Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 3614/2020

ze dne 2021-02-25
ECLI:CZ:NS:2021:22.CDO.3614.2020.1

22 Cdo 3614/2020-266

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobce 2. Stavební bytové družstvo občanů v Praze 4, Bránická ul. 89,

identifikační číslo osoby 00033839, se sídlem v Praze 4, Branická 797/89,

zastoupeného JUDr. Janem Pavlokem, advokátem se sídlem v Praze 6, K Brusce

124/56, proti žalovaným 1) MIPE-N, a. s., identifikační číslo osoby 27193501,

se sídlem v Praze 4, Struhařovská 2942, a 2) M. I., narozenému XY, bytem v XY,

zastoupeným JUDr. Josefem Skácelem, advokátem se sídlem v Praze 2, Londýnská

674/55, o určení existence věcného břemene, vedené u Obvodního soudu pro Prahu

1 pod sp. zn. 28 C 18/2016, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 12. 6. 2020, č. j. 14 Co 114/2019-240, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. 6. 2020, č. j. 14 Co 114/2019-240,

se ruší a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal určení existence věcného břemene specifikovaného níže. Žalovaní jsou podílovými spoluvlastníky pozemku par. č. XY, jehož součástí je

budova č. p.XY, v katastrálním území XY, obecXY. V souladu s § 28d zákona č. 42/1992 Sb., zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků

v družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „transformační zákon“),

bylo na nemovitosti ve prospěch žalobce založeno věcné břemeno (služebnost)

užívání bytu. Žalovaní namítali neexistenci věcného břemene a pro případ, že by

existovalo, vznesli námitku jeho promlčení. Obvodní soud pro Prahu 1 („soud prvního stupně”) rozsudkem ze dne 8. 11. 2018,

č. j. 28 C 18/2016-149, výrokem I určil, že věcné břemeno bytu – právo užívání

jedné bytové jednotky ke stavbě v části obce XY, č. p. XY na pozemku parc. č. XY, v katastrálním území XY, obec XY, vzniklé na základě § 28d zák. č. 42/1992

Sb. (ve znění pozdějších předpisů), ve prospěch žalobce „zde je“, a výrokem II

rozhodl o nákladech řízení. Soud prvního stupně ohledně otázky promlčení věcného břemene odkázal na

rozsudek tamního soudu ze dne 24. 5. 2017, č. j. 25 C 151/2012-194, ze kterého

vyplývá, že k promlčení nemohlo dojít, neboť oprávněný z věcného břemene

(žalobce) nepochybně toto právo vykonával, související agendu však přesunul na

jiný subjekt. Městský soud v Praze („odvolací soud”) rozsudkem ze dne 12. 6. 2020, č. j. 14

Co 114/2019-240, výrokem I potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve znění:

„Určuje se, že zde je ve prospěch žalobce věcné břemeno práva užívání bytové

jednotky v půdním prostoru domu č. p. XY v XY, na budově č. p. XY, která je

nyní zapsána v katastru nemovitostí jako součást pozemku parc. č. XY v k. ú. XY, obec XY, vzniklé na základě § 28d zákona č. 42/1992 Sb., ve znění

pozdějších předpisů“. Výrokem II pak změnil rozsudek soudu prvního stupně

ohledně nákladů řízení a výrokem III rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Výrok rozsudku upravil jen tak, aby byl „ve znění respektujícím současný stav

zapsaný v katastru nemovitostí, tj. že budova č. p. XY je nyní zapsána v

katastru jako součást pozemku č. parc. XY v k. ú. XY, obec XY“. Odvolací soud dospěl k závěru, že ve věci byly splněny veškeré zákonem

vyžadované podmínky pro vznik věcného břemene podle § 28d transformačního

zákona. K námitkám žalovaných týkajících se toho, že žalobce je v likvidaci,

uvedl, že – podle rozhodnutí která citoval - v době rozhodování soudu již v

likvidaci nebyl. K námitce promlčení konstatoval, že předmětem řízení je určení, že zde věcné

břemeno je, nikoli plnění odpovídající věcnému břemenu. I v případě, že by

právo odpovídající věcnému břemenu bylo promlčeno, zatěžovalo by budovu i

nadále jako tzv. naturální právo (srov. rozsudky Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 1. 2004, sp. zn. 22 Cdo 1564/2003, ze dne 27. 2. 2006, sp. zn. 22 Cdo 346/2006,

ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 22 Cdo 129/2009). Otázka promlčení tak podle

odvolacího soudu nemá na rozhodnutí o předmětu sporu žádný vliv a soud prvního

stupně se jí zabýval nadbytečně.

Ke tvrzení žalovaných, že nelze určit existenci předmětného věcného břemene ke

stavbě, která je součástí pozemku, odvolací soud uvedl: „Žalovaným je třeba

přisvědčit, že dle stavu zapsaného v katastru nemovitostí ke dni 5. 6. 2017 je

budova č. p. XY situovaná na pozemku č. parc. XY v k. ú. XY zapsána jako

součást tohoto pozemku. Uvedený stav však reflektuje skutečnost, že k uvedenému

dni zároveň nebylo v katastru nemovitostí zapsáno žádné věcné břemeno

zatěžující stavbu samotnou, v důsledku čehož byla naplněna dikce ustanovení §

3060 občanského zákoníku č. 89/2012 („ o. z.“). Ze žaloby je patrné, čeho a

proč se žalobce domáhá, přičemž jasně vymezuje budovu, ve vztahu k níž mu podle

jeho přesvědčení mělo ve smyslu § 28d zákona č. 42/1992 Sb. věcné břemeno

vzniknout… Podle ustálené judikatury soud nepostupuje v rozporu se zákonem,

jestliže použitím jiných slov vyjádří ve výroku svého rozhodnutí stejná práva a

povinnosti, kterých se žalobce domáhal. Pouze soud rozhoduje o formulaci výroku

a případným návrhem žalobce na znění výroku rozhodnutí přitom není vázán

(rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 19. 7. 2010, sp. zn. 22 Cdo 4649/2008). Proto není překročením žaloby, zformuluje-li soud svůj výrok způsobem

reflektujícím stav zapsaný ke dni jeho rozhodnutí v katastru nemovitostí“. Proti rozsudku odvolacího soudu podávají žalovaní dovolání; mají za to, že

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení 1) otázky hmotného práva, při jejímž

řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího

soudu, pokud jde o promlčení věcného práva (konkrétně od právního názoru

vysloveného v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 21. 12. 2010, sp. zn. 21 Cdo

2185/2009), 2) otázky hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud

odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, pokud jde o zjevné

zneužití práva (například od právního názoru vysloveného v usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 14. 1. 2020, sp. zn. 26 Cdo 3654/2019), a 3) otázky hmotného

práva, která v rozhodování dosud nebyla vyřešena. Důvodem dovolání je nesprávné

právní posouzení věci. 1) Dovolatelé nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že je-li věcné břemeno

promlčeno a byla vznesena námitka promlčení, nejde o zánik práva, nýbrž pouze o

zánik nároku, což znamená, že právo přestalo být soudem vynutitelné, ale jako

právo naturální stále existuje a zatěžuje nemovitost (a z opačného názoru

zřejmě podle dovolatelů vyplývá závěr, že nelze podle § 80 o. s. ř. určit, že

nemovitost jím není zatížena). Ve věci 21 Cdo 2185/2009 (týkající se zástavního

práva) Nejvyšší soud uvedl, že i když promlčené právo přetrvává

– obecně vzato – jako tzv. naturální obligace, nelze takový závěr bez dalšího

vztáhnout také na zástavní právo. Namítl-li zástavní dlužník důvodně promlčení

zástavního práva, nelze tu úspěšně dovozovat tzv. naturální obligaci. I když to

dovolatelé výslovně neuvádějí, mají patrně za to, že obdobné závěry by měly

platit i pro věcná břemena, která jsou – stejně jako právo zástavní – právy

věcnými. Odvolací soud se tedy měl zabývat námitkou promlčení, neboť pak by žalobu

