Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

23 Cdo 1860/2013

ze dne 2015-10-27
ECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.1860.2013.1

23 Cdo 1860/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D.,

ve věci žalobkyně Pekárna Příbram, a.s., se sídlem v Dobříši, U Ovčína 1641,

PSČ 263 01, IČO 61672084, zastoupené JUDr. Jaroslavou Žákovou, advokátkou, se

sídlem v Příbrami III, Komenského náměstí 289, PSČ 261 01, proti žalované

Pekárna-cukrárna Hořovice s.r.o., se sídlem v Praze 4, 5. května 1137/57, PSČ

140 00, IČO 62577590, zastoupené Mgr. Romanem Strakou, advokátem, se sídlem v

Praze 4 - Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00, o zaplacení částky 2 422

779,03 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 38 C 4/2010, o

dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2013,

č. j. 69 Co 539/2012-176, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 9. ledna 2013, č. j. 69 Co

539/2012-176, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 3. května 2012, č.

j. 38 C 4/2010-126, se zrušují a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 4 k

dalšímu řízení.

Žalobkyně se žalobou domáhala po žalované úhrady nájemného podle smlouvy o

nájmu nemovitého a movitého majetku ze dne 15. března 2001, ve znění dodatku č.

1 ze dne 15. dubna 2001, za období říjen 2007 až červenec 2008.

Obvodní soud pro Prahu 4 rozsudkem ze dne 3. května 2012, č. j. 38 C

4/2010-126, uložil žalované, aby zaplatila žalobkyni částku 2 422 779,30 Kč

(výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem II). Soud prvního stupně zjistil, že účastnice mezi sebou uzavřely dne 15. března

2001 smlouvu, kterou nazvaly „Smlouva o nájmu nemovitého a movitého majetku“,

jejímž předmětem je podle článku IV bodu 2 nájem nemovitostí, movitých věcí a

nebytových prostor definovaných v bodu 1 tohoto článku. V článku IV bodu 6 je

ujednáno, že nájemce převezme od pronajímatele po dobu trvání této smlouvy jeho

činnosti, tj. výrobu a prodej pekařských a cukrářských výrobků, včetně

provozování obchodů na náměstí T. G. Masaryka v Příbrami a v supermarketu

Kaufland v Příbrami, ve kterých bude pokračovat pod svou obchodní firmou. Dnem

účinnosti smlouvy dojde po dobu trvání nájmu k přechodu práv v odběratelské

síti a v souladu s ustanovením § 249 odst. 2 zákoníku práce k převodu práv a

povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců pronajímatele zajišťujících

tyto činnosti na nájemce. V článku VII bylo sjednáno nájemné ve výši 2 760 000

Kč ročně bez DPH (80 000 Kč měsíčně za pronajaté nemovitosti včetně nebytových

prostor a 150 000 Kč měsíčně za movité věci). Smlouva byla uzavřena na dobu

určitou od 1. dubna 2001 do 31. března 2016 s možností prodloužení o dalších 10

let. Současně byla sjednána výpovědní lhůta 6 měsíců. V článku X bod 4 strany

uvedly, že práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, a občanským zákoníkem. Ve

smlouvě byl uveden seznam 9 příloh, včetně specifikace nebytových prostor

vyjmutých z předmětu nájmu, tj. místnosti archívu a malé kanceláře ve 4. patře. Dne 15. dubna 2001 byl podepsán dodatek č. 1 k předmětné smlouvě týkající se

změn článku VII – nájemného pro roky 2001 – 2002. V ostatním zůstala smlouva

nedotčena. Žalovaná nájemné hradila od 30. dubna 2001 do 30. října 2007. V průběhu trvání nájemního vztahu došlo k vyřazení některých movitých věcí,

které měly nulovou účetní i daňovou hodnotu. Dne 14. července 2008 prodala žalobkyně společnosti BIERHANZL GROUP a.s. movité

věci (původně pronajaté žalované) specifikované v příloze kupní smlouvy a

nemovitosti specifikované v rozsudku soudu prvního stupně. V obou kupních

smlouvách je odkaz na předmětnou nájemní smlouvu s tím, že v důsledku výpovědi

skončí dnem 31. srpna 2008. Soud prvního stupně dospěl k závěru, že mezi účastnicemi byla uzavřena nikoli

nájemní smlouva ve smyslu § 663 a násl. občanského zákoníku, ale smlouva o

nájmu podniku ve smyslu § 488b obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“). Dovodil, že smlouva byla uzavřena platně, ale nenabyla účinnosti, neboť nebyla

schválena valnou hromadou žalobkyně, nebyla uveřejněna v Obchodním věstníku a

ani nebyla založena ve sbírce listin. Nicméně i tak je od jejího uzavření pro

smluvní strany závazná. Podle této smlouvy žalovaná sedm let plnila řádně a

včas bez snahy o snížení nájemného. Námitku žalované, že se žalobkyně bezdůvodně obohatila, když jí žalovaná

platila nájemné za věci vyřazené z evidence, soud prvního stupně odmítl.

Ze

sestav movitého majetku vyplývá, že se jednalo o věci pořízené v průběhu let

1970-2000 a vyřazeny byly proto, že došlo k jejich fyzickému a morálnímu

opotřebení a měly dle zákona č. 563/1991 Sb. nulovou hodnotu. Pokud žalobkyně

požaduje plnění za období od října 2007 do července 2008, pak nepožaduje nájem

za něco, co jí už nepatřilo, jelikož k prodeji nemovitostí i movitostí došlo až

14. července 2008 (za říjen 2007 a červenec 2008 požaduje poměrnou část

nájemného). K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 9. ledna 2013, č. j. 69 Co 539/2012-176, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně (výrok pod bodem I)

a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok pod bodem II). Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně. Ztotožnil se s

právním posouzením smlouvy uzavřené mezi účastníky dne 15. března 2001, ve

znění jejího dodatku ze dne 15. dubna 2001, tj. že se jedná o smlouvu o nájmu

podniku podle § 488b obch. zák. Ze smlouvy vyplývá, že účastníci se dohodli na

všech podstatných náležitostech smlouvy o nájmu podniku, které zákon pro tento

typ smlouvy vyžaduje, tj. na vymezení podniku, na závazku pronajímatele

přenechat svůj podnik nájemci, aby jej samostatně provozoval a řídil na vlastní

náklad a nebezpečí, jakož i na závazku nájemce platit pronajímateli nájemné. Jazykový text této smlouvy přitom nebudí žádné pochybnosti o obsahu právního

úkonu, který účastníci zamýšleli realizovat, tedy najmout si ucelený soubor

věcí, a to jak movitých, tak i nemovitostí „souvisejících s výrobou a prodejem

pekařských a cukrářských výrobků“, ale i práva a povinnosti spojené s převodem

zaměstnanců a odběratelů související s výrobou, distribucí a prodejem výrobků. Takto projevenou vůli potvrdila nejen žalobkyně, mimo jiné i při jednání před

odvolacím soudem, když uvedla, že žalované byly pronajaty „všechny výrobní

provozy v areálu žalobkyně podle smlouvy s výjimkou některých nemovitostí a

movitých věcí, které souvisely s další činností žalobkyně (šlo např. o

administrativní činnost či archiv a ordinaci předsedy představenstva), ale i

žalovaná, která tuto skutečnost nejenže nezpochybnila, ale ve svém písemném

vyjádření ze dne 14. července 2011 uvedla, že nemovitosti, které byly předmětem

nájmu, tvořily „areál pekárny Příbram a movité věci sloužily k zajištění

pekárenské výroby, která byla v majetku žalobkyně“. Vůle stran směřující k

nájmu podniku navíc vyznívá již ze samotné preambule smlouvy. K námitce, že ve smlouvě nebyly přesně specifikovány zejména movité věci a že

fakticky byl jejich seznam vyhotoven až po uzavření smlouvy, odvolací soud

nepřihlédl. Předmětem nájmu nebyly jen movité a nemovité věci, ale byl to

podnik ve smyslu ustanovení § 5 obch. zák. jako celek. V takovém případě nemusí

být ve smlouvě o jeho nájmu jednotlivé věci, práva a jiné majetkové hodnoty

blíže vyjmenovány. Odvolací soud navíc vyšel z toho, že přílohy ke smlouvě k ní

byly v době podpisu smlouvy přiloženy. Odvolací soud dále posuzoval platnost předmětné smlouvy z hlediska absence

souhlasu valné hromady podle § 67a obch. zák. Konstatoval, že podle ustanovení

§ 267 odst.

1 obch. zák. platí, že pokud je neplatnost úkonu stanovena pouze na

ochranu některého účastníka, může se této neplatnosti dovolávat pouze tento

účastník. Dovodil, že absence souhlasu valné hromady nezpůsobuje absolutní

neplatnost předmětné smlouvy o nájmu podniku, neboť ustanovení § 67a obch. zák. je ustanovením omezujícím rozhodovací působnost představenstva, popř. jednatelů

společnosti, když vyžaduje, aby dané dispozice neprovádělo bez vědomí

společníků shromážděných na valné hromadě. Jedná se tedy pouze o vnitřní

omezení jednatelského působení představenstva a jednatelů. Jeho nedodržení je

jen porušením péče řádného hospodáře. Z toho plyne, že nepůsobí navenek, tj. vůči třetím osobám. Odvolací soud proto dospěl k závěru, že absence souhlasu

valné hromady nemá vliv na právní jistotu nájemce podniku (žalované) a

nezpůsobuje neplatnost smlouvy o nájmu podniku. Z obdobných důvodů nemá vliv na

závaznost předmětné smlouvy skutečnost, že smlouva nebyla zveřejněna podle

ustanovení § 33 odst. 1 (§ 488b odst. 4) obch. zák. Dále odvolací soud uzavřel, že pokud až do skončení nájemního vztahu nedošlo

mezi účastníky k dohodě o změně výše takto stanoveného nájemného, a to i když

došlo v mezidobí k jejich vzájemné dohodě o vyřazení části movitých věcí či

nemovitostí ze souboru věcí tvořících podnik, případně k jejich odkoupení, bylo

povinností žalované platit nájemné ve výši dohodnuté ve smlouvě. Šlo o nájemné

představující úplatu za nájem podniku jako celku, takže zde nebyl dán prostor

pro zápočty, které zmiňovala žalovaná ve své obraně proti žalobě.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Přípustnost dovolání

zakládá na tom, že rozhodnutí ve věci závisí na vyřešení otázek hmotného práva,

při jejichž řešení se odvolací soud dílem odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu a dílem tyto otázky vyřešil nesprávně, a to v rozporu s

hmotným právem. Dovolací soud by měl tyto právní otázky vyřešit jinak. V obsahu

dovolání žalovaná průběžně uvádí rozhodnutí, s jejichž právními závěry je dle

jejího názoru napadené rozhodnutí v rozporu [jde o usnesení Nejvyššího soudu

České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ze dne 9. května 2006, sp. zn. 29

Odo 870/2005, nález Ústavního soudu ze dne 10. dubna 2012, sp. zn. II. ÚS

1456/11, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2011, sp. zn. 23 Cdo

37/2010, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2010, sp. zn. 29 Cdo

3023/2007]. Dovolatelka namítla, že odvolací soud ignoroval shodnou vůli žalobkyně a

žalované, protože smlouvu ze dne 15. března 2001 posoudil jako smlouvu o nájmu

podniku. V řízení před odvolacím soudem zůstalo nevyjasněné, jaké věci, práva a

jiné majetkové hodnoty, které patřily žalobkyni a sloužily k provozování jejího

podniku, byla žalovaná oprávněna na základě nájemní smlouvy užívat, resp. které

fakticky užívala. Odvolací soud pominul, že vůle stran nezahrnovala např. vůli

k přechodu všech dalších práv a povinností náležejících k podniku z žalobkyně

na žalovanou ke dni uzavření nájemní smlouvy. Odvolací soud se nezabýval ani

námitkou žalované, že nájemné se dle smlouvy platilo výhradně za předmět nájmu,

tj. vůle smluvních stran směřovala k určení úplaty (nájemného) toliko za

užívání movitých a nemovitých věcí, a nikoli za užívání čehokoli jiného nebo za

přechod jakýchkoli práv a povinností. Dovolatelka má dále za to, že neexistence písemného souhlasu dle § 67a obch. zák. způsobuje absolutní neplatnost, případně neúčinnost smlouvy o nájmu

podniku. K nájemní smlouvě nebyl udělen souhlas valné hromady nebo všech

společníků jejích smluvních stran, nebyl tedy ani vyhotoven notářský zápis, ani

znalecký posudek na cenu nájemného. Žalovaná tvrdí, že znalecký posudek podle

ustanovení § 67a odst. zák. není jen ustanovením omezujícím rozhodovací

působnost představenstva. Je zřejmé, že na případy upravené v ustanovení § 67a

obch. zák. nelze aplikovat zejména ustanovení § 220a odst. 11 obch. zák. omezující okruh osob, které jsou oprávněny dovolávat se v určené lhůtě

neplatnosti smlouvy o fúzi, jelikož toto ustanovení sleduje zcela jiný účel. Podle žalované lze na věc nahlížet i jinak, a sice že nedostatek souhlasu valné

hromady či společníků s nájemní smlouvou nebo nedodržení pravidel postupu při

udělení takového souhlasu jako při rozhodnutí valné hromady o fúzi může

způsobit toliko její neúčinnost. Jelikož zákon nevyžaduje v § 67a obch. zák. předchozí souhlas, je taková smlouva bez daného souhlasu toliko neúčinná, a to

do doby udělení takového souhlasu, a nikoli absolutně neplatná. Dovolatelka dále namítla, že nezveřejnění nájemní smlouvy podle § 488b odst. 4

obch. zák.

způsobilo její neúčinnost, a z toho důvodu nemohla ani žalované

vzniknout podle nájemní smlouvy povinnost platit nájemné. Z citovaného

ustanovení vyplývá, že smlouva o nájmu podniku se musí uložit do sbírky listin. Smlouva je pro účastníky závazná od jejího uzavření, ale nájemce je oprávněn

podnik provozovat a řídit až od data její účinnosti. Poslední námitka dovolatelky směřuje k nesprávnému posouzení vlivu vyřazení a

odkoupení věcí na výši nájemného. V důsledku vyřazení věcí z užívání nebo

odkoupení věcí se podstatně změnila hodnota a složení movitých a nemovitých

věcí, které žalovaná užívala na základě nájemní smlouvy. Jak vyplývá z § 664

občanského zákoníku, žalobkyně byla povinna předat žalované podnik v

provozuschopném stavu, tj. ve stavu umožňujícím pekárenskou výrobu a na svůj

náklad podnik v takovém stavu udržovat. Tato skutečnost je rozhodná pro

posouzení výše bezdůvodného obohacení mezi smluvními stranami, které měl

odvolací soud zkoumat, kdyby věc správně posoudil po právní stránce. Žalovaná proto navrhla, aby Nejvyšší soud zrušil rozsudek odvolacího soudu i

soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Žalobkyně ve vyjádření k dovolání namítla, že v době uzavření smlouvy bylo mezi

účastníky postaveno na jisto, co bylo předmětem smlouvy. Skutečnost, že některé

věci byly v průběhu trvání smlouvy odkoupeny dovolatelkou či vyřazeny z

užívání, nemá dle žalobkyně na výši sjednaného nájemného vliv. Na straně

žalobkyně nedošlo ke vzniku žádného bezdůvodného obohacení. Žalobkyně proto

navrhla, aby Nejvyšší soud dovolání odmítl. V doplnění vyjádření žalobkyně vyjádřila názor, že neexistence písemného

souhlasu podle § 67a obchodního zákoníku nezpůsobuje absolutní neplatnost,

případně neúčinnost nájemní smlouvy, neboť se jedná pouze o vnitřní omezení

jednatelského oprávnění. Rovněž není podstatné, které věci a kolik věcí bylo

vyřazeno z užívání. Dále předkládá informace o dalším nakládání s pronajatými

věcmi a má za to, že dovolatelka jedná v rozporu se zásadami poctivého

obchodního styku. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dovolání projednal a rozhodl

o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2013 (článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

zákony). Nejvyšší soud po zjištění, že žalovaná podala dovolání v zákonné lhůtě (§ 240

odst. 1, § 241 odst. 1 o. s. ř.) a že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou

řádně zastoupenou advokátem, jímž bylo dovolání též sepsáno (§ 241 odst. 1, 4

o. s. ř.), nejprve posuzoval, zda je dovolání přípustné. Podle § 237 o. s.

ř., není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Podle § 241a odst. 2 o. s. ř. musí v dovolání být vedle obecných náležitostí (§

42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se

rozhodnutí napadá, vymezení důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění

předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá

(dovolací návrh). Podle § 241b odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém

rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění

předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje

vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu

trvání lhůty k dovolání. Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v

dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek považuje za splněné, přičemž k

projednání dovolání nepostačuje pouhá citace textu ustanovení § 237 o. s. ř. (k

vymezení přípustnosti dovolání srov. například usnesení Nejvyššího soudu ze dne

25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení ze dne 28. listopadu 2013, sp. zn. 29 ICdo 43/2013, či usnesení ze dne 31. března 2014, sp. zn. 29 NSCR 36/2014). V rozsahu, ve kterém dovolatelka namítá, že odvolací soud nesprávně posoudil

důsledky skutečnosti, že došlo k vyřazení, či k odkoupení části věcí, které

měly tvořit podnik, dovolatelka nevymezuje, v čem spatřuje splnění předpokladů

přípustnosti dovolání. Námitka nesprávného právního posouzení věci není

způsobilým vymezením předpokladů přípustnosti dovolání. V důsledku této vady podání nemohla být tato otázka v dovolacím řízení

přezkoumávána. Jak již Nejvyšší soud judikoval v usnesení ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo

2394/2013, uveřejněném pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, „má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu, musí být z obsahu dovolání patrno, o kterou otázku

hmotného nebo procesního práva jde a od které ‚ustálené rozhodovací praxe’ se

řešení této právní otázky odvolacím soudem odchyluje.“

Dovolatelka namítla, že rozsudek odvolacího soudu je v rozporu s ustálenou

rozhodovací praxí dovolacího soudu, konkrétně s rozsudkem Nejvyššího soudu ze

dne 31. března 2011, sp. zn. 23 Cdo 37/2010, s rozsudkem ze dne 31. března

2010, sp. zn. 29 Cdo 3023/2007, a s usnesením ze dne 9. května 2006, sp. zn. 29

Odo 870/2005. S rozsudkem ze dne 31. března 2011, sp. zn.

23 Cdo 37/2010, je podle

dovolatelky rozsudek odvolacího soudu v rozporu z důvodu, že odvolací soud

neprovedl výklad projevu vůle stran, zda skutečně směřovala k uzavření smlouvy

o nájmu podniku, a z důvodu, že odvolací soud nesprávně posoudil důsledky

nezveřejnění nájemní smlouvy podle § 33 odst. 1 (§ 488b odst. 4) obch. zák.; s

rozsudkem ze dne 31. března 2010, sp. zn. 29 Cdo 3023/2007, je rozsudek

odvolacího soudu v rozporu z důvodu že odvolací soud nesprávně posoudil

důsledky neexistence písemného souhlasu podle § 67a obchodního zákoníku, s

usnesením ze dne 9. května 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005, je v rozporu při

posouzení otázky, zda předmětem smlouvy byl podnik, resp. část podniku ve

smyslu kritérií vymezených tímto rozhodnutím. Vzhledem k tomu, že odvolací soud tyto otázky řešil v rozporu s uvedenými

rozhodnutími Nejvyššího soudu, je dovolání pro řešení těchto otázek přípustné. Dovolání je i důvodné. Podle § 35 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen „obč. zák.“), právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat nejenom podle jejich

jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo právní úkon učinil,

není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem. Podle § 266 obch. zák. se projev vůle vykládá podle úmyslu jednající osoby,

jestliže tento úmysl byl straně, které je projev vůle určen, znám nebo jí musel

být znám (odst. 1). V případech, kdy projev vůle nelze vyložit podle odstavce

1, vykládá se projev vůle podle významu, který by mu zpravidla přikládala osoba

v postavení osoby, které byl projev vůle určen. Výrazy používané v obchodním

styku se vykládají podle významu, který se jim zpravidla v tomto styku přikládá

(odst. 2). Při výkladu vůle podle odstavců 1 a 2 se vezme náležitý zřetel ke

všem okolnostem souvisejícím s projevem vůle, včetně jednání o uzavření smlouvy

a praxe, kterou strany mezi sebou zavedly, jakož i následného chování stran,

pokud to připouští povaha věcí (odst. 3). Projev vůle, který obsahuje výraz

připouštějící různý výklad, je třeba v pochybnostech vykládat k tíži strany,

která jako první v jednání tohoto výrazu použila (odst. 4). Podle § 488b odst. 1 obch. zák. smlouvou o nájmu podniku se pronajímatel

zavazuje přenechat svůj podnik nájemci, aby jej samostatně provozoval a řídil

na vlastní náklad a nebezpečí a aby z něj pobíral užitky. Nájemce se zavazuje

zaplatit pronajímateli nájemné. Podle odstavce 4 téhož paragrafu ve znění účinném v době uzavření nájemní

smlouvy, tj. ke dni 15. března 2001, smlouva o nájmu podniku nabývá účinnosti

zveřejněním podle § 33 odst. 1. Podle § 488e odst. 2 obch. zák. práva a závazky, které náležejí k pronajatému

podniku, přecházejí účinností smlouvy o nájmu podniku na nájemce. To platí i

pro práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Ustanovení § 477 odst. 2 až 4

platí obdobně. Pronajímatel ručí za závazky, které náležejí k pronajatému

podniku a vznikly před účinností smlouvy. Nájemce provozuje pronajatý podnik

pod svou firmou. Podle § 488i obch. zák. pro smlouvy, jimiž se pronajímá část podniku tvořící

samostatnou organizační složku, platí obdobně ustanovení § 488b až 488g.

Podle § 5 odst. 1 obch. zák podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k

provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. Podle § 67a odst. 1 obch. zák., ve znění účinném ke dni 15. března 2001, ke

smlouvě, na jejímž základě dochází k převodu podniku nebo jeho části, nájmu

podniku nebo jeho části, musí být udělen písemný souhlas společníků nebo valné

hromady společnosti jako při fúzi sloučením. Námitka rozporu s rozsudkem ze dne 31. března 2011, sp. zn. 23 Cdo 37/2010, je

důvodná – odvolací soud neprovedl výklad projevu vůle podle § 35 odst. 2 obč. zák. a § 266 obch. zák., když zejména nezjišťoval, zda vůle stran směřovala k

přechodu práv a závazků ve smyslu § 488e odst. 2 obch. zák., resp. zda vůle

stran směřovala k uzavření smlouvy o nájmu části podniku – o smlouvu o nájmu

podniku jít nemohlo, neboť podle skutkových zjištění soudu prvního stupně,

resp. soudu odvolacího, byly z nájmu vyloučeny některé místnosti, takže nešlo o

celý podnik. Důvodná je i námitka rozporu s usnesením Nejvyššího soudu ze dne 9. května

2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005, neboť odvolací soud neposuzoval, zda jde o část

podniku podle kriterií uvedeného rozhodnutí. V důsledku toho je právní

posouzení neúplné, tudíž nesprávné. Částí podniku jakožto samostatnou

organizační složkou podniku se v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu (např.

rozsudek ze dne 8. dubna 2004, sp. zn. 32 Odo 557/2003, usnesení ze dne 14.

března 2006, sp. zn. 20 Cdo 2882/2005, žalovanou uvedené usnesení ze dne 9.

května 2006, sp. zn. 29 Odo 870/2005) rozumí ucelená samostatně hospodařící

část podniku, která vyvíjí v rámci podniku relativně samostatnou činnost, jíž

se podílí na činnosti podniku samotného. Musí jít o takovou součást podniku, u

níž je vedeno samostatně (odděleně) účetnictví, týkající se této organizační

složky, z něhož především vyplývá, které věci, jiná práva, popřípadě jiné

majetkové hodnoty slouží k provozování této části podniku (samostatné

organizační složky) a vymezuje tím předmět smlouvy o prodeji části podniku

(resp. smlouvy o nájmu části podniku). V uvedeném smyslu proto bude samostatnou

organizační složkou podniku zejména odštěpný závod, popřípadě jiná organizační

složka, která se zapisuje do obchodního rejstříku. Předmětem smlouvy o prodeji

podniku (resp. smlouvy o nájmu části podniku) však mohou být i jiné organizační

složky podniku, které se nezapisují do obchodního rejstříku a které mohou být

různě nazvány, např. závod, provoz apod., podmínkou však je, aby se jednalo o

složku samostatnou ve výše uvedeném smyslu, přičemž se nemusí jednat o složku

oprávněnou svým vedoucím jednat navenek ve věcech jí se týkajících, jako je

tomu v případě odštěpného závodu. Takováto část podniku má vyčleněny určité

prostředky (budovy, stroje, nářadí apod.) a prostory k provozování této

činnosti. Podobně jako podnik i část podniku představuje určitý soubor

hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání (věcí, práv a jiných

majetkových hodnot).

Odvolací soud nesprávně posoudil i následek nezveřejnění smlouvy podle § 33

odst. 1 obch. zák., jak požaduje § 488b odst. 4 obch. zák. Odvolací soud

konstatoval, že na závaznost předmětné smlouvy nemá vliv, že smlouva nebyla

zveřejněna podle ustanovení § 33 odst. 1 obch. zák. Tento závěr je pravdivý,

nicméně jeho důsledky jsou odlišné, než se domníval odvolací soud.

Závaznost smlouvy nastává okamžikem jejího vzniku jakožto dvoustranného

právního úkonu za podmínky současné platnosti smlouvy. Jejím důsledkem je

nemožnost jednostranné změny dohodnutých práv a povinností či ukončení

závazkového vztahu jiným způsobem, než jak je dohodnuto ve smlouvě či než jak

předvídá zákon.

Účinnost smlouvy může nastat stejným okamžikem jako její závaznost, není to

ovšem nutné. Např. při uplatnění odkládací podmínky je účinnost smlouvy, tj.

okamžik, kdy nastanou její právní následky, vázán na jinou skutečnost. Obdobně

je tomu např. při určení času. Okamžik účinnosti smlouvy nemusí být určen pouze

dohodou stran, ale i ex lege. To je právě případ § 488b odst. 4 obch. zák.

Teprve okamžikem zveřejnění podle § 33 odst. 1 obch. zák. nastávají právní

následky smlouvy o nájmu (části) podniku, tedy strany mají práva a povinnosti

dle smlouvy. Ostatně i odborná literatura, na kterou poukazuje dovolatelka

(Štenglová, I., Plíva, S., Tomsa, M., a kol.: Obchodní zákoník. Komentář. 13.

vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, 1469 s.) uvádí, že teprve dnem účinnosti „je

nájemce oprávněn podnik podle smlouvy provozovat a řídit” (přestože je smlouva

pro strany závazná již dříve). Před účinností smlouvy tedy její strany nemají

práva a povinnosti, které smlouva zakládá. Neúčinnost smlouvy lze v tomto směru

postavit na roveň neplatnosti či neexistence smlouvy – povinností soudu je v

takovém případě posoudit uplatněný požadavek na zaplacení peněžité částky podle

předpisů upravujících nárok na vydání plnění z bezdůvodného obohacení (shodně

viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2011, sp. zn. 23 Cdo 37/2010).

Dovolatelka dále dle obsahu podání předkládá právní otázku, kterou měl odvolací

soud řešit v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu, a to zda

neexistence písemného souhlasu vyžadovaného ustanovením § 67a obch. zák.

způsobuje absolutní neplatnost, případně neúčinnost nájemní smlouvy.

Dovolatelka v této souvislosti odkazuje na právní závěry učiněné v rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2010, sp. zn. 29 Cdo 3023/2007. Odvolací

soud při posuzování této otázky dospěl k závěru rozdílnému oproti závěrům

vyplývajícím z tohoto rozsudku. Odvolací soud totiž dovodil, že ustanovení §

67a obch. zák. je pouze ustanovením omezujícím rozhodovací působnost

představenstva, popřípadě jednatelů společnosti, když vyžaduje, aby dané

dispozice neprováděli bez vědomí společníků shromážděných na valné hromadě,

tedy jde pouze o vnitřní omezení jednatelského působení představenstva a

jednatelů a jeho nedodržení je jen porušením požadavku péče řádného hospodáře.

Z toho podle odvolacího soudu plyne, že nepůsobí navenek, tj. vůči třetím

osobám. Absence souhlasu valné hromady tak nemá vliv na právní jistotu nájemce

podniku a nezpůsobuje neplatnost smlouvy o nájmu podniku.

V rozsudku ze dne 31. března 2010, sp. zn. 29 Cdo 3023/82007, přitom Nejvyšší

soud dospěl k závěru, že požadavek, podle kterého v době do 31. prosince 2001

musel být ke smlouvě, na jejímž základě dochází k převodu podniku, udělen

písemný souhlas společníků nebo valné hromady společnosti jako při fúzi

sloučením (§ 67a odst. 1 obch. zák.), platil pro obě smluvní strany. Nejvyšší

soud v tomto rozhodnutí současně uložil odvolacímu soudu vypořádat se s obranou

žalované, že námitka neplatnosti první smlouvy o prodeji podniku pro absenci

uvedeného souhlasu je omezena úpravou obsaženou v § 220a odst. 11 obch. zák. (v

rozhodném znění). Z uvedeného rozhodnutí tedy vyplývá, že absence požadovaného

souhlasu podle ustanovení § 67a obch. zák. v rozhodném znění neznamená pouze

vnitřní omezení jednatelského oprávnění představenstva či jednatelů.

Ze shora uvedeného vyplývá, že rozsudek odvolacího soudu není z hlediska

uplatněných dovolacích důvodů správný.

Nejvyšší soud jej proto podle § 243e odst. 1 o. s. ř. zrušil. Protože důvody,

pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí také pro rozhodnutí

soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu

prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení soud rozhodne v novém

rozhodnutí o věci.

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. října 2015

JUDr. Zdeněk Des

předseda senátu