Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 1046/2008

ze dne 2010-04-28
ECLI:CZ:NS:2010:22.CDO.1046.2008.1

22 Cdo 1046/2008

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., ve věci žalobce P. S., zastoupeného Mgr. Vojtěchem Fořtem,

advokátem se sídlem v Domažlicích, Nadporučíka O. Bartoška 15, proti žalované

J. B., zastoupené JUDr. Josefem Štětinou, advokátem se sídlem v Domažlicích,

Boženy Němcové 74, o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního

soudu v Domažlicích pod sp. zn. 3 C 160/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku

Krajského soudu v Plzni ze dne 26. října 2007, č. j. 61 Co 460/2007-297, takto:

I. Řízení o dovolání proti rozsudku Okresního soudu v Domažlicích ze

dne 10. července 2007, č. j. 3 C 160/2004-262, se zastavuje.

II. Dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 26. října

2007, č. j. 61 Co 460/2007-297, se zamítá.

III. Žalobce je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího

řízení částku 19.810,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám

JUDr. Josefa Štětiny.

Okresní soud v Domažlicích (dále „soud prvního stupně“) rozsudkem ze

dne 10. 7. 2007, č. j. 3 C 160/2004-262, pod bodem I. výroku přikázal do

výlučného vlastnictví žalobce spoluvlastnický podíl na objektu bydlení č. p. 86

spolu se stavební parc. č. 38/2, zapsané na LV č. 546 pro obec S. a kat. území

S., dále rekreační chatu č. e. 468 na stavební parc. č. 3581 (ve výlučném

vlastnictví žalobce) a pozemek parc. č. 3488/21, zapsané na LV č. 4144 pro obec

a kat. území D., vše v ceně 2.585.590,- Kč. Pod bodem II. přikázal do výlučného

vlastnictví žalobce blíže označené věci movité (vybavení bytu a chaty) s tím,

že celková cena věcí přikázaných žalobci činí 2.622.930,- Kč. Do výlučného

vlastnictví žalované přikázal blíže označené věci movité (vesměs vybavení bytu)

včetně osobního automobilu Ford Escort 1,8 TD, e. č. DOE 40-56, vše v celkové

ceně 277.920,- Kč. Pod bodem IV. vyslovil, že žalobce přejímá k zaplacení dluh

z půjčky vůči Raiffeisen Bank, a. s., ve výši 150.000,- Kč a pod bodem V. že

žalovaná přejímá k zaplacení dluh vůči téže bance ve výši 35.584,- Kč. Pod

bodem VI. uložil žalobci, aby žalované zaplatil na vyrovnání podílů částku

937.021,- Kč. Pod bodem VII. a VIII. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Soud prvního stupně zjistil, že manželství účastníků, uzavřené dne

6.6.1992, zaniklo rozvodem dne 22. 1. 2004. K dohodě o vypořádání společného

jmění manželů mezi účastníky nedošlo. Soud prvního stupně vzal za prokázané, že

do společného jmění účastníků patří nemovitosti a věci movité, které učinil

předmětem vypořádání. Pokud účastníci tvrdili, že obdrželi darem od svých

rodičů finanční prostředky, soud prvního stupně uvedl, že „je velmi obtížné

zhodnotit úmysl poskytovatelů finančních prostředků v době, kdy peníze byly

vyplaceny. Vztahy mezi účastníky a jejich rodiči byly v té době velmi dobré,

nebyl žádný objektivní důvod vylučovat některého z účastníků z darování“. Za

zcela nepochybné ale považoval, že částka 100.000,- Kč a 300.000,- Kč na stavbu

chaty byla darována pouze žalobci. Při vypořádání zhodnotil, že žalobce v roce

2004 převzal odbytné z pojistné smlouvy ve výši 55.700,- Kč.

Krajský soud v Plzni jako soud odvolací k odvolání obou účastníků

rozsudkem ze dne 26. 10. 2007, č. j. 61 Co 460/2007-297, rozsudek soudu prvního

stupně potvrdil s tím, že do vlastnictví žalobce se dále přikazuje osobní

automobil Opel Astra, registrační značky 1P6 2043 v ceně 115.000,- Kč, takže

celková cena vlastnictví žalobce představuje částku 2.738.640,- Kč, že cena

věcí ve vlastnictví žalované představuje částku 274.470,- Kč, že žalovaná je

dále povinna zaplatit svým rodičům dluh z půjčky ve výši 50.000,- Kč a že

žalobce je povinen zaplatit žalované na vypořádání společného jmění manželů

částku 1.064.274,50 Kč. Dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Odvolací soud na rozdíl od soudu prvního stupně do společného jmění

účastníků zahrnul osobní automobil Opel Astra, neboť byl zakoupen před zánikem

manželství. Jeho cenu ke dni zániku manželství ve výši 115.000,- Kč učinili

zástupci účastníků nespornou. Dále vypořádal částku 26.921,- Kč, vyplacenou

jako odbytné žalované. Tuto skutečnost učinili účastníci nespornou při jednání

u soudu prvního stupně 21. 4. 2005. Při vypořádání odvolací soud uvažoval s

dluhem ve výši 50.000,- Kč z půjčky, poskytnuté účastníkům rodiči žalované na

zakoupení osobního automobilu Ford Escort, kdy i žalobce při odvolacím jednání

její existenci potvrdil. Zcela se ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně

ohledně finančních prostředků poskytovaných účastníkům, že „nelze jednoznačně

dovodit závěr, že se jednalo o darování pouze jednomu či oběma z nich“, vyjma

částky 300.000,- Kč darované žalobci jeho matkou, kterou odvolací soud posoudil

jako vnos žalobce do společného jmění manželů. Odvolací soud neměl výhrady ani

proti přikázání věcí a dluhů z půjček tomu kterému z účastníků. Při vypořádání

vycházel shodně jako soud prvního stupně ze stejných podílů účastníků na jejich

společném jmění.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání, podle jeho

obsahu z důvodů, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a

že vychází ze skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné

části oporu v provedeném dokazování. Namítl, že soudy provedly obsáhlé

dokazování, ale provedené důkazy nesprávně zhodnotily. Odkázal na „celou řadu

vyjádření a jiných podání zaslaných žalobcem soudům obou stupňů“, zejména na

závěrečný návrh a odvolání. Žalobce se domnívá, že je zbytečné, aby se blíže

podrobně k celé záležitosti vyjadřoval. Nad rámec podání učiněných v nalézacím

řízení vznesl výhrady proti rozhodnutí o přikázání mikrovlnné trouby, dřevěné

lavice do kuchyně, garnýže do kuchyně, rychlovarné konvice Kenwood a stolku na

CD do jeho vlastnictví s tím, že tyto věci od počátku řízení užívá žalovaná,

která je žalobci ani nenabízela, a žalobce o ně zájem neměl. Dále nesouhlasí se

zařazením osobního automobilu Opel Astra do zaniklého společného jmění manželů.

K tomu uvedl, že bylo prokázáno, že tento automobil byl koupen žalobcem v době,

kdy již tři měsíce nežil se žalovanou ve společné domácnosti, za peníze získané

od rodičů žalobce. Pokud jde o dluh u Raiffeisen Bank, a. s., který činil ke

dni rozvodu manželství účastníků 35.584,- Kč, poukázal na to, že žalovaná

přestala tento dluh splácet a dluh pak doplatil on sám. Nesouhlas vyslovil s

rozhodnutím soudu, pokud jím při vypořádání nebylo přihlédnuto k částce

385.000,- Kč, kterou žalobce dostal od svých rodičů, o níž žalovaná dobře

věděla a souhlasila s tím, aby byla investována do nemovitosti. Do vypořádání

podle žalobce měla být zahrnuta rovněž částka 122.000,- Kč, kterou rodiče

žalobce půjčili účastníkům na dostavbu nemovitosti ve Staňkově, byla zahrnuta

do účetnictví týkajícího se stavby a dosud nebyla vrácena. Oběma soudům vytkl,

že nezohlednily práci rodičů žalobce vykonanou podle pracovního deníku, v

důsledku které účastníci „ušetřili spoustu finančních prostředků a díky této

práci také zhodnotili svůj majetek“. Navrhl, aby dovolací soud zrušil rozsudek

odvolacího soudu i soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k

dalšímu řízení.

Žalovaná navrhla zamítnutí dovolání s tím, že uplatněné dovolací důvody

žalobcem v daném případě nejsou dány.

Podle čl. II. – přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů

69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají

účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným

(vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou

podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím

není dotčeno.

Nejvyšší soud České republiky (dále „Nejvyšší soud“) proto při

projednání dovolání postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném

do novely provedené zákonem č. 7/2009 Sb. (dále o. s. ř.).

Nejvyšší soud není funkčně příslušný k projednání dovolání proti

rozhodnutí soudu prvního stupně. Nedostatek funkční příslušnosti Nejvyššího

soudu jako soudu dovolacího k projednání dovolání podaného proti rozsudku soudu

prvního stupně je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení. Dovolací soud

proto řízení o dovolání, pokud směřovalo také proti rozsudku soudu prvního

stupně, podle § 104 odst. 1 a § 243c o. s. ř. zastavil. K tomu srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2001, sp. zn. 33 Cdo 3072/2000, publikovaný v

Souboru civilních rozhodnutí, C. H. Beck Praha (dále jen „Soubor rozhodnutí“),

pod C 143, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2001, sp. zn. 20 Cdo

1072/2000, uveřejněné tamtéž pod C 477.

Dovolací soud po zjištění, že dovolání proti rozsudku odvolacího soudu bylo

podáno oprávněnou osobou včas, se především zabýval dovoláním z hlediska jeho

přípustnosti.

Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. dovolání je přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo změněno

rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé.

Podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. dovolání je přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl ve věci

samí jinak než v dřívějším rozsudku (usnesení) proto, že byl vázán právním

názorem odvolacího soudu, který dřívější rozhodnutí zrušil.

Podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. dovolání je přípustné proti rozsudku

odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno

rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena

b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam.

Podle § 242 odst. 1 o. s. ř. dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího

soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden.

Podle § 242 odst. 2 písm. d) o. s. ř. dovolací soud není vázán rozsahem

dovolacích návrhů, jestliže z právních předpisů vyplývá určitý způsob

vypořádání vztahu mezi účastníky.

Přípustnost dovolání v daném případě byla v souladu s judikaturou Nejvyššího

soudu posuzována odděleně ve vztahu k jednotlivým položkám a výrokům rozsudku

odvolacího soudu. Zde dovolací soud odkazuje zejména na rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 18. 11. 2009, sp. zn. 22 Cdo 425/2008 (viz www.nsoud.cz), v němž

Nejvyšší soud uvedl, že „v řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví

manželů dovolací soud zkoumá přípustnost dovolání ohledně každé vypořádávané

položky zvláště“, a že „skutečnost, že odvolací soud např. změní rozsudek soudu

prvního stupně ohledně jedné či několika položek neznamená, že dovolání je

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. i proti těm částem rozsudku

odvolacího soudu, které se týkají jiných položek, a že dovolací soud je již v

důsledku částečné změny rozsudku soudu prvního stupně odvolacím soudem oprávněn

přezkoumat celé rozhodnutí“. Dále pak na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 2.

2008, sp. zn. 22 Cdo 3307/2006 (viz C 5768 Souboru rozhodnutí), podle kterého

„jestliže odvolací soud změní rozhodnutí soudu prvního stupně o vypořádání

bezpodílového spoluvlastnictví manželů jen ohledně některých vypořádávaných

položek, může dovolací soud přezkoumat jeho rozsudek jako měnící pouze v

rozsahu změny rozsudku prvního stupně. Propojení zkoumané části výroku

rozhodnutí odvolacího soudu s částí výroku, která přezkoumání nepodléhá, se při

rozhodnutí o dovolání projevuje v tom, že shledá-li dovolací soud důvody pro

zrušení přezkoumávaného výroku, zruší současně i výrok, který přezkoumávat

nelze“. To platí i pro řízení o vypořádání společného jmění manželů.

Odvolací soud změnil rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé ohledně

osobního automobilu Opel Astra v částce 115.000,- Kč, který zařadil do

společného jmění manželů a přikázal do vlastnictví žalobce, částky 26.921,- Kč,

představující odbytné z pojistné smlouvy žalované a započtené na podíl

žalované, a částky 50.000,- Kč, kterou uložil zaplatit žalované rodičům

žalované jako dluh z půjčky. Odlišná výše částky, kterou je žalobce povinen

zaplatit žalované na vypořádání společného jmění manželů, je jen logickým

důsledkem uvedené změny rozsudku soudu prvního stupně. Jinak je rozsudek soudu

prvního stupně ve věci samé rozsudkem potvrzujícím.

Měnící část rozsudku odvolacího soudu žalobce napadl dovoláním, jen pokud jde

o osobní automobil Opel Astra. V tomto rozsahu je dovolání přípustné podle §

237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. Další námitky uplatněné v dovolání se vztahují k

potvrzující části rozsudku odvolacího soudu.

Dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu je přípustné za splnění

předpokladů stanovených v ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c), odst. 3 o. s.

ř. Protože předpoklad stanovený v § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. nebyl

naplněn, přicházela v úvahu přípustnost dovolání jen podle ustanovení § 237

odst. 1 písm. c), odst. 3 o. s. ř., podle nichž je dovolání přípustné proti

rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo

potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné

podle písmena b) a dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve

věci samé po právní stránce zásadní význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po

právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je odvolacími

soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v

rozporu s hmotným právem.

Protože dovolání opírající se o § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je přípustné

jen pro řešení právních otázek, je dovolatel oprávněn napadnout rozhodnutí

odvolacího soudu dovoláním jen z dovolacího důvodu podle § 241a odst. 2 písm.

b) o. s. ř., příp. podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., pokud by šlo o

výklad procesního předpisu, který by činil z napadeného rozsudku rozhodnutí

zásadního právního významu. V dovolání v tomto případě nelze uplatnit dovolací

důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř. a dovolací soud tak musí vycházet ze

skutkových zjištění učiněných v nalézacím řízení, aniž by se zabýval jejich

správností.

Řádné uplatnění dovolacího důvodu předpokládá, že dovolatel popíše

(konkretizuje) okolnosti, z nichž usuzuje, že dovolací důvod je dán; pouhý

odkaz na předchozí podání nestačí, a to již proto, že principy přezkumné

činnosti odvolacího a dovolacího soudu, (zejména pak jejího rozsahu) jsou

podstatně rozdílné. Není proto dobře možné tolerovat pasivitu dovolatele, který

by jen na taková svá podání odkazoval, aniž by je konkretizoval, popř. i

opakoval (jsou-li jeho argumenty z nalézacího řízení použitelné i v řízení

dovolacím). Už vůbec nepřijatelné je, aby dovolatel odkazoval na blíže neurčená

podání soudu prvního stupně, jako to učinil žalobce v tomto případě. Dovolací

soud se proto zabýval jen v dovolání vznesenými konkretizovanými námitkami.

Dovolací soud za využití § 243 odst. 2 o. s. ř. o stručném odůvodnění

rozhodnutí tohoto soudu dospěl k závěru, že rozhodnutí odvolacího soudu v

napadené potvrzující části ve věci samé nemá po právní stránce zásadní význam,

neboť není v rozporu s hmotným právem a neřeší takovou právní otázku, která by

toto rozhodnutí činila rozhodnutím po právní stránce zásadního významu. Ostatně

dovolatel ani nevymezil hmotněprávní otázku, kterou by dovolací soud měl

přezkoumat jako otázku zásadního právního významu. Neuvede-li dovolatel v

dovolání žádnou takovou otázku, nemůže dovolací soud shledat tzv. nenárokové

dovolání [§ 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.] přípustným. K tomu srov. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1217/2006, publikované v

Souboru rozhodnutí pod C 5042. Hmotněprávní posouzení věci odpovídá skutkovým

závěrům soudu prvního stupně, převzatým odvolacím soudem. Pokud snad dovolatel

za žalovanou doplatil dluh u Raiffeisenbank, a. s., nic mu nebrání v tom, aby

to, co za žalovanou zaplatil, po žalované požadoval k úhradě.

S ohledem na uvedené dovolací soud neshledal předpoklady přípustnosti

dovolání proti napadené potvrzující části rozsudku odvolacího soudu ve věci

samé podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. naplněny.

Dovolací soud přezkoumal rozsudek odvolacího soudu jen v rozsahu

přípustného dovolání, tj. pokud jím byl změněn rozsudek soudu prvního stupně

ohledně osobního automobilu Opel Astra, podle § 242 odst. 1 a 3 o. s. ř. a

dospěl k závěru, že dovolání není důvodné.

Odvolací soud nepochybil, pokud na rozdíl od soudu prvního stupně

vypořádal osobní automobil Opel Astra, neboť jde o majetek nabytý žalobcem za

trvání manželství s žalovanou, který podle § 143 odst. 1 písm. a) obč. zák.

tvoří jejich společné jmění manželů. Dovolatel tvrdí, že tento automobil do

společného jmění manželů nepatří, neboť byl zakoupen za peníze, které dostal

darem od svých rodičů, a v této souvislosti odkazuje na svědeckou výpověď svého

otce. Odvolací soud však vyšel z hodnocení výpovědi otce dovolatele při jeho

opětovném výslechu soudem prvního stupně dne 29. 5. 2007, který jeho výpověď

hodnotil jako nepřesvědčivou. Hodnocení této výpovědi soudem prvního stupně

nelze podle názoru dovolacího soudu považovat za zjevně nepřiměřené. Tvrzení

dovolatele jednoznačně prokázáno nebylo.

Vady uvedené v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b ) a § 229 odst. 3 o.

s. ř., jakož i jiné vady řízení, které mohly mít za následek nesprávné

rozhodnutí ve věci, dovolací soud nezjistil.

Z uvedených důvodů dovolací soud proto podle § 243b odst. 2 o. s. ř. dovolání

žalobce zamítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z toho, že dovolání žalobce

bylo zčásti zastaveno a zčásti zamítnuto a žalované vznikly náklady (§ 243b

odst. 5, § 224 odst. 1, a § 142 odst. 1 o. s. ř.). Náklady vzniklé žalované

představují odměnu za její zastoupení v dovolacím řízení advokátem, která činí

podle § 3 odst. 1 (u zamítnutí řízení z částky 57.500,- Kč, která představuje

polovinu ceny osobního automobilu Opel Astra, a u zastavení řízení z částky

329.592,- Kč, představující polovinu hodnot uplatněných v dovolání, tj. movité

věcí v celkové ceně 1.600,- Kč, dluh z půjčky u Raiffeisenbank, a.s., ve výši

35.584,- Kč, finanční pomoc od rodičů ve výši 385.000,- Kč a 122.000,- Kč a

osobní automobil Opel Astra v částce 115.000,- Kč), u zamítnutí řízení podle §

4 odst. 3, § 10 odst. 3 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění

pozdějších předpisů částku 8.537,50 Kč, u zastavení řízení podle § 4 odst. 3, §

10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění

pozdějších předpisů částku 10.973,- Kč a dále paušální náhradu hotových výdajů

300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších

předpisů, celkem 19.810,- Kč. Platební místo a lhůta k plnění vyplývají z § 149

odst. 1 a § 160 odst. 1 o. s. ř.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li žalobce dobrovolně, co mu ukládá toto rozhodnutí, může žalovaná

podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 28. dubna 2010

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu