Nejvyšší soud Usnesení trestní

4 Tdo 1258/2016

ze dne 2016-11-09
ECLI:CZ:NS:2016:4.TDO.1258.2016.1

4 Tdo 1258/2016-24

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 9. 11. 2016 o

dovolání obviněného A. M. S., proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové

– pobočky v Pardubicích ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 13 To 196/2016, v

trestní věci vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 7 T 64/2016,

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Rozsudkem Okresního soudu v Chrudimi ze dne 3. 5. 2016, sp. zn. 7 T 64/2016,

byl obviněný A. M. S. (dále jen obviněný) uznán vinným ze spáchání pokusu

zločinu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1 tr. zákoníku k § 21

odst. 1 tr. zákoníku, kterého se podle skutkové věty výroku o vině daného

rozsudku dopustil tím, že:

dne 19. 12. 2015 v době kolem 03.30 hodin, v H., okres Ch., u křižovatky silnic

W. a E., v blízkosti domu, po předchozím požití alkoholických nápojů a po

fyzickém konfliktu s O. H., k němuž došlo před barem M. a po jehož ukončení se

snažil z místa uprchnout, v reakci na fyzický útok jmenovaného, který ho

dostihl, udeřil do přesně nezjištěného místa na těle a uchopil za rameno,

vytáhl z levé kapsy svých kalhot zavírací nůž o délce čepele 6 cm a šíře 1,5

cm, kterým O. H., s vědomím možného způsobení vážného poranění orgánů

umístěných v dutině hrudní, silou o střední až velké intenzitě, bodl do oblasti

žeber na levém boku, čímž jmenovanému způsobil zranění, a to bodnou ránu v

oblasti levé zevní strany hrudníku s vbodem cca 5 cm pod úrovní levé prsní

bradavky o délce rány na kůži cca 3 cm a bodným kanálem o délce 4 cm směřujícím

dolů a končícím na žebru, které si vyžádalo lékařské ošetření s revizí bodné

rány a suturou kůže v místě vbodu a následné omezení v obvyklém způsobu života

po dobu nejméně 7-10 dní, spočívajícím v bolestivosti postižených míst, v

omezené hybnosti hrudníku a na to navazujícím ztíženém dýchání, ve ztíženém

vykonávání osobní hygieny a v nezbytnosti dodržování klidového režimu, kdy k

vážnějšímu zranění nedošlo pouze v důsledku nahodilých okolností majících vliv

na místo a způsob proniknutí nože do těla jmenovaného, neboť s ohledem na

anatomickou lokalizaci a délku bodného kanálu ve srovnání s šířkou hrudní stěny

by použitý nůž, působící kolmo k povrhu hrudníku, mohl proniknout do dutiny

hrudní a způsobit kopals levé plíce s rozvojem dechové nedostatečnosti či přímo

poranění plíce s krvácením do dutiny hrudní, přičemž takovéto zranění by bez

poskytnutí lékařské péče mohlo jmenovaného bezprostředně ohrozit na životě.

Za uvedené jednání byl obviněný odsouzen podle § 145 odst. 1 tr. zákoníku k

trestu odnětí svobody v trvání tří let a šesti měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm.

c) tr. zákoníku byl pro výkon uloženého trestu zařazen do věznice s ostrahou.

Podle § 80 odst. 1, 2 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest vyhoštění z

území České republiky na dobu sedmi let.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost nahradit poškozené

VZP ČR, IČ 41197518, regionální pobočka Hradec Králové způsobenou škodu ve

výši 6.174 Kč.

Proti rozsudku Okresního soudu v Chrudimi ze dne 3. 5. 2016, sp. zn. 7 T

64/2016, podal obviněný odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Hradci

Králové – pobočka v Pardubicích rozsudkem ze dne 14. 6. 2016, sp. zn. 13 To

196/2016, tak, že z podnětu podaného odvolání zrušil podle § 258 odst. 1 písm.

e), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek ve výroku o trestu a podle § 259 odst. 3

tr. ř. nově rozhodl tak, že obviněnému uložil podle § 145 odst. 1 tr. zákoníku

trest odnětí svobody v trvání tří roků. Podle § 56 odst. 2 písm. b) tr.

zákoníku pro výkon uloženého trestu obviněného zařadil do věznice s dozorem.

Podle § 80 odst. 1, 2 tr. zákoníku obviněnému uložil trest vyhoštění z území

České republiky na dobu sedmi let. Jinak zůstal napadený rozsudek nezměněn.

Proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne

14. 6. 2016, sp. zn. 13 To 196/2016, podal obviněný prostřednictvím obhájce

JUDr. Martina Pavliše dovolání opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst.

1 písm. g) tr. ř. Obviněný uvádí, že podle jeho názoru bylo nesprávně v řízení

postupováno při výkladu a užití pojmu nutná obrana podle § 29 tr. zákoníku. V

průběhu řízení bylo zjištěno, respektive mělo být při respektování zásady in

dubio pro reo zjištěno, že útok ze strany poškozeného trval. Podle obviněného

to byl poškozený, který ho doběhl a zaútočil na něho (obviněného) tím způsobem,

že ho kopl do hlavy. Tedy poškozený spáchal vůči jeho osobě totožný trestný

čin, když v důsledku kopu do hlavy mu mohla být způsobená těžká újma na zdraví.

Skutečnost, že on sám útoky vnímal jako útoky vedené nevelkou intenzitou,

nemůže představovat základní podklad pro rozhodnutí soudů o podmínkách nutné

obrany. Otázku jakou intenzitou byl veden útok, by mohl posoudit toliko znalec

z oboru na základě znaleckého posudku. Skutečnost, že poškozený byl podnapilý,

nemohla mít vliv na intenzitu útoku ze strany poškozeného, jedná se o zcela

individuální záležitost. Podle obviněného měla být intenzita útoku hodnocena v

kontextu délky trvání útoku, míry opakování, části těla, kam útok směřoval, a

počtu jednotlivých ran. Nebylo také vzato v úvahu, že se k obraně nožem

neuchýlil ihned, ale že se nejprve pokusil o útěk a vykrytí útoků. Podle jeho

názoru byl útok poškozeného spáchán se zbraní, když byl obutý, takže tímto byl

útok proti tělu důraznější. Obviněný zdůrazňoval, že obrana byla z jeho strany

zcela přiměřená. Nelze dovozovat nepřiměřenost obrany jen ze skutečnosti, že

sám zranění neutrpěl, kdy v tomto směru odkázal na R 25/1976. U nutné obrany se

totiž nepožaduje přiměřenost ve smyslu naprosté proporcionality. Protože útok

poškozeného směřoval na jeho hlavu, mohl mu poškozený způsobit zranění, která

ho bezprostředně ohrožovala na životě. Domnívá se, že způsob obrany nebyl

excesivní. Dále obviněný poukazoval na zásadu in dubio pro reo.

Z uvedených důvodů proto obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí

Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 14. 6. 2016,

sp. zn. 13 To 196/2016 zrušil, jakož i rozhodnutí Okresního soud v Chrudimi ze

dne 3. 5. 2016, sp.zn. 7 T 64/2016. Obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud vrátil

věc soudu prvního stupně k dalšímu projednání a rozhodnutí nebo aby sám

rozhodl, že se obžaloby zprošťuje.

Nejvyšší státní zástupce prostřednictvím státního zástupce činného u Nejvyššího

státního zastupitelství sdělil, že obviněný v rámci podaného dovolání namítá,

že jednal v nutné obraně, takže jednal za okolností vylučujících protiprávnost

a že soudy nerespektovaly zásadu in dubio pro reo. Ohledně namítaného porušení

zásady in dubio pro reo státní zástupce uvedl, že tuto pod uplatněný dovolací

důvod podřadit nelze, neboť se jedná o procesní princip. Námitku nutné obrany

obviněný uplatnil právně relevantním způsobem. Podle státního zástupce ovšem

není důvodná. V tomto směru poukazuje na znění skutkové věty, když z

provedeného dokazování není pochyb o tom, že poškozený obviněného fyzicky

napadl, kdy ovšem sám obviněný připouští, že rány nebyly vedeny velkou

intenzitou, úderům se vyhýbal či je vykrýval. Za této situace obviněný

poškozeného bodl do žeber, přičemž sám žádné zranění neutrpěl. Státní

zástupce tedy konstatuje, že obviněný sice čelil útoku, takže byla splněna

základní podmínka nutné obrany podle § 29 tr. zákoníku, ovšem obrana byla zcela

zjevně nepřiměřená útoku. Zdůrazňuje, že se jednalo o typickou potyčku dvou

podnapilých osob, kdy ovšem reakce obviněného byla zjevně netypická. Obviněný

za situace, kdy mu nehrozilo žádné větší nebezpečí, použil proti poškozenému

nůž, což je vysoce nebezpečné a za určitých okolností se jedná o smrtící

nástroj. Námitka obviněného, že poškozený proti němu použil zbraň, když byl

obutý, představuje neopodstatněnou výhradu. V dané věci především není zřejmé,

zda vůbec ke kopancům ze strany poškozeného došlo. Obuv jako zbraň použitá v

dané věci nebyla, neboť poškozený měl běžnou obuv a obuv patří ke zcela

standardnímu vybavení. Podle státního zástupce tedy obviněný překročil meze

nutné obrany ve smyslu § 29 tr. zákoníku, když odkázal na odůvodnění rozhodnutí

soudů nižších stupňů. Současně poukázal i na judikaturu Nejvyššího soudu,

konkrétně na rozhodnutí 5 Tdo 86/2002 nebo 6 Tdo 115/2012, podle kterých

jestli v dovolacím řízení obviněný uplatňuje námitky, které byly uplatněny již

v předchozích řízeních a soudy se s těmito námitkami dostatečně a náležitě

vypořádaly, jedná se zpravidla o dovolání nedůvodné. Proto navrhl podané

dovolání odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Státní zástupce

zároveň vyjádřil souhlas s tím, aby Nejvyšší soud rozhodnutí učinil za podmínek

§ 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání. Pro případ odlišného

stanoviska vyslovil souhlas podle § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř. s tím, aby i

jiné rozhodnutí bylo učiněné v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání

obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.], bylo podáno osobou

oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř.

a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve

smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále

nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jim uplatněné zákonem

stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou

provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3

tr. ř.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným

prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotněprávních

vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého

stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je

totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může

doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném

opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno

základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve

smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen

„Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou

třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a

samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho

důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je

mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět

(srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr.

ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň

plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání

dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní

pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne

27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými

dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k

revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci

má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d

odst. 2 tr. ř.).

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy

rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném

hmotněprávním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je

určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady

spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem

hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Skutkový stav je při

rozhodování o dovolání hodnocen v zásadě pouze z toho hlediska, zda skutek nebo

jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou

právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva.

Dovolací soud musí – s výjimkou případu tzv. extrémního nesouladu – vycházet ze

skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je

vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda

je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné

skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav.

Ze skutečností výše uvedených vyplývá, že východiskem pro existenci dovolacího

důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. jsou v pravomocně ukončeném řízení

stabilizovaná skutková zjištění vyjádřená především v popisu skutku v

příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i další soudem (soudy)

zjištěné okolnosti relevantní z hlediska norem hmotného práva (trestního, ale i

jiných právních odvětví).

Na podkladě těchto východisek přistoupil Nejvyšší soud k posouzení dovolání

obviněného.

Obviněný naplnění zvoleného dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr.

ř. spatřuje ve skutečnosti, že jeho jednání mělo být posouzeno jako případ

nutné obrany podle § 29 tr. zákoníku a dále v porušení zásady in dubio pro reo.

Vzhledem k obsahu dovolacích námitek lze mít za to, že tyto lze částečně pod

uplatněný dovolací důvod podřadit. Jedná se o argumentaci vztahující se k

posouzení jednání obviněného jako nutné obrany podle § 29 tr. zákoníku.

Obviněný totiž namítá, že rozhodnutí spočívá na jiném nesprávně hmotněprávním

posouzení skutku. Hmotněprávní posouzení skutku či jiné skutkové okolnosti se

může týkat zejména otázek trestního práva hmotného, např. zda je tzv. konkrétní

nebo speciální subjekt, podle § 114, odst. 1, 2 tr. zákoníku, zda byl skutek

spáchán za podmínek nutné obrany podle § 29 tr. zákoníku, krajní nouze podle §

28 tr. zákoníku nebo jiné okolnosti vylučující trestnost ( viz Šámal, P. a kol.

Trestní řád II. § 157 až § 314, Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013,

str. 3167). Tím, že obviněný uvádí, že jednal za podmínek nutné obrany, tedy

namítá, že u něho je dána okolnost vylučující protiprávnost činu, konkrétně, že

nepřekročil meze nutné obrany, proto lze mít za to, že obviněný uplatnil tuto

námitku právně relevantním způsobem, neboť zdůrazňuje, že jeho obrana vůči

útoku poškozeného byla přiměřená a že tedy nebyla naplněna podmínka, že jeho

obrana byla zjevně nepřiměřená způsobu útoku. V dané souvislosti je třeba

zdůraznit, že obviněný při uplatňování této námitky vychází ze skutkového děje,

který je popsán ve skutkové větě, tedy jeho námitka nesměřuje do skutkových

zjištění soudů nižších stupňů.

K uplatněné argumentaci považuje Nejvyšší soud za nutné uvést následující.

Podmínky nutné obrany stanoví § 29 tr. zákoníku. Podle § 29 odst. 1 tr.

zákoníku čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající

útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Podle odst. 2

tohoto ustanovení nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně

nepřiměřená způsobu útoku. Podle platného znění ustanovení § 29 tr. zákoníku

tedy nutná obrana předpokládá:

a) odražení přímo hrozícího či trvajícího útoku na zájem chráněný trestním

zákonem,

b) obrana nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Útokem se rozumí úmyslné jednání člověka (zpravidla konání, příp. též

opomenutí) – protiprávní čin, který však nemusí být nutně činem trestným. Útok

musí hrozit přímo (tj. bezprostředně) nebo trvat. Podle okolností případu musí

tedy být jasné, že útok musí bez prodlení a určitě následovat za hrozbou,

nemusí však být neočekávaný. Útok nesmí být přerušen ani ukončen. Byl-li útok

přerušen nebo ukončen a nebezpečí již přímo nehrozí, nepřichází nutná obrana v

úvahu (viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 10. 2002, sp. zn. 7 Tdo

855/2002). Pokud útok tvoří skutkovou podstatu trestného činu, může útok hrozit

přímo již ve stadiu přípravy nebo projevu úmyslu spáchat trestný čin, za

podmínky, že hrozí bezprostředně. Ukončení útoku není totožné s dokonáním

trestného činu. Limitní moment nutné obrany je dán okamžikem, kdy pominulo

nebezpečí pro zájmy chráněné trestním zákonem nebo tyto zájmy jsou již porušeny

a nehrozí nebezpečí dalších škod. Nutná obrana se proto připouští až do

dokončení trestného činu, u trestného činu trvajícího, pokud je protiprávní

stav udržován. Proti útoku, který je již dokončen, není nutná obrana přípustná

(viz Šámal, P. a kol. Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. vydání.

Praha: C. H. Beck, 2009, s. 330-334).

O vybočení z mezí nutné obrany jde tehdy, jestliže sice některé její podmínky

byly dány, avšak nebyly dány ve všech směrech. Teorie i praxe rozlišuje exces

extenzivní a exces intenzivní. Exces intenzivní je dán tehdy, jestliže jde o

exces do míry obranného zákroku, neboť obrana byla zjevně nepřiměřená způsobu

útoku, přičemž může jít o nepoměr v intenzitě nebo ve způsobené škodě. Exces

extenzivní je dán tehdy, jestliže obrana nebyla provedena v době, kdy útok

přímo hrozil nebo trval – může jít o obranu předčasnou nebo naopak obranu v

době, kdy již útok skončil (jde o exces co do doby zákroku). Nutná obrana je

vyloučena z důvodu tzv. intenzivního excesu tehdy, když čin obránce zcela

jasně, očividně a nepochybně neodpovídá všem rozhodným okolnostem

charakterizujícím způsob útoku. Podle ustanovení § 13 tr. zák. (§ 29 tr.

zákoníku) nesmí být nutná obrana ve vztahu ke způsobu útoku zcela zjevně

nepřiměřená, tudíž může být nepřiměřená nebo zjevně nepřiměřená (viz usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2007, sp. zn. 5 Tdo 162/2007, publikované pod č.

20/2008 Sb. rozh. tr.). V dané věci se tedy jedná o posouzení otázky zda se v

případě jednání obviněného jednalo o exces intenzivní či nikoliv.

Z pohledu shora naznačených závěrů bylo následně přistoupeno k námitkám

obviněného. Nejvyšší soud považuje především za nutné zdůraznit, že jak soud

prvního stupně, tak i soud druhého stupně dospěly k závěru, že nelze vyloučit,

že útok poškozeného v době vzniku zranění trval (viz č. l. 6 rozsudku soudu

prvního stupně, viz č. l. 7 rozsudku soudu druhého stupně). Jinak řečeno soudy

dospěly k závěru, že v dané věci není vyloučeno, že obviněný odvracel přímo

hrozící útok na jeho osobu (viz § 29 odst. 1 tr. zákoníku). Soudy nižších

stupňů ovšem z pohledu tohoto závěru shledaly, že způsob obrany byl zcela

neadekvátní, tedy zjevně nepřiměřený způsobu útoku ze strany poškozeného (viz

č. l. 6 rozsudku soudu prvního stupně, viz č. l. 7 rozsudku soudu druhého

stupně). Jak je patrno z podaného dovolání, obviněný se domnívá, že způsob

obrany nebyl zjevně nepřiměřený, přičemž v podstatě opakuje argumenty, které

uvedl v rámci podaného odvolání. Lze konstatovat, že soud druhého stupně se s

těmito výhradami řádně a náležitě vypořádal, když odůvodnil, na základě kterých

důkazů a skutečností dospěl k závěru, že se nejednalo o případ nutné obrany ve

smyslu § 29 tr. zákoníku. V dané souvislosti je nutno uvést, že ve smyslu

judikatury Nejvyššího soudu o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu § 265i

odst. 1 písm. e) tr. ř. půjde zpravidla tehdy, pokud je omezeno pouze na

opakování námitek, uplatněných obviněným již v řízení před soudem prvního

stupně a v odvolacím řízení a se kterým se soudy obou stupňů již dostatečně a

správně vypořádaly (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn.

5 Tdo 219/2002).

Bez ohledu na shora naznačené závěry lze konstatovat, že soudy nižších stupňů

se otázkou, zda se jednalo o obranu zcela zjevně nepřiměřenou, náležitě ve

svých rozhodnutích zabývaly. Zejména soud prvního stupně se s tím zda se ze

strany obviněného jednalo o přiměřenou či zjevně nepřiměřenou obranu řádně

vypořádal, když poukazuje především na samotnou výpověď obviněného, který již v

přípravném řízení za přítomnosti svého obhájce způsob útoku ze strany

poškozeného popsal jako mírný, když sice vypověděl, že poškozený ho napadl kopy

rukou a nohou, ovšem sám připustil, že rány bez větších problémů vykrýval,

popř. se jim vyhýbal, byl si vědom toho, že poškozený je podnapilý, útokem

poškozenému mu nebylo způsobeno žádné zranění. Soud prvního stupně tedy při

posuzování přiměřenosti obrany obviněného vychází zejména ze samotné výpovědi

obviněného, přičemž zdůrazňuje i skutečnost, že poškozený neměl při napadání

poškozeného žádnou zbraň (viz č. l. 6 rozsudku). Soud druhého stupně se se

závěry soudu prvního stupně o zcela zjevné nepřiměřenosti obrany ztotožnil,

když se zabýval a vypořádal s námitkou obviněného spočívající v tom, že

poškozený útočil pomocí zbraně, když za zbraň považoval skutečnost, že

poškozený měl v době útoku na nohou boty. V tomto směru poukazuje na

skutečnost, že poškozený neměl v době útoku žádnou speciální obuv, přičemž bylo

i zpochybněno tvrzení o kopnutí obviněného poškozeným do tváře (viz č. l. 6-7

rozsudku). Soudy nižších stupňů tedy při hodnocení otázky zda byla obrana

přiměřena způsobu útoku či zcela zjevně nepřiměřená, vycházely především z

výpovědi obviněného, žádný důkaz neopominuly a závěry o zjevné nepřiměřenosti

obrany založily zejména na výpovědi samotného obviněného. Nejvyšší soud má tedy

za to, že odůvodnění obou rozsudků odpovídá ustanovení § 125 tr. ř.

Pokud obviněný namítá, že jeho tvrzení o tom, že útoky byly vedené nevelkou

intenzitou nelze brát jako zásadní podklad pro rozhodnutí soudu o podmínkách

nutné obrany a že by intenzitu útoku ze strany poškozeného musel posoudit

znalec, lze uvést následující. Při posuzování přiměřenosti obrany je nepochybně

důležité jak útok vnímal sám tvz. obránce, tedy nakolik se mohl subjektivně

cítit v době útoku ohrožen. Pro posouzení této skutečnosti není nutno provádět

zpravidla znalecké zkoumání, pokud z provedeného dokazování vyplývá dostatek

podkladů pro zhodnocení této skutečnosti. O takovou situaci se v dané věci

jedná, neboť samotný obviněný vnímal útok ze strany poškozeného jako mírný, byl

si vědom jeho podnapilosti, poškozený neměl žádnou zbraň, kterou by ho

ohrožoval, čímž by u obviněného mohl vyvolat reálnou obavu o život či zdraví.

Nelze pominout, že v souvislosti se způsobem útoku ze strany poškozeného, tak

jak ho popsal samotný obviněný, nehrozilo obviněnému způsobení vážnější újmy na

zdraví, poškozený je drobnější postavy, jednalo se v podstatě o potyčku dvou

podnapilých osob, kdy jednání poškozeného mělo evidentně výtržnický charakter.

V dané souvislosti také nelze pominout i způsob obrany ze strany obviněného,

který vůči poškozenému, který byl neozbrojený, byl podnapilý, přičemž jeho

útoky samotný obviněný hodnotí jako mírné, použije nůž, tedy zbraň, jejíž

použití může mít smrtelné následky, čehož si musel být obviněný vzhledem ke své

minulosti vědom (obviněný byl již v minulosti odsouzen za usmrcení člověka

nožem). Nelze rovněž pominout, že obviněný poškozeného uchopil za rameno, tedy

určitým způsobem ho znehybnil, přičemž bodnutí bylo vedeno střední až velkou

intenzitou na takovou část těla, kde se nacházejí důležité orgány, takže mohlo

dojít k bezprostřednímu ohrožení života poškozeného. Nejvyšší soud považuje za

nutné poukázat na své rozhodnutí ze dne 27. 8. 2014, sp. zn. 7 Tdo 853/2014,

podle kterého „Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená

způsobu útoku. Obrana tedy nesmí být zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Přiměřenost obrany se posuzuje především z hlediska intenzity obou akcí.

Trestní zákoník nestanoví měřítko pro určení mezí nutné obrany, je proto třeba

posoudit všechny rozhodné skutečnosti, zejména intenzitu útoku a obrany, i

všechny další okolnosti případu s přihlédnutím též k závažnosti zájmu

společnosti na aktivní obraně poškozeného vůči trestným činům.“ Právě při

posouzení způsobu útoku ze strany poškozeného a posouzení tzv. obrany ze

strany obviněného lze souhlasit se závěry soudů nižších stupňů, že obrana

obviněného byla zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.

Ohledně námitky, že poškozený měl v době útoku zbraň, když měl na nohou obuv,

je třeba poukázat na úvahy soudu druhého stupně, když stejnou námitku již

obviněný uplatnil v rámci podaného odvolání. Obecně v souvislosti s touto

argumentaci lze uvést, že podle § 118 tr. zákoníku se zbraní rozumí cokoliv,

čím je možno učinit útok proti tělu důraznější. Zbraní v tomto pojetí se rozumí

jakýkoliv předmět, který je způsobilý přivodit zranění. Nelze ovšem za zbraň v

tomto smyslu považovat běžnou obuv, kterou má pachatel v době činu obutou, když

je zcela standardní, že osoby mají na nohou obuv, jedná se o normální součást

oblečení, přičemž primárně není cílem nošení obuvi učinit útok proti tělu

důraznější. Proto nelze argumentaci obviněného o tom, že poškozený vedl útok se

zbraní, přisvědčit.

K argumentaci, že soudy nepostupovaly v souladu se zásadou in dubio pro reo,

lze uvést, že tato nemůže naplňovat zvolený dovolací důvod ani jiný. Obecně lze

konstatovat, že tato námitka totiž směřuje výlučně do skutkových zjištění soudů

a potažmo proti způsobu hodnocení provedených důkazů. Je tomu tak proto, že

pravidlo „in dubio pro reo“ vyplývá ze zásady presumpce neviny zakotvené v čl.

40 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 2 odst. 2 tr. ř. a má tedy

vztah pouze ke zjištění skutkového stavu věci na základě provedeného

dokazování, a to bez důvodných pochybností (§ 2 odst. 5 tr. ř.), kdy platí „v

pochybnostech ve prospěch obviněného“. Je tudíž zjevné, že pravidlo má procesní

charakter, týká se jen otázek skutkových a jako takové není způsobilé naplnit

obviněným zvolený (avšak ani žádný jiný) dovolací důvod. Nad rámec shora

uvedeného je třeba zdůraznit, že Listina ani Úmluva neupravují úroveň jistoty,

jaká se vyžaduje pro odsouzení obviněného z trestného činu. Hodnocení důkazů z

hlediska jejich pravdivosti a důkazní hodnoty, stejně jako úroveň jistoty, jaká

se vyžaduje pro odsouzení, je zásadně věcí obecných soudů. Ústavní soud přitom

konstatoval, že měly-li obecné soudy po řádném provedení a vyhodnocení důkazů

za to, že skutek byl dostatečně prokázán, nebyly podmínky pro uplatnění zásady

in dubio pro reo naplněny, neboť soudy žádné pochybnosti neměly. Tak tomu bylo

v posuzované věci.

Vzhledem ke shora uvedeným závěrům lze uvést, že dovolání obviněného bylo

podáno jednak částečně z jiných důvodů, než jsou uvedené v § 265b odst. 1 písm.

g) tr. ř. a jednak z důvodů, které lze podřadit pod dovolací důvod uvedený v §

265b odst. 1 písm. g) tr. ř., kdy ovšem uplatněné námitky jsou zjevně

neopodstatněné.

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, „jde-li o

dovolání zjevně neopodstatněné“. Jelikož v posuzované věci jako takové

vyhodnotil dovolání obviněného, rozhodl o něm způsobem uvedeným ve výroku

tohoto usnesení. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. rozhodl Nejvyšší

soud o tomto mimořádném opravném prostředku obviněného v neveřejném zasedání.

Pokud jde o rozsah odůvodnění tohoto usnesení, odkazuje na ustanovení § 265i

odst. 2 tr. ř., podle něhož „V odůvodnění usnesení o odmítnutí dovolání

Nejvyšší soud jen stručně uvede důvod odmítnutí poukazem na okolnosti

vztahující se k zákonnému důvodu odmítnutí“.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 9. 11. 2016

JUDr. František Hrabec

předseda senátu

Zpracovala:

JUDr. Marta Ondrušová