Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

23 Cdo 2044/2013

ze dne 2014-02-20
ECLI:CZ:NS:2014:23.CDO.2044.2013.1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve

věci žalobkyně HOTEL ANDĚL s.r.o., se sídlem v Praze 5, Radlická 40/857, IČO

25672029, zastoupené Mgr. Ing. Markem Němcem, advokátem, se sídlem v

Sedlčanech, Nádražní 106, PSČ 264 01, proti žalované Anděl Investment Praha

s.r.o., se sídlem v Praze 6, Evropská 370/15, PSČ 160 41, IČO 27128881,

zastoupené Mgr. Jaroslavem Kalužíkem, LL.M., advokátem, se sídlem v Praze 1, Na

Příkopě 583/15, PSČ 110 00, o ochranu práv z ochranné známky a ochranu proti

nekalé soutěži, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 2 Cm 40/2007, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. ledna 2013,

č. j. 3 Cmo 236/2012-329, takto:

I. Dovolání v rozsahu, ve kterém směřovalo proti výroku rozsudku

Vrchního soudu v Praze ze dne 15. ledna 2013, č. j. 3 Cmo 236/2012, jímž byl

potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod bodem I, se zamítá.

II. Ve zbývajícím rozsahu se dovolání odmítá.

III. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů

dovolacího řízení částku 3 388 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k

rukám Mgr. Jaroslava Kalužíka, LL.M., advokáta, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě

583/15, PSČ 110 00.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 23. dubna 2012, č. j. 2 Cm 40/2007-285,

zamítl žalobu s návrhem, že žalovaná je povinna zdržet se označování své

provozovny na adrese Praha 5, Stroupežnického 21, názvem, který obsahuje

řetězec alfanumerických znaků „andel“, a to na provozovně samé, v telefonním

seznamu Zlaté stránky i na internetu, vyjma uvádění celého názvu své obchodní

firmy, a odstranit označení „Hotel Andels“ z internetového webu

www.praha-hotel.cz (výrok pod bodem I) a rozhodl o náhradě nákladů řízení

(výrok pod bodem II).

Soud prvního stupně zjistil, že žalobkyně je vlastníkem národní slovní

ochranné známky andel zapsané u Úřadu průmyslového vlastnictví pod č. spisu

174316 dne 25. srpna 2004, s právem přednosti od 30. listopadu 2001, a to mj. i

pro hotelové, restaurační a barové služby včetně poskytování stravy, ubytovací

služby v hotelích, penzionech a jiných ubytovacích zařízeních. Dále soud

zjistil, že žalobkyně podniká pod obchodní firmou HOTEL ANDĚL s.r.o. s

předmětem podnikání hostinská činnost, pekařství, cukrářství a výroba, obchod a

služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Žalovaná podniká pod

obchodní firmou Anděl Investment Praha s.r.o. s předmětem podnikání mimo jiné

směnárenská a hostinská činnost, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona.

Dále soud z obsahu internetových stránek žalobkyně a žalované zjistil, že

žalobkyně pro označení a propagaci svého hotelu používá především označení:

zatímco žalovaná používá především označení:

Na internetových stránkách nabízejících hotelové služby v Praze

(www.praha-hotel.cz) je v kategorii luxusních hotelů uveden hotel Angel’s

(správně Andel’s), v kategorii standardních hotelů hotel Anděl. Internetovou doménu www.andelshotel.com zaregistroval právní předchůdce

žalované [Hotel Andel (správně Anděl) Praha a.s.] již 14. září 2001, prezentace

propagující hotel pod názvem, který je předmětem sporu, byla spuštěna dne 17. listopadu 2001. Obsahem prezentace bylo i oznámení o plánovaném otevření hotelu

v červnu 2002. Sporný název andel’s hotel prague se objevil i v tištěných

publikacích, mimo jiné ve Večerníku Praha ze dne 10. července 2001. V těchto

publikacích je zmiňována plánovaná výstavba hotelu žalované pod uvedeným názvem. Při právním posouzením věci byl soud vázán právním názorem odvolacího soudu,

když měl posuzovat, zda žalované svědčí právo předchozího uživatele dle § 10

odst. 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách (dále jen „ZOZ“). Podle

závazného názoru odvolacího soudu označení andel’s hotel prague není samo o

sobě zaměnitelné s označením provozovny a obchodní firmou žalobkyně (HOTEL

ANDĚL, resp. HOTEL ANDĚL s.r.o.), neboť jde o natolik rozdílné označení, že

vylučuje klamání či matení veřejnosti. Vzhledem k tomu, že důkazy bylo prokázáno, že hotel žalované byl přede dnem

počátku práva přednosti žalobkyně masivně a soustavně propagován, dospěl soud

prvního stupně k závěru, že žalobkyně je povinna strpět užívání označení

žalované dle § 10 odst. 2 ZOZ, neboť práva k tomuto označení vznikla před

podáním přihlášky žalobkyně k předmětné ochranné známce a užívání tohoto

označení je v souladu s právem České republiky. Soud přihlédl i k tomu, že je

přirozené, aby v místě po generace nazývaném Anděl byl budoucí hotel žalované

pojmenován s využitím tohoto slovního základu. Ohledně nároků z nekalé soutěže

odkázal soud prvního stupně na předchozí rozsudek soudu odvolacího, že pokud

žalovaná své označení užívá po právu, nenaplňuje její jednání žádnou ze

skutkových podstat nekalé soutěže. K odvolání žalobkyně Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 15. ledna 2013, č. j. 3 Cmo 236/2012-329, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil ve výroku pod bodem

I a změnil ve výroku pod bodem II (o náhradě nákladů řízení) tak, že uložil

žalobkyni zaplatit žalované částku 60 984 Kč na náhradu nákladů řízení před

soudem prvního stupně. Zároveň žalobkyni uložil zaplatit žalované na náhradu

nákladů odvolacího řízení částku 18 876 Kč. Odvolací soud vyšel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně. Setrval na závěru, že označení andel’s hotel prague není zaměnitelné s

označením provozovny a obchodní firmou žalobkyně (HOTEL ANDĚL, resp. HOTEL

ANDĚL s.r.o.) a nepředstavuje tak zásah do práv žalobkyně z obchodní firmy dle

§ 10 obchodního zákoníku (dále jen „obch. zák.“). Vzhledem k tomu, že předmětná

ochranná známka byla zapsána až po nabytí účinnosti ZOZ, nepoužije se přechodné

ustanovení § 52 odst. 8 ZOZ a na posouzení omezení práv se použije platná

právní úprava ZOZ (tedy § 10 odst. 2 ZOZ).

Je nerozhodné, zda bylo pro hotel

vydáno živnostenské oprávnění, zda již fakticky fungoval a kdo byl jeho

vlastníkem – rozhodné je pouze to, že budoucí hotel umístěný na daném místě byl

již označován jako andel’s hotel Prague či andel’s Prague a toto pojmenování se

stalo veřejně známým. To vylučuje, že by k použití označení přistoupila

žalovaná (či její právní předchůdce ve vlastnictví hotelu či jeho stavby) pod

vlivem znalosti ochranné známky žalobkyně či její přihlášky. K přechodu práva

na nezapsané označení odkázal odvolací soud na rozhodnutí Nejvyššího soudu

České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“) ze dne 22. října 2003, sp. zn. 32

Odo 697/2002. Pokud v rozhodné době již existovala žalobkyně a její Hotel

Anděl, pak volba uvedeného označení andel’s hotel Prague vylučuje jakoukoli

možnost záměny a matení zákaznické veřejnosti a provozovny dostatečně odlišuje

(i od firmy žalobkyně). Užívání označení pro budoucí hotel tak nebylo v rozporu

s právními předpisy. S odkazem na rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 15. února 2000, sp. zn. 3 Cmo 89/98, a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne

28. listopadu 2008, sp. zn. 7 A 72/2000, odvolací soud konstatoval, že ke

stejnému závěru by vedla i aplikace § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb., jehož

užití se žalobkyně dovolávala s mylným výkladem tam uvedené dvouleté lhůty. Právo žalobkyně ze slovní ochranné známky andel je tedy omezeno právem

žalované, jež (či její předchůdci v tomto právu) uvedené slovo užívala před

podáním přihlášky předmětné ochranné známky veřejně, s dostatečnou mírou

publicity, v souvislosti s názvem předmětného hotelu zejména v podobě označení

andel’s hotel Prague či andel’s Prague. Podle odvolacího soudu rovněž nebyly naplněny podmínky nekalé soutěže, neboť

jednání žalované nebylo v rozporu s dobrými mravy soutěže a nebylo způsobilé

přivodit žalobkyni újmu. Jestliže žalovaná započala zcela samostatně s veřejným

užíváním označení andel’s hotel Prague či andel’s Prague pro hotel budovaný v

lokalitě Anděl v Praze 5, pak pozdější přihláška a zápis ochranné známky

žalované (správně žalobkyně) nemůže bránit tomu, aby nadále bylo uvedené

označení pro daný hotel (nyní provozovaný žalovanou) užíváno. Z hlediska

informovaného průměrného spotřebitele z označení provozoven účastníků nevznikne

mylný dojem či nesprávná a skutečnosti neodpovídající představa. Náklady řízení v řízení před soudem prvního stupně odvolací soud vypočítal

jiným způsobem než soud prvního stupně a proto výrok o jejich náhradě změnil. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním. Jeho přípustnost

spatřuje v tom, že se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

soudu dovolacího, zejména od rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu

2008, sp. zn. 32 Cdo 3982/2007, a od jeho rozsudků sp. zn. 23 Cdo 4945/2009 a

sp. zn. 32 Cdo 4555/2008. Rozdílně řešenou otázkou má být právní otázka

týkající se znaků osoby „předchozího uživatele nezapsaného označení“ podle

ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ a znaků „užívání nezapsaného označení“. Zejména má

jít o anonymitu předchozího uživatele a neurčitost a nekvalifikovanost

předchozího užívání.

Dále v textu dovolatelka poukázala na dosud neřešenou otázku zásadního právního

významu, zda může někomu vniknout právo předchozího uživatele podle § 10 odst. 2 ZOZ, aniž by měl v rozhodné době podnikatelské oprávnění a aniž by existovala

služba (či zboží), která se označuje nezapsaným označením, či zda to je vůbec

užívání označení, když neexistuje předmět (podnikání), který by měl označovat. Podle dovolatelky by tato otázka měla být posouzena tak, že ochranná známka je

kvalifikovaným označením a proti ní může působit také jen kvalifikované užívání

byť nezapsaného označení. Dovolacím důvodem je skutečnost, že napadený rozsudek spočívá na nesprávném

právním posouzení znaků předchozího uživatele nezapsaného označení, v jehož

prospěch svědčí výluka ze známkoprávní ochrany k tíži vlastníka ochranné známky

podle ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ i ustanovení § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995

Sb., o ochranných známkách, a též na nesprávném právním posouzení obsahu pojmu

„užívání“, v těchto ustanoveních uvedených.

Podle dovolatelky napadené rozsudky také nesprávně stanovily účelně vynaložené

náklady – ty měly být stanoveny podle advokátního tarifu podle skutečné práce

zástupce podle ustanovení § 142 odst. 1 o. s. ř., nikoliv podle paušální

vyhlášky, kterážto je neústavní, neboť povinnosti lze ukládat jen na základě

zákona a v jeho mezích. K nesprávnosti právního posouzení § 10 odst. 2 ZOZ dovolatelka uvedla, že podle

jejího názoru ve shodě s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2008,

sp. zn. 32 Cdo 3982/2007, musí být v soudním řízení, jehož výsledkem je

napadený rozsudek, který prolamuje známkoprávní ochranu dovolatelky,

konkretizována osoba, která takový průlom založila. Teprve poté mělo smysl

provádět dokazování ohledně případů „užívání“ před podáním přihlášky

dovolatelky a zkoumat, zda taková vůbec existuje, od kdy má právní

subjektivitu, proč je právním předchůdcem žalované, zda užívání bylo

uskutečněno touto osobou, zda je taková osoba držitelem podnikatelského

oprávnění k rozhodnému datu, neboť jen pak lze konstatovat užívání nezapsaného

obchodního označení v souladu s právem České republiky. Kdo není držitelem

podnikatelského oprávnění, těžko může v souladu s právem podnikat v provozování

hotelu jakkoli označeného. Po konkretizaci takové osoby lze zjistit, zda hotel

opravdu stál v době, kdy k užívání označení hotelu mělo dojít. Podle dovolatelky napadený rozsudek neuvádí údaje o osobě, o jejíž existenci a

užívání označení andel opřel svůj výrok. Soudy se zabývaly jen tím, zda se

našla nějaká zmínka obsahující slovo andel k datu před podáním přihlášky

ochranné známky, přičemž neřešily, kdo konkrétně a pro jaký druh služby takové

označení užil a zda ho užil v souladu s právem. V napadeném rozsudku se tak

objevují pouze anonymní odkazy na bezejmenného právního předchůdce. Jedinou

výjimkou je strana 4 napadeného rozsudku, kde se uvádí, že přihlašovatelem

domény hotelandels.com je Hotel Anděl Praha a.s., který sfúzoval s žalovanou. Ač byl hotel žalované dokončen až koncem roku 2002 a ten, kdo ho tehdy začal

provozovat, získal podnikatelské oprávnění pro ubytovací služby až v říjnu

2002, je přesto rozsudek postaven na tom, že označení andel bylo někým užíváno

před 30. listopadem 2001 právě pro hotelové (neexistující) služby. Dovolatelka poukázala na dosud neřešenou otázku zásadního právního významu, zda

může někomu vzniknout právo předchozího uživatele podle § 10 odst. 2 ZOZ, aniž

by měl v rozhodné době podnikatelské oprávnění a aniž by existovala služba (či

zboží), která se označuje nezapsaným označením, či zda to je vůbec užívání

označení, když neexistuje předmět (podnikání), který by měl označovat. Podle

dovolatelky by tato otázka měla být posouzena tak, že ochranná známka je

kvalifikovaným označením a proti ní může působit také jen kvalifikované užívání

byť nezapsaného označení. Podle dovolatelky soud nesprávně vyložil, že existence zahraniční domény

hotelandels.com vzniklé dne 14. září 2001 zakládá právo předchozího uživatele,

přestože dovolatelka provozuje již od 17. srpna 2000 „Hotel Anděl“ blízko

pozdějšího hotelu žalované.

První, kdo se na trhu hotelových služeb v Praze

objevil s hotelem o názvu „Anděl“ byla dovolatelka a byla první, kdo si

přihlásil toto označení jako ochrannou známku. Úřad průmyslového vlastnictví stejnou otázku mezi stejnými stranami rozhodl

tak, že nebyla dohledána žádná osoba ani žádné relevantní označování, které by

založilo právo předchozího uživatele. Správní rozhodnutí je založeno ve spise. Podle dovolatelky navíc přihláška předmětné ochranné známky byla podána dne 30. listopadu 2001, za účinnosti zákona č. 137/1995 Sb., o ochranných známkách

(dále jen „zákon č. 137/1995 Sb.“). Dne 1. dubna 2004 nabyl účinnosti ZOZ,

ochranná známka byla zapsána dne 25. srpna 2004. Podle ZOZ se tedy posuzuje,

zda kde dni 30. listopadu 2001 vznikl žalované nárok proti dovolatelce podle §

16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. Je tak na místě dvouletá lhůta před podáním

přihlášky, tj. od 29. listopadu 1999. Jednodenní užívání může působit jako

právo předchozího uživatele jen proti vlastníkům ochranných známek přihlášených

po 31. březnu 2004, pokud byly zapsány. Proti ochranným známkám, jejichž

přihlášky byly podány před 1. dubnem 2004, může působit jen dvouleté předchozí

užívání, které se stalo vžitým ve prospěch nezapsaného označení. Pro ochrannou

známku dovolatelky je rozhodující datum přihlášky, nikoliv datum zápisu. Zákon

o ochranných známkách č. 41/2003 Sb. podle svého § 52 odst. 8 nepůsobí proti

vztahům již vzniklým. Rozhodnutí o zápisu ochranné známky je sice

konstitutivní, ale ke dni podání přihlášky, což vyplývá zejména z § 29 odst. 1

ZOZ, podle kterého ochranná známka platí deset let od přihlášky. Ustanovení §

52 odst. 8 ZOZ dovolatelka vysvětluje tak, že ZOZ se použije nejen pro známky

zapsané po jeho účinnosti, ale na všechny známky dosud zapsané v rejstříku před

jeho účinností, bez ohledu na datum zápisu. Vztah mezi dovolatelkou a

předchozími uživateli nezapsaného označení je založen na datu přihlášky, nikoli

na datu zápisu. Podle dovolatelky shodný názor zastává i Nejvyšší soud v

rozsudku ze dne 25. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 3982/2007: „Pro vyřešení

otázky, která právní úprava má být použita, je rozhodné, v kterém období nárok

majitele ochranné známky na ochranu vznikl. Vznik vztahů z ochranných známek,

jakož i nároky z nich vzniklé před nabytím účinnosti nových zákonů o ochranných

známkách se posuzují podle předpisů platných v době jejich vzniku. Mezi vztahy

vzniklé podle dřívějších právních předpisů je nutno zařadit i porušování práv

majitele ochranné známky.“ Použije-li se § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb.,

nepostačuje pro obranu žalované jen důkaz dvouletého užívání, ale je třeba

prokázat i jeho intenzitu, tj. příznačnost, vžitost, rozlišovací způsobilost

pro svého uživatele.

V doplnění dovolání pozměnila dovolatelka petit tak, že navrhla, aby Nejvyšší

soud změnil napadený rozsudek tak, že uloží žalované povinnost zdržet se

označování své provozovny na adrese Praha 5, Stroupežnického 21, názvem, který

obsahuje řetězec alfanumerických znaků „andel“, a to jednak na provozovně samé

i v telefonním seznamu Zlaté Stránky i na internetu, vyjma uvádění celého názvu

své obchodní firmy, a to do tří dnů od právní moci a odstranit označení „Hotel

Andels“ z internetového webu www.praha-hotel.cz do 30 dnů od právní moci

rozsudku a zaplatí žalobkyni náklady řízení ve výši 92 086 Kč. Dovolatelka navrhla zrušit v celém rozsahu i rozsudek soudu prvního stupně ze

dne 23. dubna 2012, č. j. 2 Cm 40/2007-285. Žalovaná ve vyjádření k dovolání namítla, že dovolání je nepřípustné a mělo by

být odmítnuto. Věc nestojí na posuzování zásadních právních otázek, ale na

hodnocení skutkového stavu, kterému se podrobně věnovaly nižší soudy. Žalovaná

považuje za nesprávný předpoklad žalobkyně, že z rozhodnutí nižších soudů není

zřejmé, kdo byl právním předchůdcem žalované a pro jaký druh plánované obchodní

činnosti žalovaná nezapsané označení užívala. Z dokazování nižších soudů

vyplývá, že právním předchůdcem žalované byla společnost Hotel Anděl Praha

a.s., která se později sloučila s žalovanou, na kterou tak přešlo veškeré jmění

její právní předchůdkyně. Podle žalované je ve smyslu § 10 odst. 2 ZOZ v

souvislosti s § 8 odst. 2 a 3 ZOZ dostačující, doloží-li uživatel nezapsaného

označení užívání tohoto označení v rámci obchodního styku, a to např. v

souvislosti s plánovanou obchodní činností. Podle názoru žalované bylo

prokázáno, že žalovaná nezapsané označení před 30. listopadem 2001 v

souvislosti s hotelovými službami užívala. Žalovaná souhlasí s názorem odvolacího soudu, podle kterého je nerozhodné, zda

uživatel nezapsaného označení měl živnostenské oprávnění, zda hotel fakticky

fungoval a kdo by jeho vlastníkem – rozhodné je pouze to, že budoucí hotel

umístěný v dané lokalitě na daném místě byl již takto pojmenován a toto

pojmenování se stalo veřejně známým. Nezapsané označení žalovaná propagovala na

webové stránce www.andelshotel.com, kterou si zaregistrovala v nevědomosti

budoucí přihlášky dovolatelky. Žalovaná souhlasí s názorem odvolacího soudu i ohledně výkladu § 16 odst. 3

zákona č. 137/1995 Sb. a jeho vztahu k současné úpravě. Současně uvádí, že i

podle úpravy § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. by byly naplněny podmínky pro

ochranu nezapsaného označení, což ve vyjádření podrobně odůvodňuje i odkazem na

literaturu. Žalovaná dále ve svém vyjádření poukazuje na nesprávnost argumentace

dovolatelky rozhodnutím Úřadu průmyslového vlastnictví (dále jen ÚPV). ÚPV

aktivně nezkoumá, zda třetí osobě svědčí právo předchozího uživatele

nezapsaného označení. Dle argumentace dovolatelky by příslušný soud ani nemohl

rozhodovat o žalobě, když by byl dle názoru dovolatelky v zásadě povinen

přejmout „názor“ ÚPV.

Dovolatelka v replice k vyjádření žalované uvedla, že dosavadní dvacetiletá

soudní i správní praxe vykládala zákon o ochranných známkách tak, že obchodní

užívání „slova, obrázku, nebo slova s obrázkem“, tedy nezapsaného označení,

zakládalo každému, kdo takové nezapsané označení obchodně užíval před pozdějším

podáním ochranné známky třetí osobou, že taková ochranná známka proti takovému

předchozímu uživateli nepůsobila, neboť byl nadán „právem předchozího

uživatele“ ze zákona o ochranných známkách. V dané věci však soudy obou stupňů

v rozporu s hmotným právem dovodily, že každé nezapsané označení, které kdokoli

neznámý alespoň trochu někde jakkoli užil, obchodně či neobchodně, už nikdy

nemůže působit jako ochranná známka proti nikomu. Dovolatelka rovněž znovu

odkázala na rozhodnutí ÚPV. Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním znění)

se podává z bodů 1 a 7 článku II zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé

další zákony. Přípustnost dovolání je žalobkyní dovozována z ustanovení § 237 o. s. ř. s tím,

že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného práva, při jejímž

řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu

a podle obsahu dovolání i z toho, že rozhodnutí závisí na vyřešení otázky,

kterou dovolací soud doposud neřešil. Důvodnost dovolání žalobkyně spatřuje v naplnění podmínek § 241a odst. 1 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení

věci, když odvolací soud nesprávně posoudil znaky předchozího uživatele

nezapsaného označení, v jehož prospěch svědčí výluka ze známkoprávní ochrany k

tíži vlastníka ochranné známky dle ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ i ustanovení §

16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. a na nesprávném posouzení obsahu pojmu

„užívání“ v těchto ustanoveních uvedených. Žalobkyně rovněž namítá, že soud

neměl aplikovat ustanovení § 10 odst. 2 ZOZ, nýbrž ustanovení § 16 odst. 3

zákona č. 137/1995 Sb. Nesprávné právní posouzení věci spočívá dle žalobkyně

rovněž v nesprávném stanovení výše nákladů řízení, když ty měly být stanoveny

podle advokátního tarifu a nikoliv podle paušální vyhlášky. Nejvyšší soud jakožto soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání

bylo podáno oprávněnou osobou zastoupenou advokátem, jímž bylo dovolání též

sepsáno (§ 241 odst. 1, 4 o. s. ř.), v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1, § 241

odst. 1 o. s. ř.), nejprve posuzoval, zda je dovolání přípustné. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Jak již Nejvyšší soud judikoval (usnesení ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo

2394/2013), „má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. ve

znění účinném od 1. ledna 2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení

otázky procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od

ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, musí být z dovolání patrno, o

kterou otázku procesního práva jde a od které "ustálené rozhodovací praxe" se

řešení této otázky procesního práva odvolacím soudem odchyluje.“ Má-li tedy být

dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. ve znění účinném od 1. ledna

2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení otázky hmotného práva, při

jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu, musí být z dovolání patrno, o kterou otázku hmotného práva

práva jde a od které "ustálené rozhodovací praxe" se řešení této otázky

hmotného práva odvolacím soudem odchyluje. Tyto podmínky dovolatelka splnila v části, ve které dovolání směřuje proti

výroku rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen výrok rozsudku soudu

prvního stupně pod bodem I, když za otázku, při jejímž řešení se odvolací soud

odchýlil od ustálené praxe dovolacího soudu, označila otázku týkající se znaků

předchozího uživatele nezapsaného označení. Odvolací soud se měl odchýlit od

rozsudků Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 3982/2007,

i dalších jeho rozsudků sp. zn. 23 Cdo 4945/2009 a sp. zn. 32 Cdo 4555/2008. Tato rozhodnutí však neřešila otázky, jejichž výklad je v tomto řízení sporný a

proto nemůže být z tohoto důvodu založena přípustnost dovolání. Citovaný judikát ze dne 25. září 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, řešil i

požadavky na dovolání v případě přípustnosti na základě otázky, která nebyla

dosud řešena: „má-li být dovolání přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř. ve

znění účinném od 1.

ledna 2013 proto, že napadené rozhodnutí závisí na řešení

otázky hmotného práva, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

řešena, musí být z dovolání patrno, kterou otázku hmotného práva má dovolatel

za dosud nevyřešenou dovolacím soudem.“

Tuto podmínku dovolatelka splnila, když označila otázku, zda někomu může

vzniknout právo předchozího uživatele podle § 10 odst. 2 ZOZ, aniž by měl v

rozhodné době podnikatelské oprávnění a aniž by existovala služba (či zboží),

které se označuje nezapsaným označením, či zda to je vůbec užívání označení,

když neexistuje předmět (podnikání), který by se měl označovat. Jelikož tuto otázku Nejvyšší soud skutečně neřešil, je dovolání přípustné. Požadavek ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., podle něhož musí být v dovolání

mj. uvedeno, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání

podle § 237 až 238a, však není naplněn v části, ve které dovolatelka napadá

výroky rozsudku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení. Podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. dovolání, které neobsahuje mj. údaj o

tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, může

být o tuto náležitost doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Požadavek, aby dovolatel v dovolání uvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů

přípustnosti dovolání, je podle § 241a odst. 2 o. s. ř. obligatorní náležitostí

dovolání. Protože tato náležitost dovolání v části, ve které dovolatelka napadá výroky

rozsudku odvolacího soudu o náhradě nákladů řízení, splněna nebyla, Nejvyšší

soud dovolání v tomto rozsahu podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl. Nejvyšší soud se tedy dále důvodností dovolání ve zbývající části. Právní posouzení je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle

právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice

správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně

aplikoval. Podle § 10 odst. 2 ZOZ je vlastník ochranné známky povinen v obchodním styku

strpět užívání shodného či podobného označení, jestliže práva k tomuto označení

vznikla před podáním přihlášky a užívání tohoto označení je v souladu s právem

České republiky. Podle § 28 odst. 3 ZOZ účinky zápisu ochranné známky do rejstříku nastávají

dnem zápisu do rejstříku. Podle § 16 odst. 3 zákona č. 137/1995 Sb. je majitel ochranné známky povinen

strpět užívání shodného nebo zaměnitelného označení jeho držitelem, jestliže

toto označení získalo v České republice v uplynulých dvou letech před podáním

přihlášky rozlišovací způsobilost pro stejné nebo podobné výrobky nebo služby

svého držitele. Podle § 52 odst. 8 ZOZ se vztahy z ochranných známek zapsaných do rejstříku

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními tohoto zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé se však posuzují podle

předpisů platných v době jejich vzniku. Podle § 44 obch. zák. (ve znění účinném před novelou provedenou zákonem č. 152/2010 Sb., neboť k tomuto je stavu je třeba posuzovat oprávněnost užívání

nezapsaného označení - dále jen „obch.

zák.“) je nekalou soutěží jednání v

hospodářské soutěži, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé

přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo spotřebitelům. Nekalá soutěž se zakazuje. Podle § 47 obch. zák. vyvolání nebezpečí záměny je:

a) užití firmy nebo názvu osoby nebo zvláštního označení podniku užívaného již

po právu jiným soutěžitelem,

b) užití zvláštních označení podniku nebo zvláštních označení či úpravy

výrobků, výkonů anebo obchodních materiálů podniku, které v zákaznických

kruzích platí pro určitý podnik nebo závod za příznačné (např. i označení

obalů, tiskopisů, katalogů, reklamních prostředků),

c) napodobení cizích výrobků, jejich obalů nebo výkonů, ledaže by šlo o

napodobení v prvcích, které jsou již z povahy výrobku funkčně, technicky nebo

esteticky předurčeny, a napodobitel učinil veškerá opatření, která od něho lze

požadovat, aby nebezpečí záměny vyloučil nebo alespoň podstatně omezil,

pokud jsou tato jednání způsobilá vyvolat nebezpečí záměny nebo klamnou

představu o spojení s podnikem, firmou, zvláštním označením nebo výrobky anebo

výkony jiného soutěžitele. Dovolatelka namítá, že osoba, která založila průlom do známkoprávní ochrany dle

§ 10 odst. 2 ZOZ musí být identifikována alespoň uvedením obchodní firmy a IČ

a/nebo sídla. V daném případě soud prvního stupně zjistil, že vlastníkem

domény, z níž především byla prováděna propagace budoucího hotelu nezapsaným

označením, je právní předchůdkyně žalované společnost Hotel Anděl Praha a. s. (soud prvního stupně uvedl, že žalovaná právní nástupnictví doložila smlouvami,

odvolací soud doplnil, že jmění akciové společnosti Hotel Anděl Praha a.s. bylo

posléze v rámci fúze převzato žalovanou). Z kontextu (obou rozhodnutí) je

zřejmé, že právě tato společnost je právním předchůdcem žalované. Podle dovolatelky soudy neřešily, kdo konkrétně a pro jaký druh služby užil

označení obsahující slovo andel a zda ho užil v souladu s právem České

republiky. Je zřejmé, že vlastní-li někdo doménu (v posuzovaném případě výše

uvedený právní předchůdce žalované), z níž je propagován hotel pod nezapsaným

označením, je to právě tento vlastník, kdo toto nezapsané označení užívá ve své

obchodní činnosti v oblasti služeb spojených s provozováním hotelů. Byť

Nejvyšší soud považuje za nepochybné, kdo předmětné nezapsané označení užíval a

že žalovaná je právní nástupkyní takového uživatele, je možné navíc odkázat na

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2003, sp. zn. 32 Odo 697/2002, ve

kterém byl (implicitně) vyjádřen názor, že nezapsané označení se váže ke službě

či zboží, kterou označuje – osobě, která příslušnou službu oprávněně poskytuje

(oprávněně prodává příslušné zboží), pak svědčí právo k nezapsanému označení, a

to bez ohledu na to, kdo byl prvním uživatelem nezapsaného označení. Pro posouzení dalších námitek dovolatelky je nejprve nutno nalézt odpověď na

otázku, zda někomu může vzniknout právo předchozího uživatele podle § 10 odst.

2 ZOZ, aniž by měl v rozhodné době podnikatelské oprávnění a aniž by existovala

služba (či zboží), které se označuje nezapsaným označením, či zda to je vůbec

užívání označení, když neexistuje předmět (podnikání), který by se měl

označovat. Předmětem výkladu je tedy rozsah pojmu užívání. Tento pojem jednak částečně

definuje přímo ZOZ v § 8 odst. 3, jednak se jeho výkladu věnuje, jak správně

poukázala žalovaná, odborná literatura (Roman Horáček a kolektiv Zákon o

ochranných známkách / Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení /

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví. 2. vydání. Praha: C. H. Beck,

