Nejvyšší soud Rozsudek občanské

33 Cdo 3776/2011

ze dne 2013-07-24
ECLI:CZ:NS:2013:33.CDO.3776.2011.1

33 Cdo 3776/2011

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové

a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce M. Č.,

zastoupeného JUDr. Alešem Janů, advokátem se sídlem v Táboře, Čelkovická 445,

proti žalované J. Č., zastoupené Mgr. Petrem Balabánem, advokátem se sídlem v

Praze 2, Šafaříkova 785/1, o zaplacení 415.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u

Okresního soudu v Příbrami, pod sp. zn. 7 C 220/2004, o dovolání žalované proti

rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. června 2010, č. j. 25 Co

415/2006-327, takto:

I. Dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 9. června 2010, č. j.

25 Co 415/2006-327, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze

dne 12. ledna 2006, č. j. 7 C 220/2004-186, v části ukládající žalované

povinnost zaplatit žalobci 325.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 2 % z

této částky od 15. 11. 2003 do zaplacení, se odmítá.

II. Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 9. června 2010, č. j. 25 Co

415/2006-327, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 12.

ledna 2006, č. j. 7 C 220/2004-186, v části ukládající žalované povinnost

zaplatit žalobci dalších 90.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 2 % z

této částky od 15. 11. 2003 do zaplacení, a bylo rozhodnuto o nákladech řízení,

a rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne 12. ledna 2006, č. j. 7 C

220/2004-186, v části ukládající žalované povinnost zaplatit žalobci dalších

90.000,- Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 2 % z této částky od 15. 11. 2003

do zaplacení, a ve výroku o nákladech řízení, se zrušují a věc se v tomto

rozsahu vrací Okresnímu soudu v Příbrami k dalšímu řízení.

Okresní soud v Příbrami rozsudkem ze dne 12. ledna 2006, č. j. 8 C

220/2004-186, uložil žalované povinnost zaplatit žalobci 830.000,- Kč s úrokem

z prodlení ve výši 2% z této částky od 15. 11. 2003 do zaplacení (výrok I.),

žalobu o zaplacení dalších 20.000,- Kč s 2 % úrokem z prodlení od 15. 11. 2003

zamítl (výrok II.) a rozhodl o nákladech řízení účastníků a státu (výroky III. a IV.). Vycházel ze zjištění, že žalobce dne 26. 11. 1996 půjčil svému otci M. Č. st. (manželu žalované) a žalované částku 180.000,- Kč s tím, že mu ji vrátí

do konce května 1997; půjčka nebyla žalobci vrácena. Dne 20. 5. 1997 M. Č. st. písemně prohlásil, že dluh z této půjčky uznává co do důvodu i výše a zavázal

se ho žalobci zaplatit do konce roku 1998. Žalovaná listinu obsahující uznání

dluhu nepodepsala. Dne 13. 6. 2003 půjčil žalobce svému otci a žalované

650.000,- Kč; ani tato půjčka nebyla žalobci vrácena. V souvislosti s půjčkou

650.000,- Kč byla vystavena směnka znějící na částku 850.000,- Kč, která měla

sloužit jako potvrzení o její existenci a o existenci dvou předchozích půjček

ve výši 180.000,- Kč a 20.000,- Kč. Půjčku ve výši 20.000,- Kč žalobce v řízení

neprokázal. Dne 30. 9. 2003 otec žalobce (manžel žalované) zemřel. Na podkladě

těchto zjištění soud prvního stupně poměřoval vztahy účastníků ustanovením §

657 obč. zák. Uzavřel, že vzhledem k tomu, že půjčky částek 180.000,- Kč a

650.000,- Kč byly poskytnuty za trvání manželství žalované a otce žalobce, má

žalobce právo domáhat se vrácení peněz po kterémkoli z těchto (solidárních)

dlužníků a ten je pak povinen vrátit celý nesplacený dluh. Uznání dluhu z 20. 5. 1997 posoudil jako platný právní úkon (§ 558 obč. zák.). Protože ho hodnotil

jako „běžnou záležitost týkající se společných věcí manželů ve smyslu § 145

obč. zák.“, nepřisvědčil námitce žalované, že došlo k promlčení práva žalobce

na vrácení půjčky 180.000,- Kč. Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. ledna 2007, č. j. 25 Co 415/2006-270,

změnil rozsudek soudu prvního stupně v napadeném výroku I. tak, že žalobu o

zaplacení 830.000,- Kč s úrokem z prodlení ve výši 2% z této částky od 15. 11. 2003 do zaplacení zamítl (výrok I.), a rozhodl o nákladech řízení před soudy

obou stupňů (výroky II., III. a IV.). Doplnil dokazování spisem Okresního soudu

v Táboře sp. zn. 23 D 655/2003, z něhož zjistil, že dědici Milana Č. st., který

dne 30. 9. 2003 zemřel, jsou jeho manželka (tj. žalovaná) a děti (tj. žalobce,

Y. Č. a A. Č.), kteří dědictví neodmítli; pravomocným rozsudkem Okresního soudu

v Táboře ze dne 4. 2. 2005, č. j. 5 C 87/2004-51, bylo určeno, že Y. Č., kterou

zůstavitel vydědil, je jeho dědicem. Odvolací soud poté – vycházeje ze zjištění

soudu prvního stupně, která hodnotil jako správná a úplná – se od soudu prvního

stupně odlišil při právním posouzení věci. Nepřisvědčil názoru, že z hlediska

pasivní legitimace v daném sporu je významné, že M. Č. st. jako dlužník

žalobcem tvrzených pohledávek, resp. jako jeden ze solidárně zavázaných

dlužníků, zemřel. Žalobce jako věřitel tvrzených pohledávek z půjček je dědicem

dlužníka, přičemž dědictví neodmítl.

Je tudíž jedním z právních nástupců i

ohledně dluhu zůstavitele (s limity stanovenými § 470 obč. zák.), jehož splnění

se domáhá po zůstavitelově solidárním spoludlužníku (žalované). Tím se - za

předpokladu, že jde o společný a nerozdílný závazek zůstavitele a žalované -

jako věřitel dostal do vnitřního vztahu společně a nerozdílně zavázaných

spoludlužníků, jehož režim je upraven § 511 odst. 2 obč. zák. Ve vztahu k

tvrzeným společným a nerozdílným závazkům žalované se současně dostal i do

právního vztahu smrtí zaniklého společného jmění manželů (zůstavitele a

žalované) právě i ohledně těchto závazků, které je nutno řešit ve vztahu k

celému okruhu dědiců. Odvolací soud uzavřel, že existenci žalobcem tvrzeného

nároku na vrácení půjček a jeho rozsah je za popsané situace nutno řešit ve

vztahu k celému okruhu dědiců (právních nástupců zůstavitele). Byl-li totiž

zůstavitel povinen vrátit tvrzené půjčky žalobci společně a nerozdílně s

žalovanou, nemůže se žalobce jako jeden z jeho právních nástupců domáhat jejich

vrácení po žalované, aniž by žalobou nevymezil okruhem účastníků řízení všechny

právní nástupce zůstavitele; to neučinil, neboť dědici (právními nástupci

zůstavitele) jsou kromě něho a žalované i dcery zůstavitele Y. a A. Č.. Pokud

jsou účastníky předmětného řízení pouze žalobce a žalovaná, je v řízení dán

nedostatek věcné legitimace, a proto nelze než žalobu zamítnout. Žalobce musí

řešit svoje pohledávky žalobou ve smyslu § 175y odst. 1 o. s. ř. a řízení o

takové žalobě se musí účastnit všichni dědici. Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. 33 Cdo 2374/2007-309,

zrušil rozsudek odvolacího soudu v části, jíž byl změněn rozsudek soudu prvního

stupně tak, že se zamítá žaloba co do 415.000,- Kč s 2 % úrokem z prodlení z

této částky od 15. 11. 2003 do zaplacení, a v akcesorických výrocích a v tomto

rozsahu věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Připomněl, že podle § 511

odst. 2 obč. zák., není-li právním předpisem nebo rozhodnutím soudu stanoveno,

nebo účastníky dohodnuto jinak, jsou podíly na dluhu všech spoludlužníků ve

vzájemném poměru stejné. Dílčími jsou tudíž všechny společné závazky s

dělitelným plněním, u kterých právní předpis, rozhodnutí soudu nebo dohoda

účastníků nestanoví solidaritu; každý z dlužníků je vůči věřiteli povinen plnit

jen svůj díl a věřitel na něm nemůže víc požadovat. Společný závazek s

dělitelným plněním se v pochybnostech považuje za závazek dílčí (u

občanskoprávních vztahů). V projednávané věci bylo zjištěno, že žalobce půjčil

svému otci a žalované za trvání jejich manželství celkem 830.000,- Kč, aniž byl

sjednán způsob splnění dluhů a aniž bylo ujednáno, že dlužníci splní dluhy

společně a nerozdílně. Nejvyšší soud přitom odkázal na své dřívější rozhodnutí

ze dne 12. 9. 2007, sp. zn. 31 Odo 677/2005, ve kterém dovodil, že § 143 odst. 1 písm. b/ obč. zák. upravuje jen vztahy mezi manžely uvnitř jejich společného

jmění, aniž by mělo průmět do vztahů k třetím osobám. Z téhož důvodu nemůže do

smluvních vztahů, jejichž účastníky jsou manželé, zasáhnout ani § 145 odst. 3

obč. zák.

zakládající solidaritu při plnění závazků tvořících společné jmění. Platí, že pasivní solidarita manželů při plnění jejich společných závazků

neprolamuje autonomii vůle smluvních stran v procesu vzniku závazků ze smluv. Jestliže tedy nebylo dohodnuto jinak, platí, že ve vztahu k věřiteli jsou

podíly na dluhu všech dlužníků ve vzájemném poměru stejné (srov. rozhodnutí

Nejvyššího soudu z 16. 11. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1340/2008). Na základě těchto

úvah Nejvyšší soud uzavřel, že závazky žalované a jejího manžela z obou půjček

jsou dílčími závazky a žalovaná i M. Č. st. byli povinni plnit žalobci jen svůj

díl dluhu, tj. každý částku 415.000,- Kč. Co se týče dluhu M. Č. st.,

přisvědčil Nejvyšší soud závěru odvolacího soudu, že v tomto rozsahu je dán

nedostatek věcné pasivní legitimace, neboť žalobce určil okruh účastníků

sporného řízení odchylně od okruhu účastníků řízení o dědictví. Krajský soud v Praze poté rozhodl rozsudkem ze dne 9. června 2010, č. j. 25 Co

415/2006-327, jímž potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v části, ukládající

žalované povinnost zaplatit žalobci 415.000,- Kč spolu s 2% úrokem z prodlení z

této částky od 15. 11. 2003 do zaplacení; současně rozhodl o nákladech řízení

účastníků a státu. Vázán právním názorem Nejvyššího soudu uzavřel, že závazky

žalované a M. Č. st. z titulu půjček, poskytnutých jim žalobcem celkové výši

830.000,- Kč, jsou závazky dílčími a žalovaná i M. Č. st. proto byli povinni

uhradit žalobci každý jen svůj díl. Žalovaná je tudíž povinna zaplatit žalobci

415.000,- Kč (polovinu z žalované částky) včetně příslušenství.

Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, jehož

přípustnost dovozuje s ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř. Nesouhlasí

především se závěrem odvolacího soudu, že s žalobcem uzavřela platné smlouvy o

půjčce. Má za to, že v řízení bylo prokázáno, že žalobce poskytl předmětné

půjčky výlučně M. Č. st. Jí nemohl vůči žalobci vzniknout žádný závazek, neboť

smlouva o půjčce je reálným kontraktem a žalobce předal peníze pouze M. Č. st. Nesprávně bylo posouzeno promlčení dluhu ve výši 180.000,- Kč, respektive ve

výši 90.000,- Kč, která na ni připadá. Listinu označenou jako „Uznání dluhu“ ze

dne 20. 5. 1997 podepsal pouze M. Č. st., takže vůči ní nezaložila žádné právní

účinky. Protože se odvolací soud ve svém v pořadí druhém rozhodnutí již

nezabýval důvodností všech námitek, jimiž zpochybňovala správnost rozsudku

soudu prvého stupně, zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí; pominuty tak zůstaly její výhrady proti hodnocení důkazů

soudem prvního stupně i námitky, že byl překročen žalobní návrh a že soudy

nesplnily poučovací povinnost, které uplatnila ve svém odvolání z 15. 2. 2006. Ze všech uvedených důvodů žalovaná navrhla, aby Nejvyšší soud napadené

rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Žalobce navrhl, aby Nejvyšší soud dovolání žalované jako nepřípustné odmítl,

neboť napadené rozhodnutí nemá po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud věc projednal podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního

řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srovnej čl. II, bod 7. zákona 404/2012

Sb. - dále opět jen „o. s. ř.“). Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou (žalovanou), řádně

zastoupenou advokátem (§ 240 odst. 1, § 241 odst. 1, 4 o. s. ř.). Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští. Jelikož napadený rozsudek

odvolacího soudu není rozhodnutím měnícím a v pořadí druhým rozsudkem soud

prvního stupně nerozhodl jinak než předchozím, odvolacím soudem zrušeném,

rozsudku, může být přípustnost dovolání zvažována pouze v intencích ustanovení

§ 237 odst. 1 písm. c/ o. s. ř., podle něhož je dovolání přípustné proti

rozsudku odvolacího soudu a proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo

potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolací soud dospěje k

závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní

význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména tehdy,

řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena, nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím

soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným

dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a/ a § 241a odst. 3 o. s. ř. se

nepřihlíží (§ 237 odst. 3 o. s. ř.). Bez významu je tudíž námitka žalované, že v řízení nebylo náležitě prokázáno,

že i jí byly půjčené peníze žalobcem skutečně předány, resp. že soudy při

rozhodování pominuly, že žalobce předal půjčky výhradně do rukou jejího

zemřelého manžela.

Tato námitka totiž představuje uplatnění dovolacího důvodu

uvedeného v § 241a odst. 3 o. s. ř., jímž lze vytýkat, že rozhodnutí vychází ze

skutkového zjištění, které nemá podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování. V poměrech přípustnosti dovolání podle § 237 odst. 1

písm. c/ o. s. ř. je užití tohoto dovolacího důvodu ustanovením § 237 odst. 3

o. s. ř. vyloučeno; skutkový základ sporu nelze v dovolacím řízení s úspěchem

zpochybnit. Regulérní nejsou ani výhrady žalované k procesnímu postupu

odvolacího soudu, resp. k tomu, jak jím bylo konzumováno její odvolání proti v

pořadí prvnímu rozsudku soudu právního stupně, neboť vystihují dovolací důvod

podle § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř. jímž lze vytýkat odvolacímu soudu, že

řízení zatížil vadou, jež mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Prostřednictvím způsobilého dovolacího důvodu vymezeného § 241a odst. 2 písm. b/ o. s. ř. žalovaná brojí proti závěru odvolacího soudu, že mezi ní a žalobcem

byly platně uzavřeny smlouvy o půjčce. Připomínajíc, že smlouva o půjčce má

reálnou povahu, prosazuje názor, že jí nemohly vzniknout závazky ze smluv o

půjčce, neboť „předmět půjček převzal pouze M. Č. st.“. Podle § 657 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „obč. zák.“), smlouvou o půjčce přenechává věřitel

dlužníkovi věci určené podle druhu, zejména peníze, a dlužník se zavazuje

vrátit po uplynutí dohodnuté doby věci stejného druhu. Smlouva o půjčce je

smlouvou reálnou, což znamená, že nevzniká pouhou dohodou stran (účinným

přijetím návrhu na uzavření smlouvy), ale až skutečným odevzdáním (slovy zákona

"přenecháním") předmětu půjčky dlužníkovi (srovnej např. rozsudky Nejvyššího

soudu ze dne 14. 5. 2004, sp. zn. 21 Cdo 2217/2003, uveřejněný v časopise

Soudní judikatura č. 6, ročník 2004, pod číslem 110, ze dne 11. 12. 2009, sp. zn. 21 Cdo 4520/2007, a ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. 33 Cdo 4312/2008). Obstojí-li skutkový závěr odvolacího soudu, že jak finanční obnos 180.000,- Kč,

tak částku 650.000,- Kč dlužníci (manželé Č.) od žalobce na základě smluv o

půjčce převzali (peníze byly s vědomím a souhlasem žalované v přítomnosti třetí

osoby v hotovosti předány do rukou M. Č. st., přičemž žalovaná jako

spoludlužník dne 13. 6. 2003 podepsala směnku znějící na částku 850.000,- Kč,

která měla půjčky zajišťovat), musí nutně obstát i právní závěr odvolacího

soudu, že smlouvy o půjčkách platně vznikly a žalovaná je z nich (v rozsahu

svého podílu) zavázána. Odvolací soud tudíž nepochybil, jestliže právní vztahy

účastníků poměřoval ustanovením § 657 obč. zák. Přisvědčit však lze námitce žalované, že soudy nehodnotily správně její námitku

promlčení práva žalobce na vrácení půjčky poskytnuté podle smlouvy uzavřené dne

26. 11. 1996. Pokud jde o požadavek žalobce na zaplacení 180.000,- Kč, vyšly soudy obou

stupňů ze zjištění, že podle smlouvy uzavřené dne 26. 11. 1996 si M. Č. st. a

žalovaná od žalobce půjčili částku 180.000,- Kč a zavázali se mu ji vrátit do

konce května 1997. Dne 20. 5. 1997 podepsal M. Č. st.

listinu označenou jako

„Uznání dluhu“, ve které se zavázal zaplatit do konce roku 1998 dluh ve výši

180.000,- Kč „z důvodu půjčky podle smlouvy o půjčce ze dne 26. 11. 1996“. Jak v dané věci dovodil Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 23. 2. 2010, jsou

závazek žalované a závazek jejího manžela ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 26. 11. 1996 závazky dílčími; žalovaná i M. Č. st. proto byli povinni plnit žalobci

každý pouze svůj díl dluhu. Protože nebylo smluvními stranami dohodnuto jinak,

jsou podíly na dluhu obou dlužníků ve vzájemném poměru stejné. Jestliže tedy

pouze M. Č. st. dne 20. 5. 1997 projevil vůli uznat dluh vyplývající ze smlouvy

o půjčce ze dne 26. 11. 1996, nemůže obstát závěr, který odvolací soud převzal

od soudu prvního stupně, že žalobci coby věřiteli začala od nově stanovené

lhůty splatnosti dluhu běžet desetiletá promlčecí doba k uplatnění práva na

zaplacení 180.000,- Kč. M. Č. st. totiž mohl - logicky vzato - platně uznat co

do důvodu a výše jen svůj díl dluhu a jeho právní úkon uznání nemohl zavazovat

žalovanou. Lze uzavřít, že otázka promlčení práva žalobce na zaplacení částky 90.000,- Kč

(poloviny dluhu ze smlouvy o půjčce uzavřené dne 26. 11. 1996) činí rozhodnutí

odvolacího soudu zásadně právně významným, neboť byla vyřešena nesprávně, v

rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu. Dovolací soud proto napadený rozsudek

odvolacího soudu ve vymezeném rozsahu (včetně závislých výroků) zrušil. Jelikož

důvody, pro které byl zrušen rozsudek odvolacího soudu, platí i na rozsudek

soudu prvního stupně, zrušil rovněž ve vymezeném rozsahu tento rozsudek a v

tomto rozsahu věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2

část věty za středníkem, odst. 3 věta druhá o. s. ř.)

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný. V novém rozhodnutí rozhodne

soud nejen o náhradě nákladů nového řízení, ale znovu i o nákladech řízení

původního, včetně řízení dovolacího (§ 243d odst. 1 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně 24. července 2013

JUDr.

Ivana Z l a t o h l á v k o v á

předsedkyně senátu