zamítl. 2) Dále žalovaní uvádějí: „Odvolací soud konstatuje, že podle usnesení

Městského soudu v Praze ze dne 3. 9. 2019, tedy v průběhu odvolacího řízení, se

žalobce nezrušuje a jeho likvidace se nenařizuje. Podle žalovaných zrušení

likvidace žalobce je zjevným zneužitím práva“. Žalovaní nebyli účastníky řízení

o „nezrušení žalobce“ a o nenařízení jeho likvidace a o probíhajícím řízení

tedy přirozeně ani nevěděli a v průběhu celého řízení upozorňovali na účelové

„obživnutí“ žalobce. Odkazují na řadu rozhodnutí Ústavního soudu i Nejvyššího

soudu týkajících se dobrých mravů a zneužití práva, a uzavírají: „Bylo tak na

odvolacím soudu, (v průběhu řízení před soudem prvního stupně žalobce ještě

prodléval v likvidaci), aby s“e zabýval zrušením likvidace žalobce ve vztahu k

předmětu řízení z pohledu zneužití práva“. 3) Konečně uvádějí: „Odvolací soud upravil žalobní znělku a rozhodl, že

rozsudek soudu prvního stupně se potvrzuje ve znění: ‚Určuje se, že zde je ve

prospěch žalobce věcné břemeno práva užívání bytové jednotky v půdním prostoru

domu č. p. XY v XY, na budově č. p. XY, která je nyní zapsána v katastru

nemovitostí jako součást pozemku parc. č. XY v k. ú. XY, obecXY, vzniklé na

základě § 28d zákona č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.‘ K tomu

odvolací soud uvedl, že budova je zapsaná v katastru nemovitostí jako součást

pozemku; uvedený stav však reflektuje skutečnost, že k uvedenému dni zároveň

nebylo v katastru nemovitostí zapsáno žádné věcné břemeno zatěžující stavbu

samotnou, v důsledku čehož byla naplněna dikce ust. § 3060 o. z. Podle

odkazovaného ust. § 3060 o. z. ovšem není rozhodné, zda věcné právo je zapsané

v katastru nemovitostí, ale zatěžuje-li nemovitost. Podle žalovaných se

odvolací soud pokusil vlastní úpravou o řešení situace, kdy v době rozhodnutí

budova č. p. XY byla podle zápisu v katastru nemovitostí součástí pozemku parc. č. XY, vše v k. ú.

XY, ačkoli podle zákona po přezkumu trvání věcného břemene a

jeho povahy budova případně součástí pozemku není – rozhodnout o tom, zda

součástí je, nebo není, ale nelze bez doplnění skutečností, jež v dosavadním

řízení nebyly zjišťovány. Znění napadeného výroku v úpravě odvolacího soudu je

podle žalovaných výsledkem snažení odvolacího soudu se vyřešení problému

vyhnout. Jisté je, že odvolací soud nezjistil, zda budova čp. XY je nebo není

součástí pozemku parc. č. XY. Výrok, že zde je věcné břemeno na budově, „která

je nyní zapsána v katastru nemovitostí jako součást pozemku“, nevypovídá o tom,

jestli budova součást pozemku je nebo není. Podle ust. § 28d zák. č. 42/1992

Sb. věcné břemeno zatěžuje vlastníka budovy. Z toho v žádném případě nelze

dovodit, že omezuje také vlastníka pozemku. Podle žalovaných tedy napadené

soudní rozhodnutí nemůže být způsobilým titulem pro zápis práva do katastru

nemovitostí. Kromě toho také nesplňuje požadavek katastrálního zákona, pokud

jde o spojení s geometrickým plánem, a i proto je podle žalovaných nezpůsobilým

titulem pro zápis (§ 7 odst. 3)“. V této souvislosti nevymezili důvod přípustnosti dovolání, nicméně na jeho

začátku tvrdí, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena; podle obsahu

dovolání jde o otázku, zda věcné břemeno – zde právo užívat byt, brání tomu,

aby se stavba stala součástí pozemku (§ 3060 o. z.) a zda věcné břemeno podle §

28d transformačního zákona může zatěžovat pozemek, jehož součástí je budova. Dovolatelé navrhují zrušit rozsudky obou nalézacích soudů a věc vrátit soudu

prvního stupně k dalšímu řízení. Dovolatelé také podávají návrh na odklad právní moci napadeného rozhodnutí,

neboť jsou závažně ohroženi na svých právech případným zápisem věcného břemena

do katastru nemovitostí a s tím spojenou eventuální žádostí o úvěr. Žalobce se k dovolání nevyjádřil. Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 o. s. ř., že je

uplatněn dovolací důvod, uvedený v § 241a odst. 1 o. s. ř. a že jsou splněny i

další náležitosti dovolání a podmínky dovolacího řízení (zejména § 240 odst. 1,

§ 241 o. s. ř.), napadené rozhodnutí přezkoumal a zjistil, že dovolání je

částečně důvodné. Přípustnost dovolání zakládá skutečnost, že napadené rozhodnutí závisí na

vyřešení otázky hmotného práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od

rozhodovací praxe dovolacího soudu, pokud jde o promlčení věcného břemene, a

dovolací soud dosud neřešil právní otázku, zda věcné břemeno podle § 28d

transformačního zákona brání tomu, aby se stavba stala součástí pozemku (§ 3060

o. z.) a zda toto věcné břemeno může zatěžovat pozemek, jehož součástí je budova

K promlčení věcného břemene:

I když dovolání je v této části (jako ostatně i v dalších částech) na samé

hraně projednatelnosti (např. dovolatelé nevysvětlují, proč a v jakém rozsahu

by se podle jejich mínění mohly vztáhnout závěry rozhodnutí o zástavním právu

na věcné břemeno), přece jen obsahuje (zčásti implicitně) údaje nutné k

vymezení důvodů přípustnosti i dovolacího důvodu.

Odvolací soud posoudil

promlčení věcného břemene jinak než aktuální judikatura Nejvyššího soudu. V rozsudku ze dne 27. 10. 2020, sp. zn. 22 Cdo 1491/2020 Nejvyšší soud (ohledně

služebnosti, která se měla promlčet v roce 2007) uvedl:

„Judikatura Nejvyššího soudu k promlčení služebnosti (věcného břemene) za

účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dovodila, že promlčení

věcného břemene spolu se vznesenou námitkou promlčení představuje takovou

trvalou změnu, na základě které lze podle § 151p odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (obč. zák.) žádat soud, aby věcné břemeno zrušil (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2006, sp. zn. 22 Cdo 346/2006). Vzhledem k tomu, že v projednávané věci o zrušení služebnosti (pro změnu poměrů

v důsledku promlčení) rozhodovaly nalézací soudy až po 1. 1. 2014, je však

nutné posoudit otázku zrušení služebnosti a přiznání přiměřené náhrady podle

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – dále jen „o. z.“(§ 3028 odst. 1, 2 o. z. – k tomu srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. 22 Cdo

1663/2017). Podle § 618 o. z. promlčí-li se právo zapsané ve veřejném seznamu nebo v

rejstříku zástav, vymaže z něj promlčené právo ten, kdo veřejný seznam nebo

rejstřík zástav vede, na návrh osoby, která má na výmazu právní zájem. Podle § 980 odst. 2 věta druhá o. z. bylo-li právo k věci z veřejného seznamu

vymazáno, má se za to, že neexistuje. U služebnosti jako majetkového práva zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

výslovně předpokládá možnost jejího promlčení (§ 611, § 633 o. z.). Obdobně

jako podle úpravy zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je obecným následkem

promlčení výrazné oslabení práva – dlužníkovi zaniká povinnost plnit (§ 609 o. z.). Promlčené právo samo o sobě sice nezaniká, ale existuje nadále jako tzv. naturální obligace. Soud totiž k námitce promlčení nemůže zásadně poskytnout

oprávněnému ochranu (§ 610 odst. 1 o. z.). Naopak

je-li právo odpovídající služebnosti promlčeno, může se povinný ze služebnosti

žalobou úspěšně domoci toho, aby se oprávněný takového práva zdržel (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2006, sp. zn. 22 Cdo 431/2006,

publikovaný pod č. 60/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V úvahách o následcích promlčení služebnosti je však dále nutné promítnout i

znění § 618 o. z., podle kterého se promlčená služebnost vymaže z veřejného

seznamu, ve kterém je zapsána, k návrhu osoby, která má na výmazu právní zájem. Tímto veřejným seznamem je ve vztahu ke služebnostem, které povětšinou váznou

na věcech nemovitých, nutno rozumět především katastr nemovitostí vedený podle

zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon). Zákon s výmazem práva k věci z veřejného seznamu váže vznik domněnky

neexistence takového práva (§ 980 odst. 2 věta druhá o. z.), která je projevem

materiální publicity veřejných seznamů, která je dále rozvedena v § 984 a 985.

Princip materiální publicity znamená, že údaje zapsané ve veřejném seznamu jsou

právně účinné navenek (vůči třetím osobám) i v případě, že neodpovídají

skutečnému stavu, jsou-li splněny podmínky uplatnění principu materiální

publicity (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2008, sp. zn. 21

Cdo 1388/2007). Materiální publicita se tedy chápe jako ochrana důvěry třetích

osob ve správnost údajů zapsaných ve veřejném seznamu a možnost odvozovat z ní

určité právní následky (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5330/2015), tedy např. neexistenci zatížení nemovitosti věcným

břemenem (služebností). Výmaz promlčené služebnosti jako práva váznoucího na zatížené věci (§ 1257

odst. 1 o. z.) má tedy za následek její faktický zánik. Je-li totiž služebnost

skutečně promlčena, má dotčená osoba podle § 618 o. z. právní nárok na její

výmaz z veřejného seznamu. Následkům negativní domněnky výmazu se již v takovém

případě nelze bránit námitkou, že stav zapsaný ve veřejném seznamu není v

souladu se skutečným právním stavem a domáhat se odstranění takového nesouladu

postupem podle § 985 o. z. S ohledem na tyto závěry nelze již podle Nejvyššího soudu po 1. 1. 2014, kdy

nabyl účinnosti zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nadále bez dalšího

vycházet z citované judikatury přijaté za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb.,

občanský zákoník, podle které promlčení služebnosti spolu se vznesenou námitkou

promlčení představuje takovou trvalou změnu, na základě které lze žádat soud,

aby služebnost zrušil nebo omezil (§ 1299 odst. 2 o. z., § 151p odst. 2 obč. zák.). Jestliže již samo promlčení zapisované služebnosti představuje takové

její oslabení, že ho lze přirovnat k faktickému zániku, nebude na místě, aby

nadále soud ještě rozhodoval o zrušení služebnosti. Nedohodnou-li se oprávněný

a povinný na návrhu na výmaz promlčené služebnosti z veřejného seznamu –

katastru nemovitostí (§ 618 o. z.), lze se u soudu domáhat určení, že

služebnost je promlčena, a na základě takového soudního rozhodnutí poté

dosáhnout jejího výmazu“. To ovšem znamená, že pokud není věcné břemeno (služebnost) zapsáno v katastru

nemovitostí, pak se žalovaný, vlastník zatížené nemovitosti, ubrání žalobě na

určení, že jeho nemovitost je zatížena věcným břemenem, úspěšně vznesenou

námitkou jeho promlčení. Není tedy již správný postup předpokládající, že žalobce se domůže určení práva

odpovídajícího věcnému břemeni (služebnosti) bez ohledu na to, že toto právo je

promlčeno, a žalovaný pak může z důvodu žádat o zrušení věcného břemene pro

trvalou změnu vyvolávající hrubý nepoměr mezi zatížením služebné věci a výhodou

panujícího pozemku nebo oprávněné osoby se vlastník služebné věci (§ 1299 odst. 2 o. z.). V dané věci to znamená, že odvolací soudu se musí zabývat věcně námitkou

promlčení; bude-li důvodná, nebude možné žalobě vyhovět. I když odvolací soud nemohl uvedené a oproti rozhodnutí odvolacího soudu

pozdější rozhodnutí dovolacího soudu znát a nelze mu tedy vytýkat, že

postupoval podle dřívější judikatury k občanskému zákoníku č.

40/1964 b., je v

době rozhodování dovolacího soudu jeho rozhodnutí objektivně s právním názorem

uvedeným v citovaném rozsudku Nejvyššího soudu v rozporu; dovolání je tak v

této části přípustné a je i důvodné (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). Ke tvrzenému zneužití práva při řízení o likvidaci žalobce:

K likvidaci žalobce odvolací soud uvedl: „Usnesením Městského soudu v Praze ze

dne 3. září 2019, č. j. 82 C 3/2018-22, které nabylo právní moci dne 2. 10. 2019, bylo změněno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 11. května 2016, č. j. 82 Cm 851/2016-7, tak, že obchodní korporace 2. Stavební bytové družstvo

občanů v Praze 4, Bránická ul. 89 v likvidaci, IČO 00033839, se nezrušuje a

její likvidace se nenařizuje a likvidátorem této obchodní korporace se

nejmenuje JUDr. Patrik Graňák (usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3. září

2019, č. j. 82 C 3/2018-22). V aktuálním výpisu z obchodního rejstříku stran

žalobce již v souladu s tímto rozhodnutím není vyznačen údaj o vstupu žalobce

do likvidace (výpis z obchodního rejstříku)“. Dovolatel tvrdí, že „zrušení likvidace žalobce je zjevným zneužitím práva“, a

odkazuje na judikaturu, která obecně vymezuje, co je to zneužití práva, resp. rozpor s dobrými mravy. Ze žádného z rozhodnutí, na která odkazuje, však nelze

dovodit, že by rozhodnutí soudu o tom, že likvidace družstva se nenařizuje,

mohlo být v rozporu s dobrými mravy, resp. zneužitím práva; § 8 o. z., stejně

jako § 3 odst. 1 obč. zák., se týká hmotněprávního jednání, nikoliv rozhodnutí

soudu. Napadené rozhodnutí tak není s dovolateli označenou judikaturou v

rozporu, a v této části není dovolání přípustné. V usnesení ze dne 3. srpna 2005, sp. zn. 22 Cdo 92/2005, ostatně Nejvyšší soud

vyslovil: „Námitka, že rozhodnutí nalézacích soudů jsou v rozporu s dobrými

mravy, nemůže být pro výsledek dovolacího řízení právně relevantní; v úvahu

přichází pouze posouzení, zda rozhodnutí jsou anebo nejsou v souladu s právními

předpisy, není však možné (na rozdíl od právních úkonů účastníků) hodnotit je z

hlediska mravnosti“. Zákon neumožňuje poměřovat rozhodnutí soudu korektivem

dobrých mravů; ten by bylo možno použít jen v případě, že výkon práva účastníka

by byl s dobrými mravy v rozporu. Stejně viz též např. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 24. 11. 2011, sp. zn. 22 Cdo 366/2010. To platí o pro námitku

zneužití práva. Soud nemůže nepřiznat závaznost pravomocnému rozhodnutí

vydanému v jiném sporu proto, že účastník tvrdí, že v tomto jiném zřízení mělo

být rozhodnuto jinak kvůli tomu, že jiný účastník zneužil právo. Závaznost rozhodnutí rejstříkového soudu o statusové věci právnické osoby pro

toto řízení navíc plyne i z § 27 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních

soudních (k tomu viz např. Lavický, P. a kol.: Zákon o zvláštních řízeních

soudních. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 87). Soud tedy

nemohl vycházet z toho, že žalobce je v likvidaci nebo dokonce že ke dni jeho

rozhodnutí neexistoval. K otázce, zda mimoknihovní věcné břemeno brání tomu, aby se stavba stala

součástí pozemku (§ 3060 o.

z.) a zda věcné břemeno podle § 28d transformačního

zákona může zatěžovat pozemek, jehož součástí je budova:

Stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na

němž je zřízena, přestává být dnem nabytí účinnosti tohoto zákona samostatnou

věcí a stává se součástí pozemku, měla-li v den nabytí účinnosti tohoto zákona

vlastnické právo k stavbě i vlastnické právo k pozemku táž osoba (§ 3054 o. z.). Zatěžuje-li věcné právo stavbu nebo pozemek, nestane se stavba součástí

pozemku, dokud toto věcné právo trvá a pokud to jeho povaha vylučuje (§ 3060 o. z.). V usnesení ze dne 31. 1. 2017, sp. zn. 22 Cdo 1372/2016, k výkladu § 3060 o. z. Nejvyšší soud formou poznámky řečené nad rámec dovolacího přezkumu uvedl, že

existence věcného břemene (služebnosti) užívání nebrání tomu, aby se uplatnila

tzv. superficiální zásada, aby se tedy stavba stala součástí pozemku, neboť

není vyloučeno, aby věcné břemeno zatěžovalo jen část pozemku či jeho součást

[k tomu srovnej např. Spáčil, J. a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§

976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, str. 238, marg. č. 1]. Tento právní názor je podrobně rozveden a odůvodněn ve druhém vydání komentáře

k § 3060 (Spáčil, J., Králík, M. Občanský zákoník III. Věcná práva (§

976-1474). Komentář. 21. vydání. Praha: C. H. Beck, 2021, v tisku), takto: „Při

absenci i jen demonstrativního výčtu možných případů řešení musí praxe vycházet

z jediného zákonného hlediska (vedle trvání věcného práva), že naplnění

superficiální zásady brání povaha věcného práva zatěžujícího pozemek či stavbu. Bude-li soudní praxe zvažovat řešení jednotlivých případů, bude muset aplikovat

obecné zásady a principy a na jejich základě provádět výklad § 3060. V této

souvislosti bude třeba zohledňovat zejména následující hlediska: a) princip

legitimního očekávání, b) vůle smluvních stran, která se často promítá právě do

principu legitimního očekávání, c) zásadní zásah do práv subjektů příslušného

právního vztahu, tj. nejenom oprávněného, ale i povinného, d) princip ochrany

nabytých práv, e) účel přechodných ustanovení. Jako obecné východisko lze

formulovat závěr, že pokud se naplněním superficiální zásady obsah právního

postavení účastníků právního vztahu a obsah samotného věcného práva nijak

zásadně nezmění a závěr o sjednocení bude respektovat výše uvedená hlediska,

bude to hovořit pro závěr o tom, že se stavba součástí pozemku stala. V opačném

případě to bude signalizovat zachování dosavadního odděleného vlastnického

režimu k pozemku a stavbě“. Konkrétně ke služebnostem se v citovaném komentáři uvádí: „U služebností lze

vycházet z obecněji formulovaného pravidla, že jejich existence na stavbě či

pozemku nebrání, aby se stavba stala součástí pozemku. Postavení oprávněného ze

služebnosti u věcných či pozemkových služebností není nijak dotčeno. Jestliže

např.

ve prospěch oprávněné osoby A bylo zřízeno věcné břemeno doživotního

užívání domu, jenž je ve vlastnictví osoby B, která je také vlastníkem pozemku,

na kterém se dům nachází, pak samotnou skutečností, že se stane stavba součástí

pozemku, nedochází k žádným změnám v právním postavení oprávněného ani

povinného, které by byly natolik zásadní povahy, že by superficiální zásadu

měly vyloučit… Rozsahu ani obsahu práva oprávněného se takový závěr nedotkne“. Na tento výklad dovolací soud odkazuje a uzavírá: Zatěžovala-li k 1. 1. 2014

služebnost užívání či požívání bytu stavbu, povaha této služebnosti nevyloučila

(§ 3060 o. z. in fine), aby se stavba stala součástí pozemku (§ 1054 o. z.). To

platí i pro věcné břemeno uvedené v § 28d transformačního zákona. V těchto

případech se tak plně uplatnila superficiální zásada, budova se stala součástí

pozemku, který je nadále zatížen služebností (věcným břemenem) v dosavadním

rozsahu. Argument dovolatelů, že podle § 28d transformačního zákona věcné břemeno

zatěžuje vlastníka budovy, a proto nelze dovodit, že omezuje také vlastníka

pozemku, neobstojí. Ustanovení § 28d uvedeného zákona je formulováno podle

obecné právní úpravy v době jeho zařazení do zákona, kdy budovy byly

samostatnými předměty vlastnického práva. S přihlédnutím ke kritériím uvedeným

výše není rozumný důvod vyloučit, aby se budova stala od 1. 1. 2014 součástí

pozemku a věcné břemeno jej nadále zatěžovalo v dosavadním rozsahu; na právech

a povinnostech účastníků se nic nemění a není dotčeno legitimní očekávání

oprávněného ohledně trvalosti služebnosti jako věcného práva. Ač je tedy v této části dovolání přípustné, není důvodné. Odvolací soud výslovně neuvedl, jaké právní úvahy jej vedly k formulaci

rozsudečného výroku; nicméně dovolací soud – oproti názoru dovolatelů -

nepovažuje výrok tak, jak je formulován, za nezpůsobilý k zápisu do katastru

nemovitostí. Vyplývá z něj, kterou budovu věcné břemeno tam uvedené zatěžuje a

že tato budova je součástí tam uvedeného pozemku. Dovolatelé v této souvislosti vytýkají soudům, že nepřipojily k rozhodnutí o

určení věcného práva k části budovy – jednotce - geometrický plán, který je

podle katastrálního zákona v případě, že podle něj má být zapsáno věcné právo k

části pozemku, jeho povinnou součástí. Tato námitka nemůže založit přípustnost

dovolání již proto, že dovolatelé s ní nespojují žádný důvod přípustnosti

dovolání. Ostatně soudy i v tomto případě postupovaly přiměřeně v souladu s

judikaturou dovolacího soudu. Týká-li se právo, které má být na základě listiny zapsáno do katastru, jen

části pozemku evidovaného v katastru, musí být s listinou spojen geometrický

plán, který část pozemku vymezuje. Geometrický plán se považuje za součást

listiny (§ 7 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí

(katastrální zákon). Katastrální zákon však výslovně nerozlišuje případy, kdy jde o právo týkající

se nezastavěného pozemku a kdy o právo vztahující se k budově nebo k její

části, která je již součástí pozemku. Nicméně z textu § 7 odst.

3 katastrálního

zákona se jasně podává, že se toto ustanovení netýká práv zatěžujících části

budov, které jsou dosud samostatnými předměty vlastnického práva; je tomu tak

proto, že vztahy ohledně těchto budov a jejich částí zpravidla nelze jen pomocí

geometrického plánu označit. To však platí i o budovách, které se již součástí

pozemků staly. Důvodem je skutečnost, že katastrální mapa je pouze

dvourozměrná, a tudíž do ní lze promítnout pouze objekty, které lze smysluplně

vyjádřit v ploše. Skutečnost, že předmětem věcného břemene je jednotka v půdním

prostoru, v ploše vyjádřit nelze. Pokud by totiž rozsah věcného břemene byl

geometrickým plánem vymezen jako plocha odpovídající průmětu plochy předmětné

jednotky do zobrazovací roviny, a takto zakreslen do katastrální mapy,

vyvolávalo by to dojem, že věcným břemenem je pozemek zatížen v celém prostoru

nad i pod takto vymezenou plochou (tj. ve všech podlažích), nikoliv pouze v

půdním prostoru. Takové vymezení rozsahu věcného břemene by tedy bylo

zavádějící a neodpovídající skutečnosti. V této souvislosti je třeba vzít v

úvahu, že katastr nemovitostí není veden trojrozměrně („ve 3D“), a takové

skutečnosti tudíž neumí zachytit jinak, než slovním popisem, k čemuž je obsah

výroku v této věci zcela dostatečný. Dovolací soud opakovaně uvedl: Věcné břemeno musí být ve výroku označeno

natolik určitě, aby rozsudek mohl být vykonán v exekučním řízení. Jestliže se

poskytuje ochrana výkonu věcného břemene k části nemovitosti, vyznačuje se tato

část pozemku na geometrickém plánu, který je potom součástí výroku rozhodnutí;

jestliže je však rozsah věcného břemene vztahujícího se k části nemovitosti

vymezen ve výroku rozsudku slovně zcela určitě, nejde o rozhodnutí vadné (viz

přiměřeně R 28/1986 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozsudky

Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2020, sp. zn. 22 Cdo 218/2020 a ze dne 16. 1. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1417/2001). Uvedené platí v o rozhodnutí o určení věcného břemene potud, pokud je pořízení

geometrického plánu vyznačujícího dotčenou část pozemku objektivně nemožné; jde

zejména o případy, kdy je třeba rozsah věcného břemene vymezit trojrozměrně. Z uvedeného je nicméně zřejmé, že dovolání je částečně důvodné. Proto nezbylo,

než rozhodnutí odvolacího soudu zrušit a věc vrátit tomuto soudu k dalšímu

řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2021

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu