Nejvyšší soud Usnesení trestní

8 Tdo 1617/2016

ze dne 2016-12-21
ECLI:CZ:NS:2016:8.TDO.1617.2016.1

8 Tdo 1617/2016-39

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. 12. 2016 o dovolání

obviněného J. Z. proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. 8. 2016,

sp. zn. 6 To 48/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Krajského

soudu v Brně pod sp. zn. 53 T 1/2015, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného J. Z.

odmítá.

1. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 21. 3. 2016, sp. zn. 53 T

1/2015, byl obviněný J. Z. uznán vinným zločinem podvodu podle § 209 odst. 1, 5

písm. a) tr. zákoníku, kterého se dopustil skutkem popsaným tak, že

jako ředitel společnosti Novatec, s. r. o., se sídlem Praha 5, Strojírenská č.

p. 260, IČ 26484200 (dále „společnost Novatec“), společně s J. M. a dosud

neustanovenou osobou vydávající se za osobu H. D., jednatel společnosti NEPMAN,

s. r. o., se sídlem Praha 3, Tachovské nám. 90/2, IČ 25773496 (dále „společnost

NEPMAN“), v úmyslu vylákat od leasingové společnosti D.S. Leasing, a. s., se

sídlem Brno, Údolní 567/33, IČ 48909238 (dále „společnost D.S. Leasing“),

finanční prostředky, předstírali existenci 31 kusů hydraulických lisů odpadu

typ DP 1024, v celkové pořizovací hodnotě 10.077.481.08 Kč včetně DPH a jejich

dodávku od společnosti NEPMAN pro společnost Novatec formou leasingu. Obviněný

J. Z. v průběhu procesu uzavírání leasingové smlouvy při jednání se zástupcem

leasingové společnosti J. K. v létě 2006 a při jednání se zástupcem leasingové

společnosti Ing. P. S. dne 2. 8. 2006 v sídle firmy Novatec tyto utvrzoval o

dobré finanční situaci firmy Novatec, ačkoliv mu bylo známo, že tato již v dané

době má problémy dostát svým předchozím závazkům, a následně jim poskytl

nepravdivé podklady ke společnosti, a to výpisy z účtů společnosti Novatec a

přílohu daně z příjmů právnických osob za rok 2005, dále znalecký posudek na

cenu lisů, operační manuál stroje a motoru a záměr o využití lisovacích strojů,

to vše s cílem přesvědčit leasingovou společnost o solventnosti firmy Novatec.

Poté byla dne 27. 9. 2006 uzavřena mezi společnostmi Novatec, jednající

jednatelem J. M., a D.S. Leasing leasingová smlouva a současně mezi

společnostmi D.S. Leasing a NEPMAN kupní smlouva, na základě kterých byla dne

30. 10. 2006 na bankovní účet společnosti NEPMAN převedena společností D.S.

Leasing kupní cena fiktivních předmětů leasingu ve výši 10.077.481 Kč včetně

DPH, z níž část ve výši 9.967.000 Kč osoba vystupující jako H. D. dne 2. 11.

2006 v hotovosti vybrala a naložila s ní neznámým způsobem, tím způsobili

společnosti D.S. Leasing po zaplacení tzv. nulté splátky ve výši 4.030.992 Kč

ve dnech 16. 10. 2006 a 25. 10. 2006 a první a druhé splátky v souhrnné výši

399.214 Kč dne 26. 10. 2006 a třetí splátky ve výši 190.000 Kč dne 10. 11. 2006

škodu ve výši 5.457.275 Kč.

2. Za tento zločin byl obviněný J. Z. odsouzen podle § 209 odst. 5 tr.

zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání tří roků, jehož výkon byl podle § 81

odst. 1 a § 82 odst. 1 tr. zákoníku podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání

tří roků. Podle § 82 odst. 2 tr. zákoníku byla obviněnému uložena povinnost ve

zkušební době podmíněného odsouzení podle svých sil nahradit škodu, kterou

trestným činem způsobil. Rovněž bylo rozhodnuto o náhradě škody.

3. Vrchní soud v Olomouci jako soud odvolací usnesením ze dne 29. 8.

2016, sp. zn. 6 To 48/2016, odvolání obviněného podané proti výše citovanému

rozsudku soudu prvního stupně podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

II. Dovolání a vyjádření k němu

4. Obviněný podal proti tomuto usnesení odvolacího soudu prostřednictvím

obhájce z důvodů § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř. dovolání, neboť nenaplnil

činem, který mu je kladen za vinu, znaky trestného činu podvodu podle § 209

odst. 1, 5 tr. zákoníku. Podle obviněného nebyl skutek řádně zjištěn a závěry,

které soudy učinily, nemají oporu ve spisovém materiálu, skutková zjištění jsou

jen domněnkami, které nemohou obstát, a proto rozsudek krajského soudu spočívá

na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním

posouzení. Došlo k porušení zásad vymezených v § 2 odst. 5, 6 tr. ř. a s

ohledem na nedostatek odůvodnění nebyla dodržena ani pravidla podle § 125 odst.

1 a § 134 odst. 2 tr. ř., v čemž shledal porušení práva na spravedlivý proces a

zásady presumpce neviny a principu in dubio pro reo. S ohledem na judikaturu

Ústavního soudu obviněný považoval uvedené vady za okolnosti svědčící o

existenci tzv. extrémního rozporu, a Nejvyšší soud by proto měl jeho dovoláním

věcně přezkoumat.

5. Obviněný dále konstatoval obsah skutku tak, jak byl popsán v obžalobě

krajského státního zastupitelství, a též jeho znění, jak bylo modifikováno v

rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. 3. 2016, sp. zn. 53 T 1/2015, s tím,

že z nich znění plyne, že nebyla zachována totožnost skutku, a proto měl Vrchní

soud v Olomouci, usnesením ze dne 29. 8. 2016, sp. zn. 6 To 48/2016, proti

němuž nyní dovolání směřuje, zrušit rozsudek Krajského soudu v Brně, kterým ve

výrokové větě byl obviněný uznán vinným tím, že se žalovaného skutku dopustil

ve spolupachatelství s dalšími osobami, a to zejména J. M. Odvolací soud sice

provedl důkaz usnesením ze dne 30. 6. 2016 o zahájení trestního stíhání

spoluobviněného J. M. pro totožný skutek spáchaný s dovolatelem ve formě

spolupachatelství, avšak pochybil, pokud celou věc nevrátil krajskému soudu k

novému projednání, ale odvolání obviněného zamítl. Postupoval nesprávně, když

shledal, že nemělo být konáno společné řízení, neboť jenom při stejném

procesním postavení obou obviněných by soudy mohly objektivně a zákonným

způsobem posoudit veškeré rozhodné skutečnosti případu, včetně participace

jednotlivých osob na trestné činnosti, jejího rozsahu a způsobu provedení. S

odkazem na nález Ústavního soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 1082/14, a

na odbornou literaturu obviněný zdůraznil podstatné zásady vyplývající z

podmínek stanovených pro společné řízení ustanovením § 20 tr. ř. Podle

obviněného v jím projednávané trestní věci šlo o jeden zcela totožný konkrétní

trestný čin (skutek), a bylo proto třeba vést ohledně všech jeho pachatelů

společné řízení. Obzvláště proto, že v trestní věci obviněného J. M. bude nutné

většinu důkazů již provedených v trestním řízení vedeném proti dovolateli

opakovat, a tedy dojde k neodůvodněnému zdržení, kdy navíc tytéž důkazy mohou

být soudy ve dvou různých trestních řízeních hodnoceny odlišně. Odděleně konaná

řízení jsou nezákonným postupem a vedou k porušení práva obviněných na

spravedlivý proces. Připomenul také, že J. M. byl v řízení proti dovolateli

několikrát slyšen jako svědek, přičemž před soudem prvního stupně odmítl

vypovídat. Taková situace by ovšem nenastala, pokud by byl ve společném řízení

v procesní pozici spoluobviněného. Vytýkaná skutečnost má vliv mimo jiné i na

nesprávnost výroku o náhradě škody, neboť ve společném řízení by byla povinnost

k náhradě škody uložena jako solidární, případně by byla vymezena individuálně

pro každého z obviněných zvlášť podle míry jeho zavinění a podílu na jejím

vzniku.

6. Další část výhrad obviněný soustředil i proti výši škody, která byla

nesprávně posouzena, a odvolací soud, ač obviněný v odvolání vznášel tuto

námitku, se jí dostatečně nezabýval. Obviněný považoval za nesprávné, že soudy

škodu, kterou měl za vinu mu kladeným činem s ostatními spolupachateli

způsobit, vyčíslily na částku 5.457.275 Kč. Důvodem této jeho výhrady byla

skutečnost, že poškozená společnost NEPMAN byla již od roku 1993 plátcem daně z

přidané hodnoty (dále „DPH“), a tudíž uplatnila z částky 10.077.481 Kč odpočet.

Vzhledem k sazbě DPH v roce 2006 (19%) nemohla způsobená škoda přesáhnout

5.000.000 Kč, což mělo vliv i na právní kvalifikaci posuzovaného skutku, neboť

se mohl dopustit maximálně trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, 4 písm.

d) tr. zákoníku.

7. Podle obviněného jsou ze všech jím uvedených důvodů skutkové závěry

v posuzované věci v extrémním rozporu s provedeným dokazováním. Jestliže soudy

své závěry o jeho vině opíraly zejména o výpovědi svědků J. K. a P. S., měly se

zajímat o jejich motivaci, jíž mohla být snaha zakrýt vlastní pochybení. Za

vadné závěry vyplývající z nedostatků v provedeném dokazování obviněný

považoval to, že soudy neodlišily fiktivní převod obchodního podílu na základě

falzifikovaných dokumentů (Jimenéz) od skutečného převodu (Dubrov), neprovedly

ani důkazy, které by objasnily vzájemná napojení a vztahy mezi společnostmi

Novatec s mateřskou společností Novatec Holding, případně s jednatelem

společnosti NEPMAN, s nímž se měl trestné činnosti dopustit. Obviněný rovněž

vytýkal, že listinné důkazy, na jejichž základě soudy prokazovaly neexistenci

lisovacích strojů, byly procesně nepoužitelné, neboť šlo o prosté kopie

dokumentů, které mohou pocházet z jiných trestních spisů, a o jejich

autenticitě je třeba pochybovat. Skutková zjištění učiněná soudy, na nichž byl

založen odsuzující rozsudek v posuzované věci, nemají vazbu na obsah spisu,

byla učiněna zcela bez důkazů, anebo na základě důkazů nezákonných, čímž soudy

vybočily z mantinelů volného hodnocení důkazů a porušily jeho právo na

spravedlivý proces.

8. Z těchto důvodů obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst.

1, 2 tr. ř. zrušil ve vztahu k němu usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne

29. 8. 2016, sp. zn. 6 To 48/2016, jakož i další rozhodnutí citovanému

rozhodnutí obsahově předcházející.

9. Nejvyšší státní zastupitelství, jemuž byl opis dovolání obviněného v

souladu s § 265h odst. 2 tr. ř. zaslán k vyjádření, do okamžiku konání

neveřejného zasedání své případné vyjádření Nejvyššímu soudu nezaslalo.

III. Přípustnost a další podmínky dovolání

10. Nejvyšší soud jako soud dovolací poté, co shledal, že dovolání

obviněného je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř.], bylo podáno osobou

oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř. ], v zákonné lhůtě a na

místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), zkoumal, zda bylo

uplatněno v souladu se zákonným vymezením dovolacích důvodů podle § 265b odst.

1 písm. g), l) tr. ř., neboť jen na podkladě dovolání relevantně opřeného o

některý ze zákonných dovolacího důvodů vymezených v ustanovení § 265b odst. 1,

2 tr. ř. lze napadená rozhodnutí a řízení jim předcházející podrobit věcnému

přezkoumání.

11. Podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. se dovolání podává, bylo-li

rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti

rozsudku nebo usnesení uvedenému v § 265a odst. 2 písm. a) až g) tr. ř., aniž

byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo

přestože byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v § 265b

odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. Podle obsahu podaného dovolání a též vzhledem k

tomu, že odvolací soud napadený rozsudek ve smyslu § 254 odst. 1 tr. ř. věcně

přezkoumal, je zřejmé, že obviněný použil uvedený dovolací důvod v jeho druhé

alternativě, tzn., že odvolací soud odvolání obviněného považoval za nedůvodné

i přesto, že obviněný v předcházejícím řízení shledal vady zakládající dovolací

důvody podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

12. Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. umožňuje

dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení

skutku nebo jiném nesprávném hmotněprávním posouzení. Prostřednictvím tohoto

dovolacího důvodu lze namítat zásadně vady právní povahy, tedy to, že skutek,

jak byl soudem zjištěn, byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin,

ačkoli o trestný čin nejde nebo jde o jiný trestný čin, než kterým byl obviněný

uznán vinným. Na jeho podkladě nelze proto přezkoumávat a hodnotit správnost a

úplnost skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno, ani

prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve

smyslu ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., poněvadž tato činnost soudu spočívá v

aplikaci ustanovení procesních, nikoliv hmotněprávních. Za naplnění uvedeného

důvodu není možné považovat ani takové výhrady, v nichž jsou tvrzeny

pochybnosti o správnosti skutkových zjištěních a s ohledem na obhajobu

obviněného jinak hodnoceny důkazy již provedené, když na základě těchto

skutkových vad je dovozováno, že obviněný se činu, jímž byl uznán vinným,

nedopustil, protože uvedený dovolací důvod neumožňuje takové vady zaměřené

proti nesprávnosti posuzovaného skutkovým zjištěním namítat (srov. např.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 8. 2002, sp. zn. 5 Tdo 482/2002). Takový

přezkum skutkových zjištění je možný pouze mimořádně, když jsou zjištěny

kardinální procesní nedostatky nebo libovůle při hodnocení a provádění důkazů

[srov. např. nálezy Ústavního soudu ? ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 55/04

(N 114/34 SbNU 187), ze dne 5. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 669/05 (N 156/42 SbNU

275), ze dne 29. 9. 2003, sp. zn. IV. ÚS 565/02 (N 113/31 SbNU 21), apod.]. Pro

naplnění uvedeného dovolacího důvodu nepostačuje pouhý formální poukaz na

příslušné ustanovení obsahující některý z dovolacích důvodů, aniž by byly řádně

vymezeny hmotněprávní vady v napadených rozhodnutích spatřované (srov. usnesení

Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2004, sp. zn. II. ÚS 279/03).

13. Podkladem pro posouzení správnosti právních otázek ve smyslu

uvedeného dovolacího důvodu je skutkový stav zjištěný soudy prvního, příp.

druhého stupně [srov. přiměřeně usnesení Ústavního soudu např. ve věcech ze dne

9. 4. 2003, sp. zn. I. ÚS 412/02, ze dne 24. 4. 2003, sp. zn. III. ÚS 732/02,

ze dne 9. 12. 2003, sp. zn. II. ÚS 760/02, ze dne 30. 10. 2003, sp. zn. III. ÚS

282/03 (U 23/31 SbNU 343), ze dne 15. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 449/03 (U 22/33

SbNU 445), aj.]. Důvodem dovolání ve smyslu tohoto ustanovení nemůže být

samotné nesprávné skutkové zjištění, a to přesto, že právní posouzení

(kvalifikace) skutku i jiné hmotněprávní posouzení vždy navazují na skutková

zjištění vyjádřená především ve skutkové větě výroku o vině napadeného rozsudku

a blíže rozvedená v jeho odůvodnění [srov. srovnávací materiál Nejvyššího soudu

ze dne 29. 9. 2004, sp. zn. Ts 42/2003 (uveřejněný pod č. 36/2004, s. 298, 299

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), či usnesení Nejvyššího soudu ze dne

23. 4. 2002, sp. zn. 3 Tdo 68/2002 (uveřejněné pod č. 16/2002 – T 369 v Souboru

trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu)]. Tato zásada je však limitována

případy, kdy dovolatel namítá porušení práva na spravedlivý proces v oblasti

dokazování, neboť v takovém případě je na základě článků 4, 90 a 95 Ústavy

České republiky vždy povinností Nejvyššího soudu řádně zvážit a rozhodnout, zda

dovolatelem uváděný důvod je či není dovolacím důvodem [srov. stanovisko

Ústavního soudu ze dne 4. 3. 2014, sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 (ST 38/72 SbNU

599), uveřejněné pod č. 40/2014 Sb.].

14. V takovém případě jde o výjimku ze shora vymezených obecných zásad

stanovených zákonem pro dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

představovanou zjištěním extrémního nesouladu, o který by se však jednalo pouze

tehdy, kdyby byly zjištěny a prokázány takové vady a nedostatky, které by

svědčily o zásadním zjevném nerespektování zásad a pravidel, podle nichž mají

být uvedené postupy realizovány. Jen v takovém případě by mohlo dojít k průlomu

do uvedených kritérií vymezujících dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g)

tr. ř. [srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2005, sp. zn. III. ÚS

578/04, a nález Ústavního soudu ze dne 20. 9. 2006, sp. zn. I. ÚS 553/05 (N

167/42 SbNU 407)], což může být za situace, že je zjištěna zjevná absence

srozumitelného odůvodnění rozsudku, kardinální logické rozpory ve skutkových

zjištěních a z nich vyvozených právních závěrech, opomenutí a nehodnocení

stěžejních důkazů atp. [viz např. nálezy Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2000,

sp. zn. II. ÚS 215/99 (N 69/18 SbNU 115), dále ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III.

ÚS 84/94 (N 34/3 SbNU 257), ze dne 30. 11. 1995, sp. zn. III. ÚS 166/95 (N 79/4

SbNU 255), ze dne 18. 8. 2004, sp. zn. I. ÚS 55/04 (N 114/34 SbNU 187), ze dne

5. 9. 2006, sp. zn. II. ÚS 669/05 (N 156/42 SbNU 275), ze dne 29. 9. 2003, sp.

zn. IV. ÚS 565/02 (N 113/31 SbNU 21), nebo usnesení Ústavního soudu ze dne 14.

1. 2004, sp. zn. III. ÚS 376/03 (U 1/32 SbNU 451), apod.]. K takovému pochybení

dojde, postrádá-li určitý závěr soudu racionální, skutkovou či logickou oporu v

provedeném dokazování, a není rozhodné, zda nějaký konkrétní důkaz je

přesvědčivější než důkaz jiný. Typicky totiž nemůže při přezkumu napadených

rozhodnutí Nejvyšší soud přistoupit k vlastnímu hodnocení toho, který ze svědků

je věrohodnější anebo které ze znaleckých vyjádření je přesvědčivější. Takové

hodnocení provádí zásadně obecné soudy, které jsou k tomu díky závaznosti zásad

ústnosti a přímosti důkazního řízení nejlépe způsobilé [srov. přiměřeně např.

nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. II. ÚS 445/06 (N 149/50 SbNU

311), nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 2726/14 (ve Sbírce

nálezů a usnesení Ústavního soudu dosud neuveřejněný), či usnesení Ústavního

soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. II. ÚS 1576/15].

15. Ze shora naznačeného obsahu dovolání je zřejmé, že obviněný v něm

brojil jednak proti nesprávnostem provedeného dokazování a jednak při respektu

ke skutkovým zjištěním i proti vadnému stanovení výše škody jako kvalifikačního

znaku ve smyslu § 209 odst. 5 tr. zákoníku, a proto namítané výhrady jen zčásti

korespondují s právním vymezením dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm.

g) tr. ř. I když ty námitky, které nemají právní, nýbrž skutkovou povahu (jsou

jimi namítány procesní okolnosti vyplývající z § 2 odst. 5, 6 tr. ř., § 220 tr.

ř. nebo 125, příp. § 134 tr. ř.), nejsou obecně a zásadně způsobilé materiálně

naplnit nejen důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. ani žádný z důvodů

dovolání vymezených v ustanovení § 265b tr. ř. [srov. usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 23. 4. 2002, sp. zn. 3 Tdo 68/2002 (uveřejněné pod č. 16/2002 – T 369 v

Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu)] a Nejvyšší soud nebyl obecně

povinen ve vztahu k nim správnost napadených rozhodnutí přezkoumávat, s ohledem

na to, že obviněný své výhrady vázal na porušení zásad článků 36 a 40 Listiny

základních práv a svobod a článků 6 a 7 Úmluvy o ochraně lidských práv a

základních svobod, posuzoval, zda v přezkoumávané věci došlo k porušení

pravidel spravedlivého procesu.

IV. K námitkám proti totožnosti skutku

16. Obviněný své výhrady o tom, že skutkem vymezeným v přezkoumávaných

rozhodnutích nebyla zachována totožnost skutku, založil na srovnání popisu

skutku tak, jak byl uveden v obžalobě státního zástupce Krajského státního

zastupitelství v Brně ze dne 30. 12. 2014, sp. zn. 1 KZV 18/2009 (č. l. 2107 až

2115 spisu) s tím, který je soudy popsán ve výroku o vině, a poukazoval na to,

že mezi nimi nepanuje naprostá shoda, protože skutková zjištění soudy změnily

potud, že jako dalšího spolupachatele v popisu skutku označily i osobu J. M., a

v důsledku toho změnily i podstatu jeho činnosti v rámci posuzovaného skutku.

17. Nejvyšší soud považuje k této námitce obviněného za nutné uvést, že

soudy uvedené skutkové zjištění oproti obžalobě změnily na základě výsledků

provedeného dokazování (podrobnosti viz níže v bodě 25. tohoto usnesení) na

podkladě těchto zjištění soud prvního stupně učinil závěr, že obviněný byl v

době spáchání činu „zaměstnán u obchodní společnosti Novatec s. r. o.,… na

pozici ředitele společnosti. Jednatelem společnosti byl v té době J. M. a

jediným společníkem byla švýcarská společnost Novatec Holding AG. Obviněný J.

Z. se společně s tehdejším jednatelem J. M. a dosud neustanovenou osobou

vydávající se za H. D., litevského státního občana, jednatele obchodní

společnosti NEPMAN s. r. o., dopustil majetkové trestné činnosti podvodného

charakteru…“ (viz stranu 3 rozsudku soudu prvního stupně). Obsah tohoto

zjištění byl uveden i v popisu skutku.

18. Nejvyšší soud z těchto skutečností shledal, že není možné přisvědčit

námitkám obviněného, protože soudy postupovaly plně v souladu s tím, jak je

pojem totožnosti skutku chápán, protože trestní řád neuvádí výslovně, co se

rozumí pojmem totožnost skutku, i když „skutek“, jehož se uvedené zásady

týkají, jako pojem používá (pouze jej používá v několika ustanoveních např. §

11 odst. 2 tr. ř., § 12 odst. 11 tr. ř., § 12 odst. 12 tr. ř., § 160 odst. 1

tr. ř., 176 odst. 2 tr. ř., § 177 písm. c) tr. ř., § 220 tr. ř. atd.). Vymezení

tohoto pojmu je proto ponecháno na teorii hmotného a procesního práva a soudní

praxi. Otázku, co tvoří konkrétní skutek v projednávané věci a kdy je totožnost

skutku zachována, je nutné zkoumat vždy podle individuálních okolností každé

jednotlivé trestní věci, a to na základě již obecněji stanovených hledisek.

Totožnost skutku bude zachována za předpokladu, jestliže: a) je úplná shoda

alespoň v jednání při rozdílném následku, b) je úplná shoda alespoň v následku

při rozdílném jednání, c) jednání nebo následek (nebo obojí) jsou v případech

uvedených pod písm. a) a b) alespoň částečně shodné, shoda ovšem musí být v

podstatných okolnostech, jimiž se rozumí zejména skutkové okolnosti

charakterizující jednání nebo následek. Je tedy zřejmé, že teorie a praxe

nechápe totožnost skutku jen jako naprostou shodu mezi skutkovými okolnostmi

popsanými v žalobním návrhu (ve shodě se sdělením obvinění) a výrokem soudu.

Postačí shoda mezi podstatnými skutkovými okolnostmi, přičemž soud může a musí

přihlížet i k těm změnám skutkového stavu, k nimž došlo při soudním

projednávání věci [srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 7. 2002, sp. zn.

II. ÚS 143/02 (U 21/27 SbNU 261), rovněž rozhodnutí ESLP ve věci Sergey

Zolotukhin proti Rusku, rozsudek velkého senátu ze dne 10. 2. 2009, stížnost č.

14939/03].

19. Skutkem v trestním řízení je souhrn skutkových okolností popsaných v

aktech orgánů činných v trestním řízení, nikoliv jejich právní posouzení.

Skutkem se tedy rozumí trestný čin a změna právního posouzení se totožnosti

skutku netýká. Skutek je to, co se ve vnějším světě objektivně stalo. Naproti

tomu popis skutku je slovní formou, jejímž prostřednictvím se skutek odráží ve

vyjadřovacích projevech lidské komunikace. Pro rozhodnutí orgánů činných v

trestním řízení je významný samotný skutek, tedy ne jen jeho popis, protože

trestní stíhání se vede ohledně skutku, nikoli ohledně jeho popisu. Skutek a

jeho popis jsou významné pro právní posouzení, a lze tedy uvést, že soud může v

souladu s obžalovací zásadou (§ 2 odst. 8 tr. ř.) rozvedenou v ustanovení § 220

odst. 1 tr. ř. rozhodnout jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu.

Podle § 176 odst. 2 tr. ř. může být obžaloba podána jen pro skutek, pro který

bylo zahájeno trestní stíhání podle § 160 tr. ř. (k tomu v podrobnostech srov.

například usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 1. 2007, sp. zn. 7 Tdo

1480/2006, či ze dne 27. 4. 2011, sp. zn. 8 Tdo 196/2011).

20. Na podkladě těchto skutečností je též třeba k výhradám obviněného

uvést, že podle § 220 odst. 1, 3 tr. ř. se vázanost soudu obžalobou týká pouze

toho, o jakém skutku soud rozhoduje. Popisem skutku ve smyslu slovního

vyjádření ani právní kvalifikací skutku v obžalobě soud není vázán, když

povinnost soudu rozhodnout o žalovaném skutku neznamená povinnost převzít z

obžaloby či návrhu na potrestání zcela popis skutku. Požadavek ustanovení § 220

odst. 1 tr. ř., že soud může rozhodnout jen o skutku uvedeném v žalobním

návrhu, totiž neznamená, že musí jít o naprostou shodu žalobního návrhu s

výrokem rozsudku, neboť některé skutečnosti uvedené v žalobním návrhu mohou

odpadnout a naproti tomu některé opět mohou přibýt, přičemž skutek, který je

předmětem trestního řízení, projednává soud v celé šíři. Lze proto přihlížet i

ke změnám skutkového stavu, k nimž došlo při projednávání věci před soudem.

Protože podstatu skutku lze spatřovat především v jednání a v následku, který

jím byl způsoben, je totožnost skutku zachována, bude-li zachována alespoň

totožnost jednání nebo totožnost následku. Přitom nemusí být jednání nebo

následek popsány se všemi skutkovými okolnostmi shodně, postačí shoda částečná

[k tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 2. 1995, sp. zn. Tzn 12/94

(uveřejněný pod č. 1/1996-I. Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek),

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 27. 9. 1971, sp. zn. 6 Tz 33/71

(uveřejněné pod č. 9/1972 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), ze dne 25.

1. 1979, sp. zn. 5 Tz 2/79 (uveřejněné pod č. 52/1979 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek), či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 5. 1992, sp.

zn. 3 To 21/92 (uveřejněný pod č. 17/1993 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek)]. Totožnost skutku ve smyslu § 220 odst. 1 tr. ř. je zachována i v

případě odlišného jednání obviněného při alespoň částečně shodném následku,

jímž se rozumí konkrétní následek, nikoli určitý typ následku [srov. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2009, sp. zn. 8 Tdo 474/2009 (uveřejněné pod č.

21/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

21. Nejvyšší soud shledal, že v projednávané věci byla všechna tato

pravidla dodržena a soudy zásady totožnosti skutku neporušily, protože popis

skutku formulovaný v obžalobě a upřesněný ve skutkové větě odsuzujícího

rozsudku odpovídá zjištěnému jednání obviněného, neboť je shodné jak jeho

jednání, tak i jím způsobený následek, na čemž nemohou nic změnit zpřesnění

provedená v průběhu řízení před soudem. Na jejich základě byla z popisu skutku

vypuštěna část jednání týkající se popisu a motivace převodu obchodního podílu

ve společnosti. Tyto změny v popisu skutku nejsou z hlediska zachování

totožnosti skutku podstatné, protože jednání obviněného i vzniklý následek

zůstaly zcela zachovány.

V. K výhradám o nevedení společného řízení

22. Jestliže obviněný v dovolání rovněž namítal, že soud nemohl o jeho

vině, kterou vymezil skutkem popsaným ve skutkových zjištěních tak, že obviněný

čin spáchal společně s J. M., který měl v jeho trestní věci postavení svědka,

rozhodnout, ale že bylo nutné vést společné řízení o obou těchto pachatelích,

ani v této námitce mu Nejvyšší soud nemohl přisvědčit. Ke skutečnostem již výše

uvedeným je vhodné jen pro úplnost uvést, že podle § 20 odst. 1 tr. ř. proti

všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích

pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího

trestného činu se koná společné řízení, pokud tomu nebrání důležité důvody. O

jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, je-li takový postup

vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. Zásada společného řízení

vyjádřená v § 20 tr. ř. zajišťuje, aby všechny trestní věci, které spolu

souvisí, byly projednány společně, pokud tomu nebrání důležité důvody. Její

smysl spočívá v trestním řízení provedeném efektivně a soustředěně se zřetelem

na všechny rozhodné okolnosti významné, především z hlediska viny obviněného či

obviněných a uložení odpovídajícího trestu obviněnému nebo společně stíhaným

obviněným. Klade se zde důraz na ekonomičnost a hospodárnost řízení, čímž je

respektována i zásada rychlosti a hospodárnosti trestního řízení (srov. ŠÁMAL,

P. a kol. Trestní řád I. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, s. 312). Z těchto

pravidel je zřejmé, že není povinností, aby soudy vedly společné řízení vždy,

pokud jde o činnost osob, jejichž trestná činnost spolu souvisí, ale jen tehdy,

jsou-li pro takový postup splněny všechny uvedené předpoklady, tedy zejména

ekonomické, eventuálně i další, například vhodnosti. Je proto na posouzení

orgánů činných v trestním řízení, zda povedou společné řízení, anebo ohledně

různých pachatelů oddělené trestní řízení, a není také stanoveno, zda případně

nedojde později ke spojení takto odděleně vedených věcí.

23. V přezkoumávané věci Nejvyšší soud shledal, že nekonáním společného

řízení s J. M. obviněným v jiné trestní věci, práva dovolatele porušena nebyla,

protože zejména z hlediska rychlosti řízení bylo zcela vhodné uvedené věci

nespojovat, protože řízení dovolatele bylo již ve stadiu jeho dokončování,

kdežto řízení proti J. M. se vedlo teprve na počátku trestního stíhání (viz

usnesení o zahájení trestního stíhání na č. l. 2316 až 2321). Významným v této

věci bylo zásadně pro dovolatele to, že si soudy pro své závěry o jeho vině

opatřily dostatek podkladů ve smyslu § 2 odst. 5, 6 tr. ř.

VI. K extrémnímu nesouladu a zásadě in dubio pro reo

24. Opodstatnění z hlediska zásad spravedlivého procesu nemají ani další

výhrady obviněného, které soustředil proti způsobu vedení dokazování a jeho

rozsahu (hodnocení výpovědí svědků J. K. a P. S.). Z obsahu spisu a napadených

rozhodnutí je totiž zřejmé, že soudy obou stupňů se obdobným výhradám

obviněného věnovaly a vypořádaly se s nimi. Zejména soud prvního stupně poté,

co provedl dokazování v rozsahu nezbytném pro řádné objasnění věci (§ 2 odst. 5

tr. ř.), důsledně posuzoval a hodnotil ve věci provedené důkazy jednotlivě i v

jejich souhrnu (§ 2 odst. 6 tr. ř.), přičemž vycházel zejména ze svědeckých

výpovědí J. K., J. K., D. T., P. S., P. V., I. H., P. M., E. Š., M. V., J. M.,

P. H. R., E. E., M. A., L. J., V. K. D., V. P., V. E., JUDr. N. C., jakož i z

řady listinných důkazů – kupní smlouvy, leasingové smlouvy, splátkový kalendář,

bankovní sdělení, výsledky domovní prohlídky, aj. (viz strany 6 až 22 rozsudku

soudu prvního stupně). Veškeré závěry, k nimž soud prvního stupně na základě

výsledků provedeného dokazování dospěl, v odůvodnění svého rozsudku také

náležitě a logickým způsobem vyložil v souladu s pravidly vyjádřenými v § 125

odst. 1 tr. ř. (viz strany 22 až 28 cit. rozsudku).

25. Správnost uvedených úvah a postupů v souladu se zásadami trestního

řízení vymezenými v § 2 odst. 5, 6 tr. ř. následně potvrdil také odvolací soud

přezkoumávající rozsudek soudu prvního stupně v zásadě k obdobným námitkám

obviněného, jaké uplatnil i v nyní podaném dovolání. Veškeré své úvahy odvolací

soud rozvedl na stranách 7 až 19 napadeného usnesení, kde se neopomenul věnovat

žádné z výhrad obviněným a jeho obhájcem vznesených nejen v odvolání, ale i v

průběhu veřejného zasedání před odvolacím soudem. Nebylo proto možné přisvědčit

námitkám obviněného, že se tento soud odvolacím námitkám v potřebné míře

nevěnoval.

26. Nejvyšší soud podle obsahu odůvodnění přezkoumávaných rozhodnutí

shledal, že učiněné skutkové závěry neobsahují žádné kardinální rozpory mezi

obsahem provedených důkazů a jejich zhodnocením, protože v procesních postupech

a na nich založených skutkových závěrech nebyly shledány obviněným vytýkané,

ale ani jiné nedostatky nebo vady, jež by mohly založit extrémní nesoulad mezi

provedenými důkazy a z nich vyvozenými skutkovými závěry. Oba soudy nižších

stupňů věnovaly potřebnou pozornost všem rozhodným okolnostem a důsledně

všechny provedené důkazy hodnotily (§ 2 odst. 6 tr. ř.). Tento postup

koresponduje i s tím, že trestní řád neobsahuje žádná pravidla, pokud jde o

míru a hodnotu důkazů k prokázání určité skutečnosti. Odůvodnění rozhodnutí

opřené o skutkový stav zjištěný na základě řetězce navzájem si neodporujících

nepřímých důkazů nelze a priori považovat za méně přesvědčivé, než takové,

které by vyplývalo z přímých důkazů, a to ani tehdy, bylo-li možno dokazování

doplnit ještě o další nepřímé důkazy (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 9.

7. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2228/12). Je třeba též zdůraznit, že právo na

spravedlivý proces nezaručuje jednotlivci přímo nárok na rozhodnutí

odpovídající jeho názoru, ale zajišťuje mu právo na spravedlivé soudní řízení,

čemuž soudy v posuzované věci dostály, neboť provedly dostatek důkazů za účelem

náležitého objasnění skutkového stavu bez důvodných pochybností. V této

souvislosti je třeba zdůraznit, že hodnocení toho, který ze svědků je

věrohodnější, které ze znaleckých vyjádření je přesvědčivější, apod. provádí

zásadně obecné soudy, které jsou k tomu díky závaznosti zásad ústnosti a

přímosti důkazního řízení nejlépe způsobilé [srov. přiměřeně např. nález

Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2008, sp. zn. II. ÚS 445/06 (N 149/50 SbNU 311),

nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 2726/14, či usnesení

Ústavního soudu ze dne 11. 8. 2015, sp. zn. II. ÚS 1576/15]. Obecné soudy

nejsou povinny provádět všechny navrhované důkazy, zejména jde-li o důkazy

nadbytečné, duplicitní či irelevantní; soudy jsou však vždy povinny v

odůvodnění uvést důvod, proč důkaz nepokládaly za nutné provádět. Z hlediska

ústavněprávního přezkumu je významné, zda důkazy, o něž se napadené rozhodnutí

opírá, tvoří logicky uzavřený celek a zda odůvodnění napadeného rozhodnutí

nenese znaky zřejmé libovůle [srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 26. 7.

2012, sp. zn. III. ÚS 1148/09 (N 133/66 SbNU 77)].

27. V posuzované věci je zřejmé, že soudy se v potřebné míře zhostily

své povinnosti vycházející z ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a to nejen

skutkový stav věci řádně a bez pochybností objasňovat, ale i provedené důkazy

náležitě v souladu se zásadou volného hodnocení provedených důkazů hodnotit.

Jejich procesní postup, který je dostatečně a v souladu s podmínkami § 125,

resp. § 134 tr. ř. vyjádřen v odůvodněních jejich rozhodnutí, je plně v souladu

s požadavky § 2 odst. 5 tr. ř. Soudy využily plně v souladu se zásadou logiky

prostoru pro uvážení, které umožňuje při rozhodování ve věci přihlédnout ke

konkrétním zvláštnostem každého jednotlivého případu, když právě obecný soud je

tím soudem, jejž má na mysli ustanovení článek 40 odst. 1 Listiny, které

stanoví, že jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy (srov. usnesení

Ústavního soudu ze dne 18. 3. 2011, sp. zn. IV. ÚS 3169/09).

28. Ze všech uvedených důvodů, jež Nejvyšší soud rozvedl, lze jen

podotknout, že v posuzovaném případě nebyl prostor pro aplikaci zásady in dubio

pro reo, protože ji nelze vykládat tak, že by jakékoli nejasnosti ohledně

skutkového děje, plynoucí zejména z drobných, nepodstatných rozporů ve

výpovědích svědků, musely vždy nutně vést ke zproštění obžaloby či mírnější

právní kvalifikaci zjištěného a popsaného jednání. Není porušením presumpce

neviny, jestliže obecný soud srozumitelným a logickým způsobem vysvětlí, proč

např. výpovědi svědka či obžalovaného uvěřil či nikoli; rozpory ve výpovědích

lze překlenout v rámci hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. [srov.

přiměřeně usnesení Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2012, sp. zn. III. ÚS 1806/09

(U 6/66 SbNU 441), či ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 3546/16, aj.], což

soudy obou stupňů v projednávané věci dodržely.

VII. Ke stanovení výše způsobené škody

29. Protože podle výsledků provedeného dokazování a vedení trestního

řízení před soudem nebyly zjištěny takové vady, které by vedly k závěru o

porušení procesních pravidel, a soudy učiněná skutková zjištění nesvědčí o

extrémním nesouladu, Nejvyššímu soudu nic nebránilo, aby na podkladě učiněných

skutkových zjištění posuzoval námitky obviněného o nesprávném stanovení výše

jím způsobené škody.

30. Podle učiněných skutkových zjištění obviněný popsaným jednáním jako

ředitel společnosti Novatec společně s J. M. a další neznámou osobou vydávající

se za osobu H. D. předstírali existenci 31 kusů hydraulických lisů v celkové

pořizovací hodnotě 10.077.481.08 Kč včetně DPH a jejich dodávku od společnosti

NEPMAN pro společnost Novatec formou leasingu. Jejich čin spočíval v uzavření

leasingové smlouvy č. 32524/06, současně mezi společnostmi D.S. Leasing a

NEPMAN kupní smlouvy č. 32524/06, na základě kterých byla dne 30. 10. 2006 na

bankovní účet společnosti NEPMAN převedena společností D.S. Leasing kupní cena

fiktivních předmětů leasingu ve výši 10.077.481 Kč včetně DPH. Z této částky

byla část ve výši 9.967.000 Kč dne 2. 11. 2006 v hotovosti vybrána a naloženo s

ní bylo neznámým způsobem. Společnosti D.S. Leasing byla pachateli zaplacena

tzv. nultá splátka ve výši 4.030.992 Kč a první a druhé splátky v souhrnné výši

399.214 Kč dne 26. 10. 2006 a třetí splátky ve výši 190.000 Kč dne 10. 11.

2006. Z těchto důvodů šlo o škodu ve výši 5.457.275 Kč.

31. Nejvyšší soud k těmto skutkovým zjištěním uvádí, že trestného činu

podvodu podle § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku se dopustí, kdo sebe nebo

jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí

podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu.

Takovou škodou je ve smyslu § 138 odst. 1 tr. zákoníku škoda dosahující částky

nejméně 5.000.000 Kč.

32. Z hlediska posuzování, zda jde o uvedený trestný čin, je významné, a

to i pro určení, o jakou výši škody v konkrétním případě šlo, že pachatel pro

to, aby vylákal od poškozeného plnění, jej uvádí v omyl, což znamená

předstírání okolností, které nejsou v souladu se skutečným stavem věci. Za omyl

se považuje rozpor mezi představou u podváděné osoby a skutečností. Mezi omylem

u podváděné osoby a majetkovou dispozicí, kterou provede oklamaný a na jejím

základě vzniklou škodou u poškozeného a obohacením pachatele, popř. jiné osoby,

musí být příčinná souvislost. Podstatné skutečnosti zamlčí ten pachatel, který

neuvede při svém podvodném jednání jakékoli skutečnosti, které jsou rozhodující

nebo zásadní, tj. podstatné, pro rozhodnutí poškozeného, popř. jiné podváděné

osoby, tedy takové skutečnosti, které by vedly, pokud by byly druhé straně

známy, k tomu, že by k majetkové dispozici ze strany poškozeného, popř. jiné

podváděné osoby, nedošlo, anebo by sice došlo, ale za podstatně méně

výhodnějších podmínek pro tu stranu, která tyto skutečnosti zamlčela nebo v

jejíž prospěch byly zamlčeny [k tomuto výkladu srov. například usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2005, sp. zn. 11 Tdo 229/2004 (uveřejněné pod č.

24/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 7. 11. 2007, sp. zn. 5 Tdo 1141/2007 (uveřejněné pod č. 45/2008 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek), či stanovisko trestního kolegia Nejvyššího

soudu ze dne 16. 6. 2011, sp. zn. Tpjn 305/2010 (uveřejněné pod č. 51/2011

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

33. Škodou na cizím majetku je újma majetkové povahy. Jde nejen o

zmenšení majetku (damnum emergens), tedy úbytek hospodářské hodnoty, ale i o

ušlý zisk (lucrum cessans), tedy o to, o co by jinak byl majetek oprávněně

zvětšen. Obsahem škody tu může být peněžitá částka, nějaká věc, ale i konání

nebo opomenutí, které má určitou majetkovou hodnotu. Došlo-li podvodným

vylákáním peněz od poškozeného již k dokonání trestného činu podvodu podle §

209 tr. zákoníku, je způsobenou škodou celá vylákaná peněžitá částka bez ohledu

na to, zda pachatel později vrátí vylákané peníze nebo jejich část poškozenému.

Takové vrácení peněz je třeba považovat jen za náhradu způsobené škody nebo

její části [srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 12. 2003, sp. zn. 6 Tdo

1314/2003 (uveřejněné pod č. 32/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek)].

34. Čin je dokonán obohacením pachatele nebo jiného. Obohacením se

rozumí neoprávněné rozmnožení majetku (majetkových práv) pachatele nebo někoho

jiného, ať již jeho rozšířením nebo ušetřením nákladů, které by jinak byly z

majetku pachatele nebo někoho jiného vynaloženy. Obohacení se nemusí shodovat

se škodou, která je způsobena poškozenému. Může být menší, ale i větší než

způsobená škoda. Zákonný znak „obohacení jiného“ uvedený v § 209 odst. 1 tr.

zákoníku je naplněn i obohacením blíže neurčené osoby anebo skupiny osob, neboť

pod pojmem „jiného“ nutno rozumět jen osobu nebo osoby odlišné od pachatele. Ze

zákonného znaku „obohatí jiného“ v ustanovení postihujícím podvodné jednání

totiž nevyplývá, že by se úmysl obviněného musel vztahovat jen na konkrétně

určenou osobu. Proto je tento znak naplněn i u blíže nespecifikované osoby,

jakou je i zákazník [srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČSFR ze dne 18. 4. 1990,

sp. zn. 2 Tzf 4/90 (uveřejněný pod č. 18/1991 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek)].

35. V přezkoumávané věci Nejvyšší soud zjistil, že se soudy nižších

stupňů otázkou škody zabývaly a zjišťovaly ji s ohledem na učiněná skutková

zjištění. Soud prvního stupně za tímto účelem provedl důkaz (vedle výše již

zmíněných svědeckých výpovědí) především kupní smlouvou (č. l. 11 až 12),

leasingovou smlouvu (č. l. 13 až 14), splátkovým kalendářem (č. l. 18),

předávacím protokolem k leasingové smlouvě (č. l. 23 až 24), dokladem o převodu

finančních prostředků (č. l. 25 až 26), sdělením BAWAG Bank (č. l. 89 až 91),

bankovními informacemi ČSOB, a. s. (č. l. 130 až 139), sděleními společnosti

D.S. Leasing o realizaci splátek (č. l. 140 až 144), výpisy z běžného účtu

společnosti Novatec (č. l. 200 až 204) a jejich komparací se sděleními

UniCredit Bank (č. l. 205) a jí poskytnutými výpisy z účtu (č. l. 206 až 214),

protokolem o domovní prohlídce (č. l. 242 až 245) aj.

36. Ze všech těchto skutečností je k námitkám obviněného nutné uvést, že

vzhledem ke skutkovým okolnostem, jak byly provedeným dokazováním objasněny,

jednání obviněného směřovalo k tomu, aby na základě nepravdivých okolností,

konkrétně tvrzením o tom, že existuje 31 ks hydraulických lisů, jejich

existenci předstíral, společně s ostatními vytvořili podvodnou situaci, na

jejímž podkladě vylákali částku 10.077.481 Kč, která byla převedena na účet

společnosti NEPMAN. Právě tyto okolnosti jsou rozhodné pro závěry o naplnění

znaků trestného činu podvodu podle § 209 odst. 1, 5 tr. zákoníku, protože

skutečnosti, které jsou uvedeny jak v leasingové smlouvě, tak i v kupní

smlouvě, jsou jen fiktivními prostředky, jimiž obvinění realizovali svůj záměr

z poškozené společnosti uvedenou finanční částku vylákat. Pro právní posouzení

je totiž právě tato okolnost významná, protože když předstírané hydraulické

lisy vůbec neexistovaly, nebylo vůbec rozhodné a reálně ani možné, aby mohlo

objektivně dojít k uzavření jak leasingové, tak i kupní smlouvy. Tyto dokumenty

byly proto rovněž jen podvodně zamýšleným prostředkem na základě fakticky

neexistujících objektivních skutečností a sloužily jen k zastření podvodného

jednání obviněných, resp. k tomu, aby vůbec bylo možné uvedené plnění od

poškozené společnosti vylákat.

37. Na základě těchto závěrů není vůbec významné, jaká cena by

odpovídala hodnotě bez DPH, a v tomto smyslu nejsou důležité a jiné okolnosti,

které obviněný namítal, protože ty se týkaly toliko procesu, v jehož rámci byly

podvodné záměry obviněných realizovány, bez faktického dopadu pro závěr o výši

škody způsobené trestným činem.

38. Protože je třeba pro dokonání činu obviněného zvažovat zejména

okamžik obohacení pachatelů, jímž je v této konkrétní situaci den 2. 11. 2006,

je třeba poukázat na to, jako výši částky obviněný zamýšlel vylákat, neboť k té

se vztahovala jak výše škody, tak i skutečné obohacení. Zjištěné skutečnosti

totiž svědčí o tom, že záměrem obviněného v dané věci nebylo vylákat celou

částku 10.077.481 Kč, protože v době, kdy tato částka na účet společnosti

NEPMAN došla, pachatelé pro to, aby vytvořili zdání skutečnosti a reálnosti

svého podvodného jednání o leasingových souvislostech, byli nuceni plnit

podmínky svého zdánlivého leasingového vztahu, a proto, bylo nutné, aby byla ve

dnech 16. 10. 2006 a 25. 10. 2006 uhrazena tzv. nultá splátky ve výši 4.030.992

Kč, kterou bylo třeba od celkové vylákané částky ve výši 10.077.481 Kč odečíst,

jakož i výši tří splátek uhrazených ve dnech 25. 10., 26. 10. a 10. 11. 2006.

Bez tohoto plnění ze strany obviněného by totiž realizace dalšího leasingového

vztahu nebyla možná. Proto pachatelé s těmito podmínkami počítali v rámci svého

podvodného jednání, a je zřejmé, že jejich záměr směřoval k vylákání částky,

která zbude po odečtení těchto povinných plnění, neboť minimálně úhrada tzv.

nulté splátky byla nezbytnou podmínkou k tomu, aby na účet pachatelů mohla být

celková částka 10.077.481 Kč zaslána. Proto nejen vzniklá škoda, ale i

obohacení obviněného směřovalo k částce, která byla soudy nižších stupňů na

základě jimi uvedených výpočtů zjištěna, tj. částce 5.457.275 Kč.

39. Uvedená zjištění plně korespondují s hledisky vymezenými v § 138

odst. 1 tr. zákoníku, a to i ve spojení s § 209 odst. 1, 5 písm. a) tr.

zákoníku. Soudy je na základě skutkových okolností řádně zjistily a vyložily a

správnost jejich rozhodnutí plyne z obsahu těchto rozhodnutí v konfrontaci s

příslušným spisovým materiálem (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 5.

2004, sp. zn. I. ÚS 176/04). Právní kvalifikace použitá soudy nižších stupňů je

zcela správná a odpovídající zákonu. Soud druhého stupně posoudil otázky a

skutečnosti pro daný skutkový stav podstatné a současně se po přezkoumání

rozhodnutí soudu nalézacího bez pochybností a logicky vypořádal s námitkami

obviněného uplatněnými v odvolacím řízení. Nejvyšší soud pro úplnost dodává, že

výhrady, jež obviněný uplatnil v dovolání, jsou v podstatě opakováním jeho

obhajoby z řízení před oběma soudy nižšího stupně, na jejichž rozhodnutí tímto

v podrobnostech odkazuje.

40. Ze všech těchto důvodů Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání

obviněného je jako celek zjevně neopodstatněné, a proto je jako takové podle §

265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl. V takovém případě nemusel a ani nemohl

postupovat podle § 265i odst. 3 tr. ř. a přezkoumávat napadené rozhodnutí a

řízení mu předcházející. Své rozhodnutí přitom učinil v souladu s ustanovením §

265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení

opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 21. 12. 2016

JUDr. Milada Šámalová

předsedkyně senátu