29 Cdo 359/2007
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr.
Ivany Štenglové a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci
žalobkyně B. B. s. r. o., zastoupené JUDr. M. G., advokátem, proti žalovanému
J. B., o zaplacení 798.410,47 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu
Plzeň – jih pod sp. zn. 4 C 21/2001, o dovolání žalobkyně proti rozsudku
Krajského soudu v Plzni ze dne 1. září 2006, č. j. 25 Co 12/2006 – 311, takto:
Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 1. září 2006, č. j. 25 Co 12/2006 -
311, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.
Rozsudkem ze dne 2. listopadu 2005, č. j. 4 C 21/2001 – 288, uložil Okresní
soud Plzeň – jih žalovanému zaplatit žalobkyni 435.629,22 Kč s úrokem za dobu
od 21. července 2000 do 28. dubna 2005 ve výši 16 % ročně a za dobu od 29.
dubna 2005 do zaplacení ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou
zvýšené o 7 %, přičemž v každém kalendářním pololetí, v němž prodlení
žalovaného trvá, je výše úroků závislá na výši repo sazby platné pro první den
příslušného kalendářního pololetí (výrok I.), v rozsahu částky 362.781,25 Kč s
úroky z prodlení a úroků z prodlení z částky 207.420,- Kč žalobu zamítl (výrok
II.) a rozhodl o nákladech řízení (výroky III. až V.).
K odvolání žalovaného do výroků I., III., IV. a V. odvolací soud změnil
rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. tak, že žalobu zamítl a rozhodl o
nákladech řízení před soudy obou stupňů.
Odvolací soud nejprve zrekapituloval, že žalobou doručenou soudu dne 3.
listopadu 2000 se žalobkyně domáhala zaplacení částky 1,200.892,- Kč s
příslušenstvím z titulu náhrady škody, která jí měla vzniknout zaplacením
doměřené daně z příjmu za rok 1995, doměřené daně z přidané hodnoty za rok 1995
až do září 1996, zaplacením penále, které bylo vyměřeno za opožděné zaplacení
předmětných daní, to vše po kontrole finančního úřadu, která se u žalobkyně
uskutečnila v roce 1998. Odpovědnost žalovaného za škodu vyvozovala žalobkyně z
§ 135 obchodního zákoníku (dále též jen „obch. zák.“) s tím, že žalovaný byl v
letech 1995 a 1996 jejím jednatelem, než byl dne 4. listopadu 1996 z této
funkce odvolán. Uplatněný nárok žalobkyně v průběhu řízení postupně omezila,
takže předmětem řízení zůstala částka 798.410,47 Kč představující daňové penále
za opožděné zaplacení daně z příjmu za rok 1995 (112.761,- Kč), daň z přidané
hodnoty doměřená v důsledku aplikace nesprávné sazby za rok 1995 a za leden až
září 1996 ve výši 275.927,90 Kč a penále za opožděné zaplacení daně z přidané
hodnoty 409.869,- Kč.
Odvolací soud vzal v úvahu námitky žalovaného, podle nichž rozhodnutí
finančního úřadu není správné, když předmětem činnosti žalobkyně bylo
poskytování služeb – likvidace odpadu a za tyto činnosti – dle názoru
žalovaného – přísluší vybrání a odvod daně z přidané hodnoty ve výši 5 %.
Žalobkyně dle tvrzení žalovaného neprovozovala prodej kontejnerů a popelnic a
jejich pronájem, tedy činnosti, při nichž by sazba z přidané hodnoty činila 22
%. Vzal v úvahu i tvrzení žalovaného, že neporušil povinnost vést řádně
účetnictví, když tuto činnost zajistil kvalifikovanou osobou, a že to byla
naopak žalobkyně, která nesplnila povinnosti, když jej nevyzvala k součinnosti
při daňové kontrole, přestože nebyla s problematikou obeznámena, a tím ho
zbavila možnosti ovlivnit výsledek kontroly, ani nepředložila finančnímu úřadu
účetní doklady, které jí byly předchozím vedením protokolárně předány.
Odvolací soud konstatoval, že soud prvního stupně opakovaně poučil žalovaného o
jeho povinnosti prokázat nesprávnost obsahu zprávy finančního úřadu o kontrole,
tj. vyzval jej k doplnění a prokázání tvrzení, že snížená sazba daně z přidané
hodnoty ve výši 5 % byla žalobkyní pod jeho vedením aplikována správně (že tedy
– vzhledem k předmětu plnění – neměla být uplatněna sazba 22 %, jak dovodil
finanční úřad), a že žalovaný pravdivost svých tvrzení dokládal jen obsahem
faktur a svědeckou výpovědí bývalého starosty obce V. B. Odvolací soud dal
přitom za pravdu soudu prvního stupně, že těmito důkazy žalovaný svá tvrzení o
nepravdivosti zprávy neprokázal a jiné důkazy že nenavrhnul. Ve shodě se soudem
prvního stupně tudíž odvolací soud rovněž vyšel ze správnosti údajů uvedených v
této zprávě.
Odvolací soud také přisvědčil právnímu názoru soudu prvního stupně, podle něhož
rozhodnutí o výši sazby daně z přidané hodnoty, která bude vybírána a odváděna,
není rozhodnutím o účetní záležitosti a příslušelo tedy samotné žalobkyni
(resp. jejímu statutárnímu orgánu), když výše sazby daně z přidané hodnoty je
dána obsahem závazkového vztahu a pouze podnikatel, který je účastníkem tohoto
vztahu, určuje jeho obsah, který je pak rozhodující pro použití sazby dané
zákonem. Odvolací soud uzavřel, že není věcí účetní, aby rozhodla o tom, v jaké
sazbě se bude daň od smluvních partnerů vybírat; pokud podnikatel aplikuje na
závazkový vztah nesprávnou sazbu daně z přidané hodnoty a v důsledku toho
vznikne společnosti škoda, nemůže se své odpovědnosti zprostit s odkazem na
zajištění vedení účetnictví kvalifikovanou osobou.
Jako správný zhodnotil odvolací soud také závěr soudu prvního stupně o
existenci nároku žalobkyně na náhradu škody vzniklé v důsledku zaplacení penále
z neodvedené daně z přidané hodnoty od počátku prodlení do doby, kdy žalobkyně
mohla po vyměření daň zaplatit. Ztotožnil se i s tím, jak soud prvního stupně
stanovil tuto dobu odhadem do dne 8. srpna 1998 s tím, že žalobkyně se o
nedoplatku dozvěděla nejpozději dne 29. července 1998 a poté jej mohla uhradit.
K námitce žalovaného týkající se aplikace § 376 a § 384 obch. zák. odvolací
soud uvedl, že povinností jednatele je zajistit, aby účetnictví bylo vedeno
řádně, a primární příčinou vzniku škody žalobkyni bylo porušení této
povinnosti. Jednání žalobkyně nezapříčinilo toto porušení, proto nelze použít §
376 obch. zák. Rovněž nesplnění prevenční povinnosti žalobkyně nelze – dle
odvolacího soudu – aplikovat v situaci, kdy žalovaný neprokázal nepravdivost
zprávy finančního úřadu; odvolací soud se ztotožnil s argumentací soudu prvního
stupně, týkajícími se této zprávy.
Odvolací soud uzavřel, že soud prvního stupně správně zjistil skutkový stav a
věc také správně právně posoudil.
V dalších úvahách se nicméně odvolací soud zabýval otázkou, zda uplatnění
nároku žalobkyně neodporuje § 265 obch. zák., když shledal, že vztah účastníků
je obchodním závazkovým vztahem.
Odvolací soud poukázal na okolnosti, za nichž došlo k doměření daně z přidané
hodnoty a k vyměření penále, které po zaplacení představovaly pro žalobkyni
škodu. Konstatoval, že navzdory „fikci pravdivosti“ zprávy finančního úřadu je
třeba přihlédnout k tomu, že důkazní břemeno k prokázání opaku skutečností
uvedených v této zprávě nesl žalovaný po uplynutí téměř deseti let od provedené
kontroly finančního úřadu. Předmětem kontroly byla řada faktur, přičemž
odvolací soud neměl za představitelné, aby si žalovaný pamatoval přesný obsah
všech závazkových vztahů a jednotlivé konkrétní obchodní případy. Z
předložených smluv vzal odvolací soud za zřejmé, že činnost žalobkyně byla
rozsáhlá a žalobkyně měla řadu obchodních partnerů. Za tohoto stavu shledal
odvolací soud postavení žalovaného v řízení jako výrazně oslabené, když
„možnost žalovaného unést důkazní břemeno k prokázání opaku o pravdivosti
zprávy finančního úřadu nebyla téměř žádná“.
Nepřítomnost žalovaného u probíhající kontroly označil odvolací soud za zásadní
a žalobkyni vytknul rozhodující pochybení, když žalovaného k této kontrole
nepřizvala. Za stěžejní vzal odvolací soud též fakt, že (jak vyplynulo
ze zprávy Finančního úřadu v B. z 29. července 1998 o kontrole daně
z přidané hodnoty) daňová kontrola trvala téměř čtyři měsíce, a že žalobkyně,
jako subjekt daňové kontroly, zůstala nečinná, když přitom podle zák. č.
337/1992 Sb. má daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, právo být
přítomen jednání s pracovníky správce daně, navrhovat důkazní prostředky,
podávat námitky a vyjádřit se k výsledku uvedenému ve zprávě i navrhnout její
upřesnění či doplnění. Odvolací soud v tomto směru negativně zhodnotil také
postoj jednatele žalobkyně, který se vyjádřil tak, že vůči shledaným
nedostatkům nelze nic uvést, a kontrolní zprávu podepsal, aniž namítl formální
nesprávnost údajů v ní uvedených (ve vymezení kontrolovaného období i v
označení kontrolovaného subjektu a jeho adresy). Ze skutečnosti, že žalobkyně
se neohradila ani proti těmto formálním nedostatkům zprávy, odvolací soud
dovodil, že obdobným způsobem přistupovala i k věcnému obsahu závěrů finančního
úřadu, takže svá práva daná jí zákonem nevyužila.
Odvolací soud dále konstatoval, že za stavu, kdy v důsledku probíhající
kontroly žalobkyni hrozil vznik škody, bylo její povinností vynaložit veškeré
prostředky k minimalizaci této škody. Žalobkyně však žádnou snahu nevyvinula,
žalovaného k probíhající kontrole nepřizvala a ačkoliv si –
dle názoru odvolacího soudu – musela být vědoma, že spoluprací s žalovaným by
mohl být výsledek posouzení finančního úřadu ovlivněn, nepoužila žádný z
prostředků k vyjasnění kontrolované problematiky a negativní dopad výsledku
kontroly po uplynutí dvou let uplatnila po žalovaném.
Takové jednání žalobkyně odvolací soud – s přihlédnutím ke všem okolnostem –
posoudil jako odporující zásadám poctivého obchodního styku; nárok tudíž
žalobkyni nepřiznal a její žalobu co do částky 362.781,25 Kč s úroky z prodlení
a úroků z prodlení z částky 207.420,- Kč zamítl.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání.
Dovolatelka zpochybňuje, nakolik lze ustanovení § 265 obch. zák. použít na
vztah mezi ní a žalovaným, když se nejednalo o vztah mezi dvěma podnikateli.
Zdůrazňuje, že důkazní břemeno o tom, že jednatel jednal s péčí řádného
hospodáře, nese právě jednatel. Nelze tudíž přičítat k tíži společnosti (ve
smyslu zásad poctivého obchodního styku), jestliže toto břemeno neunese.
Dovolatelka namítá, že pokud oba soudy shodně uvedly, že její chování při
kontrole nebylo příčinou vzniku škody, potom toto chování nelze mít ani za
rozporné se zásadami poctivého obchodního styku. Uvádí, že před vydáním zprávy
nemohla předvídat její závěry, nelze jí proto vyčítat, že – v zájmu
minimalizace škody – ke kontrole nepřizvala žalovaného. Odmítá závěr odvolacího
soudu, podle něhož si musela být vědoma toho, že spoluprací s žalovaným při
daňové kontrole bude ovlivněn výsledek kontroly. Namítá, že pokud se soudy obou
stupňů shodly na tom, že zpráva obsahuje správné závěry, není současně možno
konstatovat, že při součinnosti žalovaného v kontrole by výsledek kontroly byl
jiný.
Dovolatelka polemizuje též se závěrem, že měla využít všech prostředků k
napadení závěrů kontroly, a pokud tak neučinila, jednala v rozporu se zásadami
poctivého obchodního styku. Namítá, že využití opravných prostředků bylo jejím
právem, nikoliv povinností. Jako důvod, proč tyto prostředky nevyužila,
poukazuje na to, že pochybení zjištěná při kontrole měla za natolik zjevná, že
jakoukoliv procesní obranu pokládala za zbytečnou.
Za odporující poctivému obchodnímu styku nepovažuje dovolatelka ani skutečnost,
že nárok za žalovaným uplatnila až po dvou letech od skončení kontroly, když
zákon stanoví pro uplatnění tohoto práva čtyřletou promlčecí dobu, kterou
navíc využila jen z poloviny.
Ze všech uvedených důvodů dovolatelka navrhuje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí
odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Žalovaný ve vyjádření k dovolání odmítá námitky dovolatelky a na podporu
rozhodnutí odvolacího soudu snáší argumenty, které uváděl již v předchozím
řízení.
Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) občanského
soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a je i důvodné.
Dovolatelka se mýlí, dovozuje-li, že na její vztah k žalovanému není možno
použít ustanovení § 265 obch. zák., podle něhož výkon práva, který je v rozporu
se zásadami poctivého obchodního styku, nepožívá právní ochrany.
Ustanovení § 261 odst. 3 písm. f) obch. zák., podle něhož třetí částí
obchodního zákoníku se – bez ohledu na povahu účastníků – řídí též vztahy mezi
společností a osobou, která je jejím statutárním orgánem, sice v době, po
kterou byl žalovaný jednatelem dovolatelky, neplatilo, když do obchodního
zákoníku je začlenil až zákon č. 370/2000 Sb. s účinností od 1. ledna 2001, v
této době již nicméně ustanovení § 66 odst. 2 obch. zák. určovalo, že vztah
mezi společností a členem statutárního či jiného orgánu společnosti nebo
společníkem při zařizování záležitostí společnosti se řídí přiměřeně
ustanoveními o mandátní smlouvě, pokud z jejich ujednání se společností nebo z
jiných ustanovení obchodního zákoníku upravujících jejich povinnosti nevyplývá
jiné určení práv a povinností. O toto ustanovení bylo možné opřít subsidiární
aplikovatelnost části třetí obchodního zákoníku na vztah mezi společností
a jejím jednatelem již před 1. lednem 2001. Nehledě k tomu, že podle § 757
obch. zák. (ve znění účinném v rozhodné době) pro odpovědnost za škodu
způsobenou porušením povinností stanovených obchodním zákoníkem platí obdobně
ustanovení § 373 a násl. obch. zák. Odpovědnostní vztah mezi dovolatelkou a
žalovaným, založený porušením jeho povinnosti zařizovat záležitosti dovolatelky
s náležitou péčí, když tuto povinnost stanovil obchodní zákoník (§ 135 odst. 2
ve vazbě na § 194 odst. 5 obch. zák. ve znění účinném v rozhodné době), je
tudíž i na základě tohoto odkazu vztahem obchodněprávním, na který je nutno
vztáhnout též § 265 obch. zák.
Otázkou nicméně je, zda jsou v posuzovaném případě splněny podmínky pro
aplikaci § 265 obch. zák., resp. v jakém rozsahu.
Již v rozhodnutí ze dne 27. ledna 2005, sp. zn. 29 Odo 427/2003, Nejvyšší soud
uzavřel, že ustanovení § 265 obch. zák. předpokládá, že účastník obchodně
právního vztahu nesmí překročit meze, které vyplývají ze zásad poctivého
obchodního styku při prosazování svých zájmů, a tudíž nesmí zneužít práv, která
mu podle zákona, resp. na základě zákona vznikla (obdobně viz rozhodnutí ze dne
1. února 2005, sp. zn. 32 Odo 731/2004 a v rozhodnutí ze dne 16. února 2005,
sp. zn. 32 Odo 487/2004). Od těchto závěrů nemá Nejvyšší soud důvod se odchýlit
ani v projednávané věci.
Pro úplnost lze poznamenat, že korektiv zásadami poctivého obchodního styku má
být poslední možností (ultima ratio), jak – ve výjimečných případech – zmírnit
či odstranit přílišnou tvrdost zákona v situaci, ve které by se přiznání
uplatněného nároku jevilo krajně nespravedlivým. Ustanovení § 265 obch. zák.
tak je třeba vnímat jako příkaz soudci, aby rozhodoval v souladu s ekvitou
(haec aexuitas suggerit – viz – mutatis mutandis – závěry Ústavního soudu
vyslovené v nálezu ze dne 6. září 2005, sp. zn. I. ÚS 643/2004), přičemž,
oproti dobrým mravům, dovolují zásady poctivého obchodního styku vzít v úvahu
zvláštnosti profesionálních vztahů podnikatelského prostředí a jeho specifické
etiky. Vzhledem k převažující profesionalitě těchto vztahů lze dokonce – v
obecné poloze – konstatovat, že citlivost k aspektům sociální
spravedlnosti je v režimu obchodního práva o něco slabší, což může vést k tomu,
že za poctivé v rovině obchodně právní lze – podle okolností – považovat ještě
i postupy, které by se ve sféře obecného práva občanského mohly jevit již jako
nemravné (viz např. obchodním zákoníkem v § 267 odst. 2 vyloučená možnost
namítat v obchodně právních vztazích tíseň a nápadně nevýhodné podmínky).
Ostatně i v rozhodnutí ze dne 1. července 2008, sp. zn. 29 Odo 1027/2006,
Nejvyšší soud připustil, že normativní systémy poctivého obchodního styku a
dobrých mravů se obsahově nekryjí.
Ve světle uvedených úvah nenachází Nejvyšší soud důvod pro závěr, že na
uplatnění nároku dovolatelky je možné nazírat jako na – výjimečným způsobem –
zneužívající (šikanující), a proto odporující poctivému obchodnímu styku.
Odvolací soud tuto krajní nepoctivost spatřuje v tom, že dovolatelka nepřizvala
žalovaného k finanční kontrole, která shledala chyby v žalovaným uplatňované
sazbě daně z přidané hodnoty, ačkoliv tato součinnost žalovaného mohla závěry
kontroly ovlivnit, že nevyužila žádné možnosti procesní obrany proti učiněným
zjištěním a z nich plynoucím sankcím, za něž nyní činí žalovaného odpovědným, a
že nárok z této odpovědnosti žalovaného uplatnila teprve po dvou letech od
vzniku škody. To vše s přihlédnutím k faktu, že od data kontroly uplynula doba
deseti let, takže žalovaný může po takové době jen obtížně unést důkazní
břemeno o tom, že závěry kontroly ze strany finančního úřadu byly nesprávné, že
tudíž neporušil povinnost, když daň z přidané hodnoty fakturoval smluvním
partnerům a odváděl státu v jiné výši, než jakou určil finanční úřad. Současně
ale odvolací soud správnost těchto závěrů nezpochybňuje, ba naopak, ve shodě se
soudem prvního stupně přitakává jejich věcné opodstatněnosti.
Pro závěr o rozporu jednání dovolatelky s poctivým obchodním stykem však, dle
názoru Nejvyššího soudu, tyto důvody – samy o sobě – nepostačují, když z nich
samotných ani jednotlivě, ani v souhrnu není možné dovodit závěr o zneužití
práva dovolatelkou, resp. o její šikaně žalovaného, ale ani o extrémní
nespravedlnosti přiznání žalovaného nároku, resp. jeho zbylé části.
Nejvyšší soud již v rozhodnutí ze dne 10. listopadu 1999, sp. zn. 29 Cdo
1162/99, uzavřel, že nelze dovozovat nedostatek odpovědnosti jednatele jen z
toho, že společnost nepodala odvolání proti rozhodnutí finančního úřadu o
udělení pokuty za nesprávné vedení účetnictví, resp. že je vzala zpět. Je věcí
uvážení adresáta jakéhokoli správního rozhodnutí, zda se vzhledem k důvodům
jeho vydání, svým poměrům a svému hodnocení předpokladů úspěšnosti odvolání
rozhodne opravný prostředek podat či nikoli. Pouze na takovém rozhodnutí osoby,
jíž byla pokuta uložena, pak nelze zakládat zproštění se odpovědnosti osoby
odpovědné za uložení pokuty a ani případné spoluzpůsobení škody poškozeným.
Vždyť nedůvodným odvoláním by adresát správního rozhodnutí mohl v konkrétním
případě vzniklou škodu ještě zvětšit.
Na tomto závěru Nejvyšší soud setrvává i v posuzované věci. Měl-li odvolací
soud za to, že závěry finanční kontroly jsou v podstatě správné (když i odkázal
na závěry soudu prvního stupně, které podrobně rozebírají, proč sazba daně z
přidané hodnoty v daném případě „zřejmě“ skutečně měla činit 22 %), sotva lze
dovolatelce vytýkat (a hodnotit jako doklad její nepoctivosti), že nevyužila
svých procesních práv k obraně proti těmto kontrolním zjištěním. Ani přizvání
žalovaného by na tom – při předpokladu správnosti těchto závěrů – nemohlo
ničeho změnit.
V podnikatelské praxi také není obvyklé, aby společnost – je-li její činnost
předmětem kontroly ze strany orgánů státní správy – přibírala ke kontrole
bývalé statutární orgány či jiné někdejší odpovědné osoby, aby jí („ve
vlastním zájmu“) pomohly „zmírnit“ dopady kontroly a tím i předešly případným
odpovědnostním důsledkům svých minulých pochybení. Nejvyšší soud se ani
nedomnívá, že takový postup by soudy měly – jako obecné pravidlo, při
formulování zásad poctivého obchodního styku – podnikatelské sféře vnucovat.
Nelze potom ale dovolatelce přičítat k tíži, jestliže tak v posuzované věci
neučinila.
Konečně ani na uplatnění nároku až po uplynutí dvou let od jeho vzniku Nejvyšší
soud neshledává ničeho zásadně nepoctivého. Již v rozhodnutí ze dne 28.
července 2004, sp. zn. 32 Odo 1122/2003, Nejvyšší soud uzavřel, že
pokud zákon upravuje promlčecí dobu, ve které bez rizika vznesení námitky
promlčení věřitel může svůj nárok uplatnit, není možné tuto dobu zkracovat s
odkazem na to, že vymáhání dlužné částky po delší době je v rozporu s dobrými
mravy. Tím spíše je třeba uvedený závěr vztáhnout k zásadám poctivého
obchodního styku. (Viz též závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. února
2005, sp. zn. 32 Odo 487/2004).
Nejvyšší soud vnímá snahu odvolacího soudu – prostřednictvím aplikace § 265
obch. zák. – odvrátit od žalovaného tíživé majetkové důsledky vymáhání
případného nároku dovolatelky. Zvláště když obchodně právní úprava odpovědnosti
za škodu (§ 386 odst. 2 obch. zák.) nedovoluje náhradu škody snížit s
přihlédnutí k osobním a majetkovým poměrům fyzické osoby, která škodu
způsobila, jak by připouštěly předpisy obecného práva občanského (§ 450 obč.
zák.). Tato snaha nicméně nemůže vést k opačnému výsledku, totiž že dovolatelka
vyjde z posuzovaného sporu jako zcela neúspěšná, ačkoliv odvolací soud shledal,
že jí právo na náhradu škody vzniklo. Tak extrémní závěr by nebylo možné učinit
ani v režimu obecného občanského práva, když i citované ustanovení § 450 obč.
zák. dovoluje náhradu jen snížit, nikoliv vůbec nepřiznat. Zcela odhlédnout
nelze ani od okolnosti, že soud prvního stupně – skrze závěr o částečném
spoluzpůsobení škody dovolatelkou – žalobu co do významné části zamítl a tento
výrok již i nabyl právní moci; předmětem dalšího řízení tak vždy bude již jen
část skutečné škody na straně dovolatelky.
Protože rozhodnutí odvolacího soudu není správné, Nejvyšší soud, aniž ve věci
nařizoval jednání, je podle ustanovení § 243b odst. 2, věty za středníkem o. s.
ř. zrušil.
V novém řízení se odvolací soud znovu vypořádá s otázkou porušení povinnosti
žalovaným ve vztahu k tvrzené nesprávnosti fakturované a odváděné sazbě daně z
přidané hodnoty. Přitom nepřehlédne, že přenos důkazního břemene na statutární
orgán společnosti ohledně toho, zda tento orgán jednal s náležitou péčí, právní
úprava účinná v době, v níž došlo k tvrzenému porušení povinnosti žalovaným,
neznala. Tento princip začlenil do § 194 odst. 5 obch. zák. teprve zák. č.
370/2000 Sb., s účinností od 1. ledna 2001, a nelze jej tudíž vztahovat na
jednání, ke kterým došlo před tímto datem (viz k tomu výslovně bod 32. čl. VIII
přechodných ustanovení k citované novele, podle něhož ustanovení zákona č.
370/2000 Sb. o důkazním břemenu ve vztahu k prokazování splnění povinnosti
jednat s péčí řádného hospodáře se nepoužijí na jednání, k nimž došlo přede
dnem účinnosti tohoto zákona.) To nicméně neznamená, že žalovaný nemá nést
důkazní břemeno o tom, že dovolatelka svou nečinností přispěla ke vzniku škody
či dokonce, že vznik této škody má původ výlučně v jejím nekonání v rámci
daňové kontroly a navazujících úkonů finančního úřadu. Pokud by soud dospěl k
názoru, že žalovaný fakturoval správnou sazbu daně a že chybný je naopak názor
finančního úřadu, bylo by zcela namístě uzavřít, že žalovaný neporušil právní
povinnost a že to byla právě dovolatelka, kdo svým chováním sama způsobila
vznik této škody.
Odvolací soud ovšem v té souvislosti nepomine, že předmětem povinnosti tvrzení
a důkazní mohou být pouze okolnosti skutkové povahy. Právní závěry musí učinit
soud; dokazování jejich správnosti či nesprávnosti vést nelze. Posuzování, jaká
sazba daně z přidané hodnoty měla být v konkrétním případě použita, přitom není
záležitostí skutkovou, nýbrž právní. Nelze tudíž požadovat po žalovaném, aby
prokázal nesprávnost právních závěrů finanční kontroly ohledně použité sazby
daně. To je věcí právního posouzení soudu. Soud prvního stupně se tímto směrem
částečně vydal, když na str. 10 a 11 odůvodnění svého rozsudku takové posouzení
provedl. Odvolací soud však vzhledem k zaujatému právnímu názoru správnost
tohoto posouzení nepřezkoumával.
Přizná-li odvolací soud dovolatelce příslušenství, bude se muset vypořádat též
s otázkou výše úroku z prodlení, když ani v tomto rozsahu závěry soudu prvního
stupně nepřezkoumal.
Přitom z ustálené judikatury Nejvyššího soudu se podává, že úroky z prodlení
mají povahu opětujících se dávek, které lze věřiteli přiznat soudním
rozhodnutím i když se stanou splatnými teprve v budoucnu (srov. například
stanovisko občanskoprávního kolegia a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze
dne 19. dubna 2006 sp. zn. Cpjn 202/2005, jež bylo uveřejněno ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek, pod č. 39/2006). Pro povinnost dlužníka
platit úroky z prodlení jsou rozhodující jen okolnosti, které nastaly v době,
kdy došlo k prodlení se splněním dluhu (závazku) z hlavního závazkového
právního vztahu; odlišuje se tím od povinnosti platit nájemné nebo další
obdobná plnění, která se sice rovněž pravidelně opakují, avšak u nich se ke
vzniku nároku na každou další dávku vyžaduje, aby v budoucnu přistoupily další
právní skutečnosti. Viz k tomu např. závěry rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne
8. února 2007, sp. zn. 21 Cdo 681/2006.
Potom ale nemůže obstát úvaha soudu prvního stupně, podle níž přechodné
ustanovení čl. II. nařízení vlády č. 163/2005 Sb. (které určuje, že výše úroků
z prodlení, k němuž došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se řídí
dosavadními právními předpisy) je třeba vykládat tak, že na prodlení, která
nastala před účinností tohoto nařízení, se rovněž použije – ode dne jeho
účinnosti – nová sazba úroku z prodlení, když úroky z prodlení „narůstají po
dnech“, resp. „právo na úrok vzniká vždy po uplynutí dne, v němž nebylo
zaplaceno“, jak nepřesně uzavřel soud prvního stupně. Účel citovaného
přechodného ustanovení je přesně opačný, totiž ponechat sazbu úroku z prodlení
nastalého před účinností uvedeného nařízení v původní výši i vzhledem k
pokračujícímu prodlení po datu této účinnosti. Viz k tomu nepřímo též závěry
rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 15. prosince
2005, sp. zn. 33 Odo 871/2005.
Požadovala-li tudíž dovolatelka v žalobě za dobu od 29. dubna 2005 úrok z
prodlení ve výši stanovené nařízením č. 163/2005 Sb., aniž se na tom strany
dohodly, je možné tomuto požadavku vyhovět pouze za podmínky, že tím ve
skutečnosti žádala méně, než kolik by jí ze zákona náleželo při aplikaci
původní sazby úroku z prodlení účinné ke dni, v němž se žalovaný dostal do
prodlení.
Právní názor Nejvyššího soudu je pro odvolací soud závazný (ustanovení § 243d
odst. 1, věta druhá, a ustanovení § 226 o. s. ř.).
V novém rozhodnutí soud znovu rozhodne i o nákladech řízení, včetně řízení
dovolacího (ustanovení § 243d odst. 1, věta třetí, o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 20. ledna 2009
JUDr. Ivana Štenglová
předsedkyně senátu