Nejvyšší soud Usnesení občanské

29 Cdo 3829/2010

ze dne 2013-07-09
ECLI:CZ:NS:2013:29.CDO.3829.2010.1

29 Cdo 3829/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího

Zavázala a soudců JUDr. Petra Gemmela a JUDr. Zdeňka Krčmáře v právní věci

žalobkyně CZT a. s., se sídlem v Pardubicích, Bratranců Veverkových 396, PSČ

530 02, identifikační číslo osoby 25 27 23 22, zastoupené JUDr. Jiřím Vaníčkem,

advokátem, se sídlem v Praze 8, Šaldova 466/34, PSČ 186 00, proti žalovaným 1)

BEES, s. r. o., se sídlem v Praze 4, U Habrovky 247/11, PSČ 140 00,

identifikační číslo osoby 62 91 76 76, 2) ATLANTA SAFE, a. s., se sídlem v

Praze 1, Václavské náměstí 772/2, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 45 79

49 52, oběma zastoupeným JUDr. Jaromírem Císařem, advokátem, se sídlem v Praze

4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, a 3) 1. správcovská a konkurzní v. o. s., se

sídlem v Pardubicích, Třída Míru 67, PSČ 530 02, identifikační číslo osoby 26

12 67 88, jako správci konkursní podstaty úpadce LETKA TEAM a. s.,

identifikační číslo osoby 25 13 12 90, o určení pravosti pohledávky, vedené u

Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích pod sp. zn. 44 Cm

237/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 22.

dubna 2010, č. j. 15 Cmo 207/2009-416, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit prvnímu a druhému žalovaným na náhradě

nákladů dovolacího řízení k rukám společným a nerozdílným částku 4.428,60 Kč,

do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám jejich zástupce.

III. Ve vztahu mezi žalobkyní a třetím žalovaným nemá žádný z účastníků

právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 20.

května 2009, č. j. 44 Cm 237/2007-318, zamítl žalobu, kterou se žalobkyně (CZT

a. s.) domáhala vůči žalovaným (1/ BEES, s. r. o. a 2/ ATLANTA SAFE, a. s.,

jako popírajícím konkursním věřitelům a 3/ 1. správcovské a konkurzní v. o. s.,

jako správci konkursní podstaty úpadce LETKA TEAM a. s.) určení, že má za

úpadcem v řízení vedeném u téhož soudu pod sp. zn. 48 K 44/2007 pohledávky z

nezaplacených kupních cen (ve výroku označených deseti vozidel F. T.) v celkové

výši 1.131.115,- Kč (bod I. výroku), zastavil řízení v části, v níž se

žalobkyně domáhala určení pravosti dalších pohledávek v celkové výši 618.189,-

Kč (bod II. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (body III., IV. a V. výroku).

V záhlaví označeným rozsudkem Vrchní soud v Praze k odvolání žalobkyně potvrdil

rozsudek soudu prvního stupně v zamítavém výroku o věci samé a ve výrocích o

nákladech řízení (první výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý a

třetí výrok).

Odvolací soud – vycházeje ze skutkových zjištění učiněných soudem prvního

stupně – přitakal soudu prvního stupně v závěru, podle kterého žalobou

uplatněný nárok není důvodný. Přitom zdůraznil, že žalobkyně se v řízení

domáhala určení pravosti pohledávek z nezaplacených kupních cen celkem deseti

vozidel, s tím, že vozidla č. 1 až 5 (registračních značek ..., ..., ..., ... a

...) měla být (na základě zmocnění, jež žalobkyně udělila pozdějšímu úpadci ke

zprostředkování prodeje vozidel) prodána podle kupních smluv uzavřených mezi

pozdějším úpadcem (jako prodávajícím) a J. Z. (jako kupujícím) dne 2. srpna

2006 a pozdější úpadce měl zaplacené kupní ceny vozidel předat žalobkyni,

vozidla č. 6 až 10 (registračních značek ...., ...., ...., .... a ...) pak měla

být převedena na základě ústně uzavřených kupních smluv ze dne 29. března 1997

na pozdějšího úpadce. Výsledky provedeného dokazování ovšem podle odvolacího

soudu neumožňují přijmout jednak závěr o tom, že žalobkyně byla v době prodeje

vozidel č. 1 až 5 (J. Z.) a vozidla č. 9 (pozdějšímu úpadci) jejich vlastníkem

(potud akcentuje, že vlastnické právo k předmětným vozidlům měla žalobkyně jako

kupující nabýt na základě kupních smluv uzavřených s pozdějším úpadcem jako

prodávajícím dne 30. října 2005, v řízení však nebylo prokázáno, že by ve

smyslu ustanovení § 443 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku /dále jen

„obch. zák.“/, došlo k předání vozidel kupující), jednak závěr o tom, že

žalobkyně uzavřela s pozdějším úpadcem dne 29. března 1997 ústní kupní smlouvy,

jejichž předmětem byl prodej vozidel č. 6, 7, 8 a 10.

Námitky žalobkyně ohledně (ne)účinnosti popření její pohledávky prvním a druhým

žalovaným neměl odvolací soud za důvodné, uzavíraje, že žalovaní přihlásili do

konkursu své pohledávky a jako účastníci konkursního řízení proto byli

oprávněni popírat pohledávky ostatních věřitelů. Z ustanovení § 21 zákona č.

328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání (dále též jen „ZKV“), se přitom podává, že

nebylo nutné, aby konkursní věřitelé při přezkumném jednání uvedli také

konkrétní důvody svého popření.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, namítajíc, že jsou

dány dovolací důvody uvedené v § 241a odst. 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), tedy, že řízení je postiženo

vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (odstavec 2

písm. a/), že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci

(odstavec 2 písm. b/) a že vychází ze skutkového zjištění, které nemá dle

obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování (odstavec 3) a

požadujíc, aby Nejvyšší soud (v části, v níž bylo rozhodnuto o zamítnutí žaloby

o určení pravosti pohledávky) rozhodnutí soudů obou stupňů zrušil a věc vrátil

soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčním

zákonem), byl s účinností od 1. ledna 2008 zrušen zákon o konkursu a vyrovnání

(§ 433 bod 1. a § 434), s přihlédnutím k § 432 odst. 1 insolvenčního zákona se

však pro konkursní a vyrovnací řízení zahájená před účinností tohoto zákona (a

tudíž i pro spory vedené na jejich základě) použijí dosavadní právní předpisy

(tedy vedle zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. prosince

2007, i občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. prosince 2007). Srov. k

tomu též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2010, sp. zn. 29 Cdo

3375/2010, uveřejněného pod číslem 41/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek. Dovolání žalobkyně proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci

samé, které mohlo být přípustné pouze podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c)

o. s. ř., odmítl Nejvyšší soud jako nepřípustné podle ustanovení § 243b odst. 5

a § 218 písm. c) o. s. ř. Učinil tak proto, že dovolatelka mu nepředkládá k řešení žádnou otázku, z níž

by bylo možno usuzovat, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní

stránce zásadní význam. Z ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. se podává, že dovolací přezkum je

zde předpokládán zásadně pro posouzení otázek právních, pročež způsobilým

dovolacím důvodem je ten, jímž lze namítat, že rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení věci [§ 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.]. Jen z pohledu tohoto

důvodu, jehož obsahovým vymezením je dovolací soud vázán (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), je pak možné – z povahy věci – posuzovat, zda dovoláním napadené

rozhodnutí je zásadně významné. Naopak zde nelze účinně uplatnit námitky proti

skutkovým zjištěním způsobem, který předjímá dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř., stejně jako důvod podle § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., jestliže

tvrzené vady procesu získání skutkových zjištění (zejména provádění a hodnocení

důkazů) nezahrnují podmínku existence právní otázky zásadního významu (srov. shodně usnesení Ústavního soudu ze dne 7. března 2006, sp. zn. III. ÚS 10/06,

uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 9, ročník 2006, pod číslem 130). Výše uvedené omezení je ve vztahu k dovolacímu důvodu obsaženému v § 241a odst. 3 o. s. ř. dáno tím, že zákon jeho užití výslovně spojuje toliko s dovoláním

přípustným podle § 237 odst. 1 písm. a) a b) o. s.

ř., popřípadě podle

obdobného užití těchto ustanovení (§ 238 a § 238a o. s. ř.). Při respektování shora vymezených kritérií jsou pro řešení otázky přípustnosti

dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. především bezvýznamné

výhrady, jimiž dovolatelka polemizuje se závěrem odvolacího soudu, že jednak

nenabyla na základě kupních smluv ze dne 30. října 2005 vlastnické právo k

vozidlům č. 1 až 5 a č. 9 (neboť neprokázala, že by jí tato vozidla byla

pozdějším úpadcem předána), jednak že nebylo prokázáno uzavření ústních kupních

smluv, jimiž mělo dojít k prodeji vozidel č. 6 až 10 pozdějšímu úpadci. Jejich

prostřednictvím totiž dovolatelka dílem uplatňuje (posuzováno podle obsahu)

nepřípustně dovolací důvod podle ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř., jehož

prostřednictvím na zásadní právní význam rozhodnutí odvolacího soudu a

přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. usuzovat

nelze, dílem pak brojí proti hodnocení důkazů provedenému soudy nižších stupňů,

jež však se zřetelem na zásadu volného hodnocení důkazů zakotvenou v ustanovení

§ 132 o. s. ř. nelze úspěšně napadnout žádným dovolacím důvodem (srov. např. důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. února 2011, sen. zn. 29 NSČR

29/2009, uveřejněného pod číslem 108/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, včetně tam zmíněného odkazu na nález Ústavního soudu ze dne 6. ledna 1997, sp. zn. IV. ÚS 191/96, uveřejněný pod číslem 1/1997 Sbírky nálezů a

usnesení Ústavního soudu, jakož i rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. července

2005, sp. zn. 29 Odo 1058/2003, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 9,

ročník 2005, pod číslem 145). Na nesprávnost hodnocení důkazů lze totiž

usuzovat jen ze způsobu, jak soud hodnocení důkazů provedl, a to jen

prostřednictvím pro tuto věc „nezpůsobilého“ dovolacího důvodu dle ustanovení §

241a odst. 3 o. s. ř. Z výše uvedených důvodů nejsou způsobilé založit přípustnost dovolání ani

námitky, jimiž dovolatelka vystihuje dovolací důvod vymezený v ustanovení §

241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. Vytýkané vady (jež měly spočívat v tom, že soudy

nižších stupňů neprovedly dovolatelkou navrhované důkazy, neposkytly

dovolatelce poučení podle ustanovení § 118a odst. 2 o. s. ř., soud prvního

stupně prováděl dokazování „nad rámec § 118b o. s. ř.“, poučení o koncentraci

řízení podle § 118b o. s. ř. bylo „pouze obecné“ a rozsudek soudu prvního

stupně je – co do závěru o /ne/účinnosti popření žalobkyní přihlášené

pohledávky ze strany prvního a druhého žalovaných – nepřezkoumatelný), totiž

podmínku existence otázky zásadního právního významu nezahrnují. Ve vztahu k namítanému neprovedení navrhovaných důkazů je tomu tak již proto,

že zčásti tyto důkazy (výslech J. Z. a T. K.) neuplatnila dovolatelka, jak je

zřejmé z obsahu spisu, do skončení prvního jednání, které se v této věci konalo

dne 24. července 2008 a soudy nižších stupňů tak k nim nemohly se zřetelem k

zákonné koncentraci řízení ve smyslu § 118b odst. 1 o. s. ř.

přihlížet, zčásti

nešlo o důkazy, jimiž měly (mohly) být prokázány skutečnosti pro rozhodnutí ve

věci významné (důkazy navržené k prokázání tvrzení dovolatelky, jimiž

zpochybňovala existenci pohledávek přihlášených do konkursu prvním a druhým

žalovanými, k tomu srov. výklad podaný k této otázce níže). Z obsahu spisu

rovněž neplyne, že by se účastníkům řízení nedostalo již v předvolání k prvnímu

jednání řádného poučení o tom, že projednávaná věc podléhá zákonné koncentraci

řízení dle § 118b odst. 1 o. s. ř. (opačný závěr se ostatně podává již ze

samotného dovolání, ve kterém žalobkyně obsah poučení poskytnutého jí soudem

prvního stupně podrobně reprodukuje). Důvod připustit dovolání za účelem

prověření otázky, zda soudy provedly důkaz výpisy z registru vozidel v souladu

s § 118b odst. 1 o. s. ř., Nejvyšší soud – v situaci, kdy podle odůvodnění

napadeného rozhodnutí odvolacího soudu ani ostatní provedené důkazy k závěru o

prokázání tvrzení žalobkyně (o nabytí vlastnického práva k vozidlům č. 1 až 5 a

č. 9 a o uzavření ústních kupních smluv ze dne 29. března 1997) nevedou – též

zjevně nemá. Argumentací úpravou obsaženou v ustanovení § 118a odst. 2 o. s. ř. je pak dovoláním zpochybňována otázka, na jejímž řešení napadené rozhodnutí

nespočívá (označené ustanovení dopadá pouze na případy, kdy je pro uplatnění

odlišného právního názoru soudu zapotřebí dát účastníkovi prostor k doplnění

skutkového vylíčení tak, aby o věci mohlo být rozhodnuto; taková situace ovšem

v dané věci nenastala). Konečně za nepřezkoumatelný nelze mít – oproti mínění

dovolatelky – ani rozsudek soudu prvního stupně, když z jeho odůvodnění je

zřejmé, na čem své skutkové a právní závěry založil. To přitom nepochybně platí

i ohledně posouzení dovolatelkou uplatněné námitky neúčinnosti popěrného úkonu

prvního a druhého žalovaných jako nedůvodné (srov. v tomto směru zejména

skutkové a právní závěry vyslovené soudem prvního stupně na str. 4, 5 a 11

rozsudku, podle kterých první a druhý žalovaní jako konkursní věřitelé popřeli

žalobkyní přihlášené pohledávky z nezaplacených kupních cen co do pravosti,

přičemž popěrné právo jim jako účastníkům konkursního řízení – bez zřetele k

tomu, že „jejich pohledávky nebyly při přezkumném jednání zjištěny“ –

příslušelo). Na zásadní právní význam rozhodnutí odvolacího soudu nelze usuzovat ani z

pohledu dovolatelkou zpochybněných právních závěrů, na nichž napadené

rozhodnutí spočívá. Závěr sdílený soudy obou stupňů, podle něhož popře-li správce konkursní

podstaty (popř. jiný konkursní věřitel) při přezkumném jednání pravost

nevykonatelné pohledávky konkursního věřitele, zaniká účast takového věřitele v

konkursním řízení až marným uplynutím doby určené mu k podání žaloby o určení

pravosti pohledávky, případně právní moci soudního rozhodnutí, jímž jeho

incidenční žalobě nebylo vyhověno, vychází z ustálené judikatury Nejvyššího

soudu, od níž nemá důvod se odchýlit ani v nyní projednávané věci (srov. např. výklad podaný – k ustanovení § 7 ZKV – pod bodem XVIII., str. 183-185

(359-361), stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze

dne 17.

června 1998, Cpjn 19/98, uveřejněného pod číslem 52/1998 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek a v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. srpna

2003, sp. zn. 29 Cdo 1854/2000, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo

9, ročník 2003, pod číslem 160, k němuž se Nejvyšší soud dále přihlásil např. v

usnesení ze dne 26. června 2007, sp. zn. 29 Odo 827/2005 a ze dne 12. července

2006, sp. zn. 29 Odo 1273/2004 – označená rozhodnutí jsou – stejně jako další

rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže – veřejnosti dostupná i na webových

stránkách Nejvyššího soudu). Odtud též zřetelně plyne nesprávnost dovolatelčina

názoru, podle kterého se soudy nižších stupňů měly zabývat rovněž existencí

pohledávek, jež v konkursu vedeném na majetek úpadce přihlásili popírající

konkursní věřitelé. Zásadně právně významným nečiní rozhodnutí odvolacího soudu ani řešení otázky

(ne)účinnosti popření dovolatelčiny pohledávky prvním a druhým žalovanými. Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 24. května 2001, sp. zn. 32 Cdo 1726/98,

uveřejněném pod číslem 76/2002 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (jehož

se v daných souvislostech dovolávala rovněž dovolatelka), formuloval – zabývaje

se výkladem ustanovení § 23 a § 24 ZKV – závěr, podle něhož popření pohledávky

přihlášené do konkursu je procesním úkonem, pro nějž (při absenci výslovné

úpravy v zákoně o konkursu a vyrovnání) přiměřeně platí ustanovení § 41 odst. 2

o. s. ř. a co do obsahových náležitostí úkonu ustanovení § 42 odst. 4 o. s. ř. Popírá-li konkursní věřitel nebo správce konkursní podstaty výši pohledávky

nebo její pořadí, musí uvést, jak vysoká je podle něj přihlášená pohledávka,

popř. jaké pořadí má pohledávka v konkursu mít; jinak popření pohledávky nemůže

vyvolat zamýšlené procesní účinky. Popřít pravost, výši nebo pořadí pohledávky

lze i eventuálním procesním úkonem. Popření pravosti pohledávky umožňuje soudu

ve sporu o určení pravosti pohledávky zkoumat pouze základ nároku, nikoli již

jeho výši nebo pořadí. Pro závěr o tom, zda byla popřena nejen pravost, nýbrž i

výše, případně pořadí pohledávky, je určující obsah popření (jeho důvodu) v

podobě zachycené v protokolu o přezkumném jednání nebo v seznamu přihlášených

pohledávek, který tvoří součást tohoto protokolu. S těmito závěry je – oproti

mínění dovolatelky – právní posouzení věci odvolacím soudem (co do závěru, že

první a druhý žalovaní popřeli při přezkumném jednání pravost dovolatelkou v

konkursu uplatněné pohledávky z titulu nezaplacených kupních cen) v souladu,

když z popěrných úkonů žalovaných (jak byly zachyceny konkursním soudem v

protokolu o přezkumném jednání konaném dne 20. listopadu 2007) je – v souladu s

ustanovením § 42 odst. 4 o. s. ř. – zřejmé, kterému soudu jsou určeny, kdo je

činí, které věci se týkají a také to, co jimi popírající konkursní věřitelé

sledují (tedy že popírají – při absenci údaje o odlišné výši či pořadí

přihlášené pohledávky – jen její pravost). Z hlediska určitosti popěrného úkonu

přitom není, jak správně dovodily soudy nižších stupňů, významné, zda v něm

popírající konkursní věřitel (popř. správce konkursní podstaty) také skutkově

blíže vymezí důvody svého popření (jakkoli je jinak v obecné rovině uvedení

takových údajů pro další postup účastníků konkursního řízení jistě žádoucí – k

tomu srov. v právní teorii např. Krčmář, Z. in: Justiční praxe č. 6/2002, Zápis

ze školení na téma „Odporovatelnost a konkursy - 2. část“, str. 326 - 328).

Argumentace dovolatelky odlišnou úpravou popěrného práva věřitelů obsaženou v

insolvenčním zákoně nemůže na výše uvedených závěrech nic změnit, když tato

úprava se na danou věc, jak Nejvyšší soud vysvětlil již výše, nepoužije.

Z hlediska úvah o přípustnosti dovolání dle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

jsou konečně právně bezvýznamné rovněž výhrady dovolatelky týkající se výkladu

ustanovení § 196a odst. 4 obch. zák., neboť odvolací soud své rozhodnutí na

závěru o neplatnosti kupních smluv ze dne 30. října 2005 (rozuměj na závěru,

podle něhož jsou kupní smlouvy neplatné pro porušení § 196a odst. 3 obch. zák.,

s tím, že se na ně současně nevztahuje žádná z výjimek upravených v § 196a

odst. 4 obch. zák.) nezaložil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224

odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobkyně bylo odmítnuto a

vznikla jí tak povinnost nahradit žalovaným náklady řízení. Třetímu žalovanému

podle obsahu spisu žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly, náklady vzniklé

prvnímu a druhému žalovaným pak sestávají z mimosmluvní odměny za zastoupení

advokátem za jeden úkon právní služby (vyjádření k dovolání), která podle

ustanovení § 7 bodu 5., § 9 odst. 3 písm. a), § 11 odst. 1 písm. k) a § 12

odst. 4 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách

advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif),

ve znění účinném do 31. prosince 2010, činí za každého zastupovaného žalovaného

1.680,- Kč (celkem tedy 3.360,- Kč), dále z paušální částky náhrady hotových

výdajů ve výši 300,- Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) a z náhrady za 21%

daň z přidané hodnoty (§ 137 odst. 1, 3 o. s. ř.) ve výši 768,60 Kč. Celkem

činí přiznaná náhrada nákladů dovolacího řízení částku 4.428,60 Kč. Jelikož

žalovaní mají v dané věci postavení nerozlučných společníků v rozepři (k tomu

srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2011, sp. zn. 29 Cdo

1426/2010), uložil soud žalobkyni, aby přiznanou náhradu nákladů dovolacího

řízení zaplatila prvnímu a druhému žalovaným k rukám společným a nerozdílným.

K určení výše odměny za zastupování advokátem při rozhodování o náhradě nákladů

řízení poté, co Ústavní soud nálezem pléna ze dne 17. dubna 2013, sp. zn. Pl.

ÚS 25/12, uveřejněným pod číslem 116/2013 Sb. zrušil (s účinností od 7. května

2013, kdy byl nález vyhlášen ve Sbírce zákonů) vyhlášku č. 484/2000 Sb., kterou

se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo

notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou

se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách

advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb /advokátní tarif/,

ve znění pozdějších předpisů, jako neústavní, srov. důvody rozsudku velkého

senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 15. května

2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010).

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou se

oprávnění domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně dne 9. července 2013

JUDr. Jiří Z a v á z a l

předseda senátu