2008). Jelikož se na posuzovanou věc nevztahuje § 8 odst. 3 ZOZ, je vhodné poukázat na

odbornou literaturu, která v komentáři k § 8 odst. 2 a 3 člení užívání na

faktické a fiktivní. Faktickým užíváním ochranné známky se rozumí její skutečná

aplikace na výrobcích v souvislosti se skutečnou obchodní činností, na obalech

výrobků, užití známky odděleně od zboží, ale v souvislosti s ním, pokud je

prováděna ve spojitosti se skutečnou nebo připravovanou podnikatelskou

(obchodní) činností. Je-li ochranná známka užívána pro účely reklamní a

propagační, v inzerci zboží, katalozích, plakátech, či umístěním v obchodní

korespondenci a podobné dokumentaci či v literatuře, aniž by toto užití bylo ve

spojitosti s uváděním zboží do oběhu, jedná se o fiktivní (nominální) užití

ochranné známky. Byť v komentáři k § 10 odst. 2 ZOZ je za oprávněný subjekt označen podnikatel,

který před podáním přihlášky ochranné známky v České republice uváděl na trh

stejné nebo podobné zboží opatřené stejným nebo podobným označením, pokud toto

označení nemá jen místní dosah, není důvod se domnívat, že by tímto oprávněným

subjektem nemohl být i subjekt, který jedná v rámci přípravy své podnikatelské

činnosti. Bylo by proti smyslu soukromého práva, aby znesnadňovalo vstup

různých subjektů na trh tím, že by neposkytovalo jejich nezapsaným označením

stejnou ochranu, jakou poskytuje nezapsaným označením subjektů již na trhu

působícím. Přijetí opačného výkladu by vedlo k absurdním a pro trh nepříznivým

důsledkům, neboť by umožňovalo (budoucí) konkurenci již na trhu působící

efektivně zamezovat vstupu jiných subjektů na trh tím, že by v okamžiku

spuštění reklamní kampaně jejich budoucího soutěžitele podala přihlášky

ochranných známek k výrazným prvkům (označení zboží a služeb) reklamní kampaně

tohoto konkurenta. Skutečnost, že služba, která je propagována pod určitým

nezapsaným označením, začne být poskytována teprve v budoucnu (jak tomu je i v

posuzované věci), tak nehraje z hlediska § 10 odst. 2 ZOZ roli. Z obdobných důvodů lze považovat za nesprávný i názor dovolatelky, že užívání

nezapsaného označení není v souladu s právem České republiky, pokud uživatel

takového označení nemá živnostenské oprávnění ke službě, jež nezapsané označení

označuje. Nadto ZOZ nevyžaduje pro úspěšnou přihlášku ochranné známky, aby

přihlašovatel měl živnostenské oprávnění pro služby, pro něž si ochrannou

známku přihlašuje.

Skutečnost, že žalovaná užívala nezapsané označení zejména propagací na

internetových stránkách s doménou se (zahraniční) příponou „.com“ nehraje roli,

neboť takové stránky jsou z České republiky stejně dostupné jako ze zahraničí. Z hlediska posouzení správnosti aplikace § 10 odst. 2 ZOZ tedy zbývá zkoumat,

zda jednání žalované při užívání nezapsaného označení bylo v souladu s právem

proti nekalé soutěži. Ze skutkových zjištění nižších soudů, kterými je dovolací soud vázán, vyplývá,

že v době před podáním přihlášky slovní ochranné známky andel provozovala

žalobkyně Hotel Anděl a již v době existence této provozovny žalobkyně začala

žalovaná propagovat svůj budoucí andel’s hotel prague (či andel’s prague), a to

zejména z internetových stránek s doménou andelshotel.com. Nejprve je nutno posoudit znaky generální klauzule proti nekalé soutěži (§ 44

odst. 1 obch. zák.) Je nepochybné, že šlo o jednání v hospodářské soutěži,

neboť žalovaná i žalobkyně ve stejné době nabízeli substituovatelné služby ve

stejné lokalitě. Vzhledem k tomu, že oba účastníci jsou nejen soutěžiteli, ale

dokonce přímými konkurenty, neboť v obou případech jde o hotely vyšší

kategorie, nelze vyloučit, že jednání žalované bylo způsobilé přivodit újmu

žalobkyni. Ohledně rozporu s dobrými mravy soutěže se Nejvyšší soud ztotožnil s

názorem soudu odvolacího – zvolila-li si pro název své budoucí provozovny

označení andel’s hotel prague (či andel’s prague) a započala-li samostatně (bez

znalosti záměru žalobkyně přihlásit slovní ochrannou známku andel) užívat toto

označení pro hotel budovaný v lokalitě Anděl, nelze takové jednání považovat za

rozporné s dobrými mravy soutěže. Jednání žalované, jakkoli by bylo možno je

označit za do určité míry agresivní vůči žalobkyni, nebylo totiž zákeřné,

podvodné či parazitující či předstupující před spotřebitele a zákazníky s

klamavými reklamami (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. ledna 2011, sp. zn. 23 Cdo 5184/2009). Otázku zaměnitelnosti či klamavosti je třeba posuzovat z

hlediska průměrného spotřebitele. Průměrným spotřebitelem je podle judikatury

Nejvyššího soudu (např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2013, sp. zn. 23 Cdo 1757/2012) „zejména takový zákazník, který má dostatek informací, je

v rozumné míře pozorný a opatrný, a to s ohledem na sociální, kulturní a

jazykové faktory, a lze od něho očekávat, že přihlédne k podstatným rozdílům

mezi značkami, označením výrobků apod.

Při posuzování zaměnitelnosti tak

nepostačuje odvolávat se pouze na shodné prvky označení, ale je nutné vycházet

z celkového dojmu, kterým posuzované označení, především vizuálně, působí na

průměrného zákazníka a dále je zapotřebí přihlížet ke všem relevantním

okolnostem.“ Užíváním předmětného označení (užívaného zejména na zmíněné

internetové stránce) nemohl být, při zohlednění okolností, kterých si výše

definovaný průměrný spotřebitel bez potíží všimne (jiný slovosled názvu

provozovny, jiný jazyk označení a z toho vyplývající nepoužití diakritiky, jiné

grafické provedení, jiná adresa provozovny), takovýto spotřebitel zmaten,

oklamán a nemohl rozumně zaměnit hotel žalobkyně s budoucím hotelem žalované. Označení provozovny žalované tedy bylo dostatečně odlišné od označení

provozovny (a obchodní firmy stejného znění) žalobkyně a jako takové nemohlo

být v rozporu s dobrými mravy soutěže. K argumentu dovolatelky rozhodnutím ÚPV Nejvyšší soud podotýká, že vzhledem k

tomu, že ÚPV řešil otázku (ne)aplikace § 10 odst. 2 ZOZ pouze jako otázku

předběžnou a ve správním řízení nebyly použity stejné důkazy jako v řízení

soudním, není na místě z tohoto rozhodnutí vycházet ve smyslu povinnosti stejné

interpretace. Takovou povinnost § 135 odst. 2 o. s. ř. soudu neukládá. Námitka dovolatelky, podle níž se na posuzovanou věc měl správně aplikovat jiný

právní předpis, tedy zákon č 137/1995 Sb., rovněž neobstojí. Ochranná známka

žalobkyně byla zapsána až za účinnosti zákona pozdějšího, tedy ZOZ. Podle

přechodného ustanovení § 52 odst. 8 ZOZ se vztahy z ochranných známek zapsaných

do rejstříku přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona řídí ustanoveními tohoto

zákona. Vznik těchto vztahů, jakož i nároky z nich vzniklé se však posuzují

podle předpisů platných v době jejich vzniku. Vztahy z ochranných známek

zapsaných do rejstříku, stejně jako nároky z nich vzniklé, se tudíž musí

posuzovat podle ZOZ. Účinky zápisu ochranné známky nastávají dnem zápisu do

rejstříku (§ 28 odst. 3 ZOZ), což je důsledek konstitutivního charakteru

rozhodnutí ÚPV o zápisu ochranné známky (shodně viz Roman Horáček, Karel Čada,

Petr Hajn Práva k průmyslovému vlastnictví. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005,

354 s.). Nehraje tedy roli, že ochranná lhůta počíná běžet již ke dni podání

přihlášky. Pokud dovolatelka argumentuje závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze

dne 25. listopadu 2008, sp. zn. 32 Cdo 3982/2007, je třeba konstatovat, že v

uvedeném rozsudku neučinil Nejvyšší soud závěry, jež by byly v rozporu s tímto

rozhodnutím a navíc Nejvyšší soud v uváděném rozsudku posuzoval účinky ochranné

známky zapsané do rejstříku před účinností ZOZ. Ze shora uvedeného vyplývá, že odvolací soud věc posoudil správně a dovolací

soud tedy dovolání v rozsahu, ve kterém směřovalo proti výroku rozsudku

odvolacího soudu, jímž byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně ve výroku pod

bodem I, jako nedůvodné podle § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl. O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243c odst. 3, § 224

odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 o. s. ř.

Podle výsledku dovolacího řízení má

žalovaná právo na náhradu účelně vynaložených nákladů řízení za jeden úkon

právní služby (sepis vyjádření k dovolání), které sestávají z mimosmluvní

odměny advokáta ve výši 2 500 Kč [§ 1 odst. 2 věta první, § 6 odst. 1, § 7 bod

5, § 9 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a

náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění

pozdějších předpisů – dále jen „advokátní tarif“], a z paušální částky náhrady

hotových výdajů advokáta ve výši 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu), po

připočtení náhrady za 21% daň z přidané hodnoty ve výši 588 Kč (srov. § 137

odst. 3 o. s. ř., ve znění pozdějších předpisů), tedy celkem ve výši 3 388 Kč. Nejvyšší soud nepřehlédl, že podle ustanovení § 151 odst. 2 věty první o. s. ř. by při rozhodování o náhradě nákladů řízení měl určit výši odměny za

zastupování advokátem podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom

stupni zvláštním právním předpisem (jímž je vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se

stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo

notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou

se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách

advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/,

ve znění pozdějších předpisů) [část věty před středníkem] a že podle ustanovení

zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (podle ustanovení advokátního

tarifu) by se mělo postupovat, jen jde-li o přiznání náhrady nákladů řízení

podle § 147 a § 149 odst. 2 o. s. ř. nebo odůvodňují-li to okolnosti případu

(část věty za středníkem). Vzhledem k tomu, že Ústavní soud nálezem pléna ze dne 17. dubna 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12, uveřejněným pod číslem 116/2013 Sb., zrušil (s účinností od 7. května 2013, kdy byl nález vyhlášen ve Sbírce zákonů) vyhlášku č. 484/2000 Sb. jako neústavní a s přihlédnutím ke sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna

2013, č. Org. 23/13, k onomu nálezu, uveřejněnému pod číslem 117/2013 Sb.,

nicméně Nejvyšší soud uzavírá, že při absenci zvláštního právního předpisu o

sazbách odměny za zastupování stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni

je namístě postup dle § 151 odst. 2 věty první části věty za středníkem

občanského soudního řádu. Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek. Nesplní-li žalobkyně dobrovolně povinnost, kterou jí ukládá toto rozhodnutí,

může žalovaná podat návrh na výkon rozhodnutí či exekuci.