Nejvyšší soud Rozsudek občanské

29 Cdo 4432/2017

ze dne 2019-04-30
ECLI:CZ:NS:2019:29.CDO.4432.2017.1

29 Cdo 4432/2017-319

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra

Gemmela a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a Mgr. Milana Poláška v právní věci

žalobce B. E. e., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného Mgr.

Petrem Kuhnem, advokátem, se sídlem v Praze 1, 28. října 767/12, PSČ 110 00,

proti žalovanému T. B., narozenému XY, bytem XY, zastoupenému Mgr. MUDr.

Zdeňkem Kubicou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Revoluční 655/1, PSČ 110 00, o

zaplacení částky 7.327.087,- Kč vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.

zn. 21 C 249/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze

dne 7. března 2017, č. j. 51 Co 10/2017-286, takto:

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Obvodní soud pro Prahu 3 rozsudkem ze dne 22. září 2016, č. j. 21 C

249/2014-242, (mimo jiné) zamítl žalobu, aby žalovaný (T. B.) byl povinen

zaplatit žalobci (B. E. e.) částku 7.327.087,- Kč (výrok II.) a žalobci uložil

zaplatit žalovanému na náhradu nákladů řízení částku 229.416,- Kč (výrok III.).

Městský soud v Praze k odvolání žalobce rozsudkem ze dne 7. března 2017, č. j.

51 Co 10/2017-286, rozsudek soudu prvního stupně ve shora označených výrocích

potvrdil (první výrok) a žalobci uložil zaplatit žalovanému na nákladech

odvolacího řízení částku 91.766,40 Kč (druhý výrok).

Soudy nižších stupňů vyšly z toho, že:

1) Dne 13. června 2013 uzavřel žalobce a společnost E – C. (dále jen

„společnost“) smlouvu označenou jako „Smlouva o půjčce (uzavřená podle § 657 a

násl. občanského zákoníku)“, ve které se žalobce zavázal půjčit společnosti

částku 7.000.000,- Kč a společnost se zavázala tuto částku vrátit do 30. června

2014, a to včetně smluvního úroku ve výši 4,5 % ročně (dále jen „smlouva o

půjčce“). Shora uvedenou částku žalobce společnosti přenechal (převedl na její

účet).

2) K zajištění pohledávky ze smlouvy půjčce vystavila společnost

(jednající žalovaným ? předsedou představenstva) dne 13. června 2013 ve

prospěch žalobce vlastní blankosměnku, bez uvedení směnečné sumy; blankoměnku

podepsal i žalovaný „jako aval za výstavce“.

3) Dne 13. června 2013 se žalobce a společnost (jednající žalovaným)

dohodli na směnečném ujednání, podle něhož je žalobce oprávněn doplnit do

blankosměnky částku „ve výši své nesplacené pohledávky“ za společností vzniklé

na základě smlouvy o půjčce; žalobce se zavázal nepoužít směnku k jiným účelům

než k uspokojení své pohledávky „z anebo v souvislosti se smlouvou o

půjčce“ (dále jen „směnečné ujednání“).

Na tomto základě odvolací soud – vycházeje z ustanovení § 34, § 35 odst. 2, §

546 a § 657 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“) –

uzavřel, že na blankosměnce není obsaženo ručitelské prohlášení žalovaného ve

smyslu ustanovení § 546 obč. zák. V posuzované věci projev vůle účastníků

směřoval ke sjednání rukojemství za směnečný závazek, nikoli za závazek ze

smlouvy o půjčce; samotný odkaz na uzavřenou smlouvu o půjčce nacházející se na

blankosměnce na uvedeném ničeho nemění. Žalovaný tak ve vztahu k žalobci

vystupoval „toliko jako avalista z blankosměnky, nikoli jako ručitel ze smlouvy

o půjčce“.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které má za přípustné k

řešení otázky hmotného práva dosud v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu

nezodpovězené, a to, zda „může (vzhledem k okolnostem případu) podpis avalisty

na směnce, na které se výslovně uvádí zajištění určitého kauzálního závazku,

zároveň představovat ručitelské prohlášení ve smyslu § 546 obč. zák.“

Dovolatel má za to, že „podpis avalu na směnce (která výslovně označuje

kauzální vztah, k němuž se vztahuje) zpravidla přestavuje i ručitelské

prohlášení ve vztahu k tomuto kauzálnímu vztahu“. Zákon počítá s tím, že

prohlášení na směnce může být platné (nejen) jako určitý směnečný úkon (čl. I.

§ 2 odst. 1 zákona č. 191/1950 Sb., zákona směnečného a šekového – dále jen

„směnečný zákon“), ale „může být současně platné i jako obecné občanskoprávní

jednání. Rovněž směnečné ručení má vždy kauzu, neboť nezbytně (pokud se nemá

jednat o právní jednání na oko) vychází z určité hospodářské pohnutky. Právě

dovolatelem zastávaný výklad, že aval současně představuje ručitelské

prohlášení v poměru ke kauzálnímu vztahu, vylučuje možnost, aby směnečný

ručitel uplatňoval námitku absence kauzy“.

Proto požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc

tomuto soudu vrátil k dalšímu řízení.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 29. září 2017)

se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb., kterým se

mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších

předpisů, a některé další zákony).

Dovolání žalobce je přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb.,

občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), a to k řešení otázky

dovolatelem otevřené, dosud Nejvyšším soudem v daných souvislostech beze zbytku

nezodpovězené.

Vady řízení, k nimž Nejvyšší soud u přípustného dovolání přihlíží z úřední

povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. ř.), nejsou dovoláním namítány a ze spisu se

nepodávají; Nevyšší soud se proto – v hranicích právních otázek vymezených

dovoláním – zabýval tím, zda je dán dovolací důvod uplatněný dovolatelkou, tj.

správností právního posouzení věci odvolacím soudem.

Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,

sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav

nesprávně aplikoval.

Podle ustanovení čl. I. § 30 směnečného zákona zaplacení směnky může být pro

celý směnečný peníz nebo pro jeho část zaručeno směnečným rukojemstvím

(odstavec 1). Tuto záruku může dát třetí osoba nebo i ten, kdo se už na směnku

podepsal (odstavec 2).

Podle ustanovení čl. I. § 31 směnečného zákona rukojemské prohlášení se píše na

směnku nebo na přívěsek (odstavec 1). Rukojemství se vyjadřuje slovy "jako

rukojmí" nebo jinou doložkou stejného významu; rukojmí je podepíše (odstavec

2). O pouhém podpisu rukojmího na líci směnky platí, že zakládá směnečné

rukojemství, nejde-li o podpis směnečníka nebo výstavce (odstavec 3). V

prohlášení je třeba udat, za koho se přejímá. Není-li to udáno, platí, že se

přejímá za výstavce (odstavec 4).

Podle ustanovení čl. I. § 32 směnečného zákona směnečný rukojmí je zavázán

jako ten, za koho se zaručil (odstavec 1). Závazek směnečného rukojmího je

platný i tehdy, je-li závazek, za který se zaručil, neplatný z jiného důvodu

než pro vadu formy (odstavec 2). Zaplatí-li směnečný rukojmí směnku, nabývá

práv ze směnky proti tomu, za koho se zaručil, a proti všem, kdož jsou této

osobě směnečně zavázáni (odstavec 3).

Podle ustanovení čl. I. § 77 odst. 3 směnečného zákona pro vlastní směnku platí

rovněž ustanovení o směnečném rukojemství (§§ 30 až 32); v případě § 31 odst. 4

platí, že se směnečné rukojemství, není-li udáno, pro koho se přejímá, přejímá

za výstavce vlastní směnky.

Podle ustanovení § 546 obč. zák. dohodou účastníků lze zajistit pohledávku

ručením. Ručení vzniká písemným prohlášením, jímž ručitel bere na sebe vůči

věřiteli povinnost, že pohledávku uspokojí, jestliže ji neuspokojí dlužník.

Podle ustanovení § 657 obč. zák. smlouvou o půjčce přenechává věřitel

dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje

vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu.

Nejvyšší soud v prvé řadě předesílá, že v rozsudku velkého senátu

občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 9. prosince 2015, sp. zn. 31 Cdo

4087/2013, uveřejněném pod číslem 103/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, se přihlásil k závěrům právní teorie, podle nichž:

1) Blankosměnka se stává skutečnou směnkou (za předpokladu, že listina po

vyplnění bílých míst má kvalitu směnky) až vyplněním, a odtud teprve vznikají

skutečná práva směnečná, a že se tak děje se zpětnými účinky (ex tunc). Od

vyplnění směnky je nutno na tuto listinu pohlížet jako na úplnou směnku, a to

tak, jako by bývala již vydána jako úplná směnka, jako by od počátku byla

úplnou směnkou. Tímto zpětným účinkem realizace vyplňovacího práva, lze také na

osoby, které se podepsaly na listinu ještě nevyplněnou, pohlížet jako na

směnečné dlužníky (viz Kovařík, Z. Směnka a šek v České republice. 6. vydání.

Praha: C. H. Beck, 2011, str. 119).

2) Podepíše-li blankosměnku (i) směnečný rukojmí, přebírá garanci za zaplacení

směnky s výminkou, že listina bude podle ujednání o vyplnění doplněna a tím

přeměněna na skutečnou směnku, a ta následně nezaplacena. Pro posouzení, zda a

kdy k této přeměně dojde, není podstatné, zda se doplnění událo v souladu s

ujednáním o vyplnění či nikoli. Doplněním listiny na formálně platnou směnku,

stávají se se zpětnou účinností (ex tunc) podpisy rukojmích na listině podpisy

na směnce a tedy je nutno na listinu i na účinnost podpisů všech dlužníků,

avalisty z toho nevyjímajíce, pohlížet tak, jako by daná listina byla bývala

již od počátku, tedy rozumějme od data uvedeného na listině jako den jejího

vystavení, vydána v plné podobě. Sama okolnost, kdy k vyplnění blankosměnky

došlo, však pro tuto zpětnou účinnost vyplnění blankosměnky a její přeměny na

směnku úplnou významná nijak není. Proto ustanovení čl. I. § 10 zákona

směnečného a šekového hovoří o směnkách vydaných původně jako nevyplněné,

protože kdyby nebylo tohoto zpětného účinku, nebylo by možné před vyplněním

označit takovou listinu za směnku vůbec. Nebylo-li by tohoto zpětného účinku,

neměly by blankosměnky vůbec smysl, protože by osoby, které podepsaly listinu

před vyplněním, nemohly být vůbec směnečnými dlužníky. Smysl by pak postrádalo

také rukojemské prohlášení na blankosměnce (viz Kovařík, Z. Úskalí směnečného

rukojemství. I. část. Bulletin advokacie 11-12/2002).

Současně Nejvyšší soud neměl žádné pochybnosti o tom, že podepíše-li výstavce

(vlastní) blankosměnku, popřípadě podepíše-li takovou blankosměnku (vedle

výstavce) směnečný rukojmí (a blankosměnka je předána remitentovi), zásadně

mají oba směneční dlužníci uzavřenu s remitentem smlouvu o podmínkách a způsobu

vyplnění blankosměnky. V případě, že blankosměnka byla vystavena jako

prostředek zajištění jiné (kauzální) pohledávky, musí být již k datu jejího

vystavení výstavci (i rukojmímu) zcela jasné (a to právě ve vazbě na charakter

a výši zajištěné pohledávky) podmínky pro vyplnění údajů výše směnečné sumy a

data splatnosti. Rozdíl mezi zajišťovací směnkou a zajišťovací blankosměnkou (z

hlediska volby prostředku zajištění) je tak odvislý jen od skutečnosti, zda

výše kauzální pohledávky je daná a neměnná nebo zda je závislá na dalších

okolnostech (např. důsledky spojené s prodlením dlužníka s placením kauzální

pohledávky – vznik nároku na úroky z prodlení, popř. na smluvní pokutu).

K náležitostem ručitelského prohlášení učiněného podle ustanovení § 303 zákona

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, se Nejvyšší soud vyjádřil např. v

rozsudku ze dne 29. listopadu 2006, sp. zn. 29 Odo 350/2006, přičemž dovodil,

že prohlášení o ručení musí obsahovat označení věřitele, dlužníka a ručitele,

vymezení (určitého) ručením zajišťovaného závazku a projev vůle ručitele, že

tento závazek uspokojí, neučiní-li tak dlužník.

Dále Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 29. dubna 2010, sp. zn. 33 Cdo 5078/2008,

vykládaje ustanovení § 546 obč. zák., formuloval závěr, podle něhož „je-li pro

prohlášení, kterým vzniká ručení, stanovena pod sankcí absolutní neplatnosti (§

40 obč. zák.) písemná forma, je třeba, aby toto prohlášení bylo v listině

určitě zaznamenáno. Nestačí, že účastník ke svému jménu pouze připojí označení

ručitel a svůj podpis“. Zároveň doplnil, že vznik ručení podle ustanovení §

546 obč. zák. „nelze ztotožňovat“ se vznikem závazku směnečného rukojmího podle

ustanovení čl. I. § 30 až § 32 směnečného zákona.

K náležitostem a povaze ručení v poměrech ustanovení § 303 obch. zák. i

ustanovení § 546 obč. zák. viz též důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 9.

června 2005, sp. zn. 29 Odo 563/2003, uveřejněného pod číslem 18/2006 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek.

V poměrech dané věci nemá Nejvyšší soud (ve shodě se soudy nižších stupňů)

žádné pochybnosti o tom, že žalovaný blankosměnku podepsal k doložce „per

aval“; tím se zaručil za její zaplacení (s výminkou jejího doplnění a přeměny

na směnku). Jiný závazek žalovaného, než ve směnečné listině vyjádřený, z

podpisu blankosměnky směnečným rukojmím dovozovat nelze, a to ani v souvislosti

s textem nacházejícím se na blankosměnce (v části listiny pod podpisy

směnečných dlužníků), podle něhož slouží k zajištění pohledávek vyplývajících

ze smlouvy o půjčce. Zmíněný text vyjadřuje (jen) důvod vystavení blankosměnky

(její zajišťovací povahu); nic nemění na neakcesorické povaze závazku z

blankosměnky ve vztahu závazku blankosměnkou zajištěnému (k tomu srov. též

důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23. května 2012, sp. zn. 29 Cdo

690/2010, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2010, sp. zn. 29 Cdo

2070/2009).

Jinými slovy, z blankosměnky (podpisu žalovaného jako směnečného rukojmího)

nelze usuzovat na (současný) vznik ručitelského závazku (§ 546 obč. zák.)

žalovaného za zaplacení směnkou zajištěné pohledávky.

Jelikož se dovolateli prostřednictvím uplatněného dovolacího důvodu nepodařilo

zpochybnit správnost rozhodnutí odvolacího soudu, Nejvyšší soud dovolání jako

nedůvodné zamítl [§ 243d písm. a) o. s. ř.]

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3,

§ 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když dovolání žalobce Nejvyšší soud

zamítl a žalovanému podle obsahu spisu v dovolacím řízení účelně vynaložené

náklady nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. 4. 2019

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu