Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

23 Cdo 1599/2010

ze dne 2011-09-23
ECLI:CZ:NS:2011:23.CDO.1599.2010.1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve

věci žalobce Ing. L. M., zastoupeného JUDr. Pavlem Jařabáčem, advokátem se

sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě, Puchmajerova 7, proti žalované EUTECH,

akciová společnost, IČO 47151421, Nádražní 13, 785 13 Šternberk, zastoupené

JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem Riegrova 12, 772 00 Olomouc, o

zaplacení částky 147 799,- Kč s přísl., vedené u Krajského soudu v Ostravě,

pobočka v Olomouci, pod sp. zn. 19 Cm 114/2007, o dovolání žalobce proti

rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne12. listopadu 2009 č.j. 5 Cmo

236/2009-157, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované náklady dovolacího

řízení ve výši 19.818,- Kč do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám zástupce

žalované JUDr. Petra Rittera, advokáta se sídlem v Olomouci, Riegerova č. 12,

PSČ 772 00.

Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci rozsudkem ze dne 12. března

2009, č. j. 19 Cm 114/2007-122, zamítl žalobu, kterou se žalobce domáhal, aby

mu žalovaná byla povinna zaplatit pohledávku ve výši 147.799,- Kč se zákonným

úrokem z prodlení od 1.11.2007 do zaplacení (odstavec I. výroku) a uložil

žalobci zaplatit žalované náhradu nákladů řízení (odstavec II. výroku). Z odůvodnění rozsudku vyplývá, že žalobou doručenou soudu dne

17.10.2007 se žalobce po žalované domáhal zaplacení částky 147.799,- Kč se

zákonným úrokem z prodlení od 1.11.2007 do zaplacení jako smluvní pokuty

vyúčtované žalobcem žalované z částky 4,845.881,- Kč v dohodnuté výši 0,05 %

denně za dobu jejího prodlení se zaplacením citované částky od 1.9.2007 do

31.10.2007, což představuje 61 dnů prodlení. Částka 4,845.881,- Kč představuje

cenu díla, dle smlouvy č. 262 II o zneškodnění toxického odpadu ze dne

18.9.1995, kdy cena díla byla předchůdcem žalobce žalované vyúčtována fakturou

č. 430159 ze dne 12.8.1996 v původní výši 7,325.881,- Kč, ze které zůstala

neuhrazena částka 4,925.881,- Kč. Žalobce předmětnou pohledávku nabyl od

původního věřitele žalované - společnosti A.S.A. Brno s.r.o., a to smlouvou o

postoupení pohledávky ze dne 29.10.1998. Žalobce v žalobě poukázal na řízení

vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 10 Cm 160/1999, které v době

podání žaloby nebylo pravomocně skončeno, a ve kterém žalobce uplatnil vůči

žalované svou pohledávku ve výši 4.895.881,- Kč s přísl.. Žalobce upozornil na

závěr o skutkovém stavu tak, jak byl přijat Krajským soudem v Ostravě v

rozsudku 10 Cm 160/1999, podle kterého žalovaná musela mít předmětnou fakturu k

dispozici nejpozději v roce 1999, a to s ohledem na skutečnost, že žalovaná

svůj závazek písemně uznala. Žalovaná s podanou žalobou nesouhlasila a namítala, že zde chybí

základní podmínka pro uplatnění institutu smluvní pokuty, kdy v článku 4 odst. 4.1 a 4.2 citované smlouvy bylo stranami v souladu s ust. § 548 odst. 1 obch. zák. ujednáno, že cena plnění bude hrazena na základě jednotlivých faktur,

které budou objednateli odesílány vždy do 14-ti dnů po týdenním převzetí odpadu

dle čl. 3.2. této smlouvy, nebo po převzetí dílčích dodávek tohoto odpadu,

pokud bude dodán v ucelených částech. Z ust. čl. 9 odst. 9.1. smlouvy pak

plyne, že uhrazení smluvní pokuty je vázáno na prodlení objednatele s placením

ceny plnění ve lhůtách dle čl. 4.2 této smlouvy, tak jak jsou shora popsány. Dále byla žalovaná toho názoru, že žalobci nárok na smluvní pokutu nenáleží,

protože již v nalézacím řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. 10 Cm 160/1999 uplatnil nárok na zaplacení úroků z prodlení, přičemž mu na

těchto úrocích bylo žalovanou zaplaceno chybou výpočtu 4,060.325,39,- Kč, což

je o 179.229,14,- Kč více než tyto úroky činily. Z výkladu ust. čl. 9.1. smlouvy žalovaná dovozovala, že v případě uplatnění nároku na úroky z prodlení

již žalobce nemá nárok na zaplacení smluvní pokuty. Upozorňovala rovněž na to,

že dle čl. 9.1.

smlouvy může být smluvní pokuta požadována pouze za podmínky,

kdy objednatel bude v prodlení s placením ceny z fakturované části, avšak jak

bylo konstatováno v rozsudku Vrchního soudu v Olomouci č.j. 5 Cmo 254/2007-1009

ze dne 25.10.2007, v tomto řízení nebylo zjištěno, že by faktura č. 4301159

byla žalované doručena. Žalovaná namítla rovněž to, že žalobce nepředložil

žádné důkazy, ze kterých by vyplývalo, že žalovaná porušila smluvní povinnost,

tj. že neuhradila fakturu ve lhůtě splatnosti, a tedy nárok sjednaný v čl 4.1

smlouvy žalobci nevznikl. Výzvou žalobce k zaplacení smluvní pokuty nemohlo

dojít k založení nároku na zaplacení smluvní pokuty. Za této situace považovala

nárok žalobce za nemravný a odporující zásadě poctivého obchodního styku, kdy

takovému výkonu práva by neměla být soudem poskytnuta právní ochrana. Upozornila také na skutečnost, že žalobce v jednotlivých dílčích řízeních

požaduje na žalované zaplacení smluvní pokuty přesahující částku 10 mil. Kč,

což rovněž žalovaná shledává za postup v rozporu s dobrými mravy a zásadami

poctivého obchodního styku. Žalovaná rovněž upozornila na dodatek č. 1 smlouvy,

kterým došlo ke změně jak platebního ujednání uvedeného v čl. 4.2 smlouvy, tak

i ujednání týkající se smluvní pokuty. Tento splátkový kalendář však obsahoval

ujednání pouze ohledně částky 2,5 mil. Kč, zbývající částka nebyla ze strany

žalobce či jeho právního předchůdce nikdy vyúčtována, a tedy nebyl ani stanoven

termín její splatnosti. Soud prvního stupně vyšel z rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne

16. března 2007, sp. zn.10 Cm 160/1999, kterým byla výrokem II. zamítnuta

žaloba na přiznání smluvní pokuty ve výši 3,435.883,- Kč s 18 % úrokem z

prodlení. Soud dospěl k závěru, že předmětná smlouva o dílo č. 263 je absolutně

neplatná pro neurčitost vymezení předmětu díla, a hodnotu provedených prací pak

přiznal žalobci z titulu bezdůvodného obohacení. Rozsudek v této části nabyl

právní moci dne 27.10.2000. Soud prvního stupně na základě tohoto zjištění

dospěl po právní stránce k závěru, že tímto rozhodnutí není dána překážka věci

rozsouzené dne ust. § 159 a odst. 5 o.s.ř., neboť vyčíslení smluvní pokuty jež

byla uplatněna v tomto pravomocně skončeném řízení se týká jiného časového

úseku než je uplatněn v řízení, o něž se jedná. Krajský soud dále poukázal na

to, že žalobní nárok na smluvní pokutu nelze uplatnit na " dobu neurčitou", ale

je nutno vždy provést" její vyúčtování", byt' neformálním způsobem, a

žalovaného vyzvat k jejímu zaplacení. Soud prvního stupně poukázal rovněž na

důvody, pro které byl nárok žalobce na zaplacení smluvní pokuty ve věci 10 Cm

160/1999 zamítnut. Krajský soud dále zjistil, že v článku 9.1 předmětné smlouvy o dílo si

strany smluvily, že v případě prodlení objednatele s placením ceny plnění ve

lhůtách uvedených v článku 4.2 této smlouvy uhradí objednatel společnosti

A.S.A. smluvní pokutu ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení a

tato nebude v tomto případě navíc vyžadovat úrok z prodlení. Podle článku 9.2 v

případě prodlení firmy A.S.A. s plněním předmětu díla dle článku 6. této

smlouvy uhradí A.S.A.

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu

plnění za každý kalendářní den prodlení. Touto smluvní pokutou není dotčeno

právo obou smluvních stran na vymáhání náhrad za škody vzniklé nesplněním svých

povinností neuvedených v článku 9.1 a článku 9.2 . Z dodatku č. 1 ke smlouvě

krajský soud zjistil, že dle odstavce č.3 se článek 9 mění ve větě :" ve výši

0,05 % smluvené částky dle splátkového kalendáře za každý den prodlení". Soud prvního stupně dále provedl důkazy smlouvou o postoupení

pohledávky uzavřenou mezi postupitelem A.S.A. s.r.o. a žalobcem a vyúčtováním

smluvní pokuty ze dne 16.10.1997. Veškeré skutečnosti shora zjištěné vzal

krajský soud následně také za prokázané a ve svém rozhodnutí odkázal rovněž na

skutkový stav tak jak byl zjištěn v řízení o hlavním závazku vedeném u

Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 10 Cm 160/1999. Při právním hodnocení věci dospěl soud prvního stupně ze slovního a

gramatického výkladu předmětné smlouvy o dílo k závěru, že smluvní strany si

při uzavírání smlouvy byly vědomy skutečnosti, že v případě prodlení

objednatele s plněním platební povinnosti zákon umožňuje sankcionovat toto

porušení smluvních povinností jak smluvní pokutou, tak i úroky z prodlení. Účastníci si tedy dohodli" podmíněně" smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z

fakturované částky za každý den prodlení, přičemž tato podmínka spočívala ve

skutečnosti, že zhotovitel "nebude vyžadovat úrok z prodlení". V daném případě

soud tuto podmínku považuje za podmínku dle ust. § 36 odst. 2, věta druhá obč. zák., a to za podmínku rozvazovací, kdy jejím splněním již nastálé účinky

právního úkonu, tj. subjektivní občanská práva a povinnosti zaniknou ex nunc

bez dalšího. Krajský soud dále v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že žalobce si byl

této skutečnosti vědom, když poukázal na žalobcův procesní postup v řízení 10

Cm 385/1999. Krajský soud tak uzavřel, že nejpozději dnem právní moci rozsudku

Krajského soudu v Ostravě č.j. 10 Cm 160/1999-900 ve znění rozsudku Vrchního

soudu v Olomouci ze dne 20.10.2007 č.j. 5 Cmo 254/2007-1009 účinky ujednání o

smluvní pokutě zanikly a tedy právní důvod k uplatňovanému nároku odpadl. Soud

také dovodil, že dodatek č. 1 k citované smlouvě v odst. 2 v části týkající se

smluvní pokuty je pro nedostatek srozumitelnosti dle ust. § 37 OZ neplatným

úkonem, a nebylo prokázáno, že by žalovaná záměrně způsobila splnění

rozvazovací podmínky. Vrchní soud v Olomouci rozsudkem ze dne 12. listopadu 2009, č. j. 5 Cmo

236,2009-157 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok I.) a rozhodl o

náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.). Předmětem odvolacího řízení bylo

posouzení otázky, zda je dán nárok žalobce vůči žalovanému na zaplacení smluvní

pokuty za období od 1.9.2007 do 31.10.2007 ve výši 147.799,- Kč se zákonným

úrokem z prodlení od 1.11.2007 do zaplacení. Odvolací soud při tomto právním

posouzení vycházel ze skutečností, které soud prvního stupně správně zjistil z

jím provedených důkazů, a rovněž ze skutečností, které byly mezi účastníky

řízení nesporné. Za rozhodný pro posouzení oprávněnosti nároku uplatněného

žalobou soud shledal výklad článku 9 smlouvy o zneškodnění odpadu. Jak vyplývá z ust. § 266 odst. 1, 2, 3, obch. zák. projev vůle se

vykládá podle úmyslu jednající osoby, jestliže tento úmysl byl straně, které je

projev vůle určen, znám nebo jí musel být znám. V případech, kdy projev vůle

nelze vyložit podle odstavce 1, vykládá se projev vůle podle významu, který mu

zpravidla přikládala osoba v postavení osoby, které byl projev vůle určen. Výrazy používané v obchodním styku se vykládají podle významu, který se jim

zpravidla v tomto styku přikládá. Při výkladu vůle podle odstavců 1 a 2 se

vezme náležitý zřetel ke všem okolnostem souvisejícím s projevem vůle, včetně

jednání o uzavření smlouvy a praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, jakož i

následného chování stran, pokud to připouští povaha věci. Z konstantní

judikatury plyne, že ust. § 35 odst. 2 obč. zák., které ukládá soudu, aby za

použití zákonných výkladových pravidel interpretoval právní úkon, dopadá i na

situaci, kdy výklad tohoto právní úkonu účastníky je v průběhu řízení vzájemně

odlišný. Jazykové vyjádření právního úkonu zachycené ve smlouvě musí být

nejprve vykládáno prostředky gramatickými (z hlediska možného významu

jednotlivých použitých pojmů), logickými (z hlediska vzájemné návaznosti

použitých pojmů) či systematickými (z hlediska pojmů ve struktuře celého

právního úkonu). Kromě toho soud na základě provedeného dokazování posoudí,

jaká byla skutečná vůle stran v okamžiku uzavírání smlouvy, přičemž podmínkou

pro přihlédnutí k vůli účastníků je to, aby nebyla v rozporu s tím, co plyne z

jazykového vyjádření úkonu. V projednávané věci byla námitka účastníků řízení zcela odlišná a žádný

z nich nenavrhl provedení důkazu skutečnostmi prokazujícími vůli stran smlouvy

o zneškodnění odpadu v okamžiku uzavírání smlouvy. Soud proto postupoval dle

závěrů vyjádřených v rozhodnutí NS ČR 32 Odo 849/2002, kdy tento soud

konstatoval, že z hlediska výkladu právního úkonu ve smyslu § 266 obchod. zák. při nemožnosti zjištění hlediska subjektivního (úmyslu jednajícího či

jednajících), přichází na řadu hledisko objektivní. Vždy se však musí brát

náležitý zřetel ke všem okolnostem souvisejícím s projevem vůle, včetně jednání

o uzavření smlouvy, praxe, kterou si mezi sebou smluvní strany zavedly, jakož i

následného chování stran, jestliže to povaha věci připouští.

V daném případě

povaha věci nepřipouští přihlédnout k jednání o uzavření smlouvy, praxi, kterou

si mezi sebou smluvní strany zavedly, jakož i následnému chování stran, neboť

tyto skutečnosti nebyly předmětem tvrzení a dokazování. Odvolací soud proto přistoupil k výkladu jazykového vyjádření právního

úkonu zachyceného ve smlouvě. Výkladem článku 9.1 smlouvy prostředky

gramatickými dojdeme k závěru, že pokud by objednatel díla byl v prodlení se

zaplacením fakturované částky, byl by povinen zhotoviteli zaplatit smluvní

pokutu, a navíc by mu nevzniklo právo na zaplacení úroku z prodlení. Takovýto

výklad je ale v rozporu s výkladem logickým, když v případě prodlení

objednatele s placením nemohlo současně nastat prodlení zhotovitele, a tedy

nemohlo vzniknout žádné právo na zaplacení úroku z prodlení. Vzhledem k právům

objednatele vyplývajícím z ust. § 536 a násl. obchod. zák. a vzhledem k ust. §

369 odst. 1 obchod. zák. nárok objednatele na zaplacení úroku z prodlení vůči

zhotoviteli díla je vyloučen povahou závazku, neboť zde nenastává stav, kdy by

zhotovitel byl "dlužníkem v prodlení se splněním peněžitého závazku nebo jeho

části", neboť zhotovitel může být v prodlení pouze se splněním svého závazku

provést dílo řádně. Proto soud dospěl, za použití výkladu logického a

systematického k závěru, že článek 9.1 smlouvy o zneškodnění odpadu je nutno

vykládat tak, že v případě, kdy objednatel bude v prodlení s placením ceny

plnění vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení smluvní pokuty avšak současně

nebude zhotovitel vyžadovat úrok z prodlení. Vzhledem k tomu, že mezi účastníky

nebyla sjednána sazba úroku z prodlení dohodou, mohlo se tak jednat pouze o

zákonný úrok z prodlení dle ust. § 369 odst. 1 obch. zák. Odvolací soud se zabýval také otázkou, zda projev vůle smluvních stran

dle čl. 9 Smlouvy není možno považovat za vůli "vzdát se práva" dle ust. § 574

odst. 1 obč. zák. Jak vyplývá z ust. § 574 odst. 1, 2 obč.zák. věřitel se může

s dlužníkem dohodnout, že se vzdává svého práva nebo že dluh promíjí; tato

dohoda musí být uzavřena písemně. Dohoda, kterou se někdo vzdává práv, jež

mohou v budoucnu teprve vzniknout, je neplatná. Z citovaného zákonného

ustanovení, které je ustavením kogentním a platí i pro obchodní závazkové

vztahy, vyplývá, že smluvní strany se mohou dohodnout o prominutí pouze stran

takového dluhu či vzdát se takového práva které v době uzavření této dohody

vzniklo. Vzdání se práva, které může vzniknout teprve v budoucnu, tedy i práva

na zaplacení zákonných úroků z prodlení je tímto zákonným ustanovením

vyloučeno. Případná dohoda smluvních stran, kterou by se některá ze stran

takového práva vzdávala by byla dohodou absolutně neplatnou z důvodu rozporu se

zákonem (§ 39 obč. zák.).

Z uvedeného dovodil, že jestliže úmyslem smluvních stran bylo vyloučit

vzájemnou kumulaci nároků na zaplacení zákonných úroků z prodlení a smluvní

pokuty, přičemž nárok na zaplacení zákonných úroků z prodlení nebylo možno

dohodou stran vyloučit, pak odvolací soud dospěl k závěru, že ujednání článku 9

Smlouvy nelze vykládat jinak než tak, že mezi účastníky nebyla smluvní pokuta

sjednána, resp. že ujednání o smluvní pokutě je neplatné. Pro úplnost odvolací soud uvedl, že i kdyby smluvní pokuta mezi

účastníky sjednána v článku 9 smlouvy byla, nebylo by možno žalobci právo na

její úhradu vůči žalované přiznat, neboť v tomto konkrétním případě by bylo

nutno výkon takového práva považovat za výkon práva v rozporu se zásadami

poctivého obchodního styku dle ust. § 265 obch.zák., a tedy za výkon práva,

který nepožívá právní ochrany. Jak vyplynulo z provedeného dokazování, žalobce

se ve 13 soudních řízeních domáhá po žalované zaplacení smluvní pokuty v

celkové výši více než 10 mil. Kč, přičemž výše požadovaného, soudem přiznaného

v řízení vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 10 Cm 160/1999 a

žalovanou uhrazeného základu nároku dle smlouvy o dílo činila částku

4,895.881,- Kč. Výše úroků z prodlení pak v tomto případě dosáhla částky

3,891.096,25, -Kč, tedy částky rovnající se téměř uhrazené jistině. Žalobce v

tomto řízení právo na zaplacení úroků z prodlení uplatnil v rozporu s ujednáním

smlouvy vylučujícím kumulaci smluvní pokuty a úroku z prodlení. Za tohoto stavu

má odvolací soud za to, že žalobce svého práva na zaplacení smluvní pokuty

zneužívá, jeho chování tak není v souladu se zásadami poctivého obchodního

styku a nepožívá tak právní ochrany. Proto mu právo na zaplacení smluvní pokuty

nelze přiznat i z tohoto důvodu. Pokud jde o další odvolací námitku žalobce, odvolací soud neshledal

skutečnost, že soud prvního stupně nejprve dokazování formálně ukončil, a

teprve poté poskytl účastníkům procesní poučení dle ust. § 119 a o.s.ř. za vadu

řízení, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a tedy by

mohla býti odvolacím důvodem dle ust. § 205 odst. 2 písmo c) o.s. ř. Dle obsahu

spisu tímto krajský soud mínil účastníkům sdělit, že nebude provádět další

dokazování o skutečnostech tvrzených v dosavadním průběhu řízení účastníky a

jimi navrženými důkazy ve smyslu ust. § 120 odst. 1 věta druhá o.s.ř . Toto

usnesení, které je svou povahou usnesením o vedení řízení, nebrání tomu, aby v

případě uplatnění nových důkazů a skutečností po poučení dle ust. § 119a o.s.ř. dokazování ve věci pokračovalo, neboť tímto usnesením není soud dle ust. § 170

odst. 2 o.s.ř. vázán.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal dovolání žalobce. Jeho

přípustnost spatřuje žalobce v ust. § 237 odst. 1 písmo c), odst. 3 o. s. ř. pro vyřešení právní otázky, která byla posouzena odvolacím soudem v rozporu s

normami hmotného práva. K nezákonnému rozhodnutí došlo podle dovolatele na

základě nesplnění povinností soudu k řádné aplikaci ust. § 266 odst. l obch. zák. a § 35 odst. 2 obč. zák. při interpretaci právního úkonu. Dále soud

nesprávně rozhodl na základě argumentace, která je v rozporu s ust. § 265 obch. zák. a ust. § 574 odst. 1, 2 ve spojení s § 41 obč. zák. Z hlediska důvodů

dovolání žalobce namítá, že řízení bylo postiženo procesní vadou, která měla za

následek nesprávné meritorní rozhodnutí, když žalobci nebyla přiznána po právu

žalovaná smluvní pokuta, neboť odvolací soud nesplnil povinnost k řádné

aplikaci ust. § 266 odst. 1 - 4 obch. zák. a § 35 odst. 1, 2 obč. zák., což

vedlo k zamítnutí nároku na smluvní pokutu v rozporu s ust. § 544 obč. zák. Dále uplatňuje žalobce důvod dovolání spočívající v nesprávném hmotně právním

posouzení věci podle ust. § 241a odst. 2, písmo b) o. s. ř., když odvolací soud

kumulativně zargumentoval zamítnutí smluvní pokuty úvahami v rozporu s ust. §

265 obch. zák. a § 574 odst. 1, 2 obč. zák. ve spojení s § 41 obč. zák. Podmínky přípustnosti a důvody dovolání specifikoval dovolatel v podrobném

odůvodnění:

1. Žalobce se domáhal zaplacení částky 147 799,- Kč s přísl. na nároku na

smluvní pokutu za prodlení se zaplacením nedoplatku ceny díla ve výši 4 845

881,- Kč za období od 1. 9. 2007 do 31. 10.2007. Existence pohledávky vyplývá z

pravomocného rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 25. 10. 2007 č.j. 5 Cmo

254/2007 - 1009 (KS v Ostravě ze dne 16. 3. 2007 č.j. 10 Cm 160/1999 - 900) a

její splatnost nastupuje nejméně od 14. 12. 1999 do vyhlášení potvrzujícího

rozhodnutí odvolacího soudu, t.j. do 25. 10.2007. V čI. 9.1.1 smlouvy ze dne

18. 9. 1995 byla sjednána vůči objednateli smluvní pokuta za prodlení se

zaplacením ceny díla ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení a v

této sazbě uplatňuje žalobce svůj nárok na smluvní pokutu s příslušenstvím v

žalovaném období. V podrobnostech odkazuje žalobce na podrobný obsah soudního

spisu. 2. Odvolací soud svým výkladem čl. 9.1.1 smlouvy o zneškodnění odpadu dospěl k

závěru, že obsahem tohoto ustanovení (byť to v textu není vyjádřeno) je vzdání

se práva na úroky z prodlení z dlužné ceny díla zhotovitelem v případě, že

zhotoviteli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty opět za prodlení se

zaplacením ceny díla (viz str. 7 rozsudku posl. odst.). Dále dospěl k závěru,

že zhotovitel, se nemohl platně vzdát práva na zaplacení zákonných úroků z

prodlení z nedoplatku ceny díla, takováto dohoda je z důvodu rozporu se zákonem

podle § 39 obč. zák. absolutně neplatná, a protože je absolutně neplatná dohoda

o vzdání se úroků z prodlení, a úmyslem smluvních stran bylo vyloučit vzájemnou

kumulaci nároků na zaplacení zákonných úroků z prodlení a smluvní pokuty je

také "ujednání o smluvní pokutě neplatné" (viz str. 8 prvý a druhý celý odst. rozsudku).

Tyto závěry soudu jsou podle názoru dovolatele v rozporu se

zákonem. Na otázky interpretace právního úkonu dopadá speciální, dílčí a

doplňková úprava § 266 obch. zák., v ostatním platí úprava § 35 odst. 2 zák. občanského, přičemž v obou případech je právní úprava založena na teoretické

koncepci tzv. pojetí projevu vůle. Odvolací soud vycházel z dikce čl. 9.1.1

Smlouvy o zneškodnění odpadu. Sám příslušný text však nelze považovat za

neurčitý či nesrozumitelný (§ 37 o. z.) a odvolací soud sám ani k takovému

závěru nedospěl. Z dikce tohoto článku smlouvy je zřejmé, že subjektem, ke

kterému se vztahují právní účinky v textu předvídané (před souřadnou spojkou

"a" i za touto spojkou) je v obou případech objednatel. O tom neměl odvolací

soud žádné pochybnosti. Za situace, kdy použitý text je svým obsahem určitý a

srozumitelný nastává otázka, co vlastně vedlo odvolací soud k pochybnostem, že

skutečný obsah by měl být jiný, než jaký z tohoto zcela určitého a

srozumitelného textu vyplývá. Při pozorném přečtení odůvodnění rozsudku

odvolacího soudu je zřejmé, že tento důvod je jediný, a to "v případě prodlení

objednatele s placením nemohlo současně nastat prodlení zhotovitele, a tedy

nemohlo vzniknout žádné právo na zaplacení úroků z prodlení" (viz str. 7 posI. odst. pátý a šestý řádek, rozsudku). Tento závěr je však nesprávný. Je pravdou,

že text čl. 9.1.1 hovoří o "úrocích z prodlení" v dané míře obecnosti tohoto

výroku, což samo o sobě není ničím v rozporu se zákonem. Patrně na základě této

obecnosti pak odvolací soud argumentuje tím, že "v případě prodlení objednatele

s placením nemohlo současně nastat prodlení zhotovitele, a tedy nemohlo

vzniknout žádné právo na zaplacení úroku z prodlení ... nárok objednatele na

zaplacení úroku z prodlení vůči zhotoviteli díla je vyloučen povahou závazku,

neboť zde nenastává stav, kdy by zhotovitel byl "dlužníkem v prodlení se

splněním peněžitého závazku nebo jeho části" , neboť zhotovitel může být v

prodlení pouze se splněním závazku provést dílo řádně." Z nesprávnosti těchto

úvah usvědčuje odvolací soud hned dikce bezprostředně následujícího ustanovení

čl. 9.1.2 téže Smlouvy o zneškodnění odpadu, kde je zakotven nárok na smluvní

pokutu objednatele vůči zhotoviteli jako sankce za prodlení se zhotovením díla. Nelze totiž zapomínat, že také nároky na smluvní pokutu jsou nároky, z nichž

přímo ze zákona v případě prodlení se zaplacením vzniká nárok na úroky z

prodlení, lze tedy rozlišovat mezi úroky z prodlení z nezaplacené ceny díla či

úroky z prodlení z neuhrazené smluvní pokuty. Dikce čI. 9.1.1 tím, že hovoří o

"úrocích z prodlení" tak nezakotvuje nic, co by odůvodňovalo vyloučit z

aplikace tohoto výrazu zákonné úroky z prodlení z nároku na takovouto smluvní

pokutu. Na základě těchto úvah, dospěl odvolací soud k závěru, který spočívá v

tom, že do textu čI. 9.1.1 vlastně navíc "vložil" slovo zhotovitel (viz str. 7

po sl. odst., posl. celé souvětí rozsudku). Tento postup na základě aplikace

ust. § 266 obch. zák. popř. § 35 odst. 2 obč. zák. je v rozporu se zákonem,

neboť' je v rozporu se zákonnou koncepcí relevantnosti projevu vůle.

Výkladem

lze pouze zjišťovat obsah právního úkonu, nelze jim však projev vůle

nahrazovat, měnit či doplňovat. Odvolací soud do textu čI. 9.1.1 doplnil nové

slovo, a tím obsah přísl. sdělení zcela změnil. 3. Odvolací soud byl povinen i pro případ, že by jeho shora uvedený

závěr byl správný, přistoupit dále k aplikaci ust. § 266 odst. 1 obch. zákoníku. Podle ust. § 266 odst. 1 obch. zák. projev vůle se vykládá podle

úmyslu jednající osoby, jestliže tento úmysl byl straně, které je projev vůle

určen, znám nebo jí musel být znám. Odvolací soud se zjišťováním úmyslu

jednající osoby ovšem nezabýval a na základě svého nesprávného závěru (viz

shora) jej začal bez dalšího dovozovat jakoby přímo z dikce čI. 9.1.1. V tomto bodě žalobce vytýká soudu také nesprávný procesní postup, který

mohl zapříčinit nesprávnost meritorního rozhodnutí. Podle ust. § 266 odst. 2

obch. zákoníku je soud povinen použít další metody interpretace právního úkonu,

v případě, kdy projev vůle nelze vyložit podle odst. 1, tedy na základě

zjištění úmyslu jednající osoby. Z hlediska norem hmotného práva (ust. § 266

odst. 1) v této věci zjištění úmyslu jednající osoby nic nebránilo. Je nutno

toliko připomenout, že byla uzavírána smlouva, tedy jde o projevy vůle dvou

jednajících osob, a dále je podstatné, že smluvními stranami byly osoby

právnické, za které jednaly příslušné fyzické osoby. Tyto fyzické osoby však

bylo možno vyslechnout. Tyto jednající fyzické osoby uzavírající smlouvu o

zneškodnění odpadu již také byly (k jiným otázkám) vyslýchány ve zmíněném

řízení KS v Ostravě ve věci pod sp. zn. 10 Cm 160/1999 - 959 a jejich výslech

byl objektivně možný. Soud I. stupně však tyto fyzické osoby nevyslechl a

odvolací soud na tuto vadu řízení posléze adekvátně nereagoval. Odvolací soud

naopak ve svém rozsudku učinil závěr o nemožnosti zjištění vůle stran (viz str. 7 první celý odst. rozsudku) a na zjištění úmyslu takto zcela rezignoval. Soudy totiž v rozporu se zákonem neprávně zaměnily dva různé problémy. Problém výkladu projevu vůle podle úmyslu jednajících osob resp. nemožnost

prostřednictvím úmyslu právní úkon vyložit, je totiž něco jiného, než důkazní

břemeno účastníka řízení prokázat určitý obsah právního úkonu (který tento

účastník tvrdí, prostřednictvím důkazu výslechem jednajících fyzických osob ke

zjištění tohoto úmyslu). Pokud by byl vůbec zákonný důvod zabývat se úmyslem jednajících

fyzických osob pro nedostatečnost dikce čl. 9.1.1 Smlouvy o zneškodnění odpadu,

pak je zřejmé, že žalovaná neunesla svoje důkazní břemeno ohledně důkazu jí

tvrzeného obsahu projevu vůle prostřednictvím obsahu úmyslu jednajících osob. Soudy však v rozporu se zákonem však na tuto procesní povinnost žalované

zapomněly a odvolací soud nepodloženým prohlášením o nemožnosti zjištění tohoto

úmyslu vlastně objektivní možnost provedení takovéhoto dokazování z řízení

odstranil. Tím vlastně odstranil náležitou aplikaci ust. § 266 odst. 1 obch. zák. 4. Odvolací soud připomíná interpretační metody jak jsou standardně

známy, aplikace těchto metod (na straně 7 rozsudku) však není správná. Vezmeme-li dikci čI.

9.1.1 smlouvy o zneškodnění odpadu, není na ní nic

problematického "z hlediska možného významu jednotlivých použitých pojmů", když

všechny použité pojmy (objednatel, smluvní pokuta, úroky z prodlení, zaplatit,

atd. atd. mají obecně uznávaný a dokonce právnicky uznávaný obsah. Pokud se

týká "vzájemné návaznosti použitých pojmů" neobsahuje text nic závadného a z

hlediska "pojmů ve struktuře celého právního úkonu" to platí také, nehledě k

tomu, že ani odvolací soud žádnou konkrétní vadu této struktury nepopisuje. Je

nutno si uvědomit, že metody interpretace jsou také prostředkem k dosažení

cíle, kterým je zjištění obsahu projevu vůle, nelze tedy tento obsah předem

svévolně stanovit a pak teprve na základě tohoto závěru snad zdůvodňovat, co je

s ním v obsahu textu nesouladné. Takovýto vadný postup naznačuje obsah posl. odst. rozsudku odvolacího soudu na str. 7. Jako skutečná aplikace logického či

systematického na či. 9.1.1 smlouvy o zneškodnění odpadu vlastně není odvolacím

soudem vysvětleno nic. 5. Odvolací soud na str. 8 rozsudku dospěl k závěru, že text čl. 9.1.1

Smlouvy o zneškodnění odpadu za souřadnou spojkou "a" má povahu absolutně

neplatného vzdání se práva, které dosud nevzniklo. Na základě vadným způsobem

přijatého závěru o úmyslu smluvních stran vyloučit vzájemnou kumulaci nároků

pak dospěl k závěru, že z tohoto důvodu je neplatné také ujednání o smluvní

pokutě. Dikce čl. 9.1.1 před souřadnou spojkou "a" má povahu dohody, kterou

jsou sjednány podmínky vzniku nároku, dikce tohoto ustanovení za uvedenou

spojkou má povahu dohody o stanovení podmínek zániku nároku (vzdání se práva je

právní skutečností, která způsobuje jeho zánik). Spojka "a" jako spojka

souřadná, gramaticky vzato, žádnou vzájemnou podmíněnost části prvé částí

druhou či naopak nevyjadřuje. Sama dikce tedy nevede nikterak k závěru, že by

prvá část souvětí před spojkou zakládající vznik nároku na smluvní pokutu,

nemohla samostatně obstát bez části druhé za touto spojkou. Další argumentace, že tomu tak je a že vlastně nelze považovat za

absolutně neplatnou pouze část se vzdáním se nároku, je odvolacím soudem

založena již toliko na neprokázaném závěru (neboť povinné dokazování se

nekonalo), že úmyslem smluvních stran bylo vyloučit vzájemnou kumulací nároků

na zaplacení zákonných úroků z prodlení a smluvní pokuty. Dokonce ani na tomto

místě (již podruhé) odvolací soud nespecifikuje, že by snad mělo jít o zákonné

úroky z prodlení se zaplacením nedoplatku ceny díla. Protože čl. 9.1.1 vlastně obsahuje dva různé právní úkony (spojené do

souvětí souřadnou spojkou "a"), chybí odvolacímu soudu v rozsudku zjevně

argumentace k aplikaci ust. § 41 obč. zákoníku, tedy k vyloučení možnosti

částečné neplatnosti smlouvy. 6. Konečně jako poslední argumentaci odvolací soud použil argumentaci o

rozporu rozsahu uplatňovaných nároků v návaznosti na prodlení se zaplacením

ceny díla se zásadami poctivého obchodního styku dle ust. § 265 obch. zák. Tento závěr je v rozporu se zákonem. Jak je možno zjistit ze shora

zmiňovaných rozsudků KS v Ostravě ze dne 16. 3.2007 č.j.

10 Cm 160/1999 - 900 a

navazujícího rozsudku VS v Olomouci ze dne 25. 10. 2007 č.j. 5 Cmo 254/2007

-1009, který nabyl právní moci dne 2. 1. 2008 zmiňovaná částka přiznaných úroků

z prodlení vychází ze sazby 10% ročně z dlužné částky nedoplatku ceny díla. Sazba uplatňované smluvní pokuty činí podle smlouvy 0,05 % fakturované částky

za každý den prodlení. Jinak řečeno součet sazeb obou nároků činí cca 28 % ročně, což nikterak

nepřekračuje obchodní zvyklosti. Žalovaná ve své argumentaci proti nároku na smluvní pokuty totiž

účelově zatajuje a odvolací soud také opomněl, že výše uplatňovaných částek je

předurčena nikoliv výši použité sazby, kteráje markantně nižší oproti tomu, co

je zákon připouští (viz např. rozsudek NS ČR ze dne 11. 10. 2007 sp. zn. 28 Cdo

3113/2007, rozsudek NS ČR ze dne 22.11. 2006 sp. zn. 33 Odo 61/2005, rozsudek

NS ČR ze dne 27. 2. 2007 sp. zn. 33 Odo 236/2005), ale dobou trvání dluhu na

ceně díla po splatnosti. Ze shora označených rozsudků totiž vyplývá, a tato otázka je krytá

vznikem překážky res iudicata, že s dlužným nedoplatkem ceny díla ve výši 4 845

881,- Kč, byla žalovaná v prodlení nejméně od 14.12. 1998 do 25.10.2007. Žalované období pak přesahuje datum 25. 10.2000. Zaplacení dlužné částky v

těchto šesti dnech však spadá pod povinnost tvrzení a důkazní břemeno žalované,

žalovaná zaplacení tohoto dlužného nedoplatku ceny díla do 31. 10. 2007 v

řízení ani netvrdila. Pokud je argumentováno tím, že jako sankce za prodlení se zaplacením

ceny díla byly uplatňovány mnohamilionové částky, dnes již v součtu dosahující

cca dvojnásobku podkladové pohledávky, pak tento celkový objem je naprosto

zřetelně způsobem dobou prodlení dlužníka se zaplacením, nikoliv výší sazeb

těchto sankcí. Dobu trvání prodlení dlužníka odvolací soud opomněl vyhodnotit. Zmínka o celkem 13 žalobách je pak zcela nekorektní a jakoby

naznačovala, že argumentem pro zamítnutí žaloby je vlastně jakési kverulantství

žalobce. To není vůbec právně relevantní argument, nehledě k tomu, že množství

žalob bylo předurčeno přirozeným nabíháním dlužného období a postupného

uplatňování žalob za další období. Je naprosto lhostejné, zda celkový nárok na

smluvní pokutu či úroky z prodlení žalobce uplatňuje jednou, pěti, třinácti

nebo padesáti žalobami. Podstatné je to, že podání žaloby je jeho procesním

právem. Soudu I. stupně dovolatel vytýká totéž, co soudu odvolacímu. Podstatou

je formalistický přístup k interpretaci právního úkonu (viz např. rozhodnutí ÚS

ČR pod sp. zn. II. ÚS 571/06), který se projevil v této konkrétní věci tím, že

soudy nevymezily v čem je text článku 9.1.1 smlouvy o zneškodnění odpadu vadný,

takže to vyžaduje následnou interpretaci pomocí řady výkladových metod, a pokud

k použití interpretačních pravidel přistoupily, nesplnily povinnosti k použití

základního pravidla podle § 266 odst. l obch. zák., to jest zjištění úmyslu

jednající osoby. Ve skutečnosti přistoupily k problému tak, že stávající určitý a

srozumitelný text uvedeného ustanovení smlouvy zavrhly a namísto toho začaly z

téhož textu samého dedukovat jiný úmysl jednajících osob, než který z něj

vyplývá. Soud I.

stupně si k tomu pomohl závěrem o vzájemné "podmíněnosti" dvou

částí souvětí, přestože tyto části jsou spojeny souřadnou spojkou "a" a

odvolací soud (na základě jiného právního názoru) učinil z prostředku cíl a na

jiný úmysl jednajících osob "usoudil" z toho, že text doplnilo slovo

"zhotovitel". Žalobce navrhuje, aby napadené rozhodnutí odvolacího soudu bylo

zrušeno. K dovolání žalobce podala vyjádření žalovaná. Uvedla, že nezbytnou

podmínkou přípustnosti dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu

je předběžný úsudek dovolacího soudu o tom, že rozsudek odvolacího soudu má "ve

věci samé" po právní stránce zásadní význam. Kritéria, z nichž lze usuzovat,

zda jde o rozsudek po právní stránce zásadního významu, jsou (v zájmu

jednotného posuzování přípustnosti dovolání) příkladmo uvedena v § 237 odst. 3

o.s.ř. Žalovaná upozorňuje na to, že v předmětné věci jsou řešeny otázky

určitosti či srozumitelnosti právního úkonu, výkladová pravidla ve smyslu ust. § 266 obchodního zákoníku, potažmo otázka dobrých mravů a že jde o skutečnosti,

které byly již vyřešeny bohatou judikaturou Nejvyššího soudu ČR. Nedomnívá se

proto, že by v daném sporu šlo o věc, která má po právní stránce zásadní

význam. Potvrzující rozsudek Vrchního soudu v Olomouci, jenž je napadán

dovoláním, považuje za věcně správný. Žalobce vytýká napadenému rozsudku, že

trpí procesní vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Přestože žalobce vytýká procesní vady, tak z dovolání není vůbec zřejmé, jakého

procesního pochybení se odvolací soud měl dopustit. Žalovaná se domnívá, že jak

soud prvního, tak i druhého stupně postupoval v souladu s občanským soudním

řádem. K tvrzeným skutečnostem prováděl soud prvního stupně rozsáhlé

dokazování. Pokud by snad mělo být netvrzenou, výslovně nevytýkanou vadou,

neprovedené dokazování před soudem prvního stupně, tak k tomu je potřeba dodat,

že je dovoláním napadeno rozhodnutí odvolacího soudu a též to, že soudy provádí

pouze dokazování k tvrzeným skutečnostem. Žalobce musí nejdříve něco tvrdit,

aby soud k tomu prováděl dokazování. Navíc odvolací soud nemá nahrazovat

činnost soudu prvního stupně. Proto zákonodárce také zakotvil do občanského

soudního řádu princip neúplné apelace. Žalobce dále v dovolání namítá, že sporná věc nebyla odvolacím soudem

ani po hmotněprávní stránce správně posouzena. Odvolací soud zkoumal ustanovení

čl. 9 odst. 9.1 s následujícím textem: “V případě prodlení objednatele s

placením ceny plnění ve lhůtách uvedených v čl. 4.2 této smlouvy uhradí

objednatel společnosti A.S.A. smluvní pokutu ve výši 0,05% fakturované částky

za každý den prodlení, a nebude v tomto případě navíc vyžadovat úrok z

prodlení.” Tento text vyložil zcela správně za použití ust. § 266 obch. zák. tak, že smluvní strany mezi sebou ujednaly smluvní pokutu a současně spojily

její uplatnění se zánikem práva na úrok z prodlení a opačně.

Žalovaná

upozorňuje na nelogičnost situace, kdy by v případě prodlení objednatele s

placením peněžitého plnění nemohlo současně nastat prodlení zhotovitele, a tedy

nemohlo vzniknout objednateli žádné právo na zaplacení úroku z prodlení. Soud

podle názoru žalované správně dospěl k závěru, že v případě, že objednatel bude

v prodlení s placením ceny za plnění, vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení

smluvní pokuty, avšak se současně zhotovitel zavazuje, že nebude vyžadovat úrok

z prodlení. Úmyslem stran bylo, aby zhotoviteli vznikl nárok bud' na zákonný

úrok z prodlení nebo na smluvní pokutu. Tento výklad ovšem napadal žalobce. Z

toho důvodu nešlo použít subjektivní hledisko ve smyslu ust. § 266 odst. 1

obchodního zákoníku. Soud tedy postupoval dle ust. § 266 odst. 2 obchodního

zákoníku a zjišťoval objektivní hledisko. Nejvyšší soud ČR v rozhodnutí sp. zn. 32 Odo 849/2002 konstatuje, že z hlediska výkladu právního úkonu ve smyslu ust. § 266 obchodního zákoníku při nemožnosti zjištění hlediska subjektivního

přichází na řadu hledisko objektivní. V našem případě povaha věci nepřipouštěla

jiný výklad, než ten který správně vydedukoval odvolací soud, popř. soud

prvního stupně se závěry o rozvazovací podmínce. Rozhodně nelze souhlasit se

závěry žalobce, že by odvolací soud neprováděl výklad, ale na místo výkladu

doplňoval skutečný projev vůle stran. Když uvážíme, že úmyslem stran bylo bud'

uplatnit smluvní pokutu nebo uplatnit zákonný úrok z prodlení, tak při

vyslovení závěru o neplanosti jednoho z nich, nejde tuto neplatnou část oddělit

od zbývajícího textu, jelikož by se toto příčilo samotnému úmyslu stran. Proto

zde nelze aplikovat částečnou neplatnost právního úkonu. Na závěr se žalobce

vyjadřuje k zásadě poctivého obchodního styku ve smyslu ust. § 265 obchodního

zákoníku. Žalovaná upozorňuje na to, že zákonný úrok z prodlení činil

3.891.096,25 Kč. Vedle toho se žalobce celkově (všechny žaloby) domáhá

zaplacení vůči žalované na smluvních pokutách částky přesahující l0 mil. Kč. Pokud žalobce upozorňuje na údajnou délku prodlení, tak je potřeba poukázat na

to, že šlo o spornou pohledávku, na jejíž posouzení měly soudy jednotlivých

instancí odlišný právní názor, což dokresluje skutečnost, že žalovanou jistinu

4.895.881 Kč řešil Nejvyšší soud a dvakrát Vrchní soud v Olomouci. Žalobce

vlastně vytýká žalované, že využila všechny zákonem stanovené opravné

prostředky. S ohledem na to považuje žalovaná aplikaci ust. § 265 za správnou. Žalovaná navrhuje, aby dovolací soud dovolání odmítl jako zjevně nedůvodné,

nebo aby s odvoláním na ust. § 243b odst. 2 o.s.ř. rozhodl o zamítnutí

dovolání. Nejvyšší soud České republiky (dále jen "Nejvyšší soud") jako soud

dovolací (§ l0a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku

odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou ve lhůtě uvedené v ustanovení §

240 odst. 1 o. s. ř., zkoumal, zda je dovolání přípustné. Podle ustanovení § 236 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná

rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Jde-li o rozsudek, jímž byl odvolacím soudem potvrzen rozsudek soudu

prvního stupně ve věci samé, přichází v úvahu přípustnost dovolání jen podle

ustanovení § 237 odst. 1 písmo c) o. s. ř., pokud dovolací soud dospěje k

závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní

význam. O takový případ jde zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která odvolacími soudy

nebo dovolacím soudem je rozhodována rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v

rozporu s hmotným právem. Předpokladem přípustnosti dovolání tedy je, že nešlo jen o takovou

otázku, na níž výrok odvolacího soudu nebyl z hlediska právního posouzení

založen. Zásadní právní význam pak má rozsudek odvolacího soudu zejména tehdy,

jestliže v něm řešená právní otázka má zásadní význam nejen pro rozhodnutí v

konkrétní věci (v jednotlivém případě), ale z hlediska rozhodovací činnosti

soudů vůbec (pro jejich judikaturu). Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení

spjata se závěrem o zásadním právním významu rozsudku po stránce právní,

vyplývá, že také dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních (ať

již v rovině procesní nebo z oblasti hmotného práva), jiné otázky (zejména

posouzení správnosti nebo úplnosti skutkových zjištění) přípustnost dovolání

nezakládají. Způsobilým dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je tak

zásadně důvod podle § 24la odst. 2 písmo b) o. s. ř., jehož prostřednictvím lze

namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Nesprávným právním posouzením věci ve smyslu § 24la odst. 2 písmo b) o. s. ř. je pochybení soudu při aplikaci práva na zjištěný skutkový stav, tedy

případ, kdy byl skutkový stav posouzen podle jiného právního předpisu, než

který měl být správně použit, nebo byl-li sice aplikován správně určený právní

předpis, ale soud jej nesprávně vyložil. Nesprávným právním posouzením věci je způsobilým dovolacím důvodem jen

tehdy, jestliže právě na něm napadené rozhodnutí spočívá, jinými slovy, bylo-li

rozhodující pro výrok rozhodnutí odvolacího soudu. Jelikož ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. je

dovolací soud vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro úsudek, zda

rozhodnutí odvolacího má po právní stránce zásadní význam či nikoli, relevantní

jen otázky (z těch, na kterých napadené rozhodnutí spočívá), jejichž posouzení

odvolacím soudem dovolatel napadl, resp. jejichž řešení v dovolání zpochybnil. Přitom otázku, zda dovoláním napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní

význam, řeší dovolací soud jako otázku předběžnou. Přípustnost dovolání pak

není založena pouhým tvrzením dovolatele, že rozhodnutí odvolacího soudu

zásadní význam po právní stránce má, nýbrž až kladným závěrem dovolacího soudu,

že tomu tak vskutku je. Zásadní význam rozsudku odvolacího soudu spatřuje dovolací soud

v řešení otázky, zda je možné n základě shodného projevu vůle stran vyloučit

nárok na zaplacení úroků z prodlení. Podstatou projednávané věci byl výklad čl. 9 odst. 9.1 smlouvy o dílo

uzavřené mezi právním předchůdcem žalobce a žalovanou.

Toto smluvní ustanovení

je formulováno nepřesně, protože ve větě za spojkou “a” není výslovně vyjádřen

podmět a formulace zcela nelogicky stanoví, že objednatel má při svém prodlení

s úhradou ceny za plnění zhotovitele zaplatit smluvní pokutu a současně se

zavazuje nepožadovat úrok z prodlení. Je zjevné, že věta za spojkou “a” měla

být formulována buď tak, že zhotovitel nebude požadovat úrok z prodlení nebo že

objednatel nebude hradit úrok z prodlení. Pokud tedy zásadní argument v dovolání žalobce poukazuje právě na to, že se

věta před spojkou “a” i za ní týká výhradně objednatele, je to argument, který

by znamenal, že ten, kdo je povinen platit smluvní pokutu (objednatel), by byl

současně i oprávněn žádat úrok z prodlení. Tato situace však nemůže nastat

(povinný by byl při porušení téže povinnosti současně oprávněným). K námitce

dovolatele nelze přihlížet, odvolací soud vyložil smluvní ujednání stran v čl. 9 odst. 9.1 smlouvy o dílo správně v souladu s ust. § 266 obchod. zák. a § 35

obč. zák. Při výkladu právního úkonu dovolací soud neshledal dovolatelem

tvrzenou vadu řízení, které by se dopustil odvolací soud. Rovněž jiné vady

řízení, které by měly za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, se z obsahu

spisu nepodávají. Vyslovil-li však odvolací soud právní závěr, že dohodou smluvních

stran nelze vyloučit kumulaci smluvní pokuty a úroku z prodlení, neboť úrok z

prodlení je povinnou sankcí, a ujednání o smluvní pokutě je tudíž neplatné,

není tento závěr správný. Uplatnění smluvní pokuty je zcela závislé na tom, zda

si ji smluvní strany ve smlouvě sjednají. V daném případě tak strany učinily a

navíc vyjádřily, že smluvní pokuta je tou sankcí, která má postihnout

objednatele, pokud bude v prodlení se zaplacením ceny za dílo. Následující část

věty jen vyjadřuje, že smluvní strany jsou si vědomy možnosti požadovat vedle

smluvní pokuty i úrok z prodlení, ale uvedenou kumulací sankcí vylučují. Jejich

ujednání není v rozporu se zákonem, protože ust. § 369 obch. zák., které

upravuje povinnost platit při prodlení se splněním peněžitého závazku úrok z

prodlení, bylo v době rozhodné pro řešení sporu ustanovením dispozitivním (§

263 odst. 1 obch. zák.). Bylo tedy věcí autonomie vůle smluvních stran zda v

posuzovaném případě vyloučí povinnost dlužníka v případě prodlení se zaplacením

peněžitého závazku zaplatit úrok z prodlení s tím, že dlužník v případě tohoto

prodlení bude povinen zaplatit pouze smluvní pokutu ve výši 0,05% denně se

zajištěné pohledávky. Jejich ujednání je výrazem této autonomi a právní názor

odvolacího soudu, který toto ujednání posoudil jako neplatné, zde smluvní

volnost stran nerespektuje. Navíc tato dovozená neplatnost ujednání o vyloučení

nároku na úrok z prodlení nemohla mít vliv na platnost ujednání o smluvní

pokutě zajišťující zaplacení pohledávky. Dovolací soud se ztotožňuje se závěrem odvolacího soudu v další části

odůvodnění rozsudku, že i v případě, že by ujednání o smluvní pokutě nebylo

neplatné, bylo by uplatnění nároku na smluvní pokutu v rozporu se zásadou

poctivého obchodního styku.

Tento závěr vychází z rozdílu mezi smluvní pokutou

a úrokem z prodlení, z nichž pouze smluvní pokuta je zákonem upravena jako

jeden z nástrojů zajištění závazku. Její funkcí je především působit

preventivně a motivovat dlužníka, aby svůj dluh splnil řádně a včas. Sankční a

reparační působení je zde až sekundární a mnohdy nemusí být realizováno. Pokud

má dlužník potíže se splněním hlavního závazku, neplní zpravidla ani svoje

povinnosti, k nimž se zavázal v zajišťovacím vztahu. Úrok z prodlení má oproti

tomu sankční a reparační povahu a je funkčně spojen s prodlením v plnění

peněžitého dluhu. Působení obou nástrojů v konkrétním závazkovém vztahu je odlišné. Prevenční

úloha smluvní pokuty se uplatňuje zejména do splatnosti plnění, při prodlení

povinného má význam zejména její povaha jako paušalizované náhrady škody pro

snadnější dosažení reparace případných škod způsobených prodlením, její

zajišťovací povaha je zde již oslabena, protože její motivační působení selhalo

- dlužník nesplnil dluh řádně a včas. K jeho plnění může být motivován pouze

narůstáním výše smluvní pokuty, pokud je její výpočet takto smluven. Úrok z

prodlení je čistě sankčním nástrojem, s nímž musí dlužník počítat a u něhož je

jasné, že se s délkou prodlení zvyšuje. V projednávaném případě je požadována smluvní pokuta za prodlení s úhradou ceny

za provedení díla, která byla fakturována v roce 1996, tedy před patnácti lety. Během této doby postoupil původní oprávněný svou pohledávku na žalobce

(smlouvou z roku 1997, tedy před 14 lety). Pokud měla smluvní pokuta v

původním závazkovém vztahu zajišťovat oprávněnému včasnou úhradu jeho splatných

faktur za provedenou likvidaci odpadů a měla pro něho nesporný ekonomický

význam, neboť se tak bránil vlastní platební neschopnosti, nelze tyto důvody

shledávat u dovolatele. Smluvní pokuta za opožděnou úhradu faktury, která byla

vystavena před 15 lety, již zcela postrádá svůj zajišťovací charakter, protože

výpadek úhrady uvedené faktury již musel původní oprávněný dávno vyřešit (a

také jej postoupením pohledávky vyřešil) a u žalobce se původní zajišťovací

funkce smluvní pokuty transformovala jen do čistě finančního plnění, které

zbaveno svého původního smyslu vede jen k přesunu finančních prostředků od

žalovaného k žalobci. Nejvyšší soud považuje za nutné zdůraznit, že žalobce

sice může uplatnit svůj nárok na smluvní pokutu v několika žalobách, z hlediska

poctivého obchodního styku je však nutno vidět celý případ v jeho komplexnosti. Díky délce sporu o existenci hlavního závazkového vztahu a právní důvod plnění

v tomto vztahu výše smluvní pokuty z pohledu celkové doby prodlení

mnohonásobně převyšuje výši plnění v hlavním závazkovém vztahu a zcela popírá

právní podstatu smluvní pokuty jako zajišťovacího nástroje. Vzniká tak zřejmá

nerovnováha právního postavení žalovaného a žalobce ve prospěch žalobce, aniž

by tato nerovnováha měla svoje právní a ekonomické opodstatnění. Pokud se

dovolatel ve svém dovolání brání argumentům odvolacího soudu, směřuje jeho

vyjádření ke způsobu výpočtu a sjednané sazbě smluvní pokuty, která je ujednána

ve zcela běžné výši.

Tento problém je však až sekundární. Odvolací soud správně

vystihl, že ujednání o smluvní pokutě dovolatel zneužívá na úkor žalovaného. Soud prvního stupně zjistil, že právní moci nabylo rozhodnutí o základu

projednávaných povinností - ve sporu citovaný rozsudek Krajského soudu v

Ostravě č. j. 10 Cm 160/1999, podle něhož byla smlouva o dílo neplatná a

žalobci bylo přiznáno právo na zaplacení hodnoty provedených prací z titulu

bezdůvodného obohacení, který nabyl právní moci dne 27. 10. 2000. Jestliže byla

smlouva hodnocena jako neplatná a žalovaný byl zavázán uhradit cenu provedených

prací jako bezdůvodné obohacení, ztrácí smluvní pokuta jako zajišťovací

instrument jakýkoli smysl, ale povinný musí počítat s tím, že bude muset snášet

sankci za opožděnou úhradu svého peněžitého dluhu, tedy úrok z prodlení. I když

výrok Krajského soudu v Ostravě ve věci č. j. 10 Cm 160/1999 není závazný pro

spory o nárok na uhrazení smluvní pokuty, neslučuje se se zásadou poctivého

obchodního styku, aby se žalobce domáhal smluvní pokuty v situaci, kdy byl

zpochybněn titul k úhradě této pokuty, kdy obdržel od žalovaného sankční plnění

z titulu úroku z prodlení a z vůle stran ve smlouvě bylo zřejmé, že chtějí

vyloučit uplatnění smluvní pokuty i úroku z prodlení. I když se úrok z prodlení

týkal jiného časového úseku prodlení, z hlediska funkce a účelu sankce tím byl

případ uzavřen. Pokud žalobce požaduje ještě úhradu smluvní pokuty, činí tak v

rozporu s vůlí, kterou vyjádřily původní smluvní strany, a vědomě zneužívá

sporu o plnění v základním závazkovém vztahu i délky tohoto sporu. Takové

jednání není podle názoru Nejvyššího soudu slučitelné se zásadou poctivého

obchodního styku.

Z výše uvedeného vyplývá, že odvolací soud nepochybil, jestliže potvrdil

rozsudek soudu prvního stupně. Dovolací soud proto, aniž nařizoval jednání (§

243a odst. 1 věta první o. s. ř.), dovolání žalobce zamítl (§ 243b odst. 2 o.

s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, §

224odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 o. s. ř., když náklady žalované sestávají

z odměny advokáta za zastupování účastníka v dovolacím řízení ve výši

16.215,-Kč /§ 3 odst. 1, 1o odst. 3, 18 odst. 1 vyhl.č. 484/200Sb., kterou se

stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo

notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení (advokátní

tarif), z paušálních náhrad hotových výdajů advokáta ve výši 300,- Kč (§ 13

odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.) a z částky 3.303,- Kč představující 20% DPH (§

173 odst. 3 o. s. ř.), (§ 173 odst. 3 o. s. ř.), tedy celkem 6.060,- Kč.

Celkovou náhradu nákladů dovolacího řízení je žalobce povinen zaplatit k rukám

advokáta, který žalovanou v tomto řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li žalobce dobrovolně povinnost, kterou mu ukládá toto rozhodnutí, může

žalovaná podat návrh na výkon rozhodnutí.

V Brně dne 23. září 2011

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu