Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 4833/2007

ze dne 2008-03-18
ECLI:CZ:NS:2008:28.CDO.4833.2007.1

28 Cdo 4833/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Roberta Waltra a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc.,

ve věci žalobce S. v. j. Č. zastoupeného advokátem proti žalované P. t., a. s.,

o vyklizení nebytových prostor, vedené Obvodním soudem pro Prahu 7 pod sp. zn.

5 C 16/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

11. 6. 2007, č. j. 68 Co 192/2007-67, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 11. 6. 2007, č. j. 68 Co 192/2007-67,

se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 11. 6. 2007, č.j. 68 Co 192/2007-67,

potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 31. 1. 2007, č.j. 5 C

16/2006-46, jímž byla zamítnuta žaloba o vyklizení nebytových prostor. Soud

prvního stupně vyšel ze zjištění, že výměníková stanice nacházející se v domě v

P. – B. (dále jen „bytový dům“), jejíž vyklizení je žalobcem požadováno, byla

vybudována a zkolaudována jako součást bytového komplexu. Hospodářskou smlouvou

č. 4213/66 ze dne 29. 12. 1966 (dále jen „hospodářská smlouva“) byla tato

stanice převedena ze správy národního majetku svědčící „OPBH v P.“ do správy P.

t., podniku h. m. P. (právního předchůdce žalované). Žalobci bylo známo

zatížení bytového domu věcným břemenem výměníkové stanice již při jeho koupi, o

čemž svědčí kupní smlouva ze dne 29. 1. 2001 uzavřená mezi městskou částí P. a

právním předchůdcem žalobce Bytovým družstvem Č. jakož i následná korespondence

mezi žalobcem a žalovanou. Vznik předmětného věcného břemene lze vzhledem ke

„všem okolnostem případu“ dovodit z ustanovení § 22 zákona č. 79/1957 Sb., o

výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), ve znění účinném do

31. 12. 1994 (dále jen „elektrizační zákon“), ve spojení s § 18 prováděcího

nařízení vlády č. 80/1957 Sb. (dále jen „prováděcí nařízení“). Za prokázané

soud prvního stupně pokládal rovněž eventuální vydržení věcného břemene

žalovanou. Od okamžiku, kdy byl tento institut v právním řádu zakotven (1. 4.

1983), žalovaná po dobu nejméně deseti let výměníkovou stanici náležitým

způsobem provozovala, a to v dobré víře, že se tak děje v souladu s platnými

energetickými předpisy. Odvolací soud převzal skutkový stav, jak byl zjištěn

soudem prvního stupně; podle § 213 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen

„o.s.ř.“) pouze zopakoval důkaz hospodářskou smlouvou. Dospěl k závěru, že

podle § 22 odst. 1 písm. a), odst. 3 elektrizačního zákona vzniklo nejpozději

dnem 31. 12. 1966 ve prospěch právního předchůdce žalované (který nebyl

vlastníkem bytového domu) věcné břemeno bezúplatného užívání výměníkové stanice

váznoucí na předmětné nemovitosti. Přechodná ustanovení následujících právních

norem, jež upravovaly podnikání v oblasti energetiky (§ 20 odst. 4 zákona č.

89/1987 Sb., § 45 odst. 3 zákona č. 222/1994 Sb. či dosud platný § 98 odst. 4

zákona č. 458/2000 Sb.), ponechaly v platnosti oprávnění k cizím nemovitostem

vzniklá podle předchozí právní úpravy. „Ze smyslu“ elektrizačního zákona je

třeba dovodit, že „žalobcem namítaný limit 30 m2 lze vztáhnout jen na

výměníkovou stanici vybudovanou na již existující nemovitosti jiného

vlastníka.“ Odvolací soud zdůraznil, že právní předchůdce žalobce (a rovněž tak

jednotliví vlastníci bytů) si musel být při koupi nemovitosti vědom, že se v

domě nachází výměníková stanice provozovaná žalovanou, a odkázal na závěry

vyjádřené v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. 7. 2002, sp. zn. 28 Cdo

990/2002. Dodal, že předmětné zákonné věcné břemeno „pojmově vylučuje“

vydržení, jež bylo žalovanou rovněž namítáno.

Proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož

přípustnost opírá o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., a jako dovolací

důvod uvádí, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení

věci (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Dovolatel zpochybňuje výklad ustanovení

§ 22 odst. 1 písm. a) elektrizačního zákona odvolacím soudem, podle kterého

věcné břemeno bezúplatného užívání vzniká ze zákona k jakékoli výměníkové

stanici okamžikem, kdy se jejím vlastníkem (příp. správcem) stane subjekt,

který není vlastníkem (správcem) nemovitosti, v níž (či na níž) se tato stanice

nachází, a žalobcem namítaný limit 30 m2 se vztahuje pouze na výměníkovou

stanici (nově) vybudovanou na již existující nemovitosti jiného vlastníka.

Takové prolomení zákonného limitu dovolatel odmítá a vytýká odvolacímu soudu,

že „nezohlednil“ ustanovení § 18 prováděcího nařízení, podle něhož se „§ 22

elektrizačního zákona vztahuje i na zařízení pro rozvod tepla“, jimiž se však

rozumí „tepelné stanice do 30 m2“. Má-li proto předmětná výměníková stanice

větší než zákonem stanovenou rozlohu, věcné břemeno bezplatného užívání takové

stanice jejímu nabyvateli vůbec nevznikne. Z těchto důvodů navrhuje, aby

dovolací soud rozsudek odvolacího soudu i rozsudek prvostupňový zrušil a věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaná se ztotožnila se závěry vyjádřenými v rozsudcích soudů obou stupňů a

poukázala na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Cdo 990/2002, jímž již byla

dovolatelem předkládaná otázka řešena. V § 22 odst. 1 písm. b) elektrizačního

zákona uvedená rozloha se týkala pouze případu, kdy energetický podnik v již

existujícím objektu (domě) výměníkovou stanici nově zřizoval. Oproti tomu

stanice, která již byla „vyprojektována, stavebně schválena a realizována jako

součást objektu“, mohla stanovenou rozlohu překročit. Žalobce si navíc byl při

koupi nemovitosti vědom, že je zde výměníková stanice provozována. Proto

navrhuje, aby dovolací soud dovolání žalobce v celém rozsahu zamítl.

Nejvyšší soud posoudil dovolání podle § 240 odst. 1, § 241 a § 241a odst. 1

o.s.ř. a shledal, že dovolání bylo podáno oprávněnou osobou, včas, obsahuje

stanovené náležitosti, dovolatel je zastoupen advokátem a jím bylo dovolání též

sepsáno.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu upravuje

ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) a c) o.s.ř.

Ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládá, neboť

rozsudek soudu prvního stupně, potvrzený napadeným rozsudkem odvolacího soudu,

byl jeho prvním rozhodnutím ve věci; zbývá proto posoudit přípustnost dovolání

podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., z něhož ji dovozuje dovolatel.

Podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. je dovolání přípustné proti rozhodnutí

odvolacího soudu, jímž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže

dovolání není přípustné podle písmene b) a dovolací soud dospěje k závěru, že

napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam.

Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy,

řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována

rozdílně, nebo řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem (§ 237 odst. 3

o.s.ř.).

Z toho, že přípustnost dovolání je ve smyslu citovaných ustanovení spjata se

závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také

dovolací přezkum se otevírá pro posouzení otázek právních; způsobilým dovolacím

důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je zásadně důvod podle § 241a odst. 2

písm. b) o.s.ř., jehož prostřednictvím lze namítat, že napadené rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení věci; není jím naopak důvod, kterým by

bylo možné vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst. 3 o.s.ř.).

Jelikož ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o.s.ř. je dovolací soud – s výjimkou

určitých vad řízení – vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro úsudek, zda

rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či nikoli,

relevantní pouze otázky (z těch, na kterých rozhodnutí odvolacího soudu

spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatel napadl.

Obecně je právní posouzení nesprávné, jestliže odvolací soud věc posoudil podle

právní normy, která na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu byť

správně určenou nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně

aplikoval.

V projednávané věci dovolatel zpochybňuje právní závěr odvolacího soudu (který

je pro napadené rozhodnutí závěrem určujícím), že žalované svědčí tzv. zákonné

věcné břemeno bezúplatného užívání předmětných prostor výměníkové stanice

vyplývající z ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) elektrizačního zákona, neboť zde

stanovený limit se vztahuje pouze na stanice „nově“ vybudované na nemovitosti

jiného vlastníka.

Otázka, jež byla klíčová pro rozhodnutí odvolacího soudu a kterou dovolatel

prostřednictvím způsobilého dovolacího důvodu otevřel dovolacímu přezkumu, není

v soudní praxi běžně posuzována (nelze hovořit o jejím ustáleném výkladu) a

Nejvyšší soud se k ní dosud explicitně nevyjádřil; přitom její posouzení může

být způsobilé ovlivnit posouzení věcí obdobných, pročež má i potřebný potenciál

k zobecnění. Nejvyšší soud tak shledal napadené rozhodnutí zásadně právně

významným a dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř. přípustným.

Podle § 22 odst. 1 písm. a) elektrizačního zákona energetickým podnikům

přísluší oprávnění (…) stavět a provozovat na cizích nemovitostech v rozsahu

vyplývajícím z povolené stavby elektrická vedení, jakož i malé stanice do

rozlohy 30 m2 s příslušenstvím (dále jen „vedení“), zejména zřizovat na

nemovitostech podpěrné body, přepnout nemovitost vodiči a umisťovat v nich

vedení.

Podle § 22 odst. 3 věty třetí elektrizačního zákona oprávnění podle odstavce 1

nabývají organizace státního socialistického sektoru také nabytím správy vedení.

Podle § 22 odst. 5 elektrizačního zákona povinnost trpět výkon oprávnění

uvedených v odstavci 1 vázne na dotčené nemovitosti jako věcné břemeno.

Podle § 27 odst. 1 elektrizačního zákona pokud pro účely stanovené tímto

zákonem nestačí oprávnění podle předchozích ustanovení, lze nemovitosti a práva

vyvlastnit, nedojde-li k dohodě.

Ústavní soud ve své judikatuře mezi typické součásti vlastnického práva, jež v

celém svém komplexu požívá ústavněprávní ochrany podle čl. 11 Listiny

základních práv a svobod (dále jen „Listina“), řadí oprávnění vlastníka s věcí

právně disponovat (ius disponendi), věc užívat (ius utendi) a požívat její

plody (ius fruendi). Je-li jakákoliv část vlastnického práva omezována, je

třeba z hlediska naplnění ústavně garantované ochrany vlastnického práva

zkoumat, zda je toto omezení ještě ústavně konformní či zda se již jedná o

nepřípustné porušení vlastnického práva. Přitom podmínkou ústavní konformity

je, že toto omezení je stanoveno zákonem, sleduje legitimní cíl a zachovává

vztah proporcionality. Podle čl. 4 odst. 4 Listiny lze ustanovení o mezích

základních práv používat jen za podmínky šetření jejich podstaty a smyslu a bez

toho, že by byla zneužívána k jiným účelům, než pro které byla stanovena (srov.

např. nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2005, sp. zn. IV. ÚS 113/05,

uveřejněný ve Sbírce nálezů a usnesení – dále jen „Sbírka“, sv. 38, pod č. 172,

či nález ze dne 9. 7. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 5/03, uveřejněný ve Sbírce, sv. 30,

pod č. 109). Naplnění požadavku legitimity tzv. zákonných věcných břemen, která

vznikla (nejen) na základě elektrizačního zákona či následujících právních

předpisů dopadajících na předmětnou oblast právních vztahů, jakožto omezení

práv vlastníků těmito břemeny zatížených nemovitostí, Ústavní soud vyslovil v

nálezu ze dne 25. 1. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 25/04 (uveřejněném ve Sbírce, sv. 36,

pod č. 14).

V posuzované věci odvolací soud výkladem ustanovení § 22 odst. 1 písm. a)

elektrizačního zákona ve spojení s § 18 prováděcího nařízení dospěl k závěru,

že věcné břemeno bezplatného užívání se vztahuje ke všem výměníkovým stanicím

umístěným na nemovitostech jiných vlastníků, nikoli tedy jen ke stanicím o

rozloze do 30 m2 (když tento limit dopadá pouze na stanice nově vybudované na

cizí nemovitosti). Uvedený výklad nejen že neodpovídá doslovnému znění zákona,

ale především představuje omezení vlastnického práva žalobce (při splnění

požadavku zákonnosti a legitimity omezení), jež nelze pokládat za přiměřené

jeho účelu. Odvolací soud vůbec nevzal v úvahu to, že náhrada, kterou za takové

omezení elektrizační zákon stanovil, z dnešního pohledu neodpovídá požadavku na

adekvátní náhradu (srov. nález Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2003, sp. zn. I.

ÚS 137/03, uveřejněný ve Sbírce, sv. 31, pod č. 135). Navíc pro případ, že pro

účely stanovené elektrizačním zákonem nepostačovala oprávnění v podobě tzv.

zákonných věcných břemen, zákon umožňoval „nemovitosti a práva“ vyvlastnit. Z

těchto důvodů nelze omezení vlastnického práva tzv. zákonnými věcnými břemeny

ve smyslu § 22 elektrizačního zákona vykládat extenzivně. Takový výklad,

představující nepřiměřené omezení vlastnického práva, dovolací soud pokládá za

nesprávný a neodpovídající uvedeným judikatorním závěrům.

Z již citovaného nálezu sp. zn. Pl. ÚS 25/04 vyplývá, že věcná břemena zřízená

na základě zákona, ač mají specifický režim vymezený předpisy veřejného práva,

na jejichž základě byla zřízena, obsahují i významný soukromoprávní prvek; o

tom ostatně svědčí i pojem, jímž jsou tato „veřejnoprávní omezení“ označována.

Jejich právní režim není totožný s režimem smluvních věcných břemen, ale

vyplývá právě z oněch veřejnoprávních předpisů. Jelikož se však nejedná o

komplexní úpravu, jež by použití obecné občanskoprávní úpravy věcných břemen

vylučovala, v otázkách, jež nejsou speciálním předpisem upraveny, se jejich

právní režim řídí obecnou občanskoprávní úpravou (tj. mimo jiné i § 132a odst.

1 a 2 a § 135a odst. 1 občanského zákoníku, ve znění od 1. 4. 1983 do 31. 12.

1991, resp. § 151o větou druhou občanského zákoníku, ve znění od 1. 1. 1992).

Judikatura Nejvyššího soudu za podstatu oprávněné držby směřující k vydržení

pokládá skutečnost, že držitel vykonává obsah určitého práva (v posuzované věci

práva odpovídajícího věcnému břemeni) v mylném přesvědčení, že je subjektem

tohoto práva. K tomu, aby držba byla oprávněná, však nestačí jeho pouhé

subjektivní přesvědčení, že mu právo patří, ale je třeba, aby držitel byl „se

zřetelem ke všem okolnostem“ (tj. objektivně) v dobré víře, že mu právo náleží

(§ 130 odst. 1 obč. zák.); omyl držitele, ze kterého jeho přesvědčení o

existenci drženého práva vychází, musí být omluvitelný (k tomu srov. např.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 1. 2003, sp. zn. 22 Cdo 1417/2001,

uveřejněný v Souboru rozhodnutí, C. H. Beck – dále jen „Soubor“, sv. 23, pod C

1654). Omyl držitele přitom může být skutkový nebo právní. Právní omyl spočívá

v neznalosti nebo v neúplné znalosti obecně závazných právních předpisů a z

toho vyplývajícího nesprávného posouzení právních důsledků právních

skutečností. Právní omyl je omluvitelný tehdy, jestliže se držitel omylu nemohl

vyhnout ani při vynaložení obvyklé opatrnosti, kterou lze s ohledem na

okolnosti případu po každém požadovat (může jít např. o nejasné znění zákona).

Za neoprávněného držitele proto nelze považovat toho, kdo se držby uchopí na

základě jednoho z možných výkladů zákona, bylo-li k tomuto výkladu možno dojít

při zachování obvyklé opatrnosti (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22.

10. 2002, sp. zn. 22 Cdo 929/2001, uveřejněný v časopise Soudní rozhledy č. 1,

roč. 2003, na str. 7). Dobrá víra zaniká v okamžiku, kdy se držitel seznámil se

skutečnostmi, které objektivně musely vyvolat pochybnost o tom, že mu věc po

právu patří anebo že je subjektem práva, jehož obsah vykonává (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 2002, sp. zn. 22 Cdo 1843/2000, uveřejněný v

Souboru, sv. 16, pod C 1176). V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že účinky

vydržení nastávají ze zákona a rozhodnutí soudu má jen deklaratorní význam;

proto je zapotřebí se zabývat splněním zákonných předpokladů vydržení podle

právní úpravy platné v době, kdy držba práva měla započít (srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 1987, sp. zn. 3 Cz 42/87).

Vzhledem k nesprávnému závěru odvolacího soudu o tom, že věcné břemeno ve

prospěch žalované vyplývá přímo z elektrizačního zákona, lze za předčasný a

tudíž nesprávný označit i (na něj navazující) závěr, že žalovaná nemohla právo

odpovídající věcnému břemenu vydržet, jelikož to elektrizační zákon (ve vztahu

k již vzniklému věcnému břemenu) vylučoval.

Je tedy zřejmé, že dovolací důvod nesprávného právního posouzení věci byl

uplatněn opodstatněně. Nejvyššímu soudu proto nezbylo, než dovoláním napadený

rozsudek odvolacího soudu podle § 243b odst. 2 věty za středníkem o.s.ř. zrušit

a věc vrátit odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

V dalším průběhu řízení odvolací soud znovu v intencích uvedené judikatury

dovolacího soudu přezkoumá závěr soudu prvního stupně o vydržení práva

odpovídajícího věcnému břemeni žalovanou.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího odvolací soud

rozhodne v novém rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. března 2008

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu