Nejvyšší soud Usnesení trestní

8 Tdo 20/2008

ze dne 2008-01-30
ECLI:CZ:NS:2008:8.TDO.20.2008.1

8 Tdo 20/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30.

ledna 2008 k dovolání obviněného Ing. M. V., proti rozsudku Městského soudu v

Praze ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. 5 To 334/2006, který rozhodl jako soud

odvolací v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 3 T

113/2005, t a k t o :

Z podnětu dovolání obviněného Ing. M. V. s e podle § 265k odst. 1 tr. ř. z r

u š u j e rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. 5 To

334/2006.

Současně podle § 265k odst. 2 tr. ř. s e z r u š u j í všechna další

rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně,

k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 265l odst. 1 tr. ř. s e p ř i k a z u j e Městskému soudu v Praze,

aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 29. 3. 2006, sp. zn. 3 T

113/2005, byl obviněný uznán vinným, že:

„poté, co byl v květnu 2003 vyzván zaměstnavatelem k vrácení notebooku Compaq

Armada, mobilního telefonu Nokia 6210 se SIM kartou, které převzal v

souvislosti s uzavřením dohody o hmotné zodpovědnosti pro výkon svého

zaměstnání, tyto dosud nevrátil a ponechal si je, stejně jako montážní přepážku

k vozidlu Opel Astra, kterou měl vrátit nejpozději v květnu 2004 v souvislosti

se skončením pracovního poměru, čímž způsobil poškozené společnosti X. C. R. s.

r. o. škodu ve výši 22.223,- Kč“.

Takto zjištěné jednání obviněného soud právně kvalifikoval jako trestný čin

zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., za což mu podle § 248 odst. 1 tr. zák.

uložil trest odnětí svobody v trvání tří měsíců, jehož výkon podle § 58 odst.

1, § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání dvanácti

měsíců, a současně mu podle § 59 odst. 2 tr. zák. uložil povinnost, aby ve

zkušební době podmíněného odsouzení podle svých sil uhradit škodu způsobenou

trestným činem. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. uložil obviněnému povinnost zaplatit

poškozené X. C. r, s. r. o., na náhradě škody částku 22.223,- Kč a podle § 229

odst. 2 tr. ř. odkázal tuto poškozenou se zbytkem nároku na náhradu škody na

řízení ve věcech občanskoprávních.

Obviněný podal proti tomuto rozsudku odvolání, o němž Městský soud v Praze

rozhodl rozsudkem ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. 5 To 334/2006, tak, že podle §

258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil ve výroku, jímž

byla obviněnému podle § 59 odst. 2 uložena povinnost uhradit poškozené

společnosti škodu, a dále ve výrocích o náhradě škody. Podle § 259 odst. 3

písm. b) tr. ř. znovu rozhodl tak, že jmenovanou poškozenou společnost odkázal

na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal obviněný prostřednictvím obhájce JUDr.

J. H. dovolání, ve kterém uplatnil dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm.

k) a g) tr. ř.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř. obviněný spatřoval v tom,

že odvolací soud meritorně nerozhodl o té části jeho odvolání proti

odsuzujícímu rozsudku, v níž brojil proti výroku o vině trestným činem

zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák. a proti výroku o podmíněném trestu

odnětí svobody. To označil za procesní vadu, i když necitoval žádné ustanovení

trestního řádu, které měl soud druhého stupně porušit.

K dovolacímu důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. obviněný uvedl, že z

provedeného dokazování nevyplývá, že byly naplněny všechny znaky skutkové

podstaty trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., a to zejména

po stránce subjektivní. Je totiž přesvědčen, že mu nebyl prokázán úmysl

přisvojit si předmětné věci. V této souvislosti odkázal na judikaturu starší

(rozhodnutí č. 3391/1929 a č. 18/1957 Sb. rozh. trest.) i novější (rozhodnutí

publikované v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. 13/2002-T 335., z

něhož citoval, že „každou dispozici se svěřenou věcí proti příkazu osoby, která

věc svěřila, nelze bez dalšího považovat za neoprávněné přisvojení si věci ve

smyslu § 248 tr. zák., a to ani v případech, není-li dodržena lhůta k vrácení

svěřené věci“).

Dovolatel v další části svého podání zopakoval, že jeho úmyslem nebylo věci

užívat nebo s nimi nakládat jako s vlastními. Po přechodnou dobu, kdy si je

ponechal, vykonával k nim zadržovací právo, věci řádně opatroval a v pořádku je

vrátil zpět ihned poté, co mu jejich vlastník zaplatil pohledávku (v té

souvislosti zmínil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 15. 6. 2006, sp.

zn. 19 C 462/2005, kterým mu byla přisouzena částka 100.000,- Kč s

příslušenstvím, a předávací protokol ze dne 12. 9. 2006). Je proto přesvědčen,

že jeho jednání nemohlo být právně posouzeno ani jako trestný čin neoprávněného

užívání cizí věci podle § 249 odst. 1 tr. zák.

V neposlední řadě dovolatel tvrdil, že zjištěným jednáním ani nemohl naplnit

zákonem požadovaný materiální znak trestného činu (§ 3 odst. 1, 2 tr. zák.). To

odůvodnil jednak tím, že jeho pohledávka u poškozeného byla několikanásobně

vyšší, než znaleckým posudkem stanovená výše škody, jednak poukazem na tzv.

mobbing (šikanu ze strany nadřízených zaměstnanců jeho bývalého

zaměstnavatele), který prý doložil i jinými probíhajícími soudními řízeními,

příp. věcmi již pravomocně skončenými v jeho prospěch. Navrhl proto, aby

Nejvyšší soud napadený rozsudek odvolacího soudu, event. i navazující rozsudek

soudu prvého stupně ve výrocích o vině a trestu zrušil a sám rozhodl o jeho

zproštění obžaloby v plném rozsahu podle § 265m odst. 1 a § 226 písm. b) tr. ř.

K podanému dovolání se ve smyslu ustanovení § 265h odst. 2 tr. ř. vyjádřil

státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen ”státní

zástupce”) a poté, co stručně shrnul obsah mimořádného opravného prostředku,

uvedl, že námitkám dovolatele ve smyslu § 265b odst. 1 písm. k) tr. ř.

přisvědčit nelze. O odvolání může soud druhého stupně rozhodnout pouze jako o

celku a toliko dvojím způsobem – buď mu (zcela nebo zčásti) vyhoví anebo je

zamítne, nepřipadá-li ovšem v úvahu jeho odmítnutí, což není tento případ.

Proto jestliže odvolací soud rozhodl pouze na základě odvolání obviněného tak,

že v jeho prospěch zrušil jeden výrok napadeného rozhodnutí a nahradil jej

jiným, rozhodl tím o celém odvolání obviněného a žádný další výrok o něm nemá v

rozsudku Městského soudu v Praze místa.

S výhradami obviněného podřazenými pod dovolací důvod podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř. však státní zástupce souhlasil. Uvedl, že tvrzení o nedostatku

subjektivní stránky trestného činu, jež obviněný vyvozoval z uplatnění

zadržovacího práva ve smyslu § 175 a násl. občanského zákoníku, tvořilo základ

jeho obhajoby od počátku trestního stíhání; žádný orgán činný v trestním řízení

tomu však nevěnoval dostatečnou pozornost. Státní zástupce nesouhlasil s

právním názorem soudu prvého stupně, že v pracovně právních vztazích nelze

tento institut občanského práva uplatnit. Z principu rovnosti subjektů práva je

třeba na konkrétní právní vztah nahlížet tak, že – za předpokladu správnosti

údajů uváděných dovolatelem – obviněnému svědčilo zadržovací právo k věcem

bývalého zaměstnavatele, jímž se domáhal vyplacení dlužné částky, k němuž

nakonec také došlo, načež obviněný zadržované předměty v pořádku vrátil jejich

vlastníkovi. Za této situace bylo skutečně na straně obviněného vyloučeno

naplnění subjektivní stránky trestného činu zpronevěry podle § 248 tr. zák.,

neboť na protiprávní jednání bývalého zaměstnavatele reagoval svépomocí (§ 6

občanského zákoníku) v podobě realizace zadržovacího práva (§ 175 a násl.

občanského zákoníku, v době činu ve znění zák. č. 132/2002 Sb.), a to v souladu

s platnou právní úpravou.

V závěru svého vyjádření státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud z podnětu

dovolání obviněného v neveřejném zasedání podle § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř.

zrušil podle § 265k odst. 1 tr. ř. rozsudek odvolacího soudu, jakož i rozsudek

soudu prvního stupně a rovněž všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí

obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla

podkladu, a dále aby podle § 265l odst. 1 tr. ř. přikázal soudu prvního stupně

věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout. Pro případ, že by

Nejvyšší soud shledal podmínky pro jiné rozhodnutí, vyjádřil ve smyslu § 265r

odst. 1 písm. c) tr. ř. výslovný souhlas s rozhodnutím věci v neveřejném

zasedání i jiným než navrženým způsobem.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že v této trestní

věci je dovolání přípustné [§ 265a odst. 2 písm. a) tr. ř.], bylo podáno osobou

oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na

místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), a splňuje i

obligatorní náležitosti obsahu dovolání uvedené v § 265f odst. 1 tr. ř.

Vzhledem k tomu, že dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v ustanovení §

265b tr. ř., musel Nejvyšší soud dále posoudit otázku, zda dovolání obviněného

z jím namítaných dovolacích důvodů je opodstatněné.

Obviněný v prvé řadě uplatnil důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. k) tr.

ř., když označil za procesní vadu postup odvolacího soudu, který ve výroku

svého rozhodnutí nerozhodl o té části jeho odvolání, která směřovala do výroku

o vině a trestu.

Podle citovaného ustanovení lze dovolání podat, pokud v rozhodnutí některý

výrok chybí nebo je neúplný. Je tomu tak tehdy, když v napadeném rozhodnutí

nebyl učiněn určitý výrok, který tak v rozhodnutí chybí a činí jeho výrokovou

část neúplnou, nebo určitý výrok sice učiněn byl, ale není úplný. Chybějícím je

takový výrok jako celek, pokud není obsažen v určitém rozhodnutí, přestože

podle zákona měl soud tento výrok do výrokové části pojmout. Neúplnost výroku

rozhodnutí pak spočívá v absenci či neúplnosti obligatorních náležitostí

výrokové části rozsudku a jeho jednotlivých výroků, uvedených zejména v

ustanoveních § 120 odst. 1 písm. c), odst. 3, § 121 až § 124 tr. ř. nebo ve

výrokové části usnesení uvedené v § 134 odst. 1 písm. c) tr. ř.

V dané věci obviněný podal odvolání proti všem výrokům odsuzujícího rozsudku

soudu prvního stupně, tj. proti výroku o vině, trestu i náhradě škody. Z

podnětu jeho odvolání soud druhého stupně podle § 254 tr. ř. přezkoumal

zákonnost a odůvodněnost těch oddělitelných výroků napadeného rozsudku, proti

nimž bylo podáno odvolání, jakož i správnost postupu řízení, které vydání

napadených výroků předcházelo, přihlížeje přitom k vadám, které v odvolání

vytýkány byly, a k vadám, které vytýkány nebyly, přihlížel pouze potud, pokud

by měly vliv na správnost výroku, který napaden byl. Tuto skutečnost odvolací

soud uvedl na straně 2 odůvodnění jeho rozhodnutí, kde také konstatoval, že se

ztotožnil se závěry soudu prvého stupně. Protože odvolací soud zjistil vady

toliko v oddělitelném výroku o trestu a výroku o náhradě škody, rozhodl tak, že

podle § 258 odst. 1 písm. e), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušil pouze v

této části, a podle § 259 odst. 3 písm. b) tr. ř. nově rozhodl.

Takový postup je zcela v souladu s ustanovením § 258 odst. 2 tr. ř., podle

něhož jestliže je vadná jen část napadeného rozsudku a lze ji oddělit od

ostatních, zruší odvolací soud rozsudek jen v této části; zruší-li však, byť i

jen zčásti, výrok o vině, zruší vždy zároveň celý výrok o trestu, jakož i další

výroky, které mají ve výroku o vině svůj podklad. Protože odvolací soud zjistil

vadu v dílčích, oddělitelných výrocích o trestu (resp. o uložení povinnosti

podle § 59 odst. 2 tr. zák.) a náhradě škody, zrušil správně pouze tyto

oddělitelné části napadeného rozsudku a nově rozhodl podle § 259 odst. 3 písm.

b) tr. ř. jen o odkázání poškozené společnosti na řízení ve věcech

občanskoprávních. To, že zbývající výroky shledal správnými, vyjádřil tím, že

je ponechal beze změny, aniž by to musel vyslovit zvláštním výrokem. Povinnost

odvolacího soudu učinit součástí výroku rozhodnutí formulaci o tom, že jinak

zůstal napadený rozsudek nezměněn nebo formulaci jinou se shodným obsahem,

nevyplývá z žádného ustanovení trestního řádu a její použití lze v podstatě

považovat za nadbytečné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 18. 7. 2002,

sp. zn. 5 Tdo 388/2002, publikované v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu,

Svazek 17, T 417., a ze dne 29. 10. 2002, sp. zn. 3 Tdo 810/2002, publikované

tamtéž, Svazek 20, T 486.).

Pokud by obviněný ve svém mimořádném opravném prostředku uplatnil pouze tento

dovolací důvod, musel by Nejvyšší soud postupovat podle § 265i odst. 1 písm. e)

tr. ř. a podané dovolání odmítnout jako zjevně neopodstatněné.

Obviněný však ve svém podání uplatnil další dovolací důvod podle § 265b odst. 1

písm. g) tr. ř., který je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném

právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

V tomto ohledu Nejvyšší soud shledal, že převážná část námitek uplatněných

obviněným v rámci uvedeného dovolacího důvodu je relevantních. Namítl totiž, že

rozhodnutí soudů nižších stupňů spočívá na nesprávném hmotně právním posouzení

skutku a že jeho jednání není trestným činem, neboť nebyla naplněna ani

subjektivní ani materiální stránka posuzovaného trestného činu.

Z hlediska napadeného rozhodnutí a obsahu podaného dovolání je významná

především otázka, zda skutek, jak byl zjištěn soudem prvního stupně a shledán

správným i soudem odvolacím, vykazuje všechny zákonné znaky trestného činu

zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák., zejména úmyslné zavinění a potřebný

stupeň nebezpečnosti činu pro společnost.

Nejvyšší soud se proto dále zabýval otázkou, zda relevantně uplatněné námitky

dovolatele jsou v uvedených směrech opodstatněné. Jelikož shledal, že tomu tak

je, přezkoumal za podmínek uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř. zákonnost a

odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž bylo dovolání podáno, v rozsahu

a z důvodů uvedených v dovolání, jakož i řízení napadené části rozhodnutí

předcházející. K vadám výroků, které nebyly dovoláním napadeny, přihlížel jen

pokud by mohly mít vliv na správnost výroků, proti nimž bylo podáno dovolání.

K závěru, že podané dovolání je důvodné, Nejvyšší soud dospěl na podkladě

těchto skutečností:

Podle § 120 odst. 3 tr. ř. výrok rozsudku, jímž se obviněný uznává vinným, musí

přesně označovat trestný čin, jehož se výrok týká, a to nejen zákonným

pojmenováním a uvedením příslušného zákonného ustanovení, nýbrž i uvedením

místa, času a způsobu spáchání, popřípadě i uvedením jiných skutečností, jichž

je třeba k tomu, aby skutek nemohl být zaměněn s jiným, jakož i uvedením všech

zákonných znaků včetně těch, které odůvodňují určitou trestní sazbu. Ve

skutkové větě výrokové části rozsudku tudíž musí být popsány všechny znaky

skutkové podstaty daného trestného činu, a to slovním vyjádřením všech

okolností, které v konkrétním případě vytváří znaky tohoto trestného činu.

Popis skutku proto nemůže být libovolný, ale musí vyjadřovat všechny

skutečnosti významné pro právní kvalifikaci.

O správné právní posouzení skutku se jedná tehdy, když popis skutku ve výroku

rozsudku uvedený je v souladu s právní větou, obsahující formální zákonné znaky

skutkové podstaty konkrétního trestného činu (a současně skutek dosahuje

potřebný stupeň společenské nebezpečnosti). Naproti tomu o nesprávné právní

posouzení se jedná v případě, že popis skutku vyjádřený ve skutkové větě výroku

rozsudku bezezbytku neodpovídá formálním znakům použité skutkové podstaty

trestného činu vyjádřeným v právní větě výroku. Z logiky věci plyne, že o

nesprávné právní posouzení skutku by se jednalo též v případě, kdy sice

skutková věta i právní věta výroku jsou v souladu, avšak skutek nedosahuje

potřebného stupně společenské nebezpečnosti.

V obecné rovině je zapotřebí nejprve uvést, že trestného činu zpronevěry podle

§ 248 odst. 1 tr. zák. se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou

majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu

nikoli nepatrnou.

Zákonným znakem tohoto trestného činu je přisvojení si věci. Věc je svěřena

pachateli, jestliže je mu odevzdána do faktické moci s tím, aby s ní nakládal

určitým způsobem. Za přisvojení si cizí věci se považuje takové jednání

pachatele, jímž zmaří základní účel svěření, získá možnost trvalé dispozice s

věcí a současně vyloučí vlastníka věci z držení, užívání a nakládání s věcí.

Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5.000,- Kč (§

89 odst. 11 tr. zák.). Po subjektivní stránce se u pachatele vyžaduje úmysl (§

4 tr. zák.).

Podle tzv. právní věty odsuzujícího rozsudku se obviněný jmenovaného trestného

činu dopustil tím, že si přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena a způsobil

tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Skutková část výroku o vině ve spojení s odpovídající částí rozhodnutí

nalézacího soudu obsahuje konkrétní skutková zjištění, která formální zákonné

znaky trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák. naplňují. Z

provedeného dokazování totiž vyplynulo, že obviněný získal od zaměstnavatele na

základě písemných dohod o hmotné odpovědnosti ze dne 2. 9. 2002 a 23. 1. 2002

do své dispozice pro výkon zaměstnání notebook a mobilní telefon, stejně jako

montážní přepážku k osobnímu automobilu (hodnota všech věcí byla vyčíslena

znaleckým posudkem na částku 22.223,- Kč). Přestože mu byla dne 23. 5. 2003

předána písemná výpověď z pracovního poměru a zároveň byl ústně vyzván, aby

shora vyjmenované věci vrátil, neučinil tak a teprve dopisem ze dne 7. 4. 2004

poškozené společnosti sdělil, že všechny věci sice má u sebe, ale uplatňuje k

nim zadržovací právo vzhledem k tomu, že mu společnost nevyplatila částku

197.807,- Kč jako kompenzaci základního platu během pracovní neschopnosti

(pracovní neschopnost obviněného trvala od 26. 5. 2003 do 8. 4. 2004).

Z odůvodnění odsuzujícího rozsudku (srov. stranu 4) se podává, že soud prvního

stupně se i touto námitkou obviněného zabýval. V této souvislosti uvedl, že

obviněný s věcmi „… nakládal … v rozporu s vůlí vlastníka a v rozporu s účelem,

pro který mu byly svěřeny, kdy si současně osoboval dispoziční právo s nimi …

obviněný tak nemohl činit ani z jím tvrzeného důvodu – zadržovacího práva,

který totiž v rámci pracovněprávního vztahu nemůže přicházet v úvahu, neboť v

zákoníku práce, jímž jsou práva a povinnosti vycházející z pracovněprávních

vztahů upraveny, takový institut založen není a současně není dovoleno

aplikovat v takovém případě tento institut z občanského zákoníku … případná

existence pohledávky obviněného za poškozenou společností tak … nemohla

vyloučit trestní odpovědnost obviněného …“.

S touto argumentací nalézacího soudu se Nejvyšší soud v zásadě ztotožnil.

Jestliže bylo zjištěno, že obviněný nedbal výzvy poškozené společnosti a při

skončení pracovního poměru jí nevrátil shora vyjmenované věci mu svěřené v

celkové hodnotě 22.223,- Kč, které si následně ponechal po nikoli přechodnou

dobu, čímž současně vyloučil poškozenou společnost z držení, užívání a

nakládání s těmito věcmi, pak nepochybně všechny formální zákonné znaky

trestného činu zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák. naplnil. Na tom nemůže

nic změnit ani námitka obviněného, že k těmto věcem uplatňoval zadržovací

právo.

Bez ohledu na to, že obviněný tuto námitku formuloval ve vztahu k poškozené

společnosti až po více než deseti měsících (dopisem ze dne 7. 4. 2004), po

kterou s věcmi volně disponoval a současně bránil v jejich užívání poškozené

společnosti, neměl ve věci rozhodující senát Nejvyššího soudu důvod odchylovat

se od právního názoru vysloveného v obdobné věci jiným jeho senátem (srov.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. 11 Tdo 921/2004), podle

něhož „… dovolatelem tvrzené a dosud v civilním sporu nepřisouzené mzdové

nároky vůči společnosti poškozeného subjektu nemohou ovlivnit jeho právní vztah

ke svěřeným věcem do té míry, aby šlo o jiné než cizí věci. Ustanovení hlavy

druhé části páté zákoníku práce (ve znění účinném v době činu) totiž

představují ve vztahu k občanskému zákoníku lex specialis, pročež tam uvedený

způsob úpravy zajištění práv a povinností z pracovněprávních vztahů nepřipouští

použití namítaného občanskoprávního institutu zadržovacího práva podle § 175 a

násl. občanského zákoníku, přičemž použití analogie občanského zákoníku dopadá

na zcela jiný než předmětný případ (§ 248 odst. 4 zákoníku práce tehdy

účinného)“. Z tohoto důvodu nebylo možno v této části přisvědčit ani

argumentaci státního zástupce v jeho vyjádření k podanému dovolání.

Již soud prvního stupně se však měl tvrzením obviněného o existenci jeho údajné

pohledávky za poškozenou společností zevrubněji zabývat v rámci úvah o tom, zda

zjištěným jednáním obviněný naplnil i materiální znak trestného činu zpronevěry

podle § 248 odst. 1 tr. zák. Přestože v odůvodnění svého rozhodnutí v tomto

směru uvedl, že zmíněná skutečnost „… mohla … mít své důsledky při hodnocení

konkrétního stupně společenské nebezpečnosti činu …“ (srov. stranu 4), z

dalšího textu není zřejmé, že by se jí dále zabýval.

Tak ovšem neučinil ani soud druhého stupně, který pouze (a nepříliš

srozumitelně) uvedl, že „… soud právě skutečnost, že obviněný měl vůči

poškozené organizaci značné pohledávky, zohlednil jako okolnost určující stupeň