvedeného vyplývá, že za současného stavu řízení nemůže obstát závěr soudů o

tom, že zdravotní selhání žalobce ze dne 11. 1. 2008 (náhlá fibrilace srdečních

komor spojená s následnou zástavou krevního oběhu) nemá původ v činnosti

(rozklusání kolem tělocvičny), kterou žalobce jako žák žalované základní školy

tento den vykonával při vyučování v hodině tělesné výchovy. Odpovědnost za škodu způsobenou žákům základní školy a žákům základní umělecké

školy úrazem při vyučování, se řídí - jak vyplývá z výše uvedeného - zákoníkem

práce. Řízení o náhradu škody, která tímto úrazem žakům uvedených škol vznikla,

je proto řízením ve věci pracovní, o níž před okresním soudem jedná a rozhoduje

senát [§ 36a odst. 1 písm. a) o. s. ř.]. V posuzovaném případě o zamítnutí

žaloby rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28. 1. 2016 č. j. 38 C

307/2009-237 rozhodla samosoudkyně Mgr. Sylva Mašínová. Soud prvního stupně

tedy byl při uvedeném rozhodování nesprávně obsazen a odvolací soud způsobem

vyplývajícím z ustanovení § 219a odst. 1 písm. a) a § 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř. nezjednal nápravu. Dovolací soud proto i k této vadě ve smyslu ustanovení

§ 242 odst. 3 věty druhé o. s. ř. přihlédl, i když nebyla uplatněna v dovolání. Protože napadený rozsudek odvolacího soudu není správný a protože nejsou dány

podmínky pro zastavení dovolacího řízení, pro odmítnutí dovolání, pro zamítnutí

dovolání nebo pro změnu rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud České

republiky tento rozsudek zrušil (§ 243e odst. 1 o. s. ř.). Vzhledem k tomu, že

důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí také na

rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí a věc

vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 9 k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 věta druhá

o. s. ř.). Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí o věci

rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení, ale

znovu i o nákladech původního řízení (§ 226 odst. 1 a § 243g odst. 1 část první

věty za středníkem a věta druhá o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. 2. 2019

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu