Nejvyšší soud Usnesení trestní

4 Tdo 1255/2020

ze dne 2020-12-15
ECLI:CZ:NS:2020:4.TDO.1255.2020.1

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 15. 12. 2020 o dovolání

obviněného J. T., nar. XY v XY, bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody

ve Věznici Nové Sedlo, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 8.

2020, sp. zn. 50 To 241/2020, v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-

sever pod sp. zn. 1 T 67/2020, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

1. Rozsudkem Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 23. 6. 2020, sp. zn. 1 T

67/2020, byl J. T. (dále jen obviněný, popř. dovolatel) uznán vinným ze

spáchání zločinu krádeže podle § 205 odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku,

kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného rozsudku dopustil tím, že:

dne 10. 5. 2020 v době od 18:56 do 19:09 hodin v obci XY, okr. Plzeň-sever,

odcizil ke škodě společnosti GLOBUS ČR, v.o.s., se sídlem Kostelecká 822/75,

196 00 Praha 9 Čakovice, IČ: 634 73 291, v hypermarketu GLOBUS ČR, v.o.s., XY,

na prodejní ploše ze stojanu s akčním zbožím 2 balení náhradních břitů značky

Gillette Fusion Proglide 5 XXL 12 ks v celkové hodnotě 2.198 Kč, které si

uschoval do batohu a následně prošel bez jejich zaplacení pokladní zónou, za

níž byl zastaven pracovníkem bezpečnostní agentury a následně na výzvu

dobrovolně vydal takto odcizené zboží, které bylo poté vráceno zpět do prodeje,

přičemž uvedeného jednání se dopustil přesto, že byl rozsudkem Okresního soudu

Plzeň-město ze dne 20. 9. 2016, č. j. 8 T 95/2016-133, který nabyl ve spojení s

rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 27.10.2016, č. j. 8 To 410/2016-172,

právní moci dne 27. 10. 2016, odsouzen za spáchání přečinu krádeže podle § 205

odst. 2 trestního zákoníku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 19

měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou, když výrok o trestu

z tohoto rozsudku byl posléze zrušen rozsudkem Okresního soudu Plzeň-město ze

dne 29. 3. 2017, č. j. 33 T 17/2017-644, který nabyl ve spojení s usnesením

Krajského soudu v Plzni ze dne 22.6.2017, č. j. 7 To 190/2017-675, právní moci

dne 22. 6. 2017, a kterým byl obžalovanému uložen dle § 43 odst. 2 tr. zákoníku

souhrnný nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 40 měsíců, který vykonal dne

16. 1. 2020 ve věznici s ostrahou,

a zároveň v době, kdy byl na území České republiky usnesením vlády České

republiky č. 194 ze dne 12. března 2020, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.

69/2020 Sb., v souladu s články 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o

bezpečnosti České republiky, pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví

v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2),

vyhlášen nouzový stav na dobu 30 dnů s účinností od 14:00 hodin dne 12. března

2020, který byl následně podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,

o bezpečnosti České republiky, prodloužen usnesením vlády České republiky č.

396 ze dne 9. dubna 2020, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 156/2020 Sb., do

30.4.2020 a opakovaně prodloužen usnesením vlády České republiky č. 485 ze dne

30. dubna 2020, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 219/2020 Sb., do 17.

května 2020.

2. Za uvedený zločin uložil Okresní soud Plzeň-sever obviněnému podle §

205 odst. 4 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 28 měsíců. Pro výkon

uloženého trestu zařadil obviněného podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku do

věznice s ostrahou.

3. Proti rozsudku Okresního soudu Plzeň-sever ze dne 23. 6. 2020, sp.

zn. 1 T 67/2020, podal obviněný odvolání, které směřovalo do výroku o vině a

trestu. O podaném odvolání rozhodl Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 12. 8.

2020, sp. zn. 50 To 241/2020, tak, že podle § 256 tr. ř. se podané odvolání

zamítá.

II.

Dovolání a vyjádření k němu

4. Proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 8. 2020 (v dovolání

nesprávně uvedeno 12. 7. 2020), sp. zn. 50 To 241/2020, podal obviněný

prostřednictvím obhájkyně dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř., neboť rozhodnutí soudu prvního a druhého stupně jsou založena na

nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním

posouzení.

5. Obviněný vyjadřuje nesouhlas s právním posouzením skutku, když byl

uznán vinným zločinem krádeže podle § 205 odst. 2, odst. 4 písm. b) tr.

zákoníku. Zdůrazňuje nepřipojení se poškozené společnosti k trestnímu řízení,

neboť jí nevznikla žádná škoda, zboží jí bylo nepoškozené vráceno. Dále z

výslechu pracovníka ostrahy obchodu nevyplynula mimořádná situace provozu

obchodu, když obchod fungoval v normálním provozu. Dovolatel nepovažuje za

dostačující, jak se soudy nižší instance vypořádaly s naplněním znaku „jinou

událostí vážně ohrožující život nebo zdraví lidí“, za kterou označily pandemii

vysoce nakažlivého koronaviru z důvodu, že byl na území ČR vyhlášen nouzový

stav. Obviněný na základě tohoto odůvodnění nabyl dojmu, že jakákoliv událost

ohrožující zdraví, která způsobí nouzový stav, by měla být jinou událostí vážně

ohrožující život a zdraví. Zdůrazňuje, že v usnesení vlády č. 69/2020 Sb. ze

dne 12. 3. 2020, není uvedeno spojení „vážné ohrožení“, je tam toliko uvedeno,

že se nouzový stav vyhlašuje z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s

prokázáním výskytu koronaviru na území ČR. Poukazuje na oprávnění vlády podle

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném

znění, konkrétně článek 5, který umožňuje vyhlásit nouzový stav v případě

živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného

nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy nebo zdraví. Namítá, že

nebylo ničím odůvodněno, že by v době spáchání skutku bylo riziko poškození

zdraví obyvatel vyšší, než je běžné u sezónních virových onemocnění. Uvádí, že

vláda měla jen pravděpodobné prognózy a pravděpodobný stav osob nakažených a

zemřelých na základě neozkoušených testů, když o jejich certifikaci nebylo nic

známo. Pokládá si otázku, zda skutečně existovalo tak velké riziko, pro které

by měl být vyhlášen nouzový stav. Nebylo nijak vůbec odůvodněno, proč je

epidemie či pandemie nového typu koronaviru jinou událostí vážně ohrožující

životy a zdraví lidí (nebyl určen ani počátek ani konec události, která nemusí

být totožná se začátkem a koncem vyhlašovaného nouzového stavu).

6. Dovolatel dále uvádí, že trestním zákoníkem prostupují všechny

krizové stavy, nevyjímaje nouzový stav, když v tomto směru odkazuje na znění

trestných činů ohrožení devizového hospodářství podle § 247 tr. zákoníku či

nenastoupení služby v ozbrojených silách podle § 372 tr. zákoníku. Samotný

nouzový stav pak není ve skutkové podstatě podle § 205 odst. 4 písm. b) tr.

zákoníku explicitně uveden. Namítá, že pokud měly soudy nižších stupňů za to,

že cokoliv je zmíněno jako důvod pro vyhlášení nouzového stavu, je podřaditelné

pod pojem jiná událost vážně ohrožující život nebo zdraví, veřejný pořádek nebo

majetek, není tato intepretace v souladu se zásadou nullum crimen sine lege

certa, když jednání zakázané musí být vyjádřeno přesně, srozumitelně, aby

jednající neměl pochybnosti, kdy se jeho jednání stane trestným, popř. jaký

trest mu za jeho jednání hrozí.

7. Soudy rovněž podle názoru dovolatele nezohlednily konkrétní

společenskou škodlivost skrz zásadu subsidiarity trestní represe (viz

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1365/2016). Soudy tak jen na základě

nejasných formálních znaků subsumovaly trestný čin pod kategorii, která

pachateli přiznává nepřiměřenou vyšší trestní sazbu. Došlo tak k porušení práva

na spravedlivý proces a popření zásady humanismu trestního řízení. Obviněný

nesouhlasí s tím, že společenská škodlivost činu odpovídá stanovenému trestu,

když se jednalo o 2 balení náhradních břitů v celkové hodnotě 2 198 Kč, šlo

tedy o běžné spotřební zboží nesouvisející s obranou proti šíření jakéhokoliv

viru. Nadto dodává, že ukradené zboží vrátil, nevznikla žádná škoda, takže

nebylo rozumné a spravedlivé uložit trest v trvání 28 měsíců. Nemá docházet k

přehnaně extenzivnímu výkladu trestněprávních norem a exemplárnímu trestání.

Konstatuje, že soudy nevyužily postup podle § 58 tr. zákoníku. Obviněný se

domnívá, že nikoli každá krádež za vyhlášení nouzového stavu nebo při výskytu

nového typu koronaviru musí být kvalifikována podle § 205 odst. 4 písm. b) tr.

zákoníku. Poukazuje na komentář trestního zákoníku vydaného C. H. Beck ke

spáchání trestného činu za krizové situace, z něhož je patrné, že pachatel

zneužil situace vzniklé ke spáchání trestného činu. Dovolatel namítá, že vyjma

časové souvislosti z dokazování nevyplynulo zneužití situace ke spáchání činu.

Rozporuje postup soudů, jež se nezabývaly spojitostí mezi krádeží a událostí

ohrožující život a zdraví lidí (potažmo s výskytem koronaviru a vyhlášeným

nouzovým stavem). Argumentuje rovněž skutečností, že nešlo o krádež

zdravotnických pomůcek, věcí osobní ochrany před nákazou či krádež vloupáním do

prodejny zavřené na základě přijatých krizových opatření.

8. Dovolatel je přesvědčen, že rozhodnutí soudu druhého stupně je z

hlediska právního posouzení nesprávné, když se soud dostatečně nezabýval

individualitou daného případu, obviněného i společenskou škodlivostí.

9. V závěru podaného dovolání obviněný navrhuje, aby Nejvyšší soud

zrušil usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 12. 8. 2020, sp. zn. 50 To

241/2020, a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Krajskému soudu v Plzni přikázal, aby

věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

10. Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství se ke dni

rozhodování Nejvyššího soudu k podanému dovolání nevyjádřil.

III.

Přípustnost dovolání

11. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že

dovolání obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, odst. 2 písm. h) tr. ř.],

bylo podáno osobou oprávněnou prostřednictvím obhájkyně, tedy podle § 265d

odst. 1 písm. c) tr. ř. a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k

podání dovolání byla ve smyslu § 265e tr. ř. zachována, přičemž splňuje i

obsahové náležitosti dovolání (§ 265f tr. ř.).

IV.

Důvodnost dovolání

12. Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. řádu,

bylo dále nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněný

zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou

podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle §

265i odst. 3 tr. ř.

13. Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným

opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a

hmotněprávních vad, nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního

a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště

dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry

může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném

opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno

základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve

smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen

„Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou

třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a

samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho

důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je

mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět

(srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr.

ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň

plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání

dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní

pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne

27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými

dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k

revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci

má přitom zajistit povinné zastoupení obviněného obhájcem – advokátem (§ 265d

odst. 2 tr. ř.).

14. Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v

případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo

jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje,

že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud

tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle

norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Skutkový stav je

při rozhodování o dovolání hodnocen v zásadě pouze z toho hlediska, zda skutek

nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou

právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva.

Dovolací soud musí – s výjimkou případu tzv. extrémního nesouladu – vycházet ze

skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je

vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda

15. Ze skutečností výše uvedených vyplývá, že východiskem pro existenci

dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. jsou v pravomocně

ukončeném řízení stabilizovaná skutková zjištění vyjádřená především v popisu

skutku v příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i další soudem

(soudy) zjištěné okolnosti relevantní z hlediska norem hmotného práva

(trestního, ale i jiných právních odvětví).

16. Obviněný naplnění zvoleného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. dovozuje ze skutečností, že rozhodnutí soudu druhého stupně

spočívá na nesprávném právním posouzení skutku, neboť posuzovaný skutek byl

nesprávně kvalifikován podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, pouze z

důvodu vyhlášení nouzového stavu a v tom, že soudy nezohlednily konkrétní

společenskou škodlivost jeho jednání z pohledu zásady subsidiarity trestní

represe a předpokladů pro aplikaci ustanovení § 58 odst. 1 tr. zákoníku.

17. Vzhledem ke konkrétnímu obsahu uplatněné dovolací argumentace je

možno konstatovat, že obviněný uplatnil námitky v rozhodující míře právně

relevantním způsobem, podřaditelným pod zvolený dovolací důvod, když primárně

namítá nesprávnou právní kvalifikaci skutku. Z pohledu zvolené dovolací

argumentace je třeba především uvést, že obviněný v rámci podaného dovolání

uplatňuje v podstatě stejné námitky jako v rámci řízení před soudy nižších

stupňů, přičemž tyto se jeho obhajobou zabývaly a reagovaly na ni. V

souvislosti s námitkami, které obviněný uplatnil v rámci podaného dovolání a

jež jsou shodné s námitkami uplatněnými v podaném odvolání je třeba uvést, že

na situaci, kdy obviněný v rámci podaného dovolání opakuje shodné námitky,

které uplatnil před soudy nižších stupňů a tyto se s nimi řádně a náležitě

vypořádaly, pamatuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 5

Tdo 86/2002, publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu (C. H.

BECK, ročník 2002, svazek 17, pod T 408), podle kterého se jedná o dovolání

zpravidla neopodstatněné. O takový případ ve vztahu k opakování již uplatněných

námitek se v dané věci rovněž jedná.

18. Nejvyšší soud bez ohledu na shora naznačený závěr přesto považoval

za vhodné se blíže k námitkám obviněného vyjádřit. Zločinu krádeže podle § 205

odst. 2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc

tím, že se jí zmocní, a byl za takový čin v posledních třech letech odsouzen

nebo potrestán a současně spáchá takový čin za stavu ohrožení státu nebo za

válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život

nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek. Z hlediska zavinění postačuje

podle § 17 písm. b) tr. zákoníku k naplnění okolností podmiňujících použití

vyšší trestní sazby nedbalost.

19. Soudy nižších stupňů dospěly k závěru, že obviněný naplnil znak, že

spáchal takový čin za stavu jiné události vážně ohrožující život a zdraví lidí. V dané věci jde tedy primárně o řešení otázky, co se rozumí jinou událostí

vážně ohrožující život a zdraví lidí ve smyslu ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku. Nejprve je vhodné konstatovat, že ze skutkových zjištění soudů

nižších stupňů, ale i odůvodnění jejich rozhodnutí, je nepochybné, že obviněný

se měl činu dopustit za situace, kdy na území České republiky z důvodu ohrožení

zdraví v souvislosti s prokázáním koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2) byl

na základě usnesení vlády České republiky č. 194 a č. 396 vyhlášen nouzový stav

podle čl. 5 a čl. 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., v platném znění. Právě ze

spáchání činu obviněným v době vyhlášeného nouzového stavu je dovozováno

naplnění znaku, že obviněný spáchal takový čin za stavu jiné události vážně

ohrožující život a zdraví lidí. Na tomto místě je vhodné se blíže zabývat tím,

kdy a za jakých podmínek lze vyhlásit nouzový stav a jaké právní důsledky má

vyhlášení nouzového stavu mimo jiné pro oblast trestního práva. Podle čl. 5

ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, v platném

znění (dále jen „ústavní zákon o bezpečnosti ČR“), může vláda vyhlásit nouzový

stav v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod

nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví,

majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Jedná se tedy o události

nevojenské povahy, neboť v případě události vojenské povahy by připadalo v

úvahu vyhlášení válečného stavu či stav ohrožení státu. Za jinou událost vážně

ohrožující život, veřejný pořádek nebo majetek lze považovat rozsáhlejší

nepokoje obyvatelstva, vzpouru vězňů, teroristické akce, větší železniční,

leteckou nebo jinou dopravní nehodu, kterou pachatel nezpůsobil, ale situace

vzniklé v jejím důsledku zneužil ke spáchání trestného činu. Byť by se navenek

mohlo jevit, že šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2 nelze pod pojem jiné

nebezpečí podřadit, neboť šíření epidemie koronaviru nelze považovat za

nepokoje, vzpouru vězňů, teroristickou akci, větší železniční, letecké či

dopravní neštěstí, tak je třeba mít za to, že tento výklad by byl

zjednodušující a nepřiměřeně zužující a nepřihlížel by k tomu, co je smyslem

čl. 5 ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Smyslem tohoto článku je zajistit

fungování státu v době takových ojedinělých situací, které jsou svojí povahou

mimořádné a které jsou v nezbytné míře spojené s nutností provést celou řadu

opatření, která se mohou a ve většině případů budou dotýkat rovněž některých

občanských práv a svobod, již jsou deklarovány zákonem č. 2/1993 Sb. Listiny

základních práv a svobod (dále jen Listina) a zákonem č. 209/1992 Sb. Úmluvy o

ochraně lidských práv a svobod (dále jen Úmluva) a budou spojeny s jejich

určitým omezením. Vyhlášení nouzového stavu pak umožňuje fungování státu za

určité kritické situace, kdy by tzv.

normální fungování státu nemohlo vést k

efektivnímu a včasnému odstranění nebo zabránění následků vyplývajících z

živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného

nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví, majetkové hodnoty

anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Zde je třeba podotknout, že vyhlásit

nouzový stav může jen vláda ČR, která ovšem musí vždy uvést důvody vyhlášení

tohoto nouzového stavu a zároveň vymezit, která práva stanovená ve zvláštním

zákoně a v jakém rozsahu se v souladu s Listinou základních práv a svobod

omezují a které povinnosti a v jakém rozsahu se ukládají (viz čl. 6 odst. 1

ústavního zákona o bezpečnosti ČR), přičemž nouzový stav může vyhlásit nejdéle

na dobu 30 dnů s tím, že uvedená doba se může prodloužit jen po předchozím

souhlasu Poslanecké sněmovny (viz čl. 6 odst. 2 ústavního zákona o bezpečnosti

ČR). Zároveň platí, že o vyhlášení nouzového stavu musí vláda ČR neprodleně

informovat Poslaneckou sněmovnu, která může kdykoliv nouzový stav zrušit (viz

čl. 5 odst. 4 ústavního zákona o bezpečnosti ČR).

20. Z pohledu těchto závěrů je nezbytné uvést, že v dané věci není

pochyb o tom, že nouzový stav byl vládou ČR v předmětném období vyhlášen, tento

se vztahoval na celé území ČR z důvodu ohrožení životů a zdraví v souvislosti s

prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS-CoV-2) na území České

republiky. Stalo se tak usnesením vlády ČR ze dne 12. 3. 2020, č. 194 (69/2020

Sb.), kterým byl vyhlášen nouzový stav podle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/

1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, na území České republiky na dobu 30

dní od 14:00 dne 12. 3. 2020, jenž byl následně opakovaně prodloužen podle čl.

6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nejprve se jednalo o prodloužení usnesením vlády České republiky ze dne 9. 4.

2020 č. 396, do 30. 4. 2020 (156/2020 Sb.) a poté usnesením vlády ze dne 30. 4.

2020, č. 485, do 17. 5. 2020 (č. 219/2020 Sb.). Není tedy rozporné, že trestné

jednání obviněného ze dne 10. 5. 2020 bylo spácháno v době vyhlášeného

nouzového stavu podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR.

21. V dané věci je se třeba zabývat otázkou, zda samotné vyhlášení

nouzového stavu znamená naplnění znaku, že obviněný spáchal čin za stavu jiné

události vážně ohrožující život a zdraví. Nejvyšší soud především považuje za

nutné uvést, že takový závěr nelze presumovat absolutně, byť tomu tak ve

většině případů bude. Vždy totiž bude nutno do jisté míry posuzovat konkrétní

důvody vyhlášení nouzového stavu a rozsah přijatých omezení a uložených

povinností. Stejně tak lze připustit, že výjimečně bude uvedený znak naplněn,

přestože nouzový stav nebude vyhlášen, když se bude jednat o událost, která

svou povahou vážně ohrožuje život a zdraví většího počtu osob, kdy může být

přijato jiné opatření než vyhlášení nouzového stavu (je např. vyhlášen stav

nebezpečí podle § 3 odst. 1 zákona č. 240/200 Sb. o krizovém řízení a změně

některých zákonů) či v té době nebude vyhlášeno žádné opatření, ovšem z pohledu

vzniklé situace nebude pochyb o tom, že se jedná o událost, která svojí povahou

a závažností vážně ohrožuje život nebo zdraví více blíže neurčených osob. K

tomuto naznačenému závěru lze dospět na základě porovnání znění § 205 odst. 4

písm. b) tr. zákoníku se skutkovými podstatami jiných trestných činů, které na

rozdíl od ustanovení § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, naplnění

kvalifikované skutkové podstaty vážou na vyhlášení nouzového stavu - ohrožení

devizového hospodářství podle § 247 tr. zákoníku, nenastoupení služby v

ozbrojených silách podle § 372 tr. zákoníku (privilegovaná skutková podstata) a

vyhýbání se výkonu služby podle § 384 odst. 1 tr. zákoníku. Ve vztahu ke

skutkovým podstatám, ve kterých je explicitně uvedena nutnost vyhlášení

nouzového stavu jako znaku objektivní stránky daného trestného činu, je nutné

vzhledem k námitkám obviněného uvést následující. V prvé řadě se jedná o

základní skutkové podstaty na rozdíl od projednávané věci, popř. privilegované

skutkové podstaty, kdy je spáchání trestného jednání za dané situace posuzováno

jako jednání s vyšší mírou společenské škodlivosti [nejedná se tedy o obecnou

přitěžující okolnost podle § 42 písm. j) tr. zákoníku]. Jinak vyjádřeno,

všechny tři uváděné skutkové podstaty mohou být spáchány pouze za vyhlášeného

nouzového stavu, a nikoliv za jiné obdobné situace. Oproti tomu u krádeže podle

§ 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, jako je tomu v projednávané věci, je

nouzový stav pouze jednou z možností, jak může k naplnění kvalifikované

skutkové podstaty dojít, tj. skutkové podstaty s vyšší mírou společenské

škodlivosti, přičemž samotné vyhlášení nouzového stavu není pro kvalifikaci

podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku vždy nutné. Zde se ještě pro přesnost

sluší poznamenat, že pro naplnění předmětné kvalifikované skutkové podstaty

zločinu krádeže ve vztahu k subjektivní stránce postačí nedbalost podle § 17

tr. zákoníku, ovšem u základní a privilegovaných skutkových podstat shora

uvedených je zapotřebí úmyslu. Je nutné si uvědomit, že kdyby zákonodárce

vyhlášení nouzového stavu pro naplnění § 205 odst. 4 tr. zákoníku vyžadoval,

explicitně by takovou skutečnost do znění zákonného ustanovení zakotvil.

22. S ohledem na shora uvedená teoretická východiska, je podstatné

vyřešit otázku, zda lze epidemii koronaviru SARS-CoV-2 považovat za „jinou

událost vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek“,

když, jak již bylo naznačeno, naplnění skutkové podstaty podle § 205 odst. 4

písm. b) tr. zákoníku explicitně nevyžaduje vyhlášení nouzového stavu, byť tomu

tak v rozhodující míře, což již bylo naznačeno, v praxi, bude, a tak tomu bylo

i v dané věci. V tomto směru je z pohledu argumentace obviněného třeba

zdůraznit, že není rozhodující, že vláda neuvedla v usnesení ze dne 12. 3. 2020

č. 69/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu, že se jedná o vážné ohrožení,

neboť jak již bylo uvedeno, je vždy nutno posuzovat konkrétní důvody vyhlášení

nouzového stavu a rozsah přijatých omezení a uložených povinností. Zde je nutno

konstatovat, že o závažnosti situace z hlediska reálného vážného ohrožení

života a zdraví obyvatelstva svědčí skutečnost, že nouzový stav byl vyhlášen na

celém území ČR, tedy nejednalo se o lokální záležitost, která by se vztahovala

toliko k určité části území ČR. Současně je nezbytné zdůraznit, že došlo k

výraznému omezení svobody pohybu, jež je garantována v čl. 14 Listiny.

Obyvatelstvu byla omezena svoboda pohybu na nezbytně nutné potřeby (práce,

návštěvy lékaře), ale i mimo území České republiky (nemohli svobodně

vycestovat) s určitými přesně stanovenými výjimkami. Občané se nemohli mimo

místo bydliště pohybovat bez ochranných prostředků dýchacích cest, bylo

zakázáno určitým skupinám osob navštěvovat obchody v určitých časech, bylo

výrazně omezeno podnikání (většina obchodů a služeb musela na základě

vyhlášeného nouzového stavu uzavřít provozovny), bylo omezeno právo

shromažďovací podle čl. 19 Listiny atd. Již z tohoto vymezení je nepochybné, že

v předmětné době došlo k závažnému omezení základních práv a svobod občanů,

když právě tato omezení a další opatření byla činěna z důvodu extrémního

nebezpečí vyplývajícího z nekontrolovaného šíření koronaviru SARS-CoV-2 na

území ČR z hlediska ochrany života a zdraví obyvatelstva, když v případě

koronaviru SARS-CoV-2 se jedná o pandemii podle WHO (Světové zdravotnické

organizace). Lze tedy uzavřít, že vyhlášení nouzového stavu a jeho prodlužování

bylo nepochybně vyvoláno nebezpečím nekontrolovaného šíření koronaviru

SARS-CoV-2, který vážně ohrožoval život a zdraví velkého počtu osob. O

závažnosti celé situace nakonec svědčí i skutečnost, že tento nouzový stav byl

opakovaně prodlužován, když také nelze pominout míru omezení ve vztahu k

jednotlivcům a následkům těchto omezení a uložených povinností pro jejich

život, a to rodinný i společenský, ale i např. pro ekonomiku. Proto vyhlášení

nouzového stavu z důvodu šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2 a následky

tohoto vyhlášeného nouzového stavu jsou srovnatelné svojí závažností s

událostmi, které jsou explicitně vyjmenovány v ustanovení § 205 odst. 4 písm.

b) tr. zákoníku, tedy ohrožením státu, válečným stavem, živelní pohromou nebo

jinou událostí vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo

majetek.

23. Pokud obviněný jistým způsobem polemizuje o vážnosti hrozby šíření

epidemie koronaviru SARS-CoV-2, tak je nezbytné zdůraznit, že pro naplnění

skutkové podstaty podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku se nevyžaduje, aby

uvedený následek skutečně nastal, postačí, že tento bezprostředně (nebo reálně)

hrozí. Tato podmínka v dané věci byla nepochybně naplněna. Nad rámec tohoto

závěru považuje Nejvyšší soud za vhodné uvést, že o závažnosti a nebezpečnosti

šíření epidemie koronaviru SARS-CoV-2, pokud by nebyla přijata předmětná

opatření a vyhlášen nouzový stav, nakonec svědčí i následující vývoj šíření

této epidemie po uvolnění opatření z jara roku 2020 a to nejen na území ČR ale

v celém světě (vysoký počet hospitalizovaných a zemřelých osob s koronavirem

SARS-CoV-2, trvalé následky, ekonomické škody).

24. Nejvyšší soud současně zdůrazňuje, že smyslem právní úpravy

[kvalifikované skutkové podstaty krádeže podle § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku] je zdůraznit mimořádnou škodlivost předmětného trestného jednání za

určitého extrémně škodlivého stavu, který vyžaduje, aby byly lidské zdroje

směřovány k odstranění tohoto hrozícího extrémně škodlivého stavu cestou

mimořádných opatření, ať již se týkajících využití lidských zdrojů a prostředků

či přijetím mimořádných právních opatření, která umožňují právě za uložení

těchto jistých opatření či omezení hrozící riziko eliminovat. Obecně lze

připustit, že obviněný se nedopustil trestné činnosti, jež by měla

bezprostředně navazovat na vyhlášený nouzový stav, kdy krádež se netýkala např. ochranných pomůcek, ovšem toto pro posouzení věci není rozhodující a podstatné,

neboť toto se pro naplnění dané skutkové podstaty ani nevyžaduje. Je tomu tak

proto, že smyslem zákonné úpravy v § 205 odst. 4 písm. b) tr. zákoníku a

zvýšeného trestního postihu je zcela jistě pachatele od určitého trestního

jednání za mimořádné situace odradit, když takové jednání je vysoce společensky

škodlivé právě z důvodu situace, za které k němu dochází. Jinak vyjádřeno,

krádeže spáchané za stavu jiné události vážně ohrožující život a zdraví jsou

nepochybně výrazněji společensky škodlivější než krádeže v tzv. normálním

stavu. Ve vztahu k námitce, že obchodní dům nepociťoval škodu citelněji než

škodu, která by nebyla způsobena za vyhlášeného nouzového stavu, je nezbytné

uvést, že na jaře roku 2020 v době nouzového stavu byla lidská práva a svobody

citelně omezena pro všechny občany na území ČR, když takový stav od doby

přijetí ústavního zákona č. 110/1998 Sb., ještě nenastal. Jednotlivá omezení se

dotkla každého, některá ve větší míře, jiná v míře nižší. Nicméně v době řady

omezení se musela ostraha předmětného obchodního řetězce zabývat nejen

sledováním kamerových záznamů a monitoringem provozovny, nýbrž rovněž musela

sledovat dodržování zvýšených hygienických opatření na ploše obchodního domu z

důvodu ochrany osob, které zde nakupovaly, ale i osob, které zde pracovaly a

byly tak vystaveny zvýšenému riziku nákazy. Navíc nelze ani pominout, že řada

činností byla ztížena i různými opatřeními, které souvisely s epidemií, jako

např. karantény, které se nepochybně projevily ve fungování činnosti, které

měly zajistit nezbytné potřeby obyvatelstva, mezi které je nutno zařadit nejen

zdravotní péči, ale např. i základní životní potřeby. Takže i z tohoto pohledu

je uplatněná námitka bezpředmětná.

Nad rámec tohoto závěru je dále nutno

zdůraznit, že z logiky věci není pochyb o tom, že v období vyhlášeného

nouzového stavu se nepochybně jistým způsobem zvyšují i požadavky na fungování

všech státních orgánů a institucí a na bezpečnostní složky, mezi které patří i

Policie ČR, která v tomto období ve zvýšené míře plní jiné úkoly než v období,

ve kterém není vyhlášen nouzový stav, když jde především o kontrolu a

zajišťování plnění omezení a povinností souvisejících s vyhlášením nouzového

stavu, ale i plnění úkolů, které bezprostředně souvisí s hrozícím akutním

nebezpečím (např. pomoc určité kategorii občanů, hlídaní určitých objektů,

zajištění pořádku na určitých místech – např. v nemocnicích apod.), když plnění

těchto úkolů nakonec klade i zvýšené nároky na plnění služebních povinností

příslušníků Policie ČR, včetně různých přesčasů, pracovních pohotovostí apod. Za takové situace představuje objasňování spáchané trestné činnosti, byť jistým

způsobem bagatelní povahy, jisté narušování a ztížení plnění úkolů, které

souvisí s vyhlášeným nouzovým stavem, ale zejména s eliminováním rizika

souvisejícího se šířením koronaviru SARS-CoV-2 a nepochybně má i větší

negativní účinky z hlediska zajištění generální a individuální prevence, když

se lze domnívat, že právě tyto důvody vedly zákonodárce k přijetí této

kvalifikované skutkové podstaty. Je totiž nutné si uvědomit, že vyhlášený

nouzový stav související se šířením koranoviru SARS-CoV-2 představoval pro

každého jedince omezení jeho práv a nepochybně se ho určitým způsobem dotkl. Z

pohledu těchto závěrů je pak nerozhodné, že se poškozená společnost s nárokem

na náhradu škody nepřipojila, stejně tak výše způsobené škody, když tyto

skutečnosti by mohly mít vliv na úvahy o trestu a měly by ho mít.

25. Dovolatel dále uplatnil námitku subsidiarity trestní represe na

základě tvrzení, že soudy nezohlednily konkrétní společenskou škodlivost, když

výslovně uvedl, že jeho jednání bylo na základě nejasně formulovaných znaků

subsumováno pod trestný čin v kategorii, která pachateli přiznává nepřiměřenou

vyšší trestní sazbu (výslovná citace). Vzhledem k takto velmi stručné dovolací

argumentaci se dovolací soud může s touto vypořádat toliko obecně (viz

rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2015, sp. zn. 4 Tdo 330/2015), neboť

není úkolem Nejvyššího soudu si dovolací argumentaci domýšlet, neboť právně

fundovanou argumentaci v rámci dovolání zajišťuje povinné zastoupení obviněného

v tomto řízení obhájcem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

26. Subsidiarita trestní represe představuje jednu ze základních zásad,

kterou se z ústavního hlediska řídí aplikace trestního práva. Vyjadřuje zásadu,

že trestní represe je krajním prostředkem ochrany zájmů, které byly činem

dotčeny. Zásada subsidiarity trestní represe je vyjádřena v § 12 odst. 2 tr.

zákoníku, který stanoví, že trestní odpovědnost pachatele a trestněprávní

důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky škodlivých, ve

kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu.

Podle § 13 odst. 1 tr. zákoníku je trestným činem takový protiprávní čin, který

trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v tomto

zákoně. Z dikce tohoto ustanovení platí, že zásadně každý protiprávní čin,

který vykazuje všechny znaky uvedené v trestním zákoníku, je trestným činem. V

případě jeho existence je třeba vůči jeho pachateli vyvodit trestní odpovědnost

za jeho spáchání. Naznačený závěr je v případě méně závažných trestných činů

korigován použitím zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2

tr. zákoníku.

27. Společenská škodlivost není zákonným znakem trestného činu, neboť má

význam jen jako jedno z hledisek pro uplatňování zásady subsidiarity trestní

represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Společenská škodlivost se

neposuzuje v obecné poloze, vždy ji je třeba zvažovat v konkrétním posuzovaném

případě u každého spáchaného méně závažného trestného činu, u něhož je nutné ji

zhodnotit s ohledem na intenzitu naplnění kritérií vymezených v § 39 odst. 2

tr. zákoníku, a to ve vztahu ke všem znakům zvažované skutkové podstaty

trestného činu a dalším okolnostem případu. Úvaha o tom, zda jde o čin, který s

ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe není trestným činem z důvodu

nedostatečné společenské škodlivosti případu, se uplatní za předpokladu, že

posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice trestnosti neodpovídá běžně se

vyskytujícím trestným činům předmětné skutkové podstaty.

28. V dané souvislosti považuje Nejvyšší soud za potřebné odkázat na

stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 30. 1. 2013, sp. zn. Tpjn 301/2012

(publikovaného pod č. 26/2013 Sb. rozh. tr.) podle kterého, „I. trestným činem

je podle trestního zákoníku takový protiprávní čin, který trestní zákon

označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně (§ 13 odst. 1

tr. zákoníku). Zásadně tedy platí, že každý protiprávní čin, který vykazuje

všechny znaky uvedené v trestním zákoníku, je trestným činem a je třeba vyvodit

trestní odpovědnost za jeho spáchání. Tento závěr je však v případě méně

závažných trestných činů korigován použitím zásady subsidiarity trestní represe

ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku, podle níž trestní odpovědnost pachatele a

trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky

škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního

předpisu. Zvláštnost materiálního korektivu spočívajícího v použití

subsidiarity trestní represe vyplývá z toho, že se jedná o zásadu, a nikoli o

konkrétní normu, a proto je třeba ji aplikovat nikoli přímo, ale v zásadě jen

prostřednictvím právních institutů a jednotlivých norem trestního práva. II. Zakotvení zásady subsidiarity trestní represe a z ní vyplývajícího principu

použití trestního práva jako ‚ultima ratio‘ do trestního zákoníku má význam i

interpretační, neboť znaky trestného činu je třeba vykládat tak, aby za trestný

čin byl považován jen čin společensky škodlivý. Společenská škodlivost není

zákonným znakem trestného činu, neboť má význam jen jako jedno z hledisek pro

uplatňování zásady subsidiarity trestní represe ve smyslu § 12 odst. 2 tr. zákoníku. Společenskou škodlivost nelze řešit v obecné poloze, ale je ji třeba

zvažovat v konkrétním posuzovaném případě u každého spáchaného méně závažného

trestného činu, u něhož je nutné ji zhodnotit s ohledem na intenzitu naplnění

kritérií vymezených v § 39 odst. 2 tr. zákoníku, a to ve vztahu ke všem znakům

zvažované skutkové podstaty trestného činu a dalším okolnostem případu. Úvaha o

tom, zda jde o čin, který s ohledem na zásadu subsidiarity trestní represe není

trestným činem z důvodu nedostatečné společenské škodlivosti případu, se

uplatní za předpokladu, že posuzovaný skutek z hlediska spodní hranice

trestnosti neodpovídá běžně se vyskytujícím trestným činům dané skutkové

podstaty. III. Kritérium společenské škodlivosti případu je doplněno principem

‚ultima ratio‘, z kterého vyplývá, že trestní právo má místo pouze tam, kde

jiné prostředky z hlediska ochrany práv fyzických a právnických osob jsou

nedostatečné, neúčinné nebo nevhodné. Chování pachatele po spáchání skutku

vykazujícího znaky trestného činu, zejména jeho snahu nahradit takovým činem

způsobenou škodu nebo odstranit jiné škodlivé následky činu, není okolností,

která by ve smyslu zásady subsidiarity trestní represe dovolovala rezignovat na

povinnost uplatňovat trestní odpovědnost takového pachatele, ale lze ji

zohlednit zejména při úvaze o použití § 172 odst. 2 písm. c) tr. ř. (příp. §

159a odst. 4 tr.

ř.) nebo některého z odklonů v trestním řízení [srov. § 179c

odst. 2 písm. f), g), h), § 307 a § 309 tr. ř., § 70 zákona o soudnictví ve

věcech mládeže], případně při úvaze o druhu a výši sankce ukládané za takový

trestný čin (srov. § 39 odst. 1 věta za středníkem tr. zákoníku).“ Nejvyšší

soud považuje za vhodné připomenout další závěry obsažené v rozhodnutích

Nejvyššího soudu, týkajících se problematiky zásady subsidiarity, v nichž bylo

vysloveno (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2011, sp. zn. 6

Tdo 1508/2010), že „sama existence jiné právní normy, umožňující nápravu

závadného stavu způsobeného pachatelem, ještě sama o sobě nezakládá nutnost

postupu jen podle této normy s odkazem na zásadu subsidiarity trestní represe

(resp. pojetí trestního práva jako ultima ratio), bez možnosti aplikace

trestněprávních institutů. Byl-li spáchán trestný čin, jehož skutková podstata

byla beze zbytku ve všech znacích naplněna, nemůže stát rezignovat na svou roli

při ochraně oprávněných zájmů fyzických a právnických osob s poukazem na

primární existenci institutů občanského, obchodního práva či jiných právních

odvětví, jimiž lze zajistit náhradu škody, která byla trestným činem způsobena. Akcentace principu ultima ratio nemůže zcela znemožnit aplikaci základního

principu – účelu trestního řízení – tak, jak je vymezen v ustanovení § 1 odst. 1 tr. ř.“

29. Z pohledu uplatněné dovolací argumentace je třeba uvést, že obviněný

se snaží naznačit, že jeho jednání nebylo natolik škodlivé pro společnost, aby

naplňovalo znak spáchání činu za jiné události vážně ohrožující život a zdraví

lidí. V souvislosti s touto argumentací dovolatele Nejvyšší soud při řešení

míry společenské škodlivosti při použití zásady subsidiarity trestní represe

připomíná, že nelze opomenout zejména význam chráněného zájmu v době nouzového

stavu, okolnosti, za kterých byl čin spáchán, osobu pachatele, míru jeho

zavinění a jeho pohnutku, záměr nebo cíl. Proto lze mít za to, že posuzovaný

skutek v dané věci nepochybně dosahuje hranice společenské škodlivosti

požadované pro posouzení skutku jako trestného činu krádeže podle § 205 odst.

2, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku. Neuplatnění trestní odpovědnosti podle § 12

odst. 1 tr. zákoníku přichází v úvahu pouze ve výjimečných případech, v

takových, kdy okolnosti případu jsou mimořádné a při formulaci dané skutkové

podstaty zákonodárcem nepředpokládatelné. Takový charakter ale posuzovaný

skutek nemá, a proto se Nejvyšší soud ztotožňuje s názory soudů nižších stupňů,

že aplikace norem trestního práva je v případě obviněného na místě, a to včetně

kvalifikované skutkové podstaty.

30. Obviněný dále velmi stručně uvádí, že soudy pochybily, pokud

nepoužily při ukládání trestu ustanovení § 58 tr. zákoníku. Zde je na místě

stručně zdůraznit, že obviněný ani neuvádí, který odstavec ustanovení § 58 tr.

zákoníku měl být aplikován. Přesto je třeba uvést, že námitky stran nepoužití §

58 tr. zákoníku nenaplňují zvolený dovolací důvod, ale ani žádný jiný (srov. k

tomu usnesení velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 12. 1. 2005, sp. zn. 15

Tdo 1314/2004, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2006 sp. zn. 8 Tdo

872/2006, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 2. 2017, sp. zn. 11 Tdo 852/2016

a mnohá další).

31. Bez ohledu na shora uvedený závěr považuje Nejvyšší soud k samotnému

uloženému trestu za vhodné poznamenat, že obviněnému byl uložen trest v trvání

28 měsíců nepodmíněně za situace, kdy byl obviněný ohrožen trestem odnětí

svobody dva roky až osm let. Trest mu byl tedy uložen v zákonné sazbě při dolní

hranici stanovené zákonné trestní sazby. Lze mít za to, že s ohledem na

spáchaný zločin v době nouzového stavu, tj. v době, která klade na Policii ČR

výrazné požadavky, a přitěžujícím okolnostem v podobě mnohonásobné recidivy

obviněného, nelze považovat trest za nepřiměřeně přísný, spíše za trest

mírnější právě vzhledem k opakované recidivě obviněného, která představuje

výrazně přitěžující okolnost. Především soud prvního stupně se odůvodněním

uloženého trestu řádně zabýval a dostatečně trest odůvodnil (viz bod 7.

rozsudku soudu prvního stupně), když uvedený soud výslovně zohlednil i

polehčující okolnost škody nedosahující ani hranice škody nikoli nepatrné (v

době spáchání skutku výše 5 000 Kč, od 1. 10. 2020 již hranice navýšena na 10

000 Kč) či skutečnost, že poškozené společnosti reálně nevznikla žádná škoda.

Soudy se i věnovaly neuplatnění § 58 tr. zákoníku, kdy soud druhého stupně

výslovně konstatoval, že nebyly naplněny podmínky nejen pro aplikaci § 58 tr.

zákoníku, nýbrž i § 172 odst. 1 písm. c) tr. ř. [správně § 172 odst. 2 písm. c)

tr. ř] (viz bod 13. usnesení soudu druhého stupně). Z pohledu argumentace

obviněného je nezbytné uvést, že i za předpokladu, že by soudy ukládaly trest

pouze podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, jak navrhuje obviněný, tak nepochybně

vzhledem k osobě obviněného by nepřicházelo v úvahu uložení trestu výrazně

mírnějšího, naopak by připadalo v úvahu uložení trestu při horní hranici

trestní sazby stanovené § 205 odst. 2 tr. zákoníku, neboť skutečně nelze

pominout, že obviněný je speciální recidivista, neboť byl 19x soudně trestán

pro v rozhodující míře majetkovou trestnou činnost, když v případě posledního

odsouzení pro trestný čin podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku byl obviněnému při

škodě 931 Kč uložen trest odnětí svobody v trvání 19 měsíců nepodmíněně, který

vykonal krátce před tím, než se dopustil nyní projednávané trestné činnosti. Za

takové situace, i pokud by byl trest ukládán v rámci zákonné trestní sazby, by

nepřicházelo v úvahu uložení trestu mírnějšího.

32. Ohledně obviněným namítaného porušení práva na spravedlivý proces

lze uvést, že rovněž tato uplatněná námitka nenaplňuje dovolací důvod podle §

265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obecně je ovšem třeba zdůraznit, že vzhledem k

výkladu Ústavního soudu může porušení práva na spravedlivý proces zakládat

naplnění dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. (viz Stanovisko

Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 38/14 ze dne 4. 3. 2014, bod 14. a 26., nález

Ústavního soudu ze dne 5. 9. 2006, sp. zn. ÚS II. 669/05). O takový případ se

ovšem v dané věci nejedná, když lze konstatovat, že soudy nižších stupňů

ohledně tohoto obviněného provedly dokazování v nezbytném rozsahu, přičemž

skutkové závěry soudů mají oporu v provedených důkazech, kdy při jejich

hodnocení nedošlo k žádné deformaci provedených důkazů, tyto byly hodnoceny v

souladu s ustanovením § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř., takže skutkový stav byl

zjištěn v rozsahu nezbytném pro rozhodnutí. Odůvodnění rozhodnutí soudů ve

vztahu k tomuto obviněnému pak odpovídá § 125 odst. 1 tr. ř. a § 134 odst. 2

tr. ř. Nad rámec shora uvedeného je dále nutno uvést, že právo na spravedlivý

proces není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení či zaručuje právo

na rozhodnutí, jež odpovídá představám dovolatele. Uvedeným právem je pouze

zajišťováno právo na spravedlivé soudní řízení, v němž se uplatní všechny

zásady soudního rozhodování podle zákona a v souladu s ústavními principy (viz

rozhodnutí Ústavního soudu dne 4. 5. 2005, sp. zn. II. ÚS 681/04). Tyto zásady

byly v daném řízení dodrženy a respektovány.

33. Vzhledem ke shora uvedeným závěrům lze uvést, že dovolání obviněného

bylo podáno sice převážně právně relevantním způsobem podřaditelným pod zvolený

dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., ovšem uplatněné

námitky jsou zjevně neopodstatněné.

34. Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne,

„jde-li o dovolání zjevně neopodstatněné“. Jelikož v posuzované věci jako

takové vyhodnotil dovolání obviněného, rozhodl o něm způsobem uvedeným ve

výroku tohoto usnesení. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. rozhodl

Nejvyšší soud o tomto mimořádném opravném prostředku obviněného v neveřejném

zasedání. Pokud jde o rozsah odůvodnění tohoto usnesení, odkazuje se na

ustanovení § 265i odst. 2 tr. ř., podle něhož „V odůvodnění usnesení o

odmítnutí dovolání Nejvyšší soud jen stručně uvede důvod odmítnutí poukazem na

okolnosti vztahující se k zákonnému důvodu odmítnutí“.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 15. 12. 2020

JUDr. Marta Ondrušová

předsedkyně senátu