Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 5192/2016

ze dne 2018-08-28
ECLI:CZ:NS:2018:22.CDO.5192.2016.1

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců

Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců a)

G. R. H., b) N. H. T., c) The 2009 Irrevocable Trust for Peter A. Looram, se

sídlem v Aspenu, Glen Eagle Drive 280, USA, d) The 2009 Irrevocable Trust for

Bettina L. Burr, se sídlem v Cambridge, Hubbard Park Road 8, USA, všech

zastoupených JUDr. Jarmilou Kolářovou, advokátkou se sídlem v Praze,

Vinohradská 403/17, proti žalovanému Lesy České republiky, s. p., IČO 42196451,

se sídlem v Hradci Králové, Přemyslova 1106/19, o určení vlastnického práva k

nemovitým věcem a o vyklizení pozemků, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp.

zn. 12 C 356/2008, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě

ze dne 23. 5. 2016, č. j. 56 Co 247/2015-592, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Opavě (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 27. 3.

2015, č. j. 12 C 356/2008-401, zamítl žalobu na určení, že A. M. d. R., zemřelý

1. 9. 1942, byl ke dni 1. 9. 1942 výlučným vlastníkem pozemků uvedených ve

výroku I. tohoto rozsudku, že žalobci jsou každý vlastníkem podílu ve výši id.

? těchto nemovitostí (výrok II.), a aby bylo žalovanému uloženo tyto pozemky

vyklidit (výrok III.). Dále zastavil řízení o žalobě na určení, že A. M. d. R.,

zemřelý 1. 9. 1942, byl ke dni 1. 9. 1942 výlučným vlastníkem pozemku parc. v

k. ú. Š., a že žalobci jsou každým vlastníkem podílu ve výši id. ? této

nemovitosti (výrok IV.). Rozhodl také o náhradě nákladů řízení (výrok V.).

Krajský soud v Ostravě jako soud odvolací k odvolání žalobců rozsudkem ze dne

23. 5. 2016, č. j. 56 Co 247/2015-592, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v

odvolání napadené části (výrok I.) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího

řízení (výrok II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podávají žalobci dovolání, jehož přípustnost

opírají o § 237 o. s. ř. a v němž uplatňují dovolací důvod nesprávného právního

posouzení věci ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř.

Obsah rozsudků soudů obou stupňů i obsah dovolání je účastníkům znám, a proto

na ně dovolací soud v souladu s § 243f odst. 3 o. s. ř. pro stručnost odkazuje.

Podle § 237 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „o. s. ř.“), není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné

proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí,

jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Dovolání není přípustné, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s

judikaturou dovolacího soudu i Ústavního soudu a není důvod pro změnu této

judikatury.

Rozhodnutí odvolacího soudu je založeno na řešení právní otázky, zda lze

požadovat určení vlastnického práva zůstavitele ke dni úmrtí ohledně věcí,

které zůstavitel pozbyl v době nesvobody (tj. od 29. 9. 1938 do 4. 5. 1945) za

podmínek uvedených v dekretech prezidenta republiky č. 5/1945 Sb., č. 108/1945

Sb., a zákona č. 128/1946 Sb., avšak na jejichž vydání neuplatnil (příp.

uplatnil neúspěšně) restituční nárok podle těchto předpisů, a od toho se

odvíjející otázky vlastnického práva dědiců. Nejde jen o otázku určení

vlastnického práva předchůdce žalobců, ale o to, zda žalobci jsou

spoluvlastníky sporných nemovitostí. K tomu se poznamenává, že nebyla-li věc

projednána v dědickém řízení, mohou dědicové jen žádat určení, že zůstavitel

byl ke dni úmrtí vlastníkem, a na základě vyhovujícího rozsudku žádat o

projednání dědictví, nemohou se však domáhat určení svého vlastnictví podle ev.

dědických podílů (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2007, sp.

zn. 22 Cdo 1020/2005). Významné je, že nebylo zjištěno, že by sporné

nemovitosti byly vydány v restituci podle zákona č. 128/1946 Sb.

„Konfiskuje se bez náhrady - pokud se tak již nestalo - pro Československou

republiku majetek nemovitý i movitý, zejména i majetková práva (jako

pohledávky, cenné papíry, vklady, práva nehmotná), který ke dni faktického

skončení německé a maďarské okupace byl nebo ještě jest ve vlastnictví Německé

říše“ (§ 1 odst. 1 bod 1. dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o

konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy).

Podle § 1 odst. 1 dekretu č. 5/1945 Sb. „jakékoliv majetkové převody a

jakákoliv majetkově-právní jednání, ať se týkají majetku movitého či

nemovitého, veřejného či soukromého, jsou neplatná, pokud byla uzavřena po 29.

září 1938 pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické persekuce.“

„Jakékoliv majetkové převody a jakákoliv majetkově-právní jednání, ať se týkají

majetku movitého či nemovitého, veřejného či soukromého, jsou neplatné, pokud k

nim došlo po 29. září 1938 pod tlakem okupace nebo politické persekuce, ledaže

ten, na koho majetek přešel nebo kdo uzavřel jiné majetkově-právní jednání, je

osoba státně spolehlivá a bude prokázáno, že k majetkovému převodu nebo k

jinému majetkově-právnímu jednání došlo za přiměřenou úplatu buď z podnětu

původního vlastníka (oprávněného) nebo v převážném jeho zájmu“ (§ 1 zákona č.

128/1946 Sb.).

V uvedených případech jde o neplatnost relativní, jejíž účinky nenastávají ze

zákona, ale až poté, co je nárok úspěšně uplatněn za podmínek upravených v

uvedených právních předpisech (viz k tomu rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 1.

4. 1948, sp. zn. R I 11/48, usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 1999, sp.

zn. II. ÚS 223/96). Nárok bylo třeba uplatnit u soudu (§ 10 odst. 1 zákona č.

128/1946 Sb.); proti národní správě pak nejprve proti orgánu, který národní

správu zavedl (§ 9 cit. zákona).

K důvodům, pro které nebylo možno uvedená jednání prohlásit za absolutně

neplatná, Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 11. 4. 2006, sp. zn. 22 Cdo 1363/2005

(rozhodnutí dovolacího soudu jsou dostupná na webových stránkách Nejvyššího

soudu – www.nsoud.cz), uvedl, že v období nesvobody, počínajícím dnem 29. 9.

1938, byly na území dnešní České republiky realizovány rozsáhlé majetkové

přesuny, jejichž rozsah byl tak značný, že zákonodárce je prostě nemohl

prohlásit za neplatné, resp. nemohl respektovat důsledky neplatnosti, které tu

byly podle právních předpisů platných v době, kdy k převodu či přechodu majetku

došlo, neboť by tak vznikl v majetkových vztazích chaos. Proto byly v

poválečném období vydány restituční předpisy (viz citovaný dekret prezidenta

republiky a zákon č. 128/1946 Sb.), které umožňovaly nápravu způsobených křivd

v široké míře, přitom však v zájmu právní jistoty vázaly uplatnění restitučních

nároků na vymezené lhůty. Tyto restituční předpisy jsou ve vztahu k obecným

občanskoprávním normám ve vztahu zvláštního k obecnému; také pro právní vztahy

vzniklé v období nesvobody od 29. 9. 1938 do 4. 5. 1945 platí, že v případech,

ve kterých bylo možno uplatnit určitý nárok podle tehdejšího restitučního

předpisu, nebylo možné jej uplatnit i podle předpisu obecného (například

vlastnickou žalobou). To vyplývá z citovaných restitučních předpisů; velká část

jednání, ke kterým došlo pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické

perzekuce, byla neplatná i podle obecných právních předpisů, a přesto byla

zahrnuta pod režim restitučních zákonů. Vycházelo se z toho, že právní následky

jednání, ke kterým došlo pod tlakem okupace nebo národní, rasové nebo politické

perzekuce, nastaly, věc se tak stala zpravidla tzv. nepřátelským majetkem a

poté přešla pod národní správu, resp. konfiskací do vlastnictví státu, bylo

však možno proti státu uplatnit restituční nárok na její vydání.

Právě nutností čelit chaosu se vysvětluje i to, že za relativně neplatná byla

prohlášena i ta právní jednáni, která by podle obecných právních předpisů mohla

být považována za absolutně neplatná; bylo-li právní jednání uskutečněno za

podmínek uvedených v § 1 odst. 1 dekretu č. 12/1945 Sb., má aplikace tohoto

ustanovení jako speciálního zákona ve spojení se zákonem č. 128/1946 Sb. a

podle okolností věci s dekretem č. 108/1945 Sb. přednost před obecnými právními

předpisy.

Z uvedeného je zřejmé, že přinejmenším (ne-li již předchozí dekrety prezidenta

republiky) zákon č. 128/1946 Sb. nastolil právní stav, který vylučuje určení

vlastnického práva zůstavitele ke dni úmrtí ohledně věci, kterou zůstavitel

pozbyl v době nesvobody za podmínek v něm uvedených, a na jejíž vydání

neuplatnil (příp. uplatnil neúspěšně) restituční nárok podle těchto předpisů.

Ohledně takové věci nyní nelze uplatňovat údajné dědické nároky po tomto

zůstaviteli, nebyl-li úspěšně uplatněn nárok restituční (viz usnesení Ústavního

soudu ze dne 28. 6. 2006, sp. zn. IV. ÚS 299/06). K těmto závěrům se Nejvyšší

soud dále přihlásil v usnesení ze dne 27. 3. 2007, sp. zn. 22 Cdo 493/2005, či

v usnesení ze dne 21. 3. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1703/2006.

Podle stanoviska pléna Ústavního soudu z 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS – st.

21/05, „žalobou o určení vlastnického práva nelze obcházet smysl a účel

restitučního zákonodárství. Nelze se účinné domáhat podle obecných předpisů ani

ochrany vlastnického práva, k jehož zániku došlo před 25. 2. 1948, a zvláštní

restituční předpis nestanovil způsob zmírnění nebo nápravy této majetkové

újmy.“ Dovolací soud neshledává rozumný důvod pro změnu této judikatury.

Nelze ani dovodit (jako to činí žalobci), že žalobci jsou oprávněni domáhat se

určení vlastnického práva k nemovitostem, protože se jedná (podle § 2 odst. 3

dekretu č. 108/1945 Sb.) o majetek nepodléhající konfiskaci, jelikož ho v době

po 29. 9. 1938 pod tlakem okupace nebo v důsledku národní, rasové nebo

politické persekuce pozbyla osoba nespadající pod ustanovení § 1 dekretu č.

108/1945 Sb. Nejprve totiž uvedený majetek převzala Německá říše a

československý stát jej konfiskoval právě jako německý majetek; takový postup

se týkal majetku Německé říše bez ohledu na to, jak jej nabyla; vlastnické

právo původních vlastníků nebylo obnoveno ex lege, museli uplatnit restituční

nárok (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. 1. 1947, sp. zn. R II

120/47). Protože šlo o relativní neplatnost převodní smlouvy, pak „ke dni

faktického skončení německé a maďarské okupace“ (§ 1 odst. 1 dekretu č.

108/1945 Sb.) šlo o majetek Německé říše, který nebyl vyňat z konfiskace.

Žalobci rovněž poukazují na nález Ústavního soudu ze dne 2. 8. 2016, sp. zn. I.

ÚS 394/14, podle kterého „určovací žaloba je přípustným způsobem uplatnění

nároků na odčinění majetkových a nemajetkových křivd, způsobených mocenskými

orgány Třetí říše v letech 1938 – 1945, jestliže se jedná o nároky vůči státu a

nezasahující do práv jiných osob. Není obcházením restitučních předpisů,

jestliže stěžovatel uplatňuje své nároky určovací žalobou, protože je nemohl

bez vlastní viny a pro vážnou překážku podle restitučních předpisů uplatnit

včas a uplatňuje je bez zbytečného odkladu po odpadnutí této překážky.“

Pro výjimečné uplatnění určovací žaloby v případě uplynutí restitučních lhůt

není v posuzované věci rovněž splněna podmínka, že žalobci nemohli bez vlastní

viny a pro vážnou překážku uplatnit svůj nárok podle restitučních předpisů včas

a uplatňují jej bez zbytečného odkladu po odpadnutí této překážky. Žalující

strana netvrdí, že by úspěšně uplatnila restituční nárok u soudu postupem podle

zákona č. 128/1946 Sb. Právní předchůdkyně žalobců c) a d) B. L. se domáhala

určení vlastnického práva k některým z nemovitostí, k nimž se domáhají žalobci

určení vlastnického práva v rámci tohoto řízení, vůči České republice již v

řízení vedeném u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 12 C 390/92. V průběhu

řízení však vzala návrh zcela zpět a usnesením Okresního soudu v Opavě ze dne

18. 6. 1996, č. j. 12 C 390/92-124, bylo toto řízení zastaveno. Eventuální

překážka, vytvořená politickými poměry po 25. 2. 1948, odpadla k 1. 1. 1990 a

žaloba podaná po více než 20 letech není podána „bez zbytečného odkladu“.

Dovolací soud potom již v usnesení ze dne 26. 4. 2017, sp. zn. 22 Cdo

4716/2016, v němž posuzoval dovolání dovolatelů v obdobné věci, dospěl k

závěru, že není dán důvod pro odlišné posouzení této právní otázky.

K otázce, zda zemědělský majetek vedený jako vlastnictví Německé říše byl

konfiskován podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb. či podle dekretu

č. 108/1945 Sb.:

Tato otázka není pro rozhodnutí ve věci významná. Bez ohledu na to, podle

kterého z uvedených dekretů byl majetek Německé říše konfiskován, mohl být

majetek oprávněným osobám vydán jen postupem podle restitučního zákona č.

128/1946 Sb.; to se však v dané věci nestalo. K tomu obdobně viz nález

Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2004, sp. zn. III. ÚS 107/04, kde se mimo jiné

konstatují potíže při zjištění, podle kterého z dekretů byl majetek (jiné osoby

než účastníků tohoto řízení) konfiskován. Závěr je však takový, že restituce

byla možná jen podle restitučního zákona. Řešení otázky, zda bylo možno podle

dekretu č. 108/1945 Sb. konfiskovat majetek, „který Německá říše v rámci své

politiky holocaustu nabyla smlouvou sjednanou pod tlakem okupace, národní,

rasové a politické persekuce“ vyplývá již z toho, že takové smlouvy byly

neplatné relativně (viz výše); vycházelo se z toho, že Německá říše tento

majetek nabyla, stát jej konfiskoval, a za splnění podmínek restitučního zákona

byl povinen jej vydat oprávněným osobám.

To platí i pro jiné důvody, kterými dovolatelé zpochybňují účinky smlouvy; je

třeba uzavřít, že není pochyb o tom, že smlouvy byly neplatné, z důvodů

popsaných výše však nebyly neplatné absolutně, ale relativně. Odčinění jejich

důsledků pak záleželo na uplatnění restitučního nároku.

K polemice s názorem odvolacího soudu o vydržení pozemků státem se uvádí, že

úvaha odvolacího soudu o vydržení byla vzhledem ke shora uvedenému nadbytečná;

majetek přešel na stát bez ohledu na vydržení. To platí i o úvahách o

legitimním očekávání; zde jde o spor o to, kdo je vlastníkem, nikoliv o

legitimním očekávání účastníků, tím méně žalované strany (srov. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 2. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 5318/2016).

Přípustnost dovolání nemůže založit ani námitka žalobců, že byli o podmínkách

přípustnosti dovolání ze strany odvolacího soudu nesprávně poučeni, neboť

nesprávné poučení o přípustnosti dovolání ze strany odvolacího soudu tuto

přípustnost nezakládá (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2003, sp.

zn. 29 Odo 937/2002).

Z uvedeného je zřejmé, že rozhodnutí odvolacího soudu je z hlediska uplatněných

dovolacích důvodů věcně správné, je založeno na právní otázce, kterou odvolací

soud vyřešil v souladu s ustálenou rozhodovací praxí Nejvyššího i Ústavního

soudu a dovolací soud nemá důvod vyřešenou právní otázku posoudit jinak.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobců podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů

dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. 8. 2018

Mgr. David Havlík

předseda senátu