Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 25/2019

ze dne 2019-04-23
ECLI:CZ:NS:2019:28.CDO.25.2019.1

28 Cdo 25/2019-237

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a Mgr. Petra Krause v

právní věci žalobkyně S. K., narozené XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Václavem

Vlkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Sokolovská 22, proti žalované

AUTO-BRANKA, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Vlnitá 890/70, IČ 492 45 589,

zastoupené JUDr. Radomilem Ondruchem, advokátem se sídlem v Praze 2, Šafaříkova

371/22, o zaplacení částky 100.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního

soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 28 C 449/2014, o dovolání žalované proti rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 28. srpna 2018, č. j. 70 Co 224/2018-201, t a k

t o :

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení

částku 6.534 Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Václava

Vlka, advokáta se sídlem v Praze 8, Sokolovská 22.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :

Městský soud v Praze výrokem I. (v pořadí druhého) rozsudku ze dne 28. 8. 2018,

č. j. 70 Co 224/2018-201, potvrdil (v pořadí třetí) rozsudek Obvodního soudu

pro Prahu 4 ze dne 21. 3. 2018, č. j. 28 C 449/2014-161, jímž - po změně žaloby

soudem připuštěné - byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku

100.000 Kč se specifikovaným příslušenstvím a na náhradě nákladů řízení částku

106.476 Kč na účet JUDr. Václava Vlka, advokáta; dále rozhodl, že žalovaná je

povinna zaplatit žalobkyni na náhradu nákladů odvolacího řízení částku 13.068

Kč k rukám advokáta JUDr. Václava Vlka (výrok II.).

Soudy obou stupňů tak rozhodly o uplatněném nároku žalobkyně na vydání

bezdůvodného obohacení poté, co byl rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 25. 1.

2017, č. j. 28 Cdo 988/2016-88, zrušen (v pořadí první) rozsudek Městského

soudu v Praze ze dne 15. 10. 2015, č. j. 70 Co 333/2015-66, a (v pořadí první)

rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. 5. 2015, č. j. 28 C

449/2014-46, a věc byla vrácena Obvodnímu soudu pro Prahu 4 k dalšímu řízení, a

poté, co usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. 10. 2017, č. j. 70 Co

307/2017-137, byl zrušen (v pořadí druhý) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4

ze dne 26. 4. 2017, č. j. 28 C 449/2014-118, a věc mu byla vrácena k dalšímu

řízení.

Oba soudy vyšly shodně ze zjištění, že otec žalobkyně R. Š. si u žalované

písemnou objednávkou ze dne 23. 9. 2013 objednal dodání automobilu Kia Picanto

3DR TA, 1.0 CVVT EXCLUSIVE (2014) za částku 239.980 Kč, na jeho přání se

sjednanou barvou karoserie v provedení červené metalízy za 9.000 Kč, s

parkovacími senzory zadními za 8.000 Kč, gumovými koberci za 549,99 Kč a

bočními lištami za 3.450 Kč, takže celková kupní cena činila 252.980 Kč, včetně

DPH, přičemž termín dodání byl sjednán na duben 2014. Objednatel při podpisu

objednávky - smlouvy uhradil žalované „kauci“ ve výši 100.000 Kč s tím, že bylo

sjednáno, že tato kauce se započítává na celkovou cenu vozidla. Strany též

ujednaly, že objednatel může od smlouvy odstoupit před dodáním vozu pouze v

případě, že uhradí odstupné ve výši uhrazené složené kauce na celkovou cenu

vozidla a že v případě odstoupení od smlouvy objednatelem se tato kauce

započítává na odstupné, že k převzetí vozidla v místě provozovny bude

objednatel předem vyzván dodavatelem a že dodavatel má právo odstoupit od

smlouvy v případě, pokud objednatel nepřevezme vozidlo ve lhůtě 14 dnů od

odeslání výzvy k převzetí. Dne 18. 1. 2014 R. Š. zemřel a podle usnesení

Obvodního soudu pro Prahu 9 vydaného pod č. j. 13 D 97/2014-73 vstoupila do

jeho práv a povinností žalobkyně jako jediná dědička. Dne 21. 1. 2014 vystavila

společnost KIA MOTORS CZECH s. r. o. jako dodavatel žalované jako objednateli

fakturu na částku 237.042 Kč včetně DPH splatnou dne 4. 2. 2014 za označený

objednaný automobil. Dopisem ze dne 27. 1. 2014 žalobkyně informovala žalovanou

o úmrtí jejího otce a současně jí sdělila, že vzhledem k tomu, že se jedná o

jeho osobní závazek, nemá o dodání vozu zájem a současně žalovanou požádala,

aby jí vrátila zálohu v částce 100.000 Kč. Žalovaná dopisem ze dne 31. 1. 2014

sdělila žalobkyni, že je povinností dědice automobil převzít a doplatit kupní

cenu, jelikož mezi ní a objednatelem byla řádně uzavřena kupní smlouva bez

sjednání možnosti libovolného odstoupení od smlouvy, a že vzhledem k tomu, že

vozidlo bylo objednáno „ve zcela výjimečné konfiguraci“ podle přání zákazníka,

nelze s ním běžně nakládat a jeho prodej tak bude komplikovanější; proto byla

stanovena i vyšší záloha. Dopisem ze dne 6. 2. 2014 sdělila žalobkyně žalované,

že úmrtím R. Š. došlo k zániku smlouvy bez uspokojení na straně věřitele, když

si objednal zcela individuální výjimečnou konfiguraci automobilu, tedy závazek

byl vázán na jeho osobu. Dopisem ze dne 12. 2. 2014 byla žalobkyně informována

žalovanou, že automobil byl již vyroben a dodán na její provozovnu, proto

žalovaná počká, zda objednatel či jeho dědic doplatí cenu vozidla a vůz

odebere, přičemž v opačném případě zaplacená záloha propadne ve prospěch

prodávající. Žalobkyně pak prostřednictvím svého zástupce dopisem ze dne 26. 3. 2014 vyzvala žalovanou k vrácení uhrazené zálohy ve výši 100.000 Kč před

podáním žaloby. Dále bylo zjištěno, že žalovaná předmětný automobil po slevě k

11. 5. 2015 nabízela k prodeji za částku 219.980 Kč a že dne 25. 8.

2015

předmětné vozidlo prodala za kupní cenu 210.281 Kč třetí osobě [jednalo se tak

o nové skutkové zjištění oproti stavu zjištěnému v původním řízení před soudy

obou stupňů před tím, než jejich rozhodnutí byla rozsudkem Nejvyššího soudu

zrušena a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení (se závazným

právním názorem, že ujednání o odstupném ve spotřebitelské smlouvě o prodeji

předmětného automobilu na objednávku (§ 613 obč. zák.) ze dne 23. 9. 2013 je

neplatné pro rozpor s § 55 odst. 1 obč. zák. (§ 39 obč. zák.) a že je nesprávný

názor soudů obou stupňů, že žalobkyně od této smlouvy odstoupila dopisem ze dne

27. 1. 2014].

Odvolací soud dále dokazování doplnil výzvou žalované k odběru předmětného

automobilu ze dne 30. 1. 2014 zaslanou objednateli po jeho smrti a dopisem

žalované ze dne 27. 2. 2014, v němž měla objednateli sdělit, že odstupuje od

kupní smlouvy a „účtuje mu majetkovou sankci 100.000 Kč, kterou započítává na

zaplacenou zálohu“.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2018, č. j. 70 Co 224/2018-201,

je založen jednak na závěru (vysloveném již soudem prvního stupně), že „závazek

ze smlouvy zanikl pro dodatečnou nemožnost plnění“, neboť žalovaná již

předmětné vozidlo žalobkyni jako právní nástupkyni objednatele dodat nemůže

(vlastní je jiná osoba, které je žalovaná prodala), přičemž ani netvrdila a

neprokazovala, že by žalobkyni k převzetí vozidla vyzvala, či že by se soudně

domáhala splnění povinností ze smlouvy (doplacení kupní ceny oproti převzetí

vozidla), a dále na závěru, že žalované - poté, co rezignovala na vzájemná

práva a povinnosti smluvních stran, přistoupila k nabídce prodeje vozu

potenciálním kupujícím a posléze vozidlo (dne 25. 8. 2015) prodala třetí osobě

- vzniklo zaplacením částky 100.000 Kč poskytnuté objednatelem jako záloha na

kupní cenu (§ 498 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů - dále jen „obč. zák.“), bezdůvodné obohacení (§ 451 odst. 2 obč.

zák.) plněním z právního důvodu, který odpadl (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu

sp. zn. 33 Odo 459/2001, v němž byla řešena otázka, kdy se stává záloha přijatá

v souvislosti s připravovanou koupí bezdůvodným obohacením, a to se závěrem, že

je tak tomu ve chvíli, kdy prodávající odmítl kupujícímu věc prodat). V

souvislosti s tímto druhým závěrem odvolací soud dále dovodil, že žalovaná si

nemůže na uvedenou částku činit nárok z jiného právního důvodu - nenáleží jí

jako odstupné, když ujednání o odstupném ve smlouvě je neplatné (jak bylo

podrobně rozvedeno v předcházejícím zrušujícím rozsudku Nejvyššího soudu), a

ani jako smluvní pokuta, neboť jí takový nárok nevznikl (v řízení to nově

tvrdila až po rozhodnutí Nejvyššího soudu, dokládajíc to však nepřípadně

odstoupením od smlouvy zaslaným objednateli dne 27. 2. 2014, tedy až několik

týdnů po jeho úmrtí, který nemohl vyvolat žádné právní následky, neboť adresátu

nedošel, což platí i o jejím dopise ze dne 30. 1. 2014). Odvolací soud uzavřel,

že je-li nutno bezdůvodné obohacení vrátit tomu, na jehož úkor je obohacený

získal, a žalobkyně doložila, že je jedinou dědičkou objednatele, přičemž

nabytí pohledávky ve výši 100.000 Kč vůči žalované jí bylo potvrzeno v dědickém

řízení, je v dané věci osobou oprávněnou k jeho vydání.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání z důvodu nesprávného

právního posouzení věci, jehož přípustnost ve smyslu § 237 o. s. ř. spatřuje v

tom, že „soudy se odchýlily od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a

to při otázce tzv. následné nemožnosti plnění, zejména od rozhodnutí sp. zn. 32

Cdo 1491/2011 a sp. zn. 32 Cdo 3334/2010, jejichž závěry citovala. Odvolacímu

soudu vytýká, že i když v odůvodnění rozhodnutí uvedl, že nelze ničeho vytknout

závěru soudu prvního stupně, podle nějž závazek ze smlouvy zanikl pro

dodatečnou nemožnost plnění, této otázce „se zčásti vyhnul přesto, že byla

klíčovou“ ve věci „z hlediska závislosti na vůli objednatele“, a že neuvedl,

jakým způsobem závazek zanikl, takže „jeho závěr není opřen o žádný ze způsobů

zániku závazku definovaný v dílu 7 občanského zákoníku“. Současně poukázala na

to, že mohla „kdykoliv dodat vozidlo proti doplatku kupní ceny, a to i

následně, protože vždy mohla (a stále může) dodat stejné vozidlo objednáním u

výrobce. Následná nemožnost plnění je vyloučena“. Dále dovolatelka shrnula

dosavadní průběh řízení, polemizovala se závěry Nejvyššího soudu v jeho

předchozím zrušujícím rozsudku a navrhla, aby rozsudky soudů obou stupňů byly

zrušeny a věc byla vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalobkyně se v písemném vyjádření k dovolání ztotožnila s rozsudkem odvolacího

soudu a navrhla, aby dovolání bylo zamítnuto.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) dovolání

projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění účinném od 30. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.) - dále

jen „o. s. ř.“, a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, bylo podáno včas, oprávněnou

osobou (žalovanou), řádně zastoupenou advokátem, dospěl k závěru, že dovolání

není přípustné.

Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.).

Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí

odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci.

Podle § 239 o. s. ř. je přípustnost dovolání oprávněn zkoumat jen dovolací soud.

Z § 242 odst. 3 o. s. ř. dále vyplývá, že rozhodnutí odvolacího soudu lze

přezkoumat jen z důvodu vymezeného v dovolání, včetně jeho obsahového vymezení.

Se zřetelem k § 3028 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se

práva a povinnosti mezi účastníky vzniklé před 1. 1. 2014 řídí zákonem č.

40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Žalovaná v dovolání - jak z jeho obsahu vyplývá - zpochybnila (pouze) právní

názor odvolacího soudu (vyslovený již soudem prvního stupně), že závazek ze

smlouvy (§ 613 obč. zák.) zanikl pro „dodatečnou“ nemožnost plnění, aniž by

napadla také právní závěr odvolacího soudu, že žalované - poté, co rezignovala

na vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, přistoupila k nabídce prodeje

vozu potenciálním kupujícím a posléze vozidlo prodala třetí osobě - vzniklo

zaplacením částky 100.000 Kč poskytnuté jí objednatelem jako záloha na kupní

cenu bezdůvodné obohacení (§ 451 odst. 2 obč. zák.) plněním z právního důvodu,

který odpadl (přičemž žalovaná si nemůže na uvedenou částku činit nárok z

jiného právního důvodu - jako nárok na odstupné či smluvní pokutu).

Za tohoto stavu se tak řešení otázky následné nemožnosti plnění (§ 575 obč.

zák.), v jejímž řešení dovolatelka spatřuje přípustnost dovolání a ohledně níž

uplatnila dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. ř., nemůže - při vázanosti

dovolacího soudu uplatněným dovolacím důvodem, včetně jeho obsahového vymezení

- nijak projevit v jejích poměrech, neboť dovoláním nenapadla (s řádným

vymezením přípustnosti dovolání a dovolacího důvodu) rovněž souběžně zastávaný

právní závěr odvolacího soudu, že jí (z jím uvedených důvodů) vzniklo

bezdůvodné obohacení plněním z právního důvodu, který odpadl (na němž jeho

rozhodnutí rovněž spočívá), a jenž obstojí k vyhovění žalobě o vydání

bezdůvodného obohacení (ve výši částky 100.000 Kč) sám o sobě (viz níže) bez

ohledu na to, zda právní vztah mezi účastnicemi založený smlouvu o koupi věci

na objednávku (§ 613 obč. zák.) uzavřenou s objednatelem zanikl z důvodu

následné nemožnosti plnění či nikoliv. Žalovaná dovoláním rovněž

(kvalifikovaně) nenapadla rozsudek odvolacího soudu, pokud dovodil, že na

uvedenou částku si nemůže činit nárok z titulu odstupného (neboť toto ujednání

ve smlouvě je absolutně neplatné - viz závěr vyslovený v této věci ve

zrušujícím rozsudku Nejvyššího soudu) či smluvní pokuty (na jejíž zaplacení jí

nevznikl nárok, neboť jej uplatnila vůči objednateli až po jeho smrti). V

dovolání označenou otázkou hmotného práva tak dovolatelka nemůže dosáhnout

zrušení napadeného rozhodnutí odvolacího soudu.

Závěry odvolacího soudu o kvalifikaci žalobkyní uplatněného nároku jakožto

bezdůvodného obohacení vzniklého žalované plněním z právního důvodu, který

odpadl (v daném případě poskytnutím zálohy ve výši 100.000 Kč na kupní cenu

podle smlouvy o prodeji automobilu na objednávku, která se nerealizovala z

důvodu, že žalovaná auto prodala třetí osobě), jsou přitom v souladu s

ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [srov. např. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne 13. 1. 2009, sp. zn. 32 Cdo 4604/2007, v němž dospěl k

následujícím závěrům: „Zálohou je v občanskoprávních vztazích míněna část

platby poskytnutá předem, zpravidla před vznikem práva na zaplacení konečné

platby smlouvou sjednané (ceny kupní, ceny díla, provize atd.), případně platba

uhrazená ještě před uzavřením určité smlouvy (§ 498 obč. zák.). Právním důvodem

k poskytnutí zálohy je závazek k úhradě určité (konečné) sumy vyplývající z

konkrétního smluvního ujednání. Principiálně platí, že odpadne-li

(nenastane-li) právní důvod, na jehož základě byla záloha jako částečné plnění

poskytnuta, je třeba ji vrátit, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak (viz též

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 890/2002). Nárok na vrácení zálohy

poskytnuté v souvislosti se zamýšlenou koupí, která se později nerealizovala,

je třeba po právní stránce posoudit jako nárok na vydání bezdůvodného obohacení

získaného plněním, jehož právní důvod dodatečně odpadl (§ 451 odst. 2 obč.

zák.)“. Dále srov. též rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2001, sp. zn. 25

Cdo 968/99, jakož i rozsudek téhož soudu ze dne 26. 9. 2002, sp. zn. 33 Odo

459/2001, na nějž poukázal již odvolací soud].

Nejvyšší soud z uvedených důvodů dovolání žalované podle § 243c odst. 1 o. s.

ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (srov. § 243f

odst. 3 větu druhou o. s. ř.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. 4. 2019

JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu