Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 1277/2013

ze dne 2013-07-30
ECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.1277.2013.1

30 Cdo 1277/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců

JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., v právní věci žalobce

Pozemkového fondu České republiky, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a,

identifikační číslo osoby 45797072, zastoupeného JUDr. Petrou Buzkovou,

advokátkou společnosti Vyroubal & Krajhanzl & Školout, advokátní kancelář, s.

r. o., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 859/22, proti žalovaným 1) P-Holding,

s. r. o., se sídlem v Praze 6, Na Příkopě 22, identifikační číslo osoby

24715484, zastoupené Mgr. Jiřím Šafkou, advokátem se sídlem v Praze 5, Pod

Hybšmankou 2339/19, a 2) A. H., zastoupenému JUDr. Martinem Purkytem, advokátem

se sídlem v Praze 5, Štefánikova 18/25, o určení vlastnictví a určení

neplatnosti zástavní smlouvy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn.

60 C 92/2011, o dovolání České republiky – Státního pozemkového úřadu, se

sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/1111a, identifikační číslo osoby 01312774,

zastoupeného JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou shora cit. advokátní kanceláře,

proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2012, č. j. 51 Co

368/2012-140, takto:

I. V řízení bude pokračováno na žalující straně s Českou republikou – Státním

pozemkovým úřadem, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a, identifikační číslo

osoby 01312774.

II. Dovolání žalobkyně proti té části rozsudku Městského soudu v Praze ze dne

30. listopadu 2012, č. j. 51 Co 368/2012-140, kterým byl ve výroku II. potvrzen

rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 23. února 2012, č. j. 60 C

92/2011-101, jímž byla zamítnuta žaloba na určení neplatnosti smlouvy o zřízení

zástavního práva, která byla uzavřena dne 23. února 2011 mezi žalovanými a jež

se týkala zástavního práva k pozemku p. č. 2587 v k. ú. K., se odmítá; jinak se

ve vztahu mezi žalobkyní a žalovanou 1) rozsudek Městského soudu v Praze ze dne

30. listopadu 2012, č. j. 51 Co 368/2012-140, pokud jím byl potvrzen rozsudek

Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 23. února 2012, č. j. 60 C 92/2011-101, v

jeho výrocích I. a III. zrušuje.

III. Zrušuje se rovněž rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 23. února

2012, č. j. 60 C 92/2011-101, v jeho výrocích I., III., a věc se v tomto

rozsahu vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 9 k dalšímu řízení.

IV. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému 2) na náhradě nákladů dovolacího

řízení částku 3.388,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám

JUDr. Martina Purkyta, advokáta se sídlem v Praze 5, Štefánikova 18/25.

Obvodní soud pro Prahu 9 (dále již „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 23.

února 2012, č. j. 60 C 92/2011-101, zamítl žalobu „V té části, kde se žalobce

domáhal, aby soud určil, že vlastníkem pozemku, zapsaného na listu vlastnictví,

vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro

katastrální území H., v obci P. a pozemku, zapsaného na listu vlastnictví,

vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro

katastrální území K., v obci P., je Česká republika a pozemky jsou ve správě

Pozemkového fondu České republiky“ (dále též „předmětné pozemky“) (výrok I.).

Rovněž zamítl žalobu, kterou se „žalobce domáhal, aby soud určil, že smlouva o

zřízení zástavního práva uzavřená mezi žalovaným č. 1 a žalovaným č. 2 ze dne

23. 2. 2011, kterou bylo zřízeno zástavní právo k pozemku, zapsaného na listu

vlastnictví, vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, katastrální

pracoviště Praha, pro katastrální území K., v obci P., je neplatná“ (výrok II)

a navazujícími výroky III. a IV. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

U žaloby o určení neplatnosti shora označené zástavní smlouvy soud prvního

stupně neshledal existenci naléhavého právního zájmu na požadovaném určení ve

smyslu § 80 písm. c) o. s. ř., když odkázal na právní závěry vyplývající z

rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 30 Cdo 1121/2011). V případě žaloby

o určení vlastnictví k předmětným pozemkům konstatoval, že „žalovaný č. 2 se

stal vlastníkem předmětných pozemků na základě rozsudku Obvodního soudu pro

Prahu 9 ze dne 13. 5. 2010, č. j. 14 C 229/2008-156, ve spojení se zápisem do

katastru nemovitostí, který byl na základě tohoto soudního rozhodnutí proveden,

a žalovaný č. 1 se stal vlastníkem předmětných pozemků na základě kupních smluv

uzavřených se žalovaným č. 2 dne 7. 10. 2010 ve znění dodatků ze dne 2. 12.

2010. V řízení bylo rovněž prokázáno, že předmětné pozemky byly historickým

majetkem církve a po 25. 2. 1948 přešly do vlastnictví státu. S ohledem na to,

že se jednalo o historický majetek církve, došlo shora citovaným rozsudkem k

porušení tzv. blokačního ustanovení § 29 zákona o půdě. Soud se zabýval

otázkou, zda porušení ust. § 29 zákona o půdě soudním rozhodnutím má za

následek neplatnost smluv o převodu předmětných pozemků ze žalovaného č. 2 na

žalovaného č. 1. V dané věci dospěl k závěru, že žalovaný č. 1 nabyl vlastnické

právo od žalovaného č. 2 v dobré víře a z daného důvodu vlastnické právo

žalovaného č. 1 požívá ochrany, kdy dobrá víra je korektiv pro občanské právo

platný….Žalovaný č. 1 nenese žádný díl odpovědnosti za porušení § 29 zákona o

půdě, k němuž došlo shora citovaným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 č. j.

14 C 229/2008-156.“

K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. listopadu 2012,

č. j. 51 Co 368/2012-140, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil s tím, že

pozemek p. č. 1372 je nově veden pod parcelou číslo 1372/1, a dále rozhodl o

náhradě nákladů odvolacího řízení. Ztotožnil se s právním posouzením věci

soudem prvního stupně, a to jak v otázce absence naléhavého právního zájmu

žalobkyně na požadovaném určení stran neplatnosti předmětné zástavní smlouvy,

tak i v řešení otázky neplatnosti převodní smlouvy a posouzení dobré víry

žalované 1). Odvolací soud dále vyložil, že „Je si vědom odlišností v

rozhodnutích Nejvyššího soudu ČR (např. usnesení ze dne 21. 6. 2011, sp. zn. 30

Cdo 2010/2011) a Ústavního soudu ČR (nálezy ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. II. ÚS

165/2010 a ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2166/2010), ovšem za stěžejní pro

řešení této věci považuje závěr vyplývající z posledně uvedeného nálezu, který

se zabývá skutkově téměř shodnou problematikou, tj. s přihlédnutím ke všem

rozhodným okolnostem případu rozhodnout tak, aby při střetu dvou základních

práv (vlastnické právo prvého žalovaného a vlastnické právo státu k pozemkům

dotčeným blokačním paragrafem, resp. legitimní očekávání církve) bylo z obou

práv zachováno co nejvíce a není-li to možné, pak dát přednost tomuto

základnímu právu, v jehož prospěch svědčí obecná idea spravedlnosti, resp.

obecný přirozenoprávní princip.“

Proti tomuto rozsudku podala (a to do obou meritorních výroků rozsudku

odvolacího soudu) dovolání již Česká republika – Státní pozemkový úřad (dále

již „dovolatelka“), který byl v mezidobí zřízen zákonem a vstoupil do práv

zákonem č. 503/2012 Sb. zrušeného původního žalobce. Dovolatelka přípustnost

dovolání dovozuje z § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a uplatňuje v něm dovolací

důvod ve smyslu § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., který v dovolání podrobně

vymezuje. Má za to, že předmětné pozemky jsou nadále vlastnictvím České

republiky, neboť k převodu těchto pozemků nemohlo nikdy platně dojít, poněvadž

jsou dotčeny historickým vlastnictvím církve, a to konkrétně pozemek p. č. 2587

v k. ú. Kyje pro záduší kostela sv. Bartoloměje v K., a pozemek v k. ú. H. pro

řád Křížovníků s červenou hvězdou. Soud ve věci sp. zn. 14 C 229/2008 v zásadě

určil uzavření smlouvy, která je v části týkající se předmětných pozemků

neplatná ve smyslu § 39 obč. zák. pro rozpor se zákonem. Dovolatelka na podporu

své právní argumentace odkazuje na judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního

soudu a vytýká odvolacímu soudu (oběma soudům), že při svém rozhodování

nepřihlédl(y) k žalobní argumentaci, že uvedené pozemky nejsou podle § 11a

zákona o půdě „převoduschopné, a tudíž vůbec nemohlo platně dojít k převodu na

pana Háku, tj. žalovaného č. 2 a dále ze stejného důvodu následně na žalovaného

č. 1.“ Nesouhlasí ani s právním názorem soudů o nabytí vlastnického práva

žalovanou 1) v dobré víře, neboť „skutkový stav si žalovaný č. 1 mohl před

uzavřením smlouvy se žalovaným č. 2 ověřit z veřejně přístupného archivu

pozemkových knih ve smyslu zásady(, že) každá má dbát svých práv.“ Dovolatelka

rovněž polemizuje s právním názorem odvolacího soudu stran absence jejího

naléhavého právního zájmu na určení neplatnosti předmětné zástavní smlouvy,

„neboť nelze dosáhnout jejího výmazu z Katastru nemovitostí jiným způsobem.“ Za

otázky zásadního právního významu pak považuje:

„- zda soudní rozhodnutí může založit právo, které je v rozporu s kogentní

právní normou a tedy zhojit absolutní neplatnost právního úkonu;

- zda restituční nárok jedné oprávněné osoby může mít přednost před

restitučním nárokem jiné osoby, resp. církve (církev dosud navíc neměla možnost

nárok uplatnit);

- zda lze vykonat rozhodnutí, jehož obsah je v rozporu se zákonem;

- zda je možné soudním rozhodnutím prolomit blokační ustanovení zákona o

půdě, a to navíc v době, kdy nebyla vyřešena otázka církevních restitucí, a

tedy nárok oprávněné osoby ani nemohl být uspokojen;

- zda je možné považovat omyl o platnosti právního úkonu, který je v

rozporu s § 29 zákona o půdě…za omluvitelný (zejména ve světle rozhodnutí

Ústavního soudu Pl. 9/07) a zda takový omyl může založit dobrou víru na straně

žalovaných;

- zda soudní rozhodnutí může zasahovat do zákonodárné moci tak, že soud

nebude ustanovení zákona aplikovat.“

Dovolatelka závěrem navrhla, aby Nejvyšší soud zrušil rozsudek odvolacího

soudu, jakož i soudu prvního stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení.

V doplnění dovolání dovolatelka na podporu své argumentace odkazuje na další

judikaturu, především na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. března 2013, č. j. 28 Cdo 257/2013-680, ve kterém dovolací soud mj. vyložil, že neaplikováním §

29 zákona č. 229/1991 Sb. na daný případ tak došlo k tomu, že rozhodnutí

odvolacího soudu, napadené dovoláním dovolatele, mohlo spočívat na nesprávném

právním posouzení věci; proto dovolací soud přikročil svým rozsudkem ke zrušení

výroku rozsudku odvolacího soudu a dále (rozhodnutí) soudu prvního stupně. Žalovaná 1) v písemném vyjádření k dovolání odmítá (ve stručnosti shrnuto)

uplatněnou dovolací argumentaci a zdůrazňuje, že není v právním státě

přípustné, aby nabyvatel, který pozemky prokazatelně nabyl v dobré víře, byl de

facto sankcionován za to, že důvěřoval rozhodnutím orgánů státu a že další

orgán státu (žalobkyně) neuvedl skutečnosti, které mohl a měl znát, pokud by

řádně plnil své povinnosti. Ve vztahu k rozhodnutí ve věci sp. zn. 14 C

229/2008 u téhož soudu pak odkazuje na § 159a odst. 1 a 4 o. s. ř. s tím, že

uvedený rozsudek je i pro žalobkyni závazný. Žalovaná 1) navrhla, aby Nejvyšší

soud rozsudkem zamítl dovolání dovolatelky a přiznal žalovaným náhradu nákladů

dovolacího řízení. Úvodem Nejvyšší soud (dále též „dovolací soud“) předesílá, že vzhledem k době

vydání dovoláním napadeného rozsudku odvolacího soudu se uplatní pro dovolací

řízení – v souladu s bodem 7. článku II, části první, přechodných ustanovení

zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní

řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – občanský soudní řád

ve znění účinném do 31. prosince 2012 (dále již „o. s. ř.“), avšak již ve

světle novelizovaného § 237 o. s. ř. [§ 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. byl sice

zrušen nálezem Ústavního soudu ze dne 28. února 2012, sp. zn. Pl. ÚS 29/11, ale

až uplynutím dne 31. prosince 2012, přičemž podle závěru uvedeného v nálezu

téhož soudu ze dne 6. března 2012, sp. zn. IV. ÚS 1572/11 (všechna zde označená

rozhodnutí Ústavního soudu jsou veřejnosti k dispozici na webových stránkách

Ústavního soudu www.nalus.usoud.cz, kdežto v případě rozhodnutí Nejvyššího

soudu jsou tato rozhodnutí veřejnosti k dispozici zase na webových stránkách

Nejvyššího soudu www.nsoud.cz) zůstává pro posouzení přípustnosti dovolání

podaných do 31. prosince 2012 i nadále použitelné; poněvadž v této věci

dovolatelka podala dovolání proti rozsudku odvolacího soudu dne 8. února 2013,

nezbylo dovolacímu soudu – s ohledem na judikované závěry Ústavním soudem,

především však s ohledem na nové znění § 237 o. s. ř. – než při posuzování

přípustnosti dovolání dovolatelky vycházet ze stávajícího ustanovení § 237 o. s. ř.]. Protože v průběhu dovolacího řízení byl s účinností ke dni 1. ledna 2013

Pozemkový fond České republiky zákonem č.

503/2012 Sb., o Státním pozemkovém

úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zrušen (§ 23) a do jeho práv a

povinností, včetně práv a povinností ze správních a soudních řízení, jejichž

byl účastníkem, vstoupila Česká republika a k výkonu těchto práv a povinností

se stal příslušným citovaným zákonem zřízený Státní pozemkový úřad (§ 22 odst. 1), Nejvyšší soud podle § 107 odst. 1 a 3 o. s. ř. rozhodl, že v řízení bude

pokračováno na žalující straně s Českou republikou – Stáním pozemkovým úřadem. Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována

rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena

jinak. Dovolání dovolatelky proti té části rozsudku odvolacího soudu, kterým byl ve

výroku II. potvrzen rozsudek soudu prvního stupně, jímž byla zamítnuta žaloba

na určení neplatnosti smlouvy o zřízení zástavního práva, která byla uzavřena

dne 23. února 2011 mezi žalovanými a jež se týkala zástavního práva k pozemku v

k. ú. K., není přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť v tomto směru rozhodnutí

odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu

(srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 2. dubna 2001, sp. zn. 22 Cdo

2147/99, publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R

68/2001, ze dne 29. dubna 2003, sp. zn. 21 Cdo 58/2003, publikovaného ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 2/2004, nebo příp. ze dne 19. května

2011, sp. zn. 30 Cdo 1121/2011). Nejvyšší soud proto v tomto rozsahu dovolání

dovolatelky podle §243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl. V návaznosti na to dovolací soud ve vztahu mezi žalobkyní a žalovaným 2)

rozhodl o náhradě nákladů řízení ve smyslu § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a §

146 odst. 3 o. s. ř., neboť dovolání dovolatelky bylo odmítnuto a žalovanému

2), zastoupenému v dovolacím řízení advokátem, jenž se k podanému dovolání

písemně vyjádřil, vznikly (účelně vynaložené) náklady řízení. Vzhledem k tomu, že v důsledku nálezu Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2013,

sp. zn. Pl. ÚS 25/12, došlo, a to s účinností od 7. května 2013 (kdy byl tento

nález publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 116/1993 Sb., v částce 52), ke

zrušení vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví

paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při

rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění

vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a

náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění

pozdějších předpisů, je nezbytné s účinností od 7. května 2013 při rozhodování

o náhradě nákladů občanského soudního řízení aplikovat vyhlášku č.

177/1996

Sb., o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb (advokátní

tarif), ve znění pozdějších předpisů, neboť její použití ve smyslu § 151 odst. 2, věty první za středníkem, o. s. ř., odůvodňují okolnosti případu. Za tyto

okolnosti lze považovat to, že vyhláška č. 484/2000 Sb. byla Ústavním soudem

zrušena a de lege lata zde (prozatím) neexistuje žádný jiný právní předpis,

kterým by byly stanoveny paušální sazby pro řízení v jednom stupni, a dále, že

soudy jsou ve smyslu § 151 odst. 1 o. s. ř. povinny rozhodnout o povinnosti k

náhradě nákladů řízení v rozhodnutí, jímž se řízení končí, kdy podle § 137

odst. 2 o. s. ř. druhem nákladů řízení je i odměna za zastupování advokátem

nebo notářem v rozsahu jejich oprávněné stanoveného zvláštními právními

předpisy. V tomto případě (vzhledem k zastoupení žalovaného 2/ advokátem) účelně

vynaložené náklady žalovaného 2) sestávají z mimosmluvní odměny za jeden úkon

právní služby (písemné vyjádření k dovolání), podle § 11 odst. 1 písm. k),

odst. 3, a to z tarifní odměny ve smyslu § 7 bod 5, § 8 odst. 1, § 9 odst. 3, §

12 odst. 4 vyhl. č. 177/1996 Sb. ve výši 2.500,- Kč, dále z jednoho paušálu

hotových výdajů podle § 13 odst. 3 cit. advokátního tarifu ve výši 300,- Kč, to

vše s připočtením částky představující 21 % DPH ve výši 588,- Kč podle § 137

odst. 3 o. s. ř. a § 47 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tj. celkem 3.388,- Kč. Poté Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání

proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou

(účastnicí řízení) v zákonné lhůtě, dospěl k závěru, že v další části dovolání

dovolatelky je ve smyslu § 237 o. s. ř. přípustné, neboť odvolací soud se při

řešení otázky nabytí vlastnického práva k nemovitosti od nevlastníka odchýlil

od ustálené praxe dovolacího soudu. Povinnost soudů rozsudky odůvodnit (§ 157 odst. 1 o. s. ř.), a to způsobem

zakotveným v § 157 odst. 2 o. s. ř., je jedním z principů řádného a

spravedlivého procesu vyplývajících z čl. 36 a násl. Listiny základních práv a

svobod a z čl. 1 Ústavy, který představuje součást práva na spravedlivý proces. Pokud nejde o situaci, kdy právní řešení bez dalšího vyplývá ze zákonného

textu, obecný soud musí v odůvodnění dostatečným způsobem vysvětlit své úvahy

(nález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 2005, sp. zn. I. ÚS 403/03). V odůvodnění (písemného vyhotovení) rozsudku musí soud při právním posouzení

věci poukázat na konkrétní právní předpis, ze kterého právní posouzení

dovozuje. Pokud soud nedostojí této zásadě, dochází k nepřezkoumatelnosti

předmětného rozhodnutí (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. února

2001, sp. zn. 29 Cdo 2418/99). Přitom zákonem (v již zmíněném § 157 odst. 2 o.

s. ř.) vyžadované náležitosti odůvodnění písemného vyhotovení rozsudku stran

právního posouzení věci nemohou spočívat v pouhém odkazu (výčtu) právních

předpisů či příslušných pravidel chování, jichž bylo soudem v rozsouzené věci

užito, ale je nezbytné také v důvodech rozhodnutí vyložit právně kvalifikační

úvahu tak, aby bylo zřejmé, která konkrétní právní pravidla chování a z jakých

důvodů byla na zjištěný skutkový stav použita, a to včetně případné (blíže

specifikované) relevantní judikatury obecných soudů či příslušného nálezu

Ústavního soudu, jenž byl zaujat ve skutkově obdobné věci a je třeba jej

reflektovat s ohledem na čl. 89 odst. 2 Ústavy.

S připomenutím výše uvedených hledisek Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 29.

května 2013, sp. zn. 30 Cdo 1238/2013, vyložil a odůvodnil právní názor, že jde

o nepřezkoumatelný (a v poměrech dovolacího řízení o) rozsudek (který je

zatížen jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci),

jestliže soud v odůvodnění jeho písemného vyhotovení – v rámci právního

posouzení věci – učiní pouhý odkaz na nález Ústavního soudu, aniž by v něm

alespoň stručně vyložil svou právně kvalifikační úvahu tak, aby bylo zřejmé,

které konkrétní pravidlo chování a z jakého důvodu bylo na zjištěný skutkový

stav použito.

K tomu lze dodat, že dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se

odvolací řízení končí, jež podle zákona není nepřípustné ve smyslu § 238 a

násl. o s. ř. a směřuje proti rozsudku odvolacího soudu, v jehož odůvodnění

absentuje (shora popsané) právní posouzení věci, příp. obsahuje pouhý odkaz na

právní názor obsažený v přísl. rozhodnutí Ústavního soudu, zakládá vždy jeho

přípustnost ve smyslu § 237 o. s. ř., neboť dovolacímu soudu je upřena možnost

posouzení, na základě jaké právně kvalifikační úvahy byla odvolacím soudem

vyřešena otázka hmotného nebo procesního práva; v takovém případě dovolacímu

soudu zpravidla nezbývá, než přistoupit k vydání kasačního rozhodnutí. Takový

závěr lze učinit i v tomto případě, neboť odvolací soud (stejně jako soud

prvního stupně) v odůvodnění svého rozsudku nezprostředkoval žádnou právně

kvalifikační úvahu, z níž by bylo zřejmé – kromě učiněného odkazu na rozhodnutí

Ústavního soudu ve věci nabytí vlastnického práva k nemovitosti od nevlastníka

– v důsledku aplikace jaké příslušné právní normy občanského zákoníku či jiného

právního předpisu, mimo dosud zákonem předvídané způsoby nabytí věci od

nevlastníka (např. v důsledku vydržení), přistoupil k závěru, že žalovaná 1) je

vlastnicí předmětných pozemků. Odvolací soud takové normativní ustanovení v

odůvodnění svého rozhodnutí neuvedl (neaplikoval), dovolacímu soudu takové

ustanovení známo není, přičemž ani ze stávající judikatury Ústavního soudu se

nepodává, že by ve skutkově obdobných věcech měly obecné soudy přistoupit k

přímé aplikaci Ústavním soudem označeného ustanovení příslušného ústavně

právního předpisu. Bude tudíž na odvolacím soudu, aby v rámci své aplikační

úvahy výše uvedené judikatorní souvislosti zohlednil při meritorním rozsouzení

věci.

Z vyloženého důvodu Nejvyšší soud dovoláním napadený rozsudek odvolacího soudu

ve smyslu § 243e odst. 1 o. s. ř. ve shora uvedeném rozsahu zrušil. Jelikož

důvody zrušení rozsudku odvolacího soudu platí i na rozsudek soudu prvního

stupně, dovolací soud z téhož důvodu dle § 243e odst. 2, věty druhé, o. s. ř.

zrušil v uvedeném rozsahu i rozsudek soudu prvního stupně a věc mu v tomto

rozsahu vrátil k dalšímu řízení.

Právní názor Nejvyššího soudu je pro odvolací soud i soud prvního stupně

závazný. O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne

soud v novém rozhodnutí o věci (§ 243g, věta druhá, o. s. ř.).

Dospěl-li by soud prvního stupně (odvolací soud) k závěru, že podmínky pro

nabytí vlastnického práva žalované 1) od žalovaného 2) splněny nebyly,

neopomene při posuzování dosahu výsledku pravomocně skončeného řízení u soudu

prvního stupně ve věci sp. zn. 14 C 229/2008, mj. reflektovat rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 25. listopadu 2010, sp. zn. 30 Cdo 2272/2009, ve kterém

dovolací soud vyložil:

„V posuzované věci odvolací soud sice v odůvodnění písemného vyhotovení svého

rozsudku odkazuje též na právní závěr, který vyslovil týž odvolací soud ve věci

vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 478/2002, kdy ve sporu

mezi týmiž účastníky o peněžité plnění podlé téže kupní smlouvy soudy dospěly k

závěru, že uvedená kupní smlouva je (absolutně) neplatná, avšak ponechal zcela

stranou řešení (v odůvodnění rozsudku se nijak nevypořádal s) otázk(o)u, zda, a

pokud ano, v jakém rozsahu je soud v této věci vázán zmíněným pravomocným

rozsudkem, v němž jako předběžná otázka byla řešena platnost předmětné kupní

smlouvy. Jako judikatorní analogon lze v tomto kontextu zmínit např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 11. února 2003, sp. zn. 22 Cdo 1734/2001 (in

www.nsoud.cz ), v němž dovolací soud zaujal právní názor, že rozsudek

ukládající plnění podle určité kupní smlouvy vytváří překážku věci rozsouzené

pro řízení o určení platnosti takové smlouvy, jestliže účastníci obou řízení

jsou totožní a jedná se o tutéž kupní smlouvu. Jestliže otázka platnosti takové

smlouvy již byla v předchozím řízení o plnění soudem závazně vyřešena, nelze

připustit, aby v jiném řízení byla znovu otevřena a řešena popřípadě opačně.

Proto - vztaženo nyní na tento případ - v situaci, kdy mezi účastníky vznikne

spor o určení vlastnického práva k nemovitostem při žalobním tvrzení, že

převodní smlouva je (pro tvrzený důvod či důvody) absolutně neplatná, přičemž

otázka platnosti této smlouvy byla již řešena v rámci předchozího a pravomocně

skončeného sporu o plnění podle této smlouvy, je nezbytné, aby se soud zabýval

otázkou případné aplikace ustanovení § 159a, avšak (podle názoru tohoto senátu)

nikoliv z pohledu překážky věci rozsouzené, nýbrž z hlediska závaznosti

rozsudku v řešení předmětné právní otázky (§ 159a odst. 4 o. s. ř.), a aby v

uvedeném směru též svůj právní závěr v odůvodnění svého rozhodnutí také

patřičně vyložil (ať již s výsledkem, že předmětným soudním rozhodnutím je ve

smyslu § 159a odst. 4 o. s. ř. vázán či nikoliv). K tomu je třeba připomenout,

že v ustanovení § 159a odst. 4 o. s. ř. je sice rozsah závaznosti zmíněných

subjektů explicitně spojován s výrokem pravomocného rozsudku, ovšem v případě,

že rozsudečný výrok pouze vyjadřuje, že se žaloba (v předmětném znění žalobního

petitu) zamítá, je nezbytné tento výrok posuzovat v souvislosti s odůvodněním

písemného vyhotovení rozsudku, jak zdůraznil Nejvyšší soud např. ve svém

rozsudku ze dne 27. října 1999, sp. zn. 33 Cdo 1074/98 (in www.nsoud.cz ;

rozsudek byl publikován ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod poř. č.

69/2000). Zmíněné posouzení výrokové a důvodové části rozsudku má totiž význam

jednak z hlediska posouzení překážky věci pravomocně rozhodnuté, jednak z

hlediska závěru, zda předběžná otázka ve sporu mezi účastníky byla již závazně

pravomocně rozhodnuta.“

K tomu lze snad závěrem (ve stručnosti) uvést, že s ohledem na princip právní

jistoty, především však s ohledem na připomenutou otázku závaznosti předchozího

rozhodnutí, nelze při řešení otázky absolutní neplatnosti smlouvy ve smyslu §

39 obč. zák. či ve smyslu jiného právního předpisu pominout a z hlediska

právního posouzení věci nereflektovat, jestliže k uzavření smlouvy došlo v

důsledku rozhodnutí soudu ve smyslu § 161 odst. 3 o. s. ř. Je tomu tak již z

toho důvodu, že pokud uvedeným způsobem došlo k prohlášení projevu vůle, resp.

k uzavření předmětné smlouvy, je v takto pravomocném rozsudku – z povahy věci –

(pozitivně) vyřešena i otázka platnosti uzavřené smlouvy, přičemž mimo zákonem

předvídané procesní instrumenty (odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost,

obnova řízení) nepřichází v úvahu tímto rozhodnutím založený hmotněprávní a po

povolení vkladu vlastnického práva i věcně právní vztah negovat v jiném soudním

řízení v rámci předběžně řešené otázky platnosti takové smlouvy.

Poněvadž dovolací soud pro již shora vyložený důvod nemohl z věcného hlediska v

rámci dovolacího přezkumu zabývat se posledně uvedenou otázkou, považoval za

vhodné alespoň připomenout svou ustálenou judikaturu v otázce aplikace § 159a

odst. 4 o. s. ř. pro případ, že by se jejím řešením soud prvního stupně či

odvolací soud musel znovu zabývat (a mj. také v tomto směru reagovat na právní

argumentaci, která je obsažena v písemném vyjádření žalované 1/ k podanému

dovolání).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně 30. července 2013

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu