Nejvyšší soud Usnesení občanské

33 Cdo 1057/2017

ze dne 2018-05-24
ECLI:CZ:NS:2018:33.CDO.1057.2017.1

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Václava Dudy ve věci

žalobkyně AKTIV PRO, s. r. o. se sídlem v Považské Bystrici, M. R. Štefánika

157/45, Slovenská republika (identifikační číslo osoby 368 08 547), zastoupené

Mgr. Miloslavem Strnadem, advokátem se sídlem v Praze 2, Jugoslávská 620/29,

proti žalovaným 1) M. H. a 2) M. H., zastoupeným Mgr. Pavlem Kropáčkem,

advokátem se sídlem v Praze 8, Pobřežní 667/78, o zaplacení 591.706 Kč s

příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Praha - západ pod sp. zn. 5 C

245/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne

18. 10. 2016, č. j. 22 Co 331/2016-143, t a k t o:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovaným na náhradě nákladů

dovolacího řízení 21.079 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám

Mgr. Pavla Kropáčka, advokáta.

Okresní soud Praha - západ rozsudkem ze dne 11. 5. 2016, č. j. 5 C

245/2014-112, zamítl žalobu, aby žalovaným bylo uloženo zaplatit žalobkyni

591.706 Kč s úrokem z prodlení ve výši 8,05 % ročně od 18. 3. 2014 do

zaplacení, a rozhodl o nákladech řízení.

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 18. 10. 2016, č. j. 22 Co 331/2016-143,

rozsudek soudu prvního stupně ve věci samé potvrdil, změnil jej ve výroku o

nákladech řízení (co do jejich vyčíslení) a rozhodl o nákladech odvolacího

řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které není podle §

237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 29. 9. 2017 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb.; dále jen „o. s. ř.“), přípustné. Žalovaní navrhli, aby dovolací soud dovolání jako nepřípustné odmítl, případně

jako nedůvodné zamítl. Podrobně se vyjádřili ke všem dovolacím námitkám a zcela

se ztotožnili se skutkovými i právními závěry odvolacího soudu. Podle § 237 o. s. ř. platí, že není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné

proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí,

jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního

práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací

praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Podle § 239 o. s. ř. je přípustnost dovolání oprávněn zkoumat jen dovolací soud. Podle § 241a odst. 1 o. s. ř. lze dovolání podat pouze z důvodu, že rozhodnutí

odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Prostřednictvím dovolacího důvodu uvedeného v § 241a o. s. ř. žalobkyně

zpochybnila právní závěr odvolacího soudu, že ujednání o smluvní pokutě (za

prodlení s dokončením díla) obsažené v čl. XII. smlouvy o dílo z 30. 7. 2012 je

platné. Prosazuje, že toto ujednání nemůže být platné, neboť je vázáno na

vydání kolaudačního souhlasu, tj. na splnění povinnosti, kterou nemohla

ovlivnit (vydání kolaudačního souhlasu závisí na uvážení správního orgánu). Má

za to, že odvolací soud se při posouzení této otázky odchýlil od ustálené

judikatury Nejvyššího soudu, konkrétně od jeho rozsudku ze dne 20. 2. 2008, sp. zn. 33 Odo 128/2006. Odvolací soud vyšel ze zjištění, že si účastníci v čl. XII. odst. 1 smlouvy o

dílo sjednali smluvní pokutu pro případ prodlení žalobkyně s řádným a včasným

ukončením díla ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení do data

skutečného ukončení díla; tato smluvní pokuta nesměla přesáhnout 25 % ceny

díla. Podle čl. IX. smlouvy měl být závazek žalobkyně (zhotovitele) provést

dílo splněn jeho řádným ukončením. Dílo se považuje za řádně ukončené, bylo-li

provedeno bez vad bránících řádnému užívání, řádně zkolaudováno (rozumí se

předložení pravomocného kolaudačního souhlasu) a předáno objednatelům -

žalovaným (odst. 1). Žalobkyně se zavázala vyzvat žalované písemně nejméně 10

pracovních dnů předem k předání a převzetí díla v místě stavby (odst. 2). Přejímací řízení mělo být ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí

díla žalovanými (odst. 3). Odvolací soud zjistil, že účastníci se platně

dohodli na posunutí termínu ukončení díla na 7. 6. 2013. Žalobkyně žalované

nevyzvala k protokolárnímu předání a převzetí díla; k němu nikdy nedošlo. Odvolací soud vzal za prokázané, že žalovaní dílo fakticky převzali u

kolaudační prohlídky 4. 7. 2013. Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán

10. 7. 2013.

Odvolací soud na základě uvedených zjištění dovodil, že žalobkyně byla v

prodlení 32 dní (od 8. 6. 2013 do 9. 7. 2013). Ujednání o smluvní pokutě

obsažené v čl. XII. odst. 1 smlouvy o dílo posoudil jako platné. Neztotožnil se

s názorem žalobkyně, že k „dokončení“ díla mohlo dojít již před vydáním

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby; zajištění kolaudačního souhlasu bylo

jednou z podmínek dokončení díla. Akcentoval, že kolaudační souhlas není

vydáván ve stavebním řízení a z formálního hlediska představuje opatření vydané

podle čtvrté části správního řádu. Není-li kolaudační souhlas rozhodnutím v

právním smyslu (a není-li proti němu přípustné odvolání), mohla se žalobkyně

platně zavázat k jeho zajištění. Závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2008, sp. zn. 33 Odo 128/2006, kterého se žalobkyně dovolala na podporu své

argumentace, nezpochybnil, upozornil pouze na skutkovou odlišnost porovnávaných

věcí. V rozsudku ze dne 20. 2. 2008, sp. zn. 33 Odo 128/2006, Nejvyšší soud posuzoval

případ, kdy se kupující smluvně zavázal zrekonstruovat nemovitosti, které mu

prodávalo město, tak, aby mohly v budoucnu opět sloužit občanům; tento záměr

byl v kupní smlouvě uveden a měl vliv na sjednanou kupní cenu. Ve smlouvě byla

sjednána smluvní pokuta pro případ, že do konce pátého roku ode dne vkladu

vlastnického práva kupujícího do katastru nemovitostí nebude vydáno rozhodnutí

o kolaudaci rekonstruované stavby. Smluvní pokuta byla sjednána ve výši rozdílu

tržní kupní ceny a sjednané kupní ceny. Nejvyšší soud přisvědčil odvolacímu

soudu, že ujednání o smluvní pokutě je neplatné pro neurčitost, neboť z něho

nevyplývá dostatečně určitě, která smluvní povinnost kupujícího je pokutou

skutečně zajišťována (resp. smluvní pokuta měla zajišťovat něco, k čemu se

kupující nezavázal), a tento nedostatek nelze nahradit výkladem. Obiter dictum

uvedl, že vydání kolaudačního rozhodnutí je sice podmíněno vůlí a aktivním

jednáním vlastníka stavby (v dané věci žalované /kupujícího/) a logicky vzato

předpokládá provedení a dokončení rekonstrukce stavby, avšak kolaudační

rozhodnutí jako takové je správním aktem správního orgánu a jeho vydání nelze

ztotožňovat, příp. zaměňovat se závazkem provést rekonstrukci domu. Nelze totiž

vyloučit situaci, že rekonstrukce bude provedena, avšak kolaudační rozhodnutí

nebude vydáno. Odvolací soud nepochybil, poukázal-li na skutkovou odlišnost žalobkyní

konfrontovaných případů. Zatímco v případě projednávaném pod sp. zn. 33 Odo

128/2006 zajišťovala smluvní pokuta splnění něčeho, k čemu se smluvní strana ve

skutečnosti nezavázala, v nyní projednávané věci se ze smlouvy o dílo podává,

že se žalobkyně zavázala dílo „řádně ukončit“ (článek IX. smlouvy o dílo pak

přesně vymezuje tento pojem) a nesplnění takového závazku je podle článku XII. odst. 1 smlouvy o dílo zajištěno smluvní pokutou. Ani závěr dovozený ve věci

sp. zn. 33 Odo 128/2006 obiter dictum nelze pro nyní projednávanou věc použít. Kolaudační souhlas je opatřením, které je správní orgán povinen vydat, jsou-li

splněny požadované náležitosti (viz § 122 zákona č.

183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů); nejde o rozhodnutí,

kterému by předcházelo stavební řízení, jak je tomu u stavebního povolení. Vydání kolaudačního souhlasu nespočívá na uvážení správního orgánu, které by

bylo zcela mimo sféru ovlivnění žadatele. Naplňuje-li kolaudovaná stavba

požadavky § 122 odst. 3 stavebního zákona, správní orgán vydá kolaudační

souhlas v k tomu určené lhůtě (do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní

prohlídky). K náležitostem pro vydání kolaudačního souhlasu (mimo jiné) patří,

aby stavba byla schopná samostatného užívání a byla provedena v souladu s

povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací; obojí

záviselo na žalobkyni a korespondovalo požadavku, aby dílo nevykazovalo vady,

jež by bránily jeho řádnému užívání. Ze shora uvedeného vyplývá, že nelze

přisvědčit žalobkyni, že se nemohla platně zavázat k zajištění kolaudačního

souhlasu nebo že jeho vydání nemohla ovlivnit, případně že bylo vázáno na

neurčitý okamžik v budoucnosti. Na tom nic nezmění ani skutečnost, že obstarání

kolaudačního souhlasu vyžadovalo součinnost žalovaných, resp. že ze zákona je

žadatelem o vydání kolaudačního souhlasu stavebník (zde žalovaní). Ustanovení §

122 stavebního zákona není absolutní v tom směru, že by za stavebníka nemohla

obstarávat vyřízení kolaudačního souhlasu (nebo stavebního povolení) jiná osoba

(zde žalobkyně). Nad rámec řečeného dovolací soud považuje za vhodné připomenout, že

soukromoprávní vztahy jsou ovládány zásadou pacta sunt servanda. Žalobkyně se

smluvně zavázala dílo řádně dokončit a účastníci si ve smlouvě přesně vymezili

obsah termínu dokončení („ukončení“) díla (provedení díla bez vad bránících

řádnému užívání, jeho zkolaudování - rozumí se předložení pravomocného

kolaudačního souhlasu – a protokolární předání žalovaným). Nelze přehlédnout,

že ačkoliv došlo k faktickému předání díla žalovaným, žalobkyně některé

povinnosti vyplývající jí z článku IX. smlouvy o dílo nesplnila vůbec a některé

nesplnila včas. Nezbývá než uzavřít, že závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2008,

sp. zn. 33 Odo 128/2006, na uvedenou věc nedopadají a odvolací soud se od nich

tudíž svým rozhodnutím nemohl odchýlit. Závěr týkající se možnosti stavitele

zavázat se k obstarání (zajištění) kolaudačního souhlasu neshledal dovolací

soud nesprávným ani excesivním. Ačkoliv žalobkyně i v případě dalších dovolacích námitek avizovala uplatnění

dovolacího důvodu podle § 241a odst. 1 o. s. ř., žádnou další námitkou tento

dovolací důvod nevystihla. Otázku, zda „je platné ujednání o smluvní pokutě, k jejíž úhradě měl být

zhotovitel povinen v případě prodlení s dokončením díla do doby skutečného

ukončení díla, které nebylo ve smlouvě o dílo nijak definováno“, žalobkyně

zakládá na vlastní skutkové verzi, že si účastníci nesjednali, v jakém okamžiku

a za jakých podmínek budou dílo považovat za dokončené. Bez ohledu na to, že

odvolací soud vycházel z definice ukončení díla podle článku IX. odst.

1

smlouvy o dílo (kterou žalobkyně zjevně přehlédla), je na místě připomenout, že

uplatněním dovolacího důvodu podle § 241a odst. 1 o. s. ř. není zpochybnění

právního posouzení věci, vychází-li z jiného skutkového stavu, než z jakého při

právním posouzení věci vyšel odvolací soud. Argumentuje-li žalobkyně v dovolání

nesprávným právním posouzením věci, pak pouze v tom smyslu, že vyšel-li by

odvolací soud (stejně jako před ním soud prvního stupně) z úplně a správně

zjištěného skutkového stavu věci (tj. z její skutkové verze), musel by nutně

dospět k odlišnému právnímu posouzení věci, tedy uzavřít, že ujednání o smluvní

pokutě je neplatné pro neurčitost (protože z něj jednoznačně nevyplývá, splnění

jaké konkrétní povinnosti zajišťuje). Skutkového charakteru jsou rovněž výtky,

že odvolací soud nevzal v úvahu, že dílo dokončila již k 4. 6. 2013, že

nezohlednil, že k protokolárnímu předání díla mělo dojít až po dokončení

přístřešku, který nebyl součástí původního díla, a že jí žalovaní neposkytovali

dostatečnou součinnost pro realizaci díla. Správnost rozhodnutí odvolacího

soudu nelze poměřovat námitkami, které vycházejí z jiného než odvolacím soudem

zjištěného skutkového stavu, a to i kdyby šlo o námitky právní. Skutkový základ

sporu nelze v dovolacím řízení regulérně zpochybnit; je pro dovolací soud

závazný. To, že žalobkyně odvolacímu soudu ve skutečnosti vytýká vadnost

skutkových zjištění, lze ostatně dovodit již ze samotné formulace dovolacích

námitek, jimiž odvolacímu soudu vytýká „extrémní rozpor skutkových zjištění s

obsahem spisu a provedeným dokazováním“, příp. že „nezohlednil skutkové závěry,

které mají zásadní vliv na rozhodnutí ve věci samé“. V tomto směru neobstojí

odkaz na závěry rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2010, sp. zn. 33 Cdo

5391/2008, neboť je žalobkyně vztahuje k vlastní skutkové verzi věci a nikoliv

ke skutkovému stavu (a na jeho základě učiněným právním závěrům) zjištěnému

odvolacím soudem. Možnosti „přezkumu nevypořádaných skutkových námitek“ se žalobkyně domáhala

rovněž s odkazem na usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2013, sp. zn. III. ÚS 772/13, v němž Ústavní soud zaujal stanovisko, že jakákoliv námitka, jejíž

podstatou je tvrzení porušení ústavně zaručených základních práv a svobod

rozhodnutím nebo postupem odvolacího soudu v občanském soudním řízení, je

uplatnitelná i jako dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. ř. Pouhý odkaz na

citovaný právní názor Ústavního soudu však nelze považovat za řádné vylíčení

toho, v čem spatřuje splnění předpokladu přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2

o. s. ř.), neboť ve vztahu ke kritériím přípustnosti podle § 237 o. s. ř. nemá

žádnou vypovídací hodnotu; vztahuje se pouze k úvaze, jaké dovolací námitky

jsou podřaditelné pod způsobilý dovolací důvod podle § 241a odst. 1 o. s. ř. Uvedené se žalobkyni nepodařilo napravit ani odkazem na rozsudek ze dne 25. 2. 2016, sp. zn. 25 Cdo 878/2014, v němž Nejvyšší soud klasifikoval námitky, že

odvolací soud důsledně neodlišil odborné (tj.

skutkové) závěry, jež příslušely

znalci, a právní závěry, jež příslušely soudu, a mechanicky převzal závěr

znalce, který neměl skutkovou, nýbrž právní povahu, a že určitý skutkový závěr

učiněný soudem na základě znaleckého posudku není projevem zásady volného

hodnocení důkazů, nýbrž výsledkem mylného právního názoru soudu na právní sílu

toho kterého důkazu, jako námitky nesprávného právního posouzení. Tyto závěry

na nyní posuzovanou věc zjevně nedopadají a žalobkyně jimi argumentuje ve snaze

domoci se doplnění skutkových zjištění o ta, která sama považovala za

relevantní (že dílo dokončila již 4. 6. 2013). Odvolací soud nepřevzal žádný

závěr znalce, který by měl právní povahu (a již vůbec ne ohledně dokončení

díla) a jeho zjištění o okamžiku dokončení díla neodviselo od hodnocení více

(protichůdných) důkazů. Namítá-li žalobkyně v dovolání nedostatky odůvodnění napadeného rozhodnutí (tj. má-li výhrady k jeho kvalitě), přehlíží, že k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, §

229 odst. 2 písm. a/, b/ a § 229 odst. 3 o. s. ř., jakož i k jiným vadám

řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, dovolací soud

přihlédne jen za zde nenaplněného předpokladu, že dovolání je přípustné (§ 242

odst. 3 o. s. ř.). Irelevantní jsou proto odkazy na rozsudek Nejvyššího soudu

ze dne 5. 2. 2003, sp. zn. 21 Cdo 870/2002, a nález Ústavního soudu ze dne 28.

5. 2009, sp. zn. III. ÚS 2110/07, neboť se vyjadřují k vadám, které mohly mít

za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, tj. k námitce, která není v případě

nepřípustného dovolání přípustným dovolacím důvodem.

Přestože žalobkyně v dovolání výslovně uvádí, že napadá rozhodnutí odvolacího

soudu v celém rozsahu, žádné konkrétní výhrady proti nákladovým výrokům v

dovolání neuplatnila.

Nejvyšší soud nepřípustné dovolání podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř.

odmítl.

Výrok o nákladech dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta

druhá o. s. ř.).

Poučení:Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou

oprávnění podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (exekuci).

V Brně dne 24. 5. 2018

JUDr. Ivana Zlatohlávková

předsedkyně senátu