29 Cdo 4432/2017-319
ČESKÁ REPUBLIKA
ROZSUDEK
JMÉNEM REPUBLIKY
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra
Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Milana Poláška v právní věci
žalobce B. E. e., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného Mgr.
Petrem Kuhnem, advokátem, se sídlem v Praze 1, 28. října 767/12, PSČ 110 00,
proti žalovanému T. B., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. MUDr.
Zdeňkem Kubicou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 655/1, PSČ 110 00, o
zaplacení částky 7.327.087,- Kč vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.
zn. 21 C 249/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze
dne 7. března 2017, č. j. 51 Co 10/2017-286, takto:
I. Dovolání se zamítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Obvodní soud pro Prahu 3 rozsudkem ze dne 22. září 2016, č. j. 21 C
249/2014-242, (mimo jiné) zamítl žalobu, aby žalovaný (T. B.) byl povinen
zaplatit žalobci (B. E. e.) částku 7.327.087,- Kč (výrok II.) a žalobci uložil
zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 229.416,- Kč (výrok III.).
Městský soud v Praze k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 7. března 2017, č. j.
51 Co 10/2017-286, rozsudek soudu prvního stupně ve shora označených výrocích
potvrdil (první výrok) a žalobci uložil zaplatit žalovanému na nákladech
odvolacího řízení částku 91.766,40 Kč (druhý výrok).
Soudy nižších stupňů vyšly z toho, že:
1) Dne 13. června 2013 uzavřel žalobce a společnost E – C. (dále jen
„společnost“) smlouvu označenou jako „Smlouva o půjčce (uzavřená podle § 657 a
násl. občanského zákoníku)“, ve které se žalobce zavázal půjčit společnosti
částku 7.000.000,- Kč a společnost se zavázala tuto částku vrátit do 30. června
2014, a to včetně smluvního úroku ve výši 4,5 % ročně (dále jen „smlouva o
půjčce“). Shora uvedenou částku žalobce společnosti přenechal (převedl na její
účet).
2) K zajištění pohledávky ze smlouvy půjčce vystavila společnost
(jednající žalovaným ? předsedou představenstva) dne 13. června 2013 ve
prospěch žalobce vlastní blankosměnku, bez uvedení směnečné sumy; blankoměnku
podepsal i žalovaný „jako aval za výstavce“.
3) Dne 13. června 2013 se žalobce a společnost (jednající žalovaným)
dohodli na směnečném ujednání, podle něhož je žalobce oprávněn doplnit do
blankosměnky částku „ve výši své nesplacené pohledávky“ za společností vzniklé
na základě smlouvy o půjčce; žalobce se zavázal nepoužít směnku k jiným účelům
než k uspokojení své pohledávky „z anebo v souvislosti se smlouvou o
půjčce“ (dále jen „směnečné ujednání“).
Na tomto základě odvolací soud – vycházeje z ustanovení § 34, § 35 odst. 2, §
546 a § 657 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“) –
uzavřel, že na blankosměnce není obsaženo ručitelské prohlášení žalovaného ve
smyslu ustanovení § 546 obč. zák. V posuzované věci projev vůle účastníků
směřoval ke sjednání rukojemství za směnečný závazek, nikoli za závazek ze
smlouvy o půjčce; samotný odkaz na uzavřenou smlouvu o půjčce nacházející se na
blankosměnce na uvedeném ničeho nemění. Žalovaný tak ve vztahu k žalobci
vystupoval „toliko jako avalista z blankosměnky, nikoli jako ručitel ze smlouvy
o půjčce“.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které má za přípustné k
řešení otázky hmotného práva dosud v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu
nezodpovězené, a to, zda „může (vzhledem k okolnostem případu) podpis avalisty
na směnce, na které se výslovně uvádí zajištění určitého kauzálního závazku,
zároveň představovat ručitelské prohlášení ve smyslu § 546 obč. zák.“
Dovolatel má za to, že „podpis avalu na směnce (která výslovně označuje
kauzální vztah, k němuž se vztahuje) zpravidla přestavuje i ručitelské
prohlášení ve vztahu k tomuto kauzálnímu vztahu“. Zákon počítá s tím, že
prohlášení na směnce může být platné (nejen) jako určitý směnečný úkon (čl. I.
§ 2 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb., zákona směnečného a šekového – dále jen
„směnečný zákon“), ale „může být současně platné i jako obecné občanskoprávní
jednání. Rovněž směnečné ručení má vždy kauzu, neboť nezbytně (pokud se nemá
jednat o právní jednání na oko) vychází z určité hospodářské pohnutky. Právě
dovolatelem zastávaný výklad, že aval současně představuje ručitelské
prohlášení v poměru ke kauzálnímu vztahu, vylučuje možnost, aby směnečný
ručitel uplatňoval námitku absence kauzy“.
Proto požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc
tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.
Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017)
se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se
mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších
předpisů, a některé další zákony).
Dovolání žalobce je přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb.,
občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), a to k řešení otázky
dovolatelem otevřené, dosud Nejvyšším soudem v daných souvislostech beze zbytku
nezodpovězené.
Vady řízení, k nimž Nejvyšší soud u přípustného dovolání přihlíží z úřední
povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), nejsou dovoláním namítány a ze spisu se
nepodávají; Nevyšší soud se proto – v hranicích právních otázek vymezených
dovoláním – zabýval tím, zda je dán dovolací důvod uplatněný dovolatelkou, tj.
správností právního posouzení věci odvolacím soudem.
Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc
podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,
sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav
nesprávně aplikoval.
Podle ustanovení čl. I. § 30 směnečného zákona zaplacení směnky může být pro
celý směnečný peníz nebo pro jeho část zaručeno směnečným rukojemstvím
(odstavec 1). Tuto záruku může dát třetí osoba nebo i ten, kdo se už na směnku
podepsal (odstavec 2).
Podle ustanovení čl. I. § 31 směnečného zákona rukojemské prohlášení se píše na
směnku nebo na přívěsek (odstavec 1). Rukojemství se vyjadřuje slovy "jako
rukojmí" nebo jinou doložkou stejného významu; rukojmí je podepíše (odstavec
2). O pouhém podpisu rukojmího na líci směnky platí, že zakládá směnečné
rukojemství, nejde-li o podpis směnečníka nebo výstavce (odstavec 3). V
prohlášení je třeba udat, za koho se přejímá. Není-li to udáno, platí, že se
přejímá za výstavce (odstavec 4).
Podle ustanovení čl. I. § 32 směnečného zákona směnečný rukojmí je zavázán
jako ten, za koho se zaručil (odstavec 1). Závazek směnečného rukojmího je
platný i tehdy, je-li závazek, za který se zaručil, neplatný z jiného důvodu
než pro vadu formy (odstavec 2). Zaplatí-li směnečný rukojmí směnku, nabývá
práv ze směnky proti tomu, za koho se zaručil, a proti všem, kdož jsou této
osobě směnečně zavázáni (odstavec 3).
Podle ustanovení čl. I. § 77 odst. 3 směnečného zákona pro vlastní směnku platí
rovněž ustanovení o směnečném rukojemství (§§ 30 až 32); v případě § 31 odst. 4
platí, že se směnečné rukojemství, není-li udáno, pro koho se přejímá, přejímá
za výstavce vlastní směnky.
Podle ustanovení § 546 obč. zák. dohodou účastníků lze zajistit pohledávku
ručením. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči
věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.
Podle ustanovení § 657 obč. zák. smlouvou o půjčce přenechává věřitel
dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje
vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.
Nejvyšší soud v prvé řadě předesílá, že v rozsudku velkého senátu
občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 9. prosince 2015, sp. zn. 31 Cdo
4087/2013, uveřejněném pod číslem 103/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a
stanovisek, se přihlásil k závěrům právní teorie, podle nichž:
1) Blankosměnka se stává skutečnou směnkou (za předpokladu, že listina po
vyplnění bílých míst má kvalitu směnky) až vyplněním, a odtud teprve vznikají
skutečná práva směnečná, a že se tak děje se zpětnými účinky (ex tunc). Od
vyplnění směnky je nutno na tuto listinu pohlížet jako na úplnou směnku, a to
tak, jako by bývala již vydána jako úplná směnka, jako by od počátku byla
úplnou směnkou. Tímto zpětným účinkem realizace vyplňovacího práva, lze také na
osoby, které se podepsaly na listinu ještě nevyplněnou, pohlížet jako na
směnečné dlužníky (viz Kovařík, Z. Směnka a šek v České republice. 6. vydání.
Praha: C. H. Beck, 2011, str. 119).
2) Podepíše-li blankosměnku (i) směnečný rukojmí, přebírá garanci za zaplacení
směnky s výminkou, že listina bude podle ujednání o vyplnění doplněna a tím
přeměněna na skutečnou směnku, a ta následně nezaplacena. Pro posouzení, zda a
kdy k této přeměně dojde, není podstatné, zda se doplnění událo v souladu s
ujednáním o vyplnění či nikoli. Doplněním listiny na formálně platnou směnku,
stávají se se zpětnou účinností (ex tunc) podpisy rukojmích na listině podpisy
na směnce a tedy je nutno na listinu i na účinnost podpisů všech dlužníků,
avalisty z toho nevyjímajíce, pohlížet tak, jako by daná listina byla bývala
již od počátku, tedy rozumějme od data uvedeného na listině jako den jejího
vystavení, vydána v plné podobě. Sama okolnost, kdy k vyplnění blankosměnky
došlo, však pro tuto zpětnou účinnost vyplnění blankosměnky a její přeměny na
směnku úplnou významná nijak není. Proto ustanovení čl. I. § 10 zákona
směnečného a šekového hovoří o směnkách vydaných původně jako nevyplněné,
protože kdyby nebylo tohoto zpětného účinku, nebylo by možné před vyplněním
označit takovou listinu za směnku vůbec. Nebylo-li by tohoto zpětného účinku,
neměly by blankosměnky vůbec smysl, protože by osoby, které podepsaly listinu
před vyplněním, nemohly být vůbec směnečnými dlužníky. Smysl by pak postrádalo
také rukojemské prohlášení na blankosměnce (viz Kovařík, Z. Úskalí směnečného
rukojemství. I. část. Bulletin advokacie 11-12/2002).
Současně Nejvyšší soud neměl žádné pochybnosti o tom, že podepíše-li výstavce
(vlastní) blankosměnku, popřípadě podepíše-li takovou blankosměnku (vedle
výstavce) směnečný rukojmí (a blankosměnka je předána remitentovi), zásadně
mají oba směneční dlužníci uzavřenu s remitentem smlouvu o podmínkách a způsobu
vyplnění blankosměnky. V případě, že blankosměnka byla vystavena jako
prostředek zajištění jiné (kauzální) pohledávky, musí být již k datu jejího
vystavení výstavci (i rukojmímu) zcela jasné (a to právě ve vazbě na charakter
a výši zajištěné pohledávky) podmínky pro vyplnění údajů výše směnečné sumy a
data splatnosti. Rozdíl mezi zajišťovací směnkou a zajišťovací blankosměnkou (z
hlediska volby prostředku zajištění) je tak odvislý jen od skutečnosti, zda
výše kauzální pohledávky je daná a neměnná nebo zda je závislá na dalších
okolnostech (např. důsledky spojené s prodlením dlužníka s placením kauzální
pohledávky – vznik nároku na úroky z prodlení, popř. na smluvní pokutu).
K náležitostem ručitelského prohlášení učiněného podle ustanovení § 303 zákona
č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, se Nejvyšší soud vyjádřil např. v
rozsudku ze dne 29. listopadu 2006, sp. zn. 29 Odo 350/2006, přičemž dovodil,
že prohlášení o ručení musí obsahovat označení věřitele, dlužníka a ručitele,
vymezení (určitého) ručením zajišťovaného závazku a projev vůle ručitele, že
tento závazek uspokojí, neučiní-li tak dlužník.
Dále Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 29. dubna 2010, sp. zn. 33 Cdo 5078/2008,
vykládaje ustanovení § 546 obč. zák., formuloval závěr, podle něhož „je-li pro
prohlášení, kterým vzniká ručení, stanovena pod sankcí absolutní neplatnosti (§
40 obč. zák.) písemná forma, je třeba, aby toto prohlášení bylo v listině
určitě zaznamenáno. Nestačí, že účastník ke svému jménu pouze připojí označení
ručitel a svůj podpis“. Zároveň doplnil, že vznik ručení podle ustanovení §
546 obč. zák. „nelze ztotožňovat“ se vznikem závazku směnečného rukojmího podle
ustanovení čl. I. § 30 až § 32 směnečného zákona.
K náležitostem a povaze ručení v poměrech ustanovení § 303 obch. zák. i
ustanovení § 546 obč. zák. viz též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9.
června 2005, sp. zn. 29 Odo 563/2003, uveřejněného pod číslem 18/2006 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek.
V poměrech dané věci nemá Nejvyšší soud (ve shodě se soudy nižších stupňů)
žádné pochybnosti o tom, že žalovaný blankosměnku podepsal k doložce „per
aval“; tím se zaručil za její zaplacení (s výminkou jejího doplnění a přeměny
na směnku). Jiný závazek žalovaného, než ve směnečné listině vyjádřený, z
podpisu blankosměnky směnečným rukojmím dovozovat nelze, a to ani v souvislosti
s textem nacházejícím se na blankosměnce (v části listiny pod podpisy
směnečných dlužníků), podle něhož slouží k zajištění pohledávek vyplývajících
ze smlouvy o půjčce. Zmíněný text vyjadřuje (jen) důvod vystavení blankosměnky
(její zajišťovací povahu); nic nemění na neakcesorické povaze závazku z
blankosměnky ve vztahu závazku blankosměnkou zajištěnému (k tomu srov. též
důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2012, sp. zn. 29 Cdo
690/2010, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo
2070/2009).
Jinými slovy, z blankosměnky (podpisu žalovaného jako směnečného rukojmího)
nelze usuzovat na (současný) vznik ručitelského závazku (§ 546 obč. zák.)
žalovaného za zaplacení směnkou zajištěné pohledávky.
Jelikož se dovolateli prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu nepodařilo
zpochybnit správnost rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud dovolání jako
nedůvodné zamítl [§ 243d písm. a) o. s. ř.]
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3,
§ 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když dovolání žalobce Nejvyšší soud
zamítl a žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení účelně vynaložené
náklady nevznikly.
Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 30. 4. 2019
JUDr. Petr Gemmel
předseda senátu