Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 4113/2009

ze dne 2011-12-01
ECLI:CZ:NS:2011:22.CDO.4113.2009.1

22 Cdo 4113/2009

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího

Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D.,

ve věci žalobkyň: a) D. K., b) A. N., zastoupené JUDr. Jiřím Cehákem, advokátem

se sídlem v Novém Boru, Generála Svobody 788, proti žalovaným: 1) V. P., a 2)

I. P., zastoupeným JUDr. Evou Podstavkovou, advokátkou se sídlem v

Litoměřicích, Pokratická 185, o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu

v Litoměřicích pod sp. zn. 16 C 91/2006, o dovolání žalovaných proti rozsudku

Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. dubna 2009, č. j. 12 Co

1078/2006-47, takto:

Rozsudek Krajského soudu v soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. dubna 2009, č. j.

12 Co 1078/2006-47, a rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 21.

července 2006, č. j. 16 C 91/2006-22, se ruší a věc se vrací Okresnímu soudu v

Litoměřicích k dalšímu řízení.

Okresní soud v Litoměřicích („soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 21.

července 2006, č. j. 16 C 91/2006-22, výrokem pod bodem I. uložil žalovaným

povinnost „vyklidit dům čp. 10 na stavební parcele 23/2 s jeho příslušenstvím,

v obci a katastrálním území H. T., okres Litoměřice, a vyklizený jej předat

žalobkyním do 15. 11. 2006“, a výrokem pod bodem II. rozhodl o nákladech

řízení. Nárok žalobkyň vycházel z rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze

dne 15. 5. 2003, č. j. 6 C 68/93-145, který nabyl právní moci dne 5. 7. 2003 a

kterým bylo v restitučním řízení rozhodnuto, že vlastnické právo mimo jiné k

předmětnému domu přechází z M. P., matky žalovaného 1), do podílového

spoluvlastnictví žalobkyň, každé v rozsahu ideální poloviny. Žalovaní

odvozovali právo užívat byt v domě od původní vlastnice M. P.

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalovaní užívají dům žalobkyň od 5. 7.

2003 bez právního důvodu. Návrhu žalovaných, aby vyklizení bylo vázáno na

základě § 3 odst. 1 občanského zákoníku (dále „obč. zák.“) na poskytnutí bytové

náhrady, nevyhověl, a to s poukazem na ustálenou judikaturu soudů, podle které

není přípustné podle tohoto ustanovení obč. zák. právo založit, ale lze jen

odepřít ochranu jeho výkonu. Nepřisvědčil argumentům žalovaných, že mají nárok

na bytovou náhradu proto, že mají dvě nezletilé děti a nemají dostatek

finančních prostředků na zajištění vlastního bydlení. Poukázal na to, že dům je

již tři roky ve vlastnictví žalobkyň, přičemž tato skutečnost je žalovaným po

celou dobu známa. Za celé tři roky nedošlo mezi účastníky k dohodě, zejména k

uzavření nájemní smlouvy, a to hlavně kvůli neshodám ohledně výše nájemného,

neboť žalovaní požadovanou výši nájemného 6 000,- až 8 000,- Kč měsíčně nejsou

schopni žalobkyním ze svých příjmů platit. Žalovaní neplnili povinnosti, jaké

mívá nájemce, tedy zejména neplatili žalobkyním za užívání nemovitostí, a

nemohou očekávat ochranu, jaké se dostává nájemci v podobě náhradního bytu v

případě výpovědi z nájmu bytu. Pro omezení ochrany vlastnického práva žalobkyň

k předmětnému domu podle § 3 odst. 1 obč. zák. nejsou předpoklady splněny,

neboť výkon jejich vlastnických práv není v rozporu s dobrými mravy.

Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací k odvolání žalovaných

rozsudkem ze dne 9. dubna 2009, č. j. 12 Co 1078/2006-47, rozsudek soudu

prvního stupně potvrdil, kromě výroku o lhůtě k plnění, ve kterém ho změnil

tak, že žalovaní jsou povinni nemovitosti vyklidit ve lhůtě patnácti dnů od

právní moci tohoto rozsudku, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Odvolací soud se ztotožnil se skutkovými zjištěními i právními závěry

soudu prvního stupně a stejně jako on dospěl k závěru, že v dané věci nejde o

výkon vlastnického práva v rozporu s dobrými mravy. Okolnosti případu

neodůvodňují, aby žalovaným byla výjimečně poskytnuta bytová náhrada; měli

dosti času na řešení svého bydlení, uzavření nájemní smlouvy odmítli a není

povinností žalobkyň řešit jejich sociální a bytovou situaci. Podle judikatury

Ústavního soudu nelze podle § 3 odst. 1 obč. zák. založit dosud neexistující

právo, a tudíž ani přiznat bytovou náhradu. Změnil pouze lhůtu stanovenou

rozsudkem soudu prvního stupně, do které mají žalovaní povinnost nemovitosti

vyklidit, neboť tato již uplynula.

Proti rozsudku odvolacího soudu podávají žalovaní dovolání, jehož

přípustnost opírají o § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu („o. s.

ř.“) a uplatňují, jak uvádějí, dovolací důvody uvedené v § 241a odst. 2 písm.

a) o. s. ř. [podle obsahu dovolání jde však o důvod uvedený v § 241a odst. 2

písm. b) o. s. ř.]. Domnívají se, že vyklizení mělo být vázáno na přidělení

bytové náhrady. Namítají nesprávnou aplikaci § 3 odst. 1 obč. zák. s tím, že

soudy obou stupňů nevzaly v úvahu skutečnosti týkající se jejich tíživé

sociální situace (nízký výdělek, nezaměstnanost, nezletilá dcera se zdravotním

postižením), které v řízení vyšly najevo. Uvádějí, že danou situaci

nezpůsobili; došlo k ní tak, že matka žalovaného po „letitém sporu“, ve kterém

byla dvakrát úspěšná, přišla na základě znaleckého posudku o dům. Navrhují

zrušení napadeného rozsudku a vrácení věci k dalšímu řízení.

Žalobkyně se k dovolání nevyjádřily.

Podle čl. II. – přechodná ustanovení, bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony, účinného od 1. 7. 2009 (vyjma ustanovení čl. I bodů

69, 71 a 100, ustanovení čl. XIII a ustanovení čl. XVII bodu 1, která nabývají

účinnosti 23. 1. 2009), dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným

(vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou

podle dosavadních právních předpisů; užití nového ustanovení § 243c odst. 2 tím

není dotčeno. Dovolací soud proto při projednání dovolání postupoval podle

občanského soudního řádu ve znění účinném před jeho novelizací provedenou

zákonem č. 7/2009 Sb.

Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání je přípustné podle § 237 odst. 1 písm.

c) o. s. ř., že je uplatněn dovolací důvod upravený v § 241a odst. 2 písm. b)

o. s. ř. a že jsou splněny i další náležitosti dovolání a podmínky dovolacího

řízení (zejména § 240 odst. 1, § 241 o. s. ř.), napadené rozhodnutí přezkoumal

a zjistil, že dovolání je důvodné.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam, neboť řeší

právní otázku – aplikaci § 3 odst. 1 obč. zák. v případě žaloby na vyklizení

nemovitosti sloužící k bydlení - v rozporu s judikaturou dovolacího soudu a

tudíž i hmotným právem.

Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný

zákonný obsah a ochranu. Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv

druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí

poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou

zákonem (čl. 11 odst. 1 a 3 Listiny základních práv a svobod - LPS). Vlastník

má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně

zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem

zadržuje (§ 126 odst. 1 obč. zák. ). Právo na bydlení je základním lidským

právem (viz nález pléna Ústavního soudu, publikovaný pod č. 231/2000 Sb.).

Rodina a zejména nezletilé děti jsou pod zvláštní ochranou státu, jak to

vyplývá z čl. 32 LPS, z § 31 a násl. zákona o rodině č. 94/1963 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, a ze zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně

dětí. Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez

právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v

rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1 obč. zák. ).

Především nelze přisvědčit názoru, že vyklizení nemovitosti sloužící k bydlení

nelze vázat s odkazem na § 3 odst. 1 obč. zák. na zajištění bytové náhrady. Ve

stanovisku Nejvyššího soudu ze dne 14. října 2009, Cpjn 6/2009, publikovaném v

čísle 1-2/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek pod pořadovým číslem 6,

ve znění opravy uveřejněné v čísle 6/2010 této sbírky, se uvádí: „Skutečnost,

že výkon vlastnického práva realizovaný žalobou na vyklizení bytu (nebo

nemovitosti sloužící k bydlení) je uplatňován v rozporu s dobrými mravy, se

podle okolností daného případu projeví buď určením delší než zákonné lhůty k

vyklizení (§ 160 odst. 1 o. s. ř.), vázáním vyklizení na poskytnutí přístřeší

či jiného druhu bytové náhrady, nebo i zamítnutím žaloby (pro tentokrát)“. Z

tohoto stanoviska vychází také judikatura Nejvyššího soudu (srov. např.

rozsudky z 19. 1. 2011, sp. zn. 26 Cdo 2909/2010, z 2. 3. 2011, sp. zn. 26 Cdo

3301/2010, a z 8. 3. 2011, sp. zn . 26 Cdo 3135/2010).

Z hlediska aplikace § 3 odst. 1 obč. zák. soudy pominuly dvě právně

významné skutečnosti, které vyšly v řízení najevo; jednak to, že jde o

vyklizení rodiny s dětmi, z nichž jedno je dosud nezletilé a podle tvrzení

žalovaných i zdravotně postižené, a dále že jde o vyklizení domu, ve kterém

žalovaní nebydleli neoprávněně a právní důvod k bydlení ztratili až po vydání

domu žalobkyním v restituci. Matka žalovaného 1) M. P. koupila dům v roce

1963 spolu s manželem, který v roce 1982 zemřel, a žalovaná 2) se jako manželka

žalovaného 1) do domu přistěhovala v roce 1991.

V rozsudku ze dne 28. července 2003, sp. zn. 22 Cdo 1630/2002, Soubor civilních

rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu č. C 2059, Nejvyšší soud uvedl: „Pokud

se žalobce domáhá vyklizení domu, ve kterém bydlí žalovaní s nezletilým

dítětem, a žalovaní nemají možnost zajistit si bydlení jinak (byť i na

podstatně nižší, nicméně ještě lidskou důstojnost zaručující úrovni), je výkon

práva žalobce požadovat vyklizení domu v rozporu s dobrými mravy. O rozpor

výkonu práv žalobce s dobrými mravy by nešlo jen v případě, že by žalovaní

poškozovali svévolně práva žalobce. Práva a právem chráněné zájmy osob, které

ztratily vlastnické právo k domu, ve kterém bydlí, je třeba vždy poměřovat s

právem vlastníka na ochranu proti tomu, kdo do jeho práva neoprávněně zasahuje.

Pokud by důsledkem vyklizení domu žalovaným bylo, že by žalovaní a jejich

rodina ztratili jakoukoliv lidsky důstojnou možnost bydlení, že by se z členů

jeho rodiny stali „bezdomovci“ a vznikly by i důvody pro nařízení ústavní

výchovy nezletilých dětí, nebylo by možno dát přednost majetkovým právům

žalobce před realizací shora uvedených základních lidských práv žalovaných“.

Za svévolné poškozování práv žalobce soud prvního stupně (který uvedené

rozhodnutí zmínil), patrně považoval to, že žalovaní odmítli uzavřít nájemní

smlouvu, podle které by nájemné činilo 8 000,- Kč, resp. 6 000,- Kč měsíčně.

Právní posouzení je však neúplné, pokud se soud nezabýval otázkou, zda

požadované částky jsou vzhledem k místu a době přiměřené. Dále žalovaní

uváděli, že jejich sociální situace je taková, že by tyto částky nebyli schopni

platit. Pokud by tomu tak objektivně bylo (touto otázkou se soudy nezabývaly),

nebylo by odmítnutí uzavření smlouvy možno považovat za „svévolné poškozování

práv žalobkyň“. To zejména s přihlédnutím k tomu, že žalovaní spojovali řešení

své bytové situace se zaplacením náhrady za zhodnocení domu matce žalovaného

1) M. P. Při jednání odvolacího soudu žalovaní uvedli, že žalobkyním bylo

uloženo zaplatit jí částku 798.820,- Kč pravomocným rozsudkem a že je vymáhána

v exekučním řízení.

Ani skutečnost, že žalovaní měli po dobu vedení sporu možnost svou bytovou

situaci řešit, ještě nevylučuje postup podle § 3 odst. 1 obč. zák.; vzhledem k

zde citované judikatuře totiž nelze označit vedení sporu za zjevně bezdůvodné a

vytýkat žalovaným, že najisto nepočítali s neúspěchem ve sporu. Při rozhodování

je též třeba vzít do úvahy celkovou situaci na trhu s byty z toho hlediska, zda

žalovaní mají možnost si sami přiměřené bydlení zajistit.

Lze souhlasit s tím, že povinností žalobkyň není řešit bytovou či sociální

situaci žalovaných; v případě, že by v místě obvyklé nájemné přesahovalo

majetkové možnosti žalovaných, nelze jim dlouhodobě poskytovat časově

neomezenou ochranu. Je třeba zkoumat, co vede žalobkyně k tomu, že M. P.

nezaplatily částku 798.820.- Kč, se kterou žalovaní spojují možnost získat jiné

bydlení.

Protože odvolací soud podle uvedených pravidel nepostupoval, spočívá jeho

rozhodnutí na nesprávném právním posouzení věci ve smyslu § 241a odst. 2 písm.

b) o. s. ř. a dovolání je důvodné.

Proto nezbylo, než rozhodnutí odvolacího soudu zrušit; vzhledem k tomu, že

důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí i pro

rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí a věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2, 3 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 1. prosince 2011

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu