Nejvyšší soud Usnesení trestní

6 Tdo 117/2017

ze dne 2017-07-26
ECLI:CZ:NS:2017:6.TDO.117.2017.1

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 26. července 2017 o

dovoláních, která podali obvinění I. V., a J. Vý., proti rozsudku Vrchního

soudu v Praze ze dne 7. 4. 2016, sp. zn. 4 To 111/2015, jako soudu odvolacího v

trestní věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře

pod sp. zn. 9 T 12/2010, t a k t o:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného I. V. o d m í t

á.

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného J. Vý. o d m í t

á.

1) Obvinění I. V. a J. Vý. byli rozsudkem Krajského soudu v Českých

Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 25. 3. 2014, sp. zn. 9 T 12/2010 uznáni

vinnými trestným činem podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku,

kterého se dopustili jednáním popsaným ve výroku o vině v citovaném rozsudku. 2) Za tento trestný čin a současně sbíhající se trestný čin zpronevěry

podle § 206 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, jímž byl obviněný I. V. (dále také

„obviněný V.“) uznán vinným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 9. 2013, sp. zn. 14 T 72/2012, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze

dne 5. 12. 2013, sp. zn. 9 To 399/2013, byl podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku za

použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v

trvání pěti let a šesti měsíců. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl

obviněný V. pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou. Současně byl

podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zrušen výrok o trestu z rozsudku Obvodního

soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 9. 2013, sp. zn. 14 T 72/2012, ve spojení s

usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2013, sp. zn. 9 To 399/2013,

jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud

vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. 3) Obviněný J. V. (dále také „obviněný Vý.“) byl za předmětný trestný

čin podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku odsouzen trestu odnětí svobody v trvání

pěti let. Podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl obviněný Vý. pro výkon

tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 67 odst. 1 tr. zákoníku za

použití § 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku byl obviněnému Vý. uložen peněžitý trest

ve výši 50 denních sazeb se stanovením denní sazby ve výši 1 000 Kč. Podle § 69

odst. 1 tr. zákoníku pro případ, že by ve stanovené lhůtě peněžitý trest nebyl

vykonán, byl stanoven náhradní trest odnětí svobody ve výši šesti měsíců. Podle

§ 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená společnost Borsay, a.s., se svým nárokem na

náhradu škody odkázána na řízení ve věcech občanskoprávních. 4) Proti uvedenému rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích –

pobočka v Táboře podali obvinění V. a Vý., jakož i další spoluobvinění [M. H.,

P. S., R. K.] odvolání, o kterých Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 4. 2016, sp. zn. 4 To 111/2015, rozhodl tak, že podle § 258 odst. 1 písm. b), d),

e), odst. 2 tr. ř. a podle § 261 tr. ř. napadený rozsudek v odsuzující části

ohledně v tomto rozsudku specifikovaných obviněných, a to včetně obviněného V. a Vý. zrušil a podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že obviněného V. uznal vinným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku,

kterého se dopustil skutky popsanými ve výroku o vině v citovaném rozsudku [bod

1, 3 až 8]. Obviněný Vý. byl uznán vinným trestným činem podvodu podle § 250

odst. 1, 3 písm. b) tr. zák. ve znění účinném do 31. 12. 2009 (dále jen „tr. zák.“) [bod 1, 2, 5]. 5) Za tento trestný čin a současně sbíhající se trestný čin zpronevěry

podle § 206 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, jímž byl obviněný V. uznán vinným

rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 9. 2013, sp. zn.

14 T 72/2012,

ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze dne 5. 12. 2013, sp. zn. 9 To

399/2013, byl podle § 209 odst. 5 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku odsouzen k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání pěti let. Podle §

56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku byl obviněný V. pro výkon tohoto trestu

zařazen do věznice s ostrahou. Současně byl podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku

zrušen výrok o trestu z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 10. 9. 2013, sp. zn. 14 T 72/2012, ve spojení s usnesením Městského soudu v Praze ze

dne 5. 12. 2013, sp. zn. 9 To 399/2013, jakož i všechna další rozhodnutí na

tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením,

pozbyla podkladu. 6) Obviněný Vý. byl za výše uvedený trestný čin podle § 250 odst. 3 tr. zák. odsouzen trestu odnětí svobody v trvání tři a půl roku. Podle § 39a odst. 2 písm. c) tr. zák. byl obviněný Vý. pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice

s ostrahou. Podle § 53 odst. 1 tr. zák. byl obviněnému Vý. uložen peněžitý

trest ve výši 50 000 Kč. Podle § 54 odst. 3 tr. zák. pro případ, že by ve

stanovené lhůtě peněžitý trest nebyl vykonán, byl stanoven náhradní trest

odnětí svobody ve výši šesti měsíců. Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byla poškozená

společnost Borsay, a.s., se svým nárokem na náhradu škody odkázána na řízení ve

věcech občanskoprávních. 7) Obvinění V. a Vý. podali prostřednictvím svých obhájců proti rozsudku

Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 4. 2016, sp. zn. 4 To 111/2015, dovolání. Obviněný V. v rámci svého dovolání uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1

písm. c) tr. ř., neboť „má za to, že rozhodnutí soudu, jímž byl uznán vinným,

bylo provedeno v trestním řízení, v němž dovolatel neměl obhájce, ač ho podle

zákona mít měl.“ Toto své tvrzení obviněný V. blíže zdůvodnil nerespektováním

postupu stanoveného v § 37a odst. 2 tr. ř. soudem prvního stupně. Obviněný V. se domnívá, že povinnost soudu prvního stupně rozhodnout o vyloučení obhájce

obviněného V. byla založena kolizí zájmů mezi ním a spoluobviněným J., kdy i za

předpokladu existence takovéto kolize, byli oba tito obvinění v řízení před

tímto soudem zastupováni totožným obhájcem. Závěrem svého dovolání obviněný V. navrhl, aby Nejvyšší soud napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 4. 2016, sp. zn. 4 To 111/2015, a rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích

– pobočka v Táboře ze dne 25. 3. 2014, sp. zn. 9 T 12/2010, zrušil a podle §

265k odst. 1 tr. ř. a podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal Krajskému soudu v

Českých Budějovicích – pobočka v Táboře, aby věc v potřebném rozsahu znovu

projednal a rozhodl. 8) Jak vyplývá z obsahu dovolání obviněného Vý., rozhodnutí soudu

druhého stupně má obsahovat vady právního posouzení skutku, jakož i extrémní

rozpor mezi provedenými důkazy a skutkovými závěry soudů nižších stupňů, které

je možné subsumovat pod ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Stěžejní a

poměrně rozsáhlou argumentací, podporující obviněným Vý.

