29 Odo 208/2005
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře
a soudců JUDr. Ivany Štenglové a JUDr. Hany Gajdziokové rozhodl v právní věci
žalobců a/ Mgr. L. M., a b/ Ing. P. M., obou zastoupených advokátem, proti
žalovaným 1/ Ing. S. S., zastoupenému advokátkou, a 2/ Ing. M. S., o určení
neplatnosti dohody o převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu,
vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 20 C 79/96, o dovolání žalobců
proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. října 2004, č. j. 15 Co
254/2004-251, takto:
I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Obvodní soud pro Prahu 3 rozsudkem ze dne 24. května 2004, č. j. 20 C
79/96-223, zamítl žalobu, kterou se žalobci a/ Mgr. L. M. a b/ Ing. P. M.
domáhali vůči žalovaným 1/ Ing. S. S. a 2/ Ing. M. S. určení, že dohoda o
převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu o velikosti 2+1 v domě
v P., v ulici N. v., registrovaná B. d. Ž., uzavřená dne 18. prosince 1995
mezi M. V. a Ing. S. S. (dále též jen „dohoda“) je neplatná (bod I. výroku) a
rozhodl o nákladech řízení (body II. a III. výroku).
Soud k výroku o věci samé uzavřel, že žalobci nemají na požadovaném určení
naléhavý právní zájem ve smyslu ustanovení § 80 písm. c/ občanského soudního
řádu (dále též jen „o. s. ř.“), odkazuje v tomto ohledu na nález Ústavního
soudu ze dne 20. června 1995, sp. zn. III. ÚS 17/95, uveřejněný ve Sbírce
nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazku 3, ročníku 1995, části I., pod
pořadovým číslem 35, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. února 1997, sp. zn.
3 Cdon 1097/96, uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 3, ročník 1997,
pod pořadovým číslem 20, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. března 1997, sp.
zn. 3 Cdon 1338/96, uveřejněný ve stejném čísle téhož časopisu pod pořadovým
číslem 21 a na rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 68/2001 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek (dále též jen „R 68/2001“).
Původní žalobkyně (M. V. - dále též jen „zůstavitelka“), ani nynější žalobci
(jako její závětní dědici podle výsledku dědického řízení), nemohou mít na
požadovaném určení naléhavý právní zájem, neboť vyslovením neplatnosti dohody
by bylo rozhodnuto jen o dílčí a navíc jen předběžné otázce platnosti právního
úkonu. Sporný vztah mezi účastníky (určení, kdo je členem družstva a nájemcem
družstevního bytu) by tím nebyl komplexně vyřešen. Správně měla být soudu
„předhozena“ otázka kdo je (byl) členem družstva a nájemcem družstevního bytu.
Žalobci se podle soudu mýlí, usuzují-li, že takové určení by zjednalo jistotu
při určení rozsahu aktiv dědictví po zůstavitelce; rozhodnutí, jímž dědický
soud určí, jaký majetek se zahrnuje do aktiv dědictví, totiž není závazné pro
osoby stojící vně dědického řízení (zde pro žalované). Nic příznivého pro
žalobce by dědický soud nemohl vyvodit ani z rozsudku určujícího neplatnost
dohody; nemohl by totiž mít jistotu v tom, komu ke dni úmrtí zůstavitelky
náležela členská práva a povinnosti.
K odvolání žalobců Městský soud v Praze v záhlaví označeným rozsudkem
ze dne 19. října 2004 nepřipustil změnu žaloby (první výrok), potvrdil rozsudek
soudu prvního stupně (druhý výrok) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení
(třetí výrok). Nepřipuštění změny žaloby (tak, aby bylo určeno, že zůstavitelka
byla ke dni úmrtí členkou Bytového družstva Ž. a nájemkyní výše označeného
družstevního bytu) odůvodnil odvolací soud - poukazuje na ustanovení § 95 a §
216 odst. 2 o. s. ř. - tím, že šlo o nový nárok, který dosud nebyl uplatněn
před soudem prvního stupně. K potvrzujícímu výroku ve věci samé odvolací soud
uvedl, že v situaci, kdy si soud prvního stupně pro své rozhodnutí opatřil
dostatečný skutkový podklad a provedené důkazy správně hodnotil dle § 132 o. s.
ř., se zcela ztotožňuje s jeho závěrem, že žalobci nemají naléhavý právní zájem
na určení neplatnosti dohody. Lze totiž žalovat přímo na určení samostatného
práva (existence členství v družstvu a nájemního vztahu k družstevnímu bytu).
Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci včasné dovolání, jehož
přípustnost opírají o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., namítajíce,
že je dán dovolací důvod dle § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř., tedy, že
napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci.
Konkrétně dovolatelé vytýkají odvolacímu soudu nesprávnost závěru, že ve smyslu
ustanovení § 80 písm. c/ o. s. ř. nemají na požadovaném určení naléhavý právní
zájem. Zdůrazňují, že dle konstantní judikatury je dán naléhavý právní zájem
na požadovaném určení zejména tam, kde by bez tohoto určení bylo ohroženo právo
žalobce, nebo kde by se bez tohoto určení jeho právní postavení stalo nejistým,
přičemž taková žaloba nemůže být zpravidla opodstatněna tam, kde lze žalovat na
splnění povinnosti.
V posuzované věci nepřicházela podle dovolatelů v úvahu jiná možnost, než se
domáhat určení neplatnosti dohody (a nelze souhlasit s názorem soudů nižších
stupňů, že předmětem žaloby měla být přímo otázka, kdo je členem družstva a
tedy i nájemcem bytu). Případné určení neplatnosti dohody - pokračují
dovolatelé - by zcela vyřešilo spornou otázku a bylo by zcela způsobilé upravit
trvale vztahy mezi účastníky (proto takové určení nemůže být otázkou
předběžnou). Kdyby soud konstatoval neplatnost dohody, bylo by evidentní, že
žalovaní nejsou členy družstva (jelikož se jimi nemohli stát bez platného
titulu) a tudíž ani společnými nájemci bytu. Je nadbytečné domáhat se určení
toho, kdo je členem družstva a nájemcem družstevního bytu, když je zřejmé, že
tato otázka by i s ohledem na dědické řízení nemohla být kompetentně
zodpovězena. Musí totiž být vyřešena dodatečným projednáním dědictví po
člence družstva a nájemkyni družstevního bytu (zůstavitelce M. V.). Bez určení
neplatnosti dohody, nelze směrodatně určit, na koho členství v družstvu a právo
nájmu k družstevnímu bytu přešlo. V dané věci nebylo možné žalovat na splnění
povinnosti ani (bez nového projednání dědictví po zůstavitelce M. V.) na
určení, kdo je členem družstva a nájemcem družstevního bytu; proto ani není
možné uplatnit pravidlo, na něž poukazuje nalézací soud, totiž že lze-li
žalovat o určení práva nebo právního vztahu, není dán naléhavý právní zájem na
určení neplatnosti smlouvy, jež se tohoto práva nebo právního vztahu týká.
Dovolatelé proto požadují, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudů nižších
stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Dovolatelé napadají rozsudek odvolacího soudu výslovně ve všech jeho výrocích,
tedy (ač k odůvodnění těchto výroků odvolacím soudem v dovolání žádné výhrady
nevznášejí) i v rozsahu, ve kterém odvolací soud prvním výrokem nepřipustil
změnu žaloby, druhým výrokem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně i ve výroku
o nákladech řízení a třetím výrokem rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Tyto
výroky, ač součástí rozsudku, mají povahu usnesení, přičemž přípustnost
dovolání proti nim nezakládá žádné z ustanovení občanského soudního řádu (k
výrokům o nákladech řízení srov. shodně např. usnesení Nejvyššího soudu
uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší
soud proto dovolání v tomto rozsahu podle ustanovení § 243b odst. 5 a § 218
písm. c/ o. s. ř. bez dalšího odmítl.
Dovolání proti potvrzujícímu výroku rozsudku odvolacího soudu ve věci samé může
být přípustné jen podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. (o případ
uvedený v § 237 odst. 1 písm. b/ o. s. ř. nejde), důvod připustit dovolání však
Nejvyšší soud ani v tomto rozsahu nemá.
Ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. určuje, že rozhodnutí odvolacího soudu má po
právní stránce zásadní význam (odstavec 1 písm. c/) zejména tehdy, řeší-li
právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo
která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-
li právní otázku v rozporu s hmotným právem.
Jak Nejvyšší soud uvedl již v usnesení ze dne 29. června 2004, sp. zn. 21 Cdo
541/2004, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 7, ročník 2004, pod
číslem 132, na závěr, zda má napadené rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé
zásadní význam po právní stránce, lze usuzovat jen z okolností, uplatněných
dovolacím důvodem podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. K
okolnostem uplatněným dovolacími důvody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm.
a/ nebo ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. nemůže být při posouzení, zda je
dovolání přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.,
přihlédnuto (srov. k tomu shodně i usnesení Ústavního soudu ze dne 7. března
2006, sp. zn. III. ÚS 10/06, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 9,
ročník 2006, pod číslem 130). Přitom při zkoumání, zda napadené rozhodnutí
odvolacího soudu má ve smyslu ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. ve věci samé po
právní stránce zásadní právní význam, může soud posuzovat jen takové právní
otázky, které dovolatel v dovolání označil.
Dovolatelé přisuzují napadenému rozhodnutí zásadní právní význam v řešení
otázky, k jakému nároku má v jejich věci směřovat žalobní návrh ve smyslu § 80
písm. c/ o. s. ř. (zda k určení neplatnosti dohody nebo k určení členství v
bytovém družstvu) za situace, kdy původně aktivně legitimovaná osoba již
zemřela.
Rozsudek odvolacího soudu vychází z ustálených judikatorních závěrů, podle
kterých určovací žaloba podle § 80 písm. c/ o. s. ř. je preventivního
charakteru a má místo jednak tam, kde její pomocí lze eliminovat stav ohrožení
práva či nejistoty v právním vztahu a k odpovídající nápravě nelze dospět
jinak, jednak v případech, v nichž určovací žaloba účinněji, než jiné právní
prostředky vystihuje obsah a povahu příslušného právního vztahu a jejím
prostřednictvím lze dosáhnout úpravy, tvořící určitý právní rámec, který je
zárukou odvrácení budoucích sporů účastníků. Tyto funkce určovací žaloby
korespondují právě s podmínkou naléhavého právního zájmu; nelze-li v konkrétním
případě očekávat, že je určovací žaloba bude plnit, nebude ani naléhavý právní
zájem na takovém určení. Přitom příslušné závěry se vážou nejen k žalobě na
určení jako takové, ale také k tomu, jakého konkrétního určení se žalobce
domáhá. (srov. shodně v judikatuře např. již rozsudek bývalého Nejvyššího soudu
ČSR, uveřejněný pod číslem 17/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek,
dále soudem prvního stupně zmíněný rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Cdon
1338/96, jakož i důvody rozsudku Nejvyššího soudu uveřejněného pod číslem
90/2005 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Otázka, kterou dovolatelé předkládají Nejvyššímu soudu k řešení, je přitom
formulována způsobem, který vylučuje uvažovat o tom, že by její zodpovězení
mělo judikatorní přesah (Nejvyšší soud je žádán, aby vyřešil otázku, jak má
vypadat určovací žaloba v této věci). V obecné poloze přitom Nejvyšší soud
podal odpověď na otázku, zda v režimu § 80 písm. c/ o. s. ř. je přípustná
žaloba na určení neplatnosti smlouvy týkající se práva nebo právního vztahu,
lze-li žalovat přímo o určení takového práva nebo právního vztahu, v R 68/2001;
v tomto rozhodnutí (z nějž vycházejí obě rozhodnutí soudů nižších stupňů)
vysvětlil, že v takovém případě naléhavý právní zájem na určení neplatnosti
smlouvy dán není.
A konečně, již v důvodech rozsudku uveřejněného pod číslem 61/2001 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek (dále též jen „R 61/2001“) Nejvyšší soud
vysvětlil (a to i s odvoláním na svůj předchozí rozsudek ze dne 31. července
1997, sp. zn. 2 Cdon 223/96, uveřejněný v časopise Soudní judikatura číslo 6,
ročník 1998, pod pořadovým číslem 47), že spor o tom, zda součástí dědictví po
zůstaviteli je určitý majetek, se v občanském soudním řízení typově řeší
žalobou dědiců na určení, že zůstavitel byl v den svého úmrtí vlastníkem
takového majetku; soud v tomto případě rozhodnutím deklaruje stav, který zde
byl v okamžiku zůstavitelovy smrti. K tomuto závěru se Nejvyšší soud přihlásil
i v dalších svých rozhodnutích (např. v rozsudcích ze dne 30 června 2005, sp.
zn. 30 Cdo 1072/2004 a ze dne 15. prosince 2005, sp. zn. 30 Cdo 1685/2004) a
důvod jej měnit v důsledku dovolání podaného v této věci nemá. Přitom právě R
61/2001 odpovídá na dovolateli položenou otázku v konkrétní rovině, totiž tak,
že bylo plně možné domáhat se přímo určení příslušného právního vztahu, totiž
určení že členkou družstva a nájemkyní družstevního bytu byla ke dni své smrti
(tj. k 9. říjnu 2001) M. V.; takové určení je spolehlivým základem pro další
postup dědického soudu (pro dodatečné projednání dědictví jehož předmětem jsou
členská práva a povinnosti zůstavitele v bytovém družstvu srov. § 706 odst. 3
(odst. 2 v době úmrtí zůstavitelky) občanského zákoníku a § 232 odst. 1
obchodního zákoníku).
Ze spisu je ostatně zjevné, že dovolatelé se o změnu žaloby v dotčeném směru
pokoušeli, leč neuspěli (srov. odůvodnění prvního výroku napadeného rozsudku)
proto, že tak učinili až v odvolacím řízení. K okruhu pasívně legitimovaných
osob, vůči kterým má taková žaloba směřovat, srov. dále např. rozsudek
Nejvyššího soudu ze dne 19. února 2004, sp. zn. 29 Odo 592/2003 nebo usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 29. listopadu 2005, sp. zn. 29 Odo 703/2004.
Z výše řečeného plyne, že dovolání proti potvrzujícímu výroku rozsudku
odvolacího soudu ve věci samé není přípustné ani podle § 237 odst. 1 písm. c/
o. s. ř.; Nejvyšší soud je proto i v tomto rozsahu odmítl podle ustanovení §
243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř.
Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn tím, že dovolání bylo
odmítnuto (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.) a u
žalovaných žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení zjištěny nebyly.
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.
V Brně 1. března 2007
JUDr. Zdeněk Krčmář, v.r.
předseda senátu