Nejvyšší soud Usnesení trestní

4 Tdo 862/2015

ze dne 2015-08-04
ECLI:CZ:NS:2015:4.TDO.862.2015.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. srpna 2015 o

dovolání obviněného M. Š., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20.

3. 2015, sp. zn. 6 To 41/2015, v trestní věci vedené u Okresního soudu ve

Frýdku - Místku pod sp. zn. 2 T 106/2014, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t

á .

Rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 18. 11. 2014, sp.

zn. 2 T 106/2014, byl obviněný M. Š. uznán vinným ze spáchání přečinu těžkého

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku, kterého se

podle skutkové věty výroku o vině uvedeného rozsudku dopustil tím, že:

„dne 2. 8. 2013 v době kolem 12.00 hodin řídil mimo obec O., okr. F. – M., po

silnici osobní motorové vozidlo tovární značky Citroën Xsara, ve směru jízdy

k obci S. H., když u čerpací stanice odbočoval vlevo na vedlejší pozemní

komunikaci v době, kdy již byl předjížděn motocyklem zn. Suzuki 600, řízeným

alkoholickými nápoji ovlivněným řidičem M. B., který předjížděl kolonu vozidel

v úseku, kde bylo předjíždění dopravním značením B 21a zakázáno, v důsledku

čehož došlo ke střetu vozidel, kdy při této dopravní nehodě došlo k poškození

vozidla tovární značky Citroën Xsara ke škodě majitelky H. G., k poškození

motocyklu Suzuki ke škodě majitele M. B. a k jeho zranění spočívající v

poranění – drobné hemoragii a poranění charakteru difuzního axonálního

poškození – povšechné poranění bílé hmoty mozkové, vedoucí k těžké trvalé

poruše vědomí, dále otevřené fraktuře předloktí vlevo a zhmoždění plic s dobou

léčení delší šesti týdnů.“

Za uvedené jednání byl obviněný M. Š. odsouzen podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku

k trestu odnětí svobody v trvání 6 (šesti) měsíců. Podle § 81 odst. 1 tr.

zákoníku byl výkon tohoto trestu podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání

16 (šestnácti) měsíců.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit na

náhradě škody poškozeným – Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně, se

sídlem Michálkovická 108, Ostrava, IČ 47673036, částku ve výši 1.371.392,50 Kč

a M. B., částku 23.332,-Kč.

Podle § 229 odst. 2 tr. ř. Okresní soud ve Frýdku - Místku odkázal Revírní

bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu a M. B. se zbytkem nároků na náhradu

škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku - Místku ze dne 18. 11. 2014, sp. zn.

2 T 106/2014, podal obviněný M. Š. v zákonné lhůtě prostřednictvím svého

obhájce odvolání, o kterém rozhodl Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 20.

3. 2015, sp. zn. 6 To 41/2015, kdy podle § 258 odst. 1 písm. e), f), odst. 2

tr. ř. zrušil výrok o trestu a výrok o náhradě škody a podle § 259 odst. 3 tr.

ř. znovu rozhodl, tak, že obviněný M. Š. je odsouzen podle § 147 odst. 1 tr.

zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání 4 měsíců. Podle § 81 odst. 1, § 82

odst. 1 tr. zákoníků výkon trestu podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání

1 roku. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit

na náhradě škody poškozeným – Revírní bratrské pokladně, zdravotní pojišťovně,

se sídlem Michálkovická 108, Ostrava, IČ 47673036, částku ve výši 822.835,50 Kč

a M. B., částku ve výši 13.999,05 Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. Krajský soud v

Ostravě odkázal Revírní bratrskou pokladnu, zdravotní pojišťovnu a M. B. se

zbytkem nároků na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 20. 3. 2015, sp. zn. 6 To

41/2015, podal následně obviněný M. Š. prostřednictvím svého obhájce dovolání

opírající se o důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., v němž

uvádí, že soud v napadeném rozhodnutí rozhodl v rozporu s judikaturou

Nejvyššího soudu, konkrétně v rozporu s rozhodnutím uveřejněným ve sbírce pod R

53/1979, když se jedná o rozhodnutí Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tz 33/78 a

dále v rozporu s rozsudkem Nejvyššího soudu, sp. zn. 5 Tdo 10/2008. Obviněný je

přesvědčen, že skutečným viníkem dopravní nehody je poškozený M. B., který mohl

nehodě předejít tak, že by nejezdil opilý, nepředjížděl v místě zákazu

předjíždění a neriskoval s čerstvým řidičským oprávněním na novou motorku, na

kterou nebyl zvyklý, navíc při jízdě rychlostí, která nebyla přesvědčivě

zjištěna. Napadenému rozhodnutí obviněný vytýká především to, že se nezabývá

otázkou předjíždění v zákazu předjíždění a opilostí motocyklisty, přestože na

nutnost právního posouzení této skutečnosti bylo opakovaně poukazováno. Obviněný dále uvádí, že v judikatuře není vyjasněn výklad pojmu „odbočování“

použitý v § 21 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a navrhuje

Nejvyššímu soudu, aby sjednotil výklad pojmu „odbočování“ s důrazem na

vymezení, zda odbočování začíná uvedením ukazatele znamení o směru jízdy do

chodu, nebo až příčným přemisťováním vozidla. Obviněný uvádí, že ač soud

prvního stupně uzavřel, že se znalci v podstatě shodli a odvolací soud tento

závěr i přes námitky v odvolání aproboval, pominuly oba soudy důležitou

okolnost, konkrétně právě hodnocení, kdy podle znalců začíná odbočovací manévr. Obviněný dále soudům vytýká, že nesprávně vyhodnotily výsledky provedeného

dokazování, když ve skutkové větě zcela chybí prokázaná okolnost, že při

odbočování vlevo měl obviněný zapnutý ukazatel změny směru jízdy vlevo. Obviněný se dále věnoval námitkám právní povahy. Konkrétně namítl, že soud

první instance jako zásadní a primární zavinění dopravní nehody vymezil ve

vztahu k obviněnému porušením ustanovení § 21 odst. 1 zák. č. 361/2000 Sb., o

provozu na pozemních komunikacích, když podle tohoto ustanovení při odbočování

na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat

znamení o změně směru jízdy. Při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním

a musí dbát zvýšené opatrnosti, to vše zejména s odkazem na ustanovení § 2

citovaného zákona. Obviněný dále dává k posouzení otázku zda je zákonné a

spravedlivé, aby byl ve věci odsouzen a uznán vinným za situace, když byl

krajským soudem podíl viny stanoven v poměru 70 % ku 30 % ve prospěch

obviněného, a uvádí, že pokud je větší vina na straně poškozeného, měl by být

obviněný zproštěn obžaloby. Jako důkaz dále v dovolání uvádí celou řadu

povinností, které poškozený porušil, a tím poukazuje na to, že závěr soudu, že

poškozený porušil tři povinnosti a obviněný pouze jednu, je nesprávný a

neúplný. Obviněný má za to, že se soudy nezabývaly zcela a beze zbytku

povinnostmi uloženými druhému účastníku nehody zákonem č.

361/2000 Sb., o

provozu na pozemních komunikacích, když z tohoto zákona bylo poukázáno oběma

soudy pouze na část dotčených ustanovení. Obviněný dále poukazuje na

skutečnost, že znalec RNDr. Skácel došel ve svém znaleckém posudku k závěru, že

poškozený by měl možnost nehodě zabránit jak bržděním, tak vyhnutím se za

situace, kdy bylo prokázáno, že znamení o změně směru jízdy dával obviněný již

50 metrů před křižovatkou. Tuto skutečnost považuje obviněný za podklad pro

zproštění obžaloby, neboť soudy zavrhly jednu z alternativ reakce poškozeného

na situaci, kterou sám svým nezodpovědným chováním vytvořil. V neposlední řadě

potom obviněný své námitky shrnul a uvedl, že míra zavinění dopravní nehody

neodpovídá skutečnosti a soudy obou stupňů se v tomto směru nevypořádaly s

argumentací obhajoby, také mylně aplikovaly ustanovení zákona č. 361/2000 Sb.,

o provozu na pozemních komunikacích.

Z uvedených důvodů obviněný závěrem svého mimořádného opravného prostředku

navrhl, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil a aby přikázal věc

Krajskému soudu v Ostravě k novému projednání a rozhodnutí, případně aby

Nejvyšší soud rozhodl tak, že se obviněný zprošťuje obžaloby.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství využil svého práva a k

dovolání obviněného se vyjádřil. Ve svém vyjádření stručně shrnul dosavadní

průběh trestního řízení a dále se vyjádřil k jednotlivým námitkám. Státní

zástupce shrnul, že obviněný v rámci dovolání uvádí, že dotčená soudní

rozhodnutí odporují judikatuře Nejvyššího soudu, přičemž příslušná rozhodnutí

Nejvyššího soudu cituje. Dále uvádí, že nesouhlasí se závěrem krajského soudu,

že nehodu, byť pouze z 30 % zavinil. Podle názoru obviněného je viníkem nehody

ze 100 % sám poškozený, protože předjížděl v místě zákazu předjíždění, byl

ovlivněn alkoholem, jel nepřiměřenou rychlostí, měl čerstvé řidičské oprávnění

a novou motorku, na kterou nebyl zvyklý. Obviněný dále poukazuje na

problematičnost výkladu pojmu „odbočování“ a neposledně vytýká soudům, že ve

skutkové větě rozsudku okresního soudu absentuje vyjádření prokázaného

skutkového zjištění, že při odbočování vlevo měl zapnutý ukazatel změny směru

jízdy vlevo. Státní zástupce konstatuje, že námitky obviněného lze pod

uplatněný dovolací důvod v zásadě přiřadit, avšak nejsou důvodné. Obviněný má

sice pravdu v tom, že poškozený dopravní nehodu z větší části zavinil sám,

nicméně zavinění z nedbalosti není vyloučeno spoluzaviněním jiných osob, včetně

poškozeného. Námitka obviněného, že na jeho straně není dáno zavinění, je tedy

dle názoru státního zástupce nedůvodná. Obviněný se na dopravní nehodě podílel

a jeho relativně nižší míra zavinění, když nehodu z větší části zavinil sám

poškozený, byla soudy náležitě a dostatečně zohledněna. Pokud jde o výtky, že

soudy rozhodly v rozporu s judikaturou Nejvyššího soudu, se státní zástupce

ztotožnil s názorem krajského soudu, dle kterého obviněným vzpomínaná

judikatura na řešený případ nepřiléhá. Právní závěry obsažené v rozhodnutích,

na která obviněný odkazuje, nemohou být v této věci bez dalšího aplikovány.

Pokud jde o námitku, že tzv. skutková věta rozsudku okresního soudu neobsahuje

skutkové zjištění, dle kterého obviněný dával znamení o změně směru jízdy, lze

podle státního zástupce této námitce přitakat. Takto významná skutečnost by

měla být v tzv. skutkové větě vyjádřena výslovně, neboť má dopad na míru viny

obviněného. Nicméně jak státní zástupce dodává, skutková zjištění soudů se

nevyčerpávají obsahem tzv. skutkové věty, nýbrž jsou zachycena v odůvodnění, z

něhož je patrné, že soudy s faktem, že obviněný dával znamení o změně směru

jízdy, pracovaly a přihlédly k němu.

Závěrem svého vyjádření státní zástupce shrnuje, že z dostupného spisového

materiálu nelze dovodit ani existenci tzv. extrémního nesouladu mezi

provedenými skutkovými zjištěními a právním posouzením věci, ale naopak z něho

vyplývá, že soudy postupovaly v souladu s pravidly zakotvenými v § 2 odst. 5, 6

tr. ř. Ze shora uvedených důvodů proto státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší

soud podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. dovolání odmítl, neboť jde o dovolání

zjevně neopodstatněné. Pro případ, že by Nejvyšší soud hodlal učinit rozhodnutí

jiné, vyjádřil státní zástupce souhlas ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.

s projednáním věci v neveřejném zasedání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání

obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou

oprávněnou prostřednictvím obhájce, tedy podle § 265d odst. 1 písm. b) tr. ř.

a v souladu s § 265d odst. 2 tr. ř., přičemž lhůta k podání dovolání byla ve

smyslu § 265e tr. ř. zachována.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále

nutno posoudit, zda námitky vznesené obviněným naplňují jím uplatněné zákonem

stanovené dovolací důvody, jejichž existence je současně nezbytnou podmínkou

provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3

tr. ř.

Ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným

prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních

vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého

stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je

totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může

doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném

opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno

základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve

smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen

„Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou

třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a

samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho

důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je

mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět

(srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr.

ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň

plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání

dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní

pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne

27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými

dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k

revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci

má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d

odst. 2 tr. ř.).

Obviněný ve svém dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř., podle kterého lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na

nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním

posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek

zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže

nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace

neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto

skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového

zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není

oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost

nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí

Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních

námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění,

hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost

provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr

obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně

spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve

zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního

přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i

v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci.

Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a

úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř. ani

přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení

důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění,

tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně

relevantních námitek.

Nejvyšší soud po prostudování předloženého spisového materiálu shledal, že

většina námitek uváděných obviněným v dovolání byla již uplatňována v

předchozích stádiích trestního řízení i v odvolání, a jak soud prvního stupně,

tak i odvolací soud se s nimi přesvědčivě vypořádaly v odůvodnění svých

rozhodnutí. Judikatura vychází z toho, že jestliže obviněný v dovolání opakuje

v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního stupně a v

odvolacím řízení, se kterými se soudy obou stupňů dostatečně a správně

vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu § 265i

odst. 1 písm. e) tr. ř. (viz rozhodnutí publikované v Souboru rozhodnutí

Nejvyššího soudu, C. H. BECK, svazek 17/2002, č. 408).

Nejvyšší soud zásadně nezasahuje do skutkových zjištění soudů prvního a druhého

stupně. Učinit tak může jen zcela výjimečně, pokud to odůvodňuje extrémní

rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy. V takovém případě

je zásah Nejvyššího soudu namístě proto, aby byl dán průchod ústavně

garantovanému právu na spravedlivý proces. Extrémní rozpor mezi skutkovými

zjištěními a provedenými důkazy je dán zejména tehdy, když skutková zjištění

soudů nemají obsahovou spojitost s důkazy, když skutková zjištění soudů

nevyplývají z důkazů při žádném z logicky přijatelných způsobů jejich

hodnocení, když skutková zjištění soudů jsou opakem toho, co je obsahem důkazů,

na jejichž podkladě byla tato zjištění učiněna, apod.

Námitky obviněného, v jejichž rámci namítal nesprávné hodnocení důkazů

(konkrétně, že ve skutkové větě chybí prokázaná okolnost, že při odbočování

vlevo měl obviněný zapnutý ukazatel směru jízdy vlevo) a vytýkal nedostatečně

zjištěný skutkový stav věci, je nutno považovat za námitky skutkového

charakteru týkající se úplnosti a hodnocení provedeného dokazování. Uvedenou

skutečnost však nelze podřadit pod dovolací důvod vymezený v § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř., dle kterého je dovolání možno podat, spočívá-li rozhodnutí na

nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním

posouzení. Soudy neměly důvod hodnotit výpověď obviněného jako nevěrohodnou. Z

toho důvodu považují za prokázané, že obviněný dával znamení o změně směru

jízdy vlevo před místem střetu. Soudy v odůvodněních přijatých rozhodnutí

přesvědčivě a podrobně vysvětlily, z jakých důkazů vycházely a k jakým právním

závěrům na jejich podkladě dospěly. Tato skutková zjištění jasně vyplývají z

důkazů, a to z výpovědi svědka R. G., spolujezdce, který uvedl, že obviněný

prováděl klasický odbočovací manévr, při němž dal blinkr ve vzdálenosti možná

40 – 50 metrů před křižovatkou. Pokud jde tedy o námitku, že tzv. skutková věta

rozsudku okresního soudu neobsahuje skutkové zjištění, dle kterého obviněný

dával znamení o změně směru jízdy, lze souhlasit, že tato skutečnost by měla

být v tzv. skutkové větě vyjádřena výslovně, neboť má dopad na míru viny

obviněného. Nicméně jak státní zástupce správně dodává, skutková zjištění soudů

se nevyčerpávají obsahem tzv. skutkové věty, nýbrž jsou zachycena v odůvodnění,

z něhož je patrné, že soudy s faktem, že obviněný dával znamení o změně směru

jízdy, pracovaly a přihlédly k němu. Absence výslovné zmínky je tedy pouhým

nedostatkem formálním, který nemá vliv na správnost dotčených soudních

rozhodnutí.

Právně relevantní námitka obviněného spočívá zejména v nesprávném právním

posouzení subjektivní stránky souzeného trestného činu, resp. přečinu těžkého

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku, když v této

souvislosti obviněný namítl, že míra spoluzavinění dopravní nehody poškozeným

byla soudy obou stupňů posouzena nesprávně. Konkrétně poukázal na to, že oba

soudy se nezabývaly zcela a beze zbytku povinnostmi uloženými poškozenému

zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění

pozdějších předpisů, když z tohoto zákona bylo poukázáno oběma soudy pouze na

část dotčených ustanovení. Otázkou naplnění subjektivní stránky se zabýval

nejprve nalézací soud, který dospěl k závěru, že spoluúčast poškozeného M. B.

na vzniku dopravní nehody je vysoká, a proto nedošlo jednáním obviněného k

porušení důležité povinnosti a jeho jednání kvalifikoval jako přečin těžkého

ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku bez použití

kvalifikované skutkové podstaty. Ačkoli okresní soud neuvedl při stanovení

právní kvalifikace ani při hodnocení zavinění podíl poškozeného na dopravní

nehodě, lze z důvodů odůvodnění rozhodnutí o náhradě škody dojít k závěru, že

spoluzavinění bylo stanoveno v poměru 50 % obviněného a 50 % poškozený. S tímto

závěrem ovšem odvolací soud nesouhlasil, neboť z popisu skutkové věty vyplývá,

že obviněný porušil jednu povinnost stanovenou zákonem o silničním provozu,

zatímco poškozený porušil několik povinností stanovených tímto zákonem, jak na

to správně poukázal obviněný v odvolání, a proto krajský soud jako soud

odvolací dospěl k závěru, že při poměru porušení povinností je správný podíl na

vzniku dopravní nehody u obviněného 30 % a u poškozeného M. B. 70 % a správně

tak přihlédl i k podílu samotného poškozeného na vzniku nehodového děje.

Přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1 tr.

zákoníku se dopustí ten, kdo jinému z nedbalosti způsobí těžkou újmu na zdraví.

Objektem tohoto trestného činu je lidské zdraví. Způsobení těžké újmy na zdraví

je jakékoli jednání, jehož následkem je těžká újma na zdraví. Těžkou újmu na

zdraví lze způsobit jak konáním, tak opomenutím takového jednání, k němuž byl

pachatel podle okolností a svých poměrů povinen. Z výkladového ustanovení § 112

tr. zákoníku vyplývá, že nelze do jednání v trestněprávním smyslu zahrnovat

jakékoli opomenutí, ale musí se jednat o opomenutí takového konání, k němuž byl

pachatel povinen podle jiného právního předpisu, úředního rozhodnutí nebo

smlouvy, v důsledku dobrovolného převzetí povinnosti konat nebo vyplývala-li

taková jeho povinnost z jeho předchozího ohrožujícího jednání anebo k němu byl

z jiného důvodu podle okolností a svých poměrů povinen. Z hlediska subjektivní

stránky se vyžaduje nedbalost. Zavinění z nedbalosti není vyloučeno

spoluzaviněním jiných osob, včetně poškozeného. Rozhodným je, zda pachatel

věděl nebo vědět mohl a měl, že porušením některého předpisu, resp. své

povinnosti bude jednat za takových okolností, že tím může způsobit následek

uvedený ve zvláštní části trestního zákoníku.

Námitka obviněného, že na jeho straně není dáno zavinění, není ovšem důvodná.

Obviněný se na dopravní nehodě podílel a jeho relativně nižší míra zavinění,

když nehodu z větší části zavinil sám poškozený, byla soudy náležitě a

dostatečně zohledněna. Podle § 21 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na

pozemních komunikacích, musí řidič při odbočování na křižovatce dávat znamení o

změně směru jízdy a nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené

opatrnosti. Tato zvýšená opatrnost se projevuje v tom, že se při odbočovacím

manévru, nikoli pouze při samotném odbočení, řidič přesvědčí, že odbočení může

bezpečně provést bez ohrožení a omezení jiných účastníků silničního provozu. Je

evidentní, že výše uvedené povinnosti obviněný nedostál, v důsledku čehož pak

mimo jiné došlo k dopravní nehodě. Na straně poškozeného je nutno taktéž hledat

podstatný podíl viny, neboť ten porušil nejen v místě stanovený zákaz

předjíždění, ale zřejmě i ustanovení o maximální povolené rychlosti a rovněž

taktéž zákaz řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu.

Z citovaného zákonného ustanovení vyplývá, že při odbočování má řidič dva

základní okruhy povinností. Jednak dávat znamení o změně směru jízdy, a dále

pak nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti. První

okruh obsahuje povinnost dávat znamení o změně směru jízdy, čímž řidič dává

ostatním účastníkům silničního provozu jasně předem najevo svůj úmysl odbočit s

vozidlem daným směrem. Druhý okruh obsahuje povinnosti neohrozit řidiče jedoucí

za ním a dbát zvýšené opatrnosti, které musí řidič dodržet již přímo při

provádění odbočování, tj. při změně směru jízdy. Výše citované ustanovení § 21

odst. 1 zákona o silničním provozu tedy obsahuje více povinností řidiče při

odbočování, které na sebe časově navazují. I když odbočující řidič začne dávat

včas znamení o změně směru jízdy ještě před zahájením odbočování, tím se jeho

povinnosti nevyčerpávají, protože má další významné povinnosti spočívající v

tom, že při samotném odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a současně

musí dbát zvýšené opatrnosti. Dodržení všech těchto povinností je nutno

posuzovat v každém jednotlivém případě s přihlédnutím k jeho konkrétním

okolnostem, které pak odůvodňují závěr, zda střet předjíždějícího vozidla s

vozidlem odbočujícím vlevo zcela zavinil jen jeden z řidičů nebo, jak je tomu v

tomto případě, tento střet v různé míře oba řidiči spoluzavinili.

Je třeba zdůraznit, že danou problematikou se Nejvyšší soud v rámci své

rozhodovací činnosti již zabýval, a to v usnesení ze dne 20. 11. 2013, sp. zn.

7 Tdo 918/2013, ze kterého mimo jiné vyplývá, že pokud obviněný má možnost včas

vidět řidiče vozidla, kterým je předjížděn, je povinen na tuto situaci reagovat

a odbočování přerušit.

Podle názoru Nejvyššího soudu uvedeného v usnesení sp. zn. 5 Tdo 10/2008, na

které se obviněný taktéž obrací, nelze po řidiči vozidla požadovat, aby se při

odbočování nepřetržitě či průběžně díval za sebe a nevěnoval se náležitě

odbočovacímu manévru, jakož i nesledoval, co se děje ve směru jeho jízdy.

Přitom je nutné zdůraznit, že vozidla jedoucí za odbočujícím vozidlem, které má

řádně zapnutý směrový ukazatel ohlašující změnu směru jízdy, si mají počínat

tak, aby na tuto změnu stihly za normálních okolností zareagovat včas. Ovšem

skutečnost, že jiná osoba porušila předpisy o provozu na pozemních komunikacích

a vlastním zaviněním vytvořila nebezpečnou situaci, neomlouvá řidiče, jestliže

sám porušil povinnost stále ovládat vozidlo a počínat si tak, aby doprava

nebyla ohrožena. Otázka spoluzavinění je otázkou přiměřenosti důvodů spoléhání

se řidiče na dopravní kázeň ostatních účastníků silničního provozu ve smyslu §

5 písm. a) zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a její

správné řešení je podmíněno pečlivým objasněním okolností konkrétního případu.

Námitky obviněného lze tedy pod uplatněný dovolací důvod v zásadě přiřadit,

avšak nejsou důvodné. Obviněný má sice pravdu v tom, že poškozený dopravní

nehodu z větší části zavinil sám, nicméně zavinění z nedbalosti není vyloučeno

spoluzaviněním jiných osob, včetně poškozeného. Zavinění obviněného lze dovodit

z toho, že jako řidič motorového vozidla byl vázán § 21 odst. 1 zákona č.

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nicméně toto pravidlo

obviněný porušil. To vyplývá ze skutkových zjištění učiněných okresním soudem,

dle kterých obviněný v době nejpozději pět sekund před samotným střetem mohl

jako řidič vozidla, který měl v úmyslu odbočit vlevo, registrovat předjíždějící

motocykl. Obviněný sice dával znamení o směru jízdy, avšak v době, ve které již

poškozený prováděl předjížděcí manévr. Obviněný tedy při odbočování nedbal

zvýšené opatrnosti, což bylo jeho povinností, proto nevyužil možnosti, kterou

objektivně měl, tedy možnosti registrovat předjíždějící motocykl a možnosti

odbočovací manévr nerealizovat, resp. přerušit. Při dostatečně opatrně

provedeném odbočovacím manévru by si býval poškozeného všiml, neboť mu v tom

nic nebránilo. Skutečnost, že obviněný dával znamení o změně směru jízdy, ho

nemůže vyvinit, neboť poškozený předjížděcí manévr zahájil již předtím, než

obviněný začal odbočování signalizovat. Nemůže ho vyvinit ani z toho důvodu, že

i když odbočující řidič začne dávat včas znamení o změně směru jízdy ještě před

zahájením odbočování, tím se jeho povinnosti nevyčerpávají, protože má další

významné povinnosti spočívající v tom, že při samotném odbočování nesmí ohrozit

řidiče jedoucí za ním a současně musí dbát zvýšené opatrnosti. Také tyto

povinnosti obviněný nerespektoval, ač mu v tom nebránily žádné objektivní

okolnosti.

Nejvyšší soud připomíná rozhodnutí sp. zn. 3 Tz 317/2001, uveřejněné ve Sbírce

rozhodnutí Nejvyššího soudu pod číslem NS 16/2002, které uvádí, že jednání

pachatele má povahu příčiny i tehdy, když kromě něj k následku vedlo jednání

další osoby, poněvadž příčinná souvislost mezi jednáním pachatele a následkem

se nepřerušuje, jestliže k jednání pachatele přistoupí další skutečnost, jež

spolupůsobí při vzniku následku, avšak jednání pachatele zůstává takovou

skutečností, bez níž by k následku nebylo došlo. Příčinná souvislost je totiž

dána i tehdy, když vedle příčiny, která bezprostředně způsobila následek,

působila i další příčina. Jednání pachatele, i když je jen jedním článkem

řetězu příčin, které způsobily následek, je příčinou následku i tehdy, pokud by

následek nenastal bez dalšího jednání třetí osoby. V tomto případě je tedy dána

příčinná souvislost mezi jednáním obviněného v rámci nehodového děje ve vztahu

ke způsobenému následku na zdraví poškozeného, který se projevil účinkem

spočívající ve způsobení těžké újmy na zdraví.

Je tak možno učinit závěr, že v průběhu daného trestního řízení bylo prokázáno,

že obviněný M. Š. svým předmětným jednáním naplnil všechny zákonné znaky

skutkové podstaty trestného činu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle

§ 147 odst. 1 tr. zákoníku, příslušný skutek byl bez jakýchkoliv pochybností

objasněn, nalézací soud zvolil odpovídající právní kvalifikaci a uložený trest

odpovídá všem zákonným kritériím. Nejvyšší soud souhlasí se závěry, které

učinil v odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud. Z odůvodnění rozhodnutí

soudu prvního stupně vyplývá logická návaznost mezi provedenými důkazy, jejich

hodnocením a učiněnými skutkovými zjištěními na straně jedné a hmotně právními

závěry na straně druhé, přičemž dovolací soud mezi nimi neshledal žádný rozpor.

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů shledal, že napadené rozhodnutí ani

řízení, které mu předcházelo, netrpí vytýkanými vadami, a proto dovolání

obviněného M. Š. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. jako zjevně

neopodstatněné odmítl. O dovolání rozhodl za podmínek ustanovení § 265r odst. 1

písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. srpna 2015

JUDr.

Jiří

Pácal

předseda senátu