uplatněný dovolací

důvod, je zejména jím tvrzené - nedostatečné prokázání subjektivní stránky

předmětného trestného činu, jakož i výše trestným činem způsobené škody,

přičemž má za to, že uvedená pochybení byla způsobena především nesprávným

hodnocením důkazů soudy nižších stupňů, jakož i odmítnutím provedení některých,

jím navržených, důkazů. Závěrem svého dovolání proto navrhl, aby Nejvyšší soud

podle ustanovení § 265k odst. 1 tr. ř. ve vztahu k jeho osobě napadený rozsudek

Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 4. 2016, sp. zn. 4 To 111/2015, zrušil a

rozhodl ve věci podle ustanovení § 265m odst. 1 tr. ř. tak, že zruší i rozsudek

Krajského soudu v Českých Budějovicích – pobočka v Táboře ze dne 25. 3. 2014,

sp. zn. 9 T 12/2010, a obviněného Vý. v souladu s ustanovením § 226 písm. c)

tr. ř. obžaloby zprostí. Pro případ, že tak nebude učiněno, navrhl, aby

Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 7. 4. 2016, sp. zn. 4 To 111/2015, a podle § 265e odst. 1 tr. ř. věc vrátil tomuto

soudu k novému projednání a rozhodnutí ve věci. 9) Státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství využil

svého práva a k dovolání obviněných V. a Vý. se vyjádřil. K dovolání obviněného

V. státní zástupce, po stručném shrnutí průběhu dosavadního trestního řízení z

hlediska vytýkané vady, sice připustil, že zájmy obviněného V. byly se zájmy

spoluobviněného J. v určitém rozporu, nicméně s ohledem na okamžik zplnomocnění

společného obhájce ve vztahu k odmítnutí výpovědi spoluobviněného J. v hlavním

líčení, jakož i na vyjádření těchto obviněných ve vztahu k možné kolizi zájmu,

se domnívá, že absence postupu soudu prvního stupně podle § 37a odst. 2 tr. ř. neměla vliv na správnost dovoláním napadených rozhodnutí. Ve vztahu k dovolání

obviněného Vý. státní zástupce konstatoval, že obviněným Vý. vznesené námitky

jsou pod uplatněný dovolací důvod zcela nepodřaditelné, neboť obsahují pouze

skutkové námitky, neschopné založit přezkumnou povinnost Nejvyššího soudu,

které navíc považuje za zcela nedůvodné, neboť skutkové závěry soudů obou

stupňů mají dostatečnou logickou oporu v provedeném dokazování, a to bez

jakýchkoliv extrémních rozporů. Stejně tak je přesvědčen, že postup soudů obou

stupňů byl v otázce dokazování a odůvodňování zcela správný, souladný s § 2

odst. 5, odst. 6 tr. ř. a nelze jim (soudům) v tomto směru nic vytknout. S

ohledem na uvedené skutečnosti státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud odmítl

podaná dovolání podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Zároveň vyjádřil souhlas s

tím, aby Nejvyšší soud své rozhodnutí učinil za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání, a to i pro případ odlišného rozhodnutí [§ 265r

odst. 1 písm. c) tr. ř.]. 10) Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že

dovolání obviněných V. a Vý. jsou přípustná [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.], byla podána osobami oprávněnými prostřednictvím obhájců [§ 265d odst. 1

písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§

265e odst. 1, 2 tr. ř.) a vyhovují obligatorním náležitostem ve smyslu § 265f

odst. 1 tr. ř.

(viz usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2006, sp. zn. I. ÚS

17/05). 11) Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř.,

bylo dále nutno posoudit, zda obviněnými V. a Vý. vznesené námitky naplňují

jimi uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně

nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem

podle § 265i odst. 3 tr. ř. 12) Obviněný V. uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. c)

tr. ř., který je dán tehdy, jestliže obviněný neměl v řízení obhájce, ač ho

podle zákona mít měl. Nejvyšší soud dále uvádí, že za předpokladu, kdy se jedná

o případ nutné obhajoby ve smyslu § 36 tr. ř. a § 36a tr. ř. a orgány činné v

trestním řízení skutečně prováděly úkony trestního řízení směřující k vydání

meritorního rozhodnutí napadeného dovoláním, je výše uvedený dovolací důvod

možné uplatnit také v případě, kdy soud nižšího stupně nepostupoval podle § 37a

odst. 2 tr. ř. a nerozhodl tak o vyloučení advokáta jako zvoleného obhájce,

který vykonával obhajobu dvou nebo více spoluobviněných, jejichž zájmy si v

trestním řízení odporovaly (viz TR NS 29/2006-T 926). 13) Důvody nutné obhajoby jsou vymezeny v § 36 tr. ř. Z ustanovení § 36

odst. 1 tr. ř. vyplývá, že obviněný je povinen mít obhájce již v přípravném

řízení, je-li ve vazbě, ve výkonu trestu odnětí svobody nebo na pozorování ve

zdravotnickém ústavu (§ 116 odst. 2 tr. ř.), je-li zbaven způsobilosti k

právním úkonům, nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům omezena anebo

jde-li o řízení proti uprchlému. Podle § 36 odst. 2 tr. ř. musí mít obviněný

obhájce tehdy, považuje-li to soud a v přípravném řízení státní zástupce za

nutné, zejména proto, že vzhledem k tělesným nebo duševním vadám obviněného

mají pochybnosti o jeho způsobilosti náležitě se hájit. Ve smyslu § 36 odst. 3

tr. ř. musí mít obviněný obhájce už v přípravném řízení i tehdy, koná-li se

řízení o trestném činu, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož

horní hranice převyšuje pět let. 14) I přestože, v souladu s tvrzením uvedeným shora, nelze mít pochyb o

tom, že v předmětném trestním řízení byly naplněny podmínky, za kterých je

možné výše uvedenou námitku obviněného V. hodnotit jako podřaditelnou pod

uplatněný dovolací důvod, Nejvyšší soud musí konstatovat její zjevnou

neopodstatněnost. 15) Ze spisového materiálu vyplývá, že v přípravném řízení byl obviněný

J. zastoupen nejprve na základě plné moci udělené JUDr. Teryngelovi (č.l. 975)

dne 2. 6. 2009, kterou mu vypověděl dne 11. 6. 2010 (č. l. 976-978) a dne 1. 10. 2010 si obhájcem zvolil JUDr. Kříženeckého (č. l. 984-985). Zvolený obhájce

JUDr. Teryngel byl rovněž přítomen výslechu obviněného dne 4. 6. 2009 (č. l. 1211-1218). V přípravném řízení další ze spoluobviněných I. V. byl zastoupen

obhájcem JUDr. Grossem, kterému plnou moc udělil dne 10. 3. 2009. Tento

obviněný si obhájcem dne 12. 7. 2012 (č. l. 6375) zvolil JUDr. Kříženeckého. V

přípravném řízení byl JUDr. Gross v substituci zastoupen u výslechu obviněného

J. dne 4. 6. 2009. V přípravném řízení se obviněný J.

vyjádřil nejen k jednání,

které mu bylo kladeno za vinu, kdy se k tomuto jednání doznal, ale současně

také popsal jednání dalších osob, které se na trestné činnosti podílely. 16) Jak již bylo shora uvedeno, obviněný J. si krátce před skončením

přípravného řízení zvolil obhájcem JUDr. Kříženeckého (1. 10. 2010) a následně

na to, po podání obžaloby a před konáním hlavního líčení si téhož obhájce

(JUDr. Kříženeckého, dne 12. 7. 2012) zvolil též obviněný V. Obviněný J. odmítl

u hlavního líčení vypovídat (č. l. 6968; třetí hlavní líčení), proto byla jeho

výpověď z přípravného řízení přečtena. Je vhodné rovněž zmínit tu skutečnost,

že obviněný J. nebyl hlavním líčením, kterých bylo konáno celkem šest, až na

účast při třetím hlavním líčení (23. 9. 2013 – 25. 9. 2013; č. l. 6967-6993)

přítomen. Oproti tomu hlavním líčením (až na výjimku, šestého hlavního líčení

24. 3. 2014 - 25. 3. 2014) byl obviněný V. přítomen, přesto u žádného z

hlavních líčení nevznesl námitku, kterou uplatnil „na poslední chvíli u

odvolacího soudu“. V souvislosti s hlavním líčením, kterému byl přítomen také

obviněný J. je nezbytné uvést, že k dotazu soudu za přítomnosti obhájce JUDr. Kříženeckého, že oba zastupuje obhájce JUDr. Kříženecký, a že v úvahu přichází

postup podle § 37a odst. 2 tr. ř. shodně obviněný J. a V. uvedli „já s tím

nemám problém“. Jak již správně uvedl soud druhého stupně, obhájce JUDr. Kříženecký byl tomuto hlavnímu líčení přítomen (jedná se o osobu práva znalou)

a své stanovisko ke svému vyloučení výslovně nevyjádřil, sám však nadále vědomě

a s vědomím obou obviněných jejich obhajobu vykonával. 17) Je nutno rovněž uvést, že obviněný J. byl odsouzen pro jednání,

které bylo popsáno pod body 1, 2 a 5 výroku rozsudku soudu prvního stupně

(rovněž soudu odvolacího), oproti tomu obviněný V. byl uznán vinným pro

jednání, které bylo popsáno pod body 1, 3-8. Z výše uvedeného vyplývá společné

jednání obou obviněných u bodu 1 a 5 výroku rozsudku soudu prvního i druhého

stupně. Obviněný J. se proti rozsudku soudu prvního stupně neodvolal, takže

ohledně jeho osoby rozsudek nabyl právní moci. 18) Z pohledu problematiky řešené ustanovením § 37a odst. 2 tr. ř., nad

rámec úvah soudu druhého stupně (viz str. 18-19 odůvodnění rozsudku soudu

druhého stupně), s jehož závěry se Nejvyšší soud ztotožňuje, považuje za

potřebné zmínit některé skutečnosti, pro které považuje námitku obviněného V. za zjevně neopodstatněnou. 19) V žádném případě nelze zpochybňovat např. závěry plynoucí z

rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 721/2006 [je však nutno uvést, že

nejde o shodnou problematiku, která řeší otázku § 37a odst. 2 tr. ř.], na

druhou stranu však nelze přehlížet další rozhodnutí ať již Nejvyššího soudu či

Ústavního soudu, která se uvedenou problematikou zabývala a jejichž závěry

nejsou tak jednoznačné, jak se snaží obhajoba nastolit pouhým odkazem na jedno

rozhodnutí. 20) Předně je nutno uvést, že Ústavní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. ÚS

863/16, mj. uvedl, že obhajoba obviněného není (a v právním státě ani být

nemůže) věcí jen tohoto subjektu a je úkolem orgánů činných v trestním řízení

vytvářet pro její uplatnění nejen podmínky, ale odstraňovat i překážky, které

by řádnému výkonu práv obhajoby mohly bránit. K odstranění těchto překážek

směřuje mimo jiné i ustanovení § 37a odst. 2 trestního řádu, které má zajistit,

aby právo obviněného na obhajobu prostřednictvím jím zvoleného obhájce mohlo

být uskutečněno v plném rozsahu, v souladu se zákonem a lege artis (viz např. usnesení sp. zn. IV. ÚS 382/02 ze dne 6. 11. 2002, usnesení sp. zn. I. ÚS

306/04 ze dne 27. 9. 2005 nebo usnesení sp. zn. I. ÚS 2629/08 ze dne 27. 1. 2009). Důvod vyloučení obhájce podle ustanovení § 37a odst. 2 trestního řádu

přitom navazuje na ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o

advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), jež

ukládá advokátovi povinnost odmítnout poskytnutí právních služeb, tedy i

převzetí obhajoby, jestliže v téže věci nebo ve věci související již poskytl

právní služby jinému, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy toho, kdo o

poskytnutí právních služeb žádá. Podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o

advokacii je advokát povinen od smlouvy o poskytování právních služeb

odstoupit, popřípadě požádat o zrušení ustanovení či požádat Komoru o určení

jiného advokáta (srov. ustanovení § 18 odst. 2 citovaného zákona), zjistí-li

dodatečně skutečnosti uvedené v ustanovení § 19 zákona o advokacii. Rovněž

Pravidla profesionální etiky a soutěže advokátů České republiky ze dne 31. 10. 1996 v článku 7 odst. 2 a odst. 3 ukládají advokátovi povinnost odmítnout

obhajobu dalších obviněných, a to nejen v případě, kdy mezi nimi konflikt zájmů

již existuje, nýbrž také tehdy, je-li zjevné, že v průběhu vyřizování věci

vznikne rozpor v jejich zájmech (srov. též usnesení sp. zn. III. ÚS 684/06 ze

dne 17. 4. 2008).

Proto by měl advokát převzít zastoupení dalšího

spoluobviněného (či jiného účastníka řízení, jehož zájmy mohou být v rozporu)

až po velmi pečlivém zkoumání, zda není mezi spoluobviněnými (resp. stranami

trestního řízení) rozpor zájmů, neboť tento rozpor není vždy patrný již při

převzetí obhajoby a může se projevit až na základě později vzniklých

skutečností, pročež by advokát svým případným vyloučením mohl poškodit zájmy

svých klientů (blíže Mandák, V.: K otázce vyloučení obhájce, Trestněprávní

revue č. 2/2001, str. 65, nebo Vantuch, P.: Obhajoba obviněného, 2. vyd. Praha:

C. H. Beck, 2002, str. 57 a násl.). 21) S ohledem na výše citovaná ustanovení právního řádu Ústavní soud ve

své judikatuře stanovil, že právo na volbu obhájce vyplývající z čl. 40 odst. 3

Listiny není právem absolutním a nelze je vykládat jako povinnost orgánů

činných v trestním řízení volbu advokáta za všech okolností bez omezení

respektovat. Podobně ani právo obviněného na pomoc obhájce podle vlastního

výběru zaručeného čl. 6 odst. 3 písm. c) Úmluvy není právem absolutním, jak

vyplývá i z bohaté judikatury Evropského soudu pro lidská práva; naopak toto

právo lze omezit, pokud existují „relevantní a dostatečné důvody“, že je to

nezbytné v zájmu spravedlnosti (viz např. rozsudek ESLP ve věci Croissant proti

Německu ze dne 25. 9. 1992 č. 13611/88, § 29, či Lagerblom proti Švédsku ze dne

14. 1. 2003 č. 26891/95, § 54). Zvoleného obhájce je tudíž možno vyloučit,

jedná se však o mimořádně významný zásah do práva na obhajobu a s ním spjaté

svobody volby obhájce, neboť je zásadně věcí obviněného (obžalovaného), kdy a

koho z osob oprávněných k poskytování právní pomoci formou obhajoby v trestním

řízení (§ 37 trestního řádu) svou obhajobou pověří, příp. zda svého práva volby

vůbec využije, a proto je takové rozhodnutí svěřeno toliko nezávislému soudci a

toliko ze zákonem stanovených důvodů. Proto Ústavní soud ve své judikatuře

zdůraznil, že pokud si obviněný obhájce sám zvolí, může stát do jeho svobodného

výběru zasáhnout pouze za splnění zákonem stanovených podmínek, které je nutno

vždy vykládat restriktivně se zřetelem na jeho ústavně zaručená práva [viz

nález sp. zn. IV. ÚS 1855/08 ze dne 13. 1. 2009 a obdobně nález sp. zn. II. ÚS

2445/07 ze dne 3. 4. 2008]. Jakkoliv tedy nelze na právo zvolit si obhájce,

plynoucí z ústavně zaručeného práva na obhajobu (čl. 40 odst. 3 Listiny),

nahlížet tak, že by bylo zcela a ničím neomezitelné, nelze pominout, že se

jedná o situaci, kdy dochází k omezení co do jeho určitých komponentů. Jde tedy

o omezení téhož základního práva, jehož nositeli jsou dva či více odlišných

subjektů, a to s ohledem na důsledné respektování principu rovnosti a veřejného

zájmu na řádné obhajobě obviněného - tj. subjektu, jemuž toto ústavní právo

svědčí, a eventuálně i dalších účastníků řízení (v nyní posuzované věci např. poškozených). Proto také Ústavní soud již dříve stanovil, co musí obecné soudy

při aplikaci ustanovení § 37a odst.

2 trestního řádu vzít v potaz: stav

vyšetřování, důkazní situaci, obsah výpovědí obviněných zastupovaných tímtéž

obhájcem (pokud přichází do úvahy tento důvod vyloučení obhájce), charakter

stíhané trestné činnosti, jakož i rozsah a formu účasti jednotlivých obviněných

na trestném činu (viz usnesení sp. zn. IV. ÚS 382/02 ze dne 6. 11. 2002 a

usnesení sp. zn. I. ÚS 2629/08 ze dne 27. 1. 2009). K aplikaci ustanovení § 37a

odst. 2 trestního řádu pak samozřejmě nelze přistupovat automaticky a

formalisticky (viz usnesení sp. zn. II. ÚS 68/09 ze dne 10. 8. 2009), přičemž

Ústavní soud zdůraznil nutnost posuzovat skutečnou povahu konkrétního postupu

orgánů veřejné moci a nalézat případný zásah do základních práv a svobod v

jejich materiálním pojetí. Z ústavněprávního hlediska tedy nejde ani tak o to,

zda konkrétní procesní postup obecných soudů doslovně naplnil literu procesního

předpisu. Jde spíše o to, nakolik bylo ochráněno základní právo stěžovatele na

obhajobu podle čl. 40 odst. 3 Listiny. I toto ústavní právo totiž nelze

vykládat z obsahu podústavního práva, nýbrž tento postup interpretace musí být

přesně opačný. 22) Z výše uvedeného rozhodnutí vyplývá pro předmětnou trestní věc dle

názoru Nejvyššího soudu několik základních skutečností pro závěr, že poukaz

obviněného na porušení ustanovení § 37a odst. 2 tr. ř., a tím naplnění

dovolacího důvodu podle § 265i odst. 1 písm. c) tr. ř., je neopodstatněný. 23) Předně je ve zmíněném rozhodnutí uvedeno, že advokát by měl převzít

zastoupení dalšího spoluobviněného (či jiného účastníka řízení, jehož zájmy

mohou být v rozporu) až po velmi pečlivém zkoumání, zda není mezi

spoluobviněnými rozpor zájmů. Z chronologie, kterou Nejvyšší soud zcela záměrně

výše zmínil vyplývá, že JUDr. Kříženecký se stal obhájcem obviněného J. na

základě plné moci dne 1. 10. 2010 a obhájcem obviněného V. rovněž na základě

plné moci dne 12. 7. 2012. Nejvyšší soud je toho názoru, že doba téměř dvou

roků mezi převzatou obhajobou obviněného J. a převzatou obhajobou obviněného

V., byla dostatečnou dobou danou advokátovi pro velmi pečlivé zkoumání, zda

není mezi spoluobviněnými rozpor zájmů. Pokud obhájce přijal plnou moc k

zastupování obviněného V. lze předpokládat, že se tak stalo po pečlivém

zkoumání, kdy obhájce JUDr. Kříženecký neshledal konflikt zájmů mezi klienty,

které se rozhodl zastupovat. O tomto jeho přesvědčení, tudíž jeho postupu v

souladu s Pravidly profesionální etiky a soutěže advokátů České republiky by

mohla svědčit např. skutečnost, že i v případě upozornění předsedy senátu na

možnou kolizi zájmů klientů zmíněného obhájce dále tyto obviněné zastupoval

(nepotřeboval se s nimi o této otázce ani poradit), neshledal tedy ani

dodatečně podmínky pro své vyloučení. Nejvyšší soud se plně ztotožnil se závěry

soudu druhého stupně, který zásadně odmítl tvrzení obviněného V., že ke kolizi

došlo omylem, a to jak z jeho strany, tak patrně ze strany obhájce, a že soud

tyto skutečnosti přehlédl. Nad rámec těchto úvah lze znovu zmínit dobu, kterou

měl obhájce k dispozici k seznámení se s problematikou předmětné trestní věci,

stejně jako obviněný V.

od počátku věděl, kdo je v předmětné trestní věci

stíhán. Tudíž zmínku ohledně omylu na straně obviněného či obhájce je nutno

označit za účelovou. V souvislosti s námitkou uplatněnou den před veřejným

zasedáním „pouze obviněným V.“, že došlo k porušení ustanovení § 37a odst. 2

tr. ř. lze bezpochyby považovat, za „velmi dobrou znalost procesních předpisů“

obviněným, kdy sám obhájce v podaném odvolání na toto porušení jednoho ze

základních ustanovení nepoukázal. Zmíněná námitka obviněného V. tak spíše než o

zájmu na spravedlivý proces může navozovat dojem úmyslného vytvoření sporné

situace vedené záměrem obstrukčního jednání [srov. str. 19 rozsudku soudu

druhého stupně (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. 9. 2008, sp. zn. 6

Tdo 1208/2008)]. 24) Dále je třeba uvést, že na uvedenou problematiku (vyloučení obhájce)

je potřebné nahlížet nejen v rovině formální [K aplikaci ustanovení § 37a odst. 2 trestního řádu pak samozřejmě nelze přistupovat automaticky a formalisticky

(viz usnesení sp. zn. II. ÚS 68/09 ze dne 10. 8. 2009)], ale také v rovině

materiální. Právě materiální náhled na danou problematiku je nutno považovat za

stěžejní, neboť čistě formálně posuzováno, by v předmětné trestní věci bylo

nutno námitku obviněného posoudit jako důvodnou. Právě s přihlédnutím k tomu,

že je, jak uvádí Ústavní soud ve svém rozhodnutí sp. zn. II. ÚS 863/16 nutno

vzít v potaz: stav vyšetřování, důkazní situaci, obsah výpovědí obviněných

zastupovaných tímtéž obhájcem (pokud přichází do úvahy tento důvod vyloučení

obhájce), charakter stíhané trestné činnosti, jakož i rozsah a formu účasti

jednotlivých obviněných na trestném činu, dospěl Nejvyšší soud k závěru o

neopodstatněnosti shora uvedené námitky, a to s ohledem na níže uvedené

skutečnosti. 25) Pokud Ústavní soud ve svém shora uváděném rozhodnutí zmiňuje „stav

vyšetřování“, je bezpochyby nutno uvést, že problematikou vyloučení obhájce ve

smyslu § 37a odst. 2 tr. ř. se začal soud prvního stupně zabývat až v

souvislosti s výslechem obviněného J. u třetího hlavního líčení. Obviněný V. byl vyslechnut v rámci druhého cyklu nařízených hlavních líčení v termínu od

22. 10. 2012 do 24. 10. 2012 [vyslechnut byl 24. 10. 2012, za účasti obhájce

JUDr. Kříženeckého, přičemž obhájce ani obviněný na možnou kolizi neupozornili

– neboť, jak vyplynulo následně z jejich vyjádření v rámci třetího cyklu

hlavních líčení dne 23. 9. 2019, oba obvinění prohlásili k dotazu soudu ohledně

možného postupu podle § 37a odst. 2 tr. ř. „já s tím nemám problém“]. Je tedy

nutno uvést, že v uvedené době měl soud k dispozici výpověď obviněného J.,

která byla učiněna za přítomnosti obhájce JUDr. Teryngela a výpověď obviněného

V. učiněnou za přítomnosti obhájce JUDr. Grosse (kromě výpovědí

spoluobviněných, svědků a dalších důkazů). Jestliže obviněný J. odmítl u

hlavního líčení vypovídat (viz č. l. 6968), pak žádná okolnost nebránila soudu

prvního stupně jeho výpověď u hlavního líčení přečíst, což se také stalo. Jestliže se obviněný (obhajoba domnívá), že uvedenou výpověď obviněného J. by

nebylo možno přečíst za situace, kdy by došlo k vyloučení obhájce JUDr.

Kříženeckého, pak se mýlí, neboť tato výpověď z přípravného řízení není

zatížena ani formálním znakem pro vyloučení ve smyslu § 37a odst. 2 tr. ř.,

neboť každý z obviněných měl v té době svého obhájce, a soud prvního stupně by

se s touto výpovědí za každé situace musel vypořádat [v případě, že by se po

vyhovění dovolání a vrácení věci soudu prvního stupně obviněný J. rozhodl

vypovídat a svoji výpověď zcela změnit, pak by musel soud prvního stupně

odstranit tento rozpor, přitom nelze odhlížet od skutečnosti zmíněné soudem

druhého stupně (ale i soudem prvního stupně), že výrok o vině obviněného V. byl

prokázán celou řadou dalších důkazů a mohl by obstát i bez této výpovědi –

myšleno J. (č. l. 19 rozsudku)]. Nejvyšší soud považuje za potřebné mj. také

uvést, že u výslechu obviněného J. 4. 6. 2009 byl nejen jeho obhájce JUDr. Teryngel, ale také řada dalších obhájců zastupujících obviněné, mj. také

obviněného V. – JUDr. Gross i.s. Mgr. Švambergová (č. l. 1211). K tomu je

potřebné uvést, že z rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 297/04 (IV. ÚS

591/14) mj. také vyplývá, že výpověď učiněnou v přípravném řízení je možno číst

a použít jako podklad pro rozhodnutí o vině pouze v tom případě, byl-li tomuto

procesnímu úkonu účasten obhájce spoluobviněného, který je touto výpovědí

usvědčován (což se v předmětné tr. věci stalo – byl přítomen JUDr. Gross). 26) Výše uvedená úvaha je reakcí na další z požadavků zmíněných Ústavním

soudem, a to „důkazní situaci“. V souvislosti s předmětnou trestnou činností

soud prvního stupně v odůvodnění svého rozsudku na základě provedených důkazů

mj. konstatoval, že trestná činnost obviněných byla specifická tím, že došlo k

„zneprůhlednění a znemožnili zjištění skutečné identifikace van, které jim

sloužily k vlastnímu obohacení“ (č. l. 86 rozsudku), „jediným zástupcem a

dovozcem vířivých van z Kanady do České republiky byla firma vedená obviněnou

Va., uvedené se plně týká i obžalovaného V., který byl rozhodujícím článkem při

následném prodeji bazénů v České republice“. Toto tvrzení lze v zásadě opřít o

výpovědi všech osob vyjadřujících se k obchodům s vířivkami (č. l. 87). Problematika [ne]identifikace jednotlivých vířivých van byla jednou z podmínek

dalších transakcí za účelem obohacení se pachatelů předmětné trestné činnosti. Na základě výpovědí nejen obviněných, ale svědků měl soud za prokázané, že „v

obchodování s vanami měl rozhodující slovo obžalovaný V.“ (č. l. 89 rozsudku –

svědci B., K., K., ale i obžalovaní J., Va. a také v podstatě z výpovědi

obžalovaného V.). Pokud jde o „obsah výpovědí obviněných zastupovaných tímtéž

obhájcem“, tak v souvislosti s touto Ústavním soudem zmíněnou skutečností lze

pro stručnost uvést, že za dobu zastupování obou obviněných (J., V.) obhájcem

JUDr. Kříženeckým, vypovídal pouze obviněný V., který setrval na své výpovědi z

přípravného řízení, kterou rozvedl u hlavního líčení (viz č. l. 6536-6547). Obviněný J. odmítl vypovídat (č. l. 6968) a nutno podotknout, že pokud byl

obviněný V. vyzván k vyjádření se ke čtené výpovědi svědka J., tak výzva soudu

zůstala bez vyjádření.

Ve vztahu k dalším okolnostem, které je dle závěru

zmíněného rozhodnutí Ústavního soudu mít na zřeteli, a to „charakteru stíhané

trestné činnosti, jakož i rozsahu a formě účasti jednotlivých obviněných na

trestném činu“, považuje Nejvyšší soud a vhodné uvést, že v případě obviněného

V. byl tento uznán vinným jednáním, které bylo popsáno pod body 1, 3, 4, 5, 6,

7 a 8) rozsudku soudu druhého stupně se způsobenou škodou nejméně 10.887.214

Kč. Obviněný J. byl uznán vinným jednáním, které bylo popsáno pod body 1, 2 a 5

) rozsudku soudu druhého stupně se způsobenou škodou nejméně 4.989.412 Kč [bod

jedna - škoda nejméně 571.689 Kč (obviněný J., V., Va.), bod pět – škoda

nejméně 4.161.968 Kč (obvinění Vý., J., V., Va., H.]. 27) V souvislosti s předmětnou trestní věcí a řešením námitky

[ne]vyloučeného advokáta ve smyslu § 37a odst. 2 tr. ř. jako dovolacího důvodu

ve smyslu § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. musí Nejvyšší soud v rámci objektivity

konstatovat, že existuje celá řada rozhodnutí Ústavního soudu, kde postup

obecných soudů, kterými došlo k vyloučení advokáta ve smyslu § 37a odst. 2 tr. ř., byl shledán souladný se zákony. Je však nutno také uvést, že šlo především

o případy, kdy k vyloučení advokáta došlo, aniž by soudy nižších stupňů mohly

brát v úvahu skutečnosti plynoucí z rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS

863/16 [viz např. IV. ÚS 382/02, I. ÚS 306/04, II. ÚS 2445/07, IV. ÚS 1855/08,

I. ÚS 2629/08 (kterými byla řešena otázka vyloučení advokáta, který měl být

vyslechnut jako svědek, apod.]. V reakci na námitky obviněného V. k dovolacímu

důvodu podle § 265b odst. 1 písm. c) tr. ř. považuje Nejvyšší soud za nezbytné

na závěr uvést, že jak již uvedl Ústavní soud ve svém usnesení sp. zn. II. ÚS

68/09, nelze k aplikaci ustanovení § 37a odst. 2 tr. ř. přistupovat automaticky

a formalisticky, ale je nutno posuzovat skutečnou povahu konkrétního postupu

orgánů veřejné moci a nalézat případný zásah do základních práv a svobod v

jejich materiálním pojetí. S ohledem na shora uvedené skutečnosti dospěl

Nejvyšší soud k závěru, že z pohledu zásahu do základních práv a svobod

obviněného V. tím, že byl zastoupen tímtéž obhájcem jako spoluobviněný J. (v

rozsahu uvedeném shora) v materiálním pojetí nedošlo, tudíž je nutno jeho

dovolání odmítnout jako zjevně neopodstatněné. 28) Ve vztahu k dovolacímu důvodu uplatněnému obviněným Vý. Nejvyšší

soud uvádí, že podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat,

jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném

nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak

možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako

trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho

právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o

vině popsán.

Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže

odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících

řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem

nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán

(srov. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu

právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti

skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel

vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále

vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu

soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle

svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností

případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění

skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení

nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle

§ 2 odst. 5 tr. ř., ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se

zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající

se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek. 29) Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně

uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových

zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi

provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem

prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen

soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263

odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout

přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně

lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu

č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na

přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a

úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není

oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle

zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného

přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání

jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí

dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími

důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi

napadeného rozsudku z vlastní iniciativy.

Právně fundovanou argumentaci má

přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d

odst. 2 tr. ř.). 30) S ohledem na námitku obviněného Vý. týkající se existence tzv. extrémního rozporu považuje Nejvyšší soud za vhodné nejprve zmínit, že extrémní

nesoulad není dovolacím důvodem vyjádřeným v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. I

přes tuto skutečnost Ústavní soud v řadě svých rozhodnutí (stejně jako Nejvyšší

soud např. i v souvislosti s otázkou práva na spravedlivý proces) připustil

zásah do pravomocného rozhodnutí s tím, že byl dovolací důvod naplněn, avšak za

situace, kdy existuje extrémní rozpor ve smyslu ustálené judikatury či svévole

na straně obecných soudů. Výše zmíněné soudy však konstatovaly, že uvedený

zásah lze akceptovat pouze za striktně vymezených důvodů, k čemuž v celé řadě

svých rozhodnutí uvedly, že pokud napadená rozhodnutí a jejich odůvodnění jsou

jasná, logická a přesvědčivá a soudy v souladu s procesními předpisy náležitě

zjistily skutkový stav věci a vyvodily z něj odpovídající právní závěry, které

jsou výrazem nezávislého rozhodování obecných soudů, pak dovoláním napadená

rozhodnutí nevykazují shora zmíněnou vadu (viz např. sp. zn. I. ÚS 1717/09, IV. ÚS 2651/09, I. ÚS 1601/07). V souvislosti s uvedenou problematikou považuje

Nejvyšší soud za potřebné odkázat také na rozhodnutí Ústavního soudu, ze

kterého vyplývá, že „z hlediska ústavněprávního může být posouzena pouze

otázka, zda skutková zjištění mají dostatečnou a racionální základnu, zda

právní závěry těchto orgánů veřejné moci nejsou s nimi v „extrémním nesouladu“,

a zda interpretace použitého práva je i ústavně konformní; její deficit se pak

nezjevuje jinak než z poměření, zda soudy podaný výklad rozhodných právních

norem je předvídatelný a rozumný, koresponduje-li fixovaným závěrům soudní

praxe, není-li naopak výrazem interpretační svévole (libovůle), jemuž chybí

smysluplné odůvodnění, případně zda nevybočuje z mezí všeobecně (konsensuálně)

akceptovaného chápání dotčených právních institutů, resp. není v rozporu s

obecně sdílenými zásadami spravedlnosti (viz teze „přepjatého formalizmu“). Ústavněprávním požadavkem též je, aby soudy vydaná rozhodnutí byla řádně,

srozumitelně a logicky odůvodněna“ (srovnej usnesení ze dne 21. 5. 2014, sp. zn. III. ÚS 3884/13). V souvislosti s těmito skutečnostmi Nejvyšší soud

podotýká, že odkaz na extrémní nesoulad jako prostředek domáhat se přezkumu

napadených rozhodnutí dovolacím soudem, a to v oblasti skutkové, nikoli právní,

se stal běžnou praxí, aniž by pro jeho uplatnění byly dány podmínky vymezené

mj. Ústavním soudem. Přestože, jak již bylo řečeno, Nejvyšší soud připouští,

že je oprávněn zasáhnout do skutkového zjištění v případě extrémního nesouladu,

v předmětné trestní věci však extrémní rozpor shledán nebyl. 31) V kontextu výše uvedených skutečností považuje Nejvyšší soud za

nutné dále konstatovat, že v případě námitek obviněného Vý. jde o námitky

obsahově shodné s námitkami, se kterými se již musely v rámci obhajoby

obviněného Vý. vypořádat soudy nižších stupňů, což je také patrno z odůvodnění

jejich rozhodnutí.

Na případ, kdy obvinění v dovolání uplatňují námitky

obsahově shodné s námitkami, které byly již uplatněny v řízení před soudem

prvního a druhého stupně, pamatuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 29. 5. 2002, sp. zn. 5 Tdo 86/2002, publikované v Souboru trestních rozhodnutí

Nejvyššího soudu [C. H. BECK, ročník 2002, svazek 17, pod T 408], podle něhož

„opakuje-li obviněný v dovolání v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení

před soudem prvního stupně a v odvolacím řízení, s kterými se soudy obou stupňů

dostatečně a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné

ve smyslu § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.“

32) Nejvyšší soud dále považuje za vhodné doplnit, že jak vyplývá ze

shora uvedeného, primárně námitky obviněného Vý. nespočívají v nesprávném

hmotně právním posouzení jeho jednání, ale v tom, že soudům vytýká nesprávné

hodnocení důkazů a nedovození skutkového zjištění o nespáchání předmětného

trestného činu. Jedná se tedy o předkládání vlastní verze skutkového děje a na

uvedený případ dopadá rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 4. 5. 2005, sp. zn. II. ÚS 681/04, ze kterého mj. vyplývá, že právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení či

zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá představám obviněného. Uvedeným

základním právem je „pouze“ zajišťováno právo na spravedlivé soudní řízení, v

němž se uplatní všechny zásady soudního rozhodování podle zákona v souladu s

ústavními principy. 33) Vzhledem k tomu, že jde o námitky skutkové, poukazuje Nejvyšší soud

dále na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. III. ÚS 78/05,

kde tento mj. uvedl, že označení konkrétního dovolacího důvodu uvedeného v ustanovení § 265b tr. ř. přitom nemůže být pouze formální; Nejvyšší soud je povinen vždy nejdříve

posoudit otázku, zda dovolatelem uplatněný dovolací důvod lze i podle jím

vytýkaných vad podřadit pod některý ze specifických dovolacích důvodů uvedených

v § 265b tr. ř., neboť pouze skutečná existence zákonného dovolacího důvodu,

nikoli jen jeho označení, je zároveň zákonnou podmínkou i rámcem, v němž

dochází k přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem. 34) Nad rámec své přezkumné činnosti Nejvyšší soud k námitce obviněného

Vý. týkající se hodnocení důkazů soudy nižších stupňů uvádí, že soudy hodnotí

shromážděné důkazy podle vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení

všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu. Rozhodnutí o rozsahu

dokazování spadá do jeho výlučné kompetence. Účelem dokazování v trestním

řízení je zjistit skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v

rozsahu, který je nezbytný pro rozhodnutí (§ 2 odst. 5 tr. ř.). Je pak na úvaze

soudu, jak vyhodnotí jednotlivé důkazy a jakými důkazními prostředky bude

objasňovat určitou okolnost, která je pro zjištění skutkového stavu významná. Z

hlediska práva na spravedlivý proces je však klíčový právě požadavek náležitého

odůvodnění rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 125 odst. 1 tr. ř. nebo § 134

odst. 2 tr. ř. (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2008, sp. zn. III. ÚS 1285/08, str.

3). 35) K námitce obviněného Vý. zpochybňující hodnocení důkazů vztahující

se k výši způsobené škody soudem druhého stupně, a to aniž by tyto důkazy znovu

provedl, Nejvyšší soud podává, že je nezpochybnitelným faktem, že pro případ

změny nebo doplnění skutkových zjištění může odvolací soud přihlížet jen k

důkazům, které byly provedeny ve veřejném zasedání před odvolacím soudem. Při

jejich hodnocení pak musí navazovat na důkazy provedené před soudem prvního

stupně v hlavním líčení, přičemž je vázán hodnocením těchto důkazů, tak jak to

učinil soud prvního stupně s výjimkou těch důkazů, které byly provedeny před

odvolacím soudem (viz usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. 6. 2010, sp. zn. 8 Tdo 578/2010). Jak vyplývá z rozhodnutí soudu druhého stupně

(viz str. 31 a 32 odůvodnění rozhodnutí soudu druhého stupně), byly důkazy

vztahující se k výši způsobené škody ve veřejném zasedání před soudem druhého

stupně znovu provedeny. 36) Ohledně námitek obviněného Vý. zdůrazňujících, že soudy nižších

stupňů nevěnovaly náležitou pozornost jeho obhajobě, a neprovedly důkazy

svědčící v jeho prospěch, považuje Nejvyšší soud za nutné uvést, že v souladu s

rozhodovací činností Ústavního soudu je zřejmé, že není procesní povinností

soudu vyhovět každému důkaznímu návrhu, a je regulérní navržený důkaz

neprovést, jestliže zejména skutečnost, k jejímuž ověření nebo vyvrácení je

navrhován, byla již v dosavadním řízení bez důvodných pochybností ověřena nebo

vyvrácena jinak (srov. např. rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 386/07,

IV. ÚS 691/06 a další). V takovém případě ovšem vzniká soudu povinnost nejen o

důkazních návrzích rozhodnout, ale také, pokud jim nevyhoví, vyložit, z jakých

důvodů navržené důkazy neprovedl. Lze ovšem konstatovat, že uvedeným

povinnostem soudy nižších stupňů dostály např. str. 23 odůvodnění rozhodnutí

soudu druhého stupně. 37) Nejvyšší soud tak uzavírá, že soudy nižších stupňů provedly všechny

potřebné důkazy, které hodnotily způsobem, jenž odpovídá ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř., přičemž lze konstatovat, že o správnosti skutkových zjištění soudů

nižších stupňů nevznikly žádné důvodné pochybnosti a že skutkový stav byl

zjištěn v rozsahu, který byl potřebný pro vydání rozhodnutí. Nejvyšší soud se

tak plně ztotožnil s názorem soudů obou stupňů vyjádřeným v odůvodnění jejich

rozhodnutí, na která v tomto směru dále odkazuje. 38) Pouze pro úplnost Nejvyšší soud doplňuje, že obviněný Vý. je ze

spáchání uvedeného trestného činu usvědčován nikoliv pouze výpovědí

spoluobviněného J., přičemž zpochybňovaná věrohodnost této výpovědi je podrobně

rozvedena na str. 23 odůvodnění rozhodnutí soudu druhého stupně, ale také celou

řadou dalších důkazů, jako např. výpovědí dalších spoluobviněných, svědka K.,

M. a U. 39) Ohledně námitky obviněného Vý. týkající se absence specifikace

podílu jeho jednání na předmětné trestné činnosti Nejvyšší soud pouze ve

stručnosti uvádí, že podle § 9 odst. 2 tr. zák., stejně § 23 tr. zákoníku

byl-li trestný čin spáchán společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá

každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama.

[K otázce spolupachatelství

srovnej např. rozh. č. 36/1973 Sb. rozh. tr., rozh. č. 1/1980 Sb. rozh. tr.]. 40) Z citovaného ustanovení vyplývá, že podmínkou spolupachatelství je

po objektivní stránce společné jednání a po subjektivní stránce úmysl k tomu

směřující. O společné jednání jde, jestliže každá z jednajících osob naplnila

svým jednáním všechny znaky trestného činu nebo jestliže každá z jednajících

osob naplnila jen některý ze znaků trestného činu a teprve souhrn dílčích

jednání všech osob znamená naplnění všech znaků trestného činu. O společné

jednání však jde i tehdy, když dílčí jednání jednajících osob jsou sama o sobě

z hlediska znaků trestného činu indiferentní, avšak jsou články řetězu, který

jako celek znaky trestného činu naplňuje, přičemž jednotlivé dílčí činnosti

jako články onoho řetězu přímo směřují k vykonání trestného činu, působí

současně a ve svém celku představují trestný čin. Podmínkou spolupachatelství

není, aby se jednající osoby podílely na spáchání trestného činu stejnou měrou. 41) Aplikují-li se tyto zásady na posuzovaný případ, je evidentní, že

obviněný Vý. byl spolupachatelem předmětného trestného činu a není nutné, aby

sám svým jednáním naplnil všechny znaky skutkové podstaty trestného činu. Jednání všech obviněných bylo ve skutkové části výroku o vině popsáno jako

celek a je jasné, že tento celek znakům uvedeného trestného činu odpovídá. Podstatné je, že ze strany všech obviněných šlo o společnou akci směřující k

tomu, že v úmyslu obohatit sebe nebo jiného uvedli někoho v omyl. Ze skutkových

zjištění pak vyplývá, že se obviněný Vý. podílel na naplnění skutkové podstaty

uvedeného trestného činu jak sháněním jednotlivých klientů, kteří byli následně

podvedeni, či vylákáváním předmětu leasingu, tak uzavíráním samotných

podvodných smluv. 42) Neobstojí ani námitka ohledně údajné absence stanovení míry zavinění

obviněného Vý., když ze skutkových zjištění a z odůvodnění rozhodnutí soudů

obou stupňů je zřejmé, že se u všech obviněných, tedy i u obviněného Vý.,

jednalo o úmysl přímý, kdy byli všichni obvinění vedeni společným úmyslem

obohatit sebe nebo jiného uvedením někoho v omyl. Nejvyšší soud pouze podotýká,

že ke společnému úmyslu spolupachatelů postačí konkludentní dohoda a k té v

posuzovaném případě nepochybně došlo, jak vyplývá z jednání všech obviněných. Není tedy důvodu na právním posouzení skutku v případě obviněného Vý. cokoli

měnit. 43) Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud odmítl

dovolání obviněného I. V. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. a dovolání

obviněného J. Vý. podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Za podmínek § 265r

odst. 1 písm. a) tr. ř. tak učinil v neveřejném zasedání. Pokud jde o rozsah

odůvodnění tohoto usnesení odkazuje Nejvyšší soud na znění § 265i odst. 2 tr. ř. a dále dodává že i z usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2008, sp. zn. II. ÚS 2947/08, mj. vyplývá, že i Evropský soud pro lidská práva zastává

stanovisko, že soudům adresovaný závazek, plynoucí z čl. 6 odst.

1 Úmluvy,

promítnutý do podmínek kladených na odůvodnění rozhodnutí, „nemůže být chápán

tak, že vyžaduje podrobnou odpověď na každý argument“ a že odvolací soud „se

při zamítnutí odvolání v principu může omezit na převzetí odůvodnění nižšího

stupně“ (např. věc García proti Španělsku). Pokud uvedené platí pro odvolací

řízení, tím spíše je aplikovatelné pro dovolací řízení se striktně vymezenými

dovolacími důvody, při zjištění, že soudy nižších stupňů již shodným námitkám

věnovaly dostatečnou pozornost.

P o u č e n í: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy

řízení opravný prostředek

přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 26. července 2017

JUDr. Jan Engelmann

předseda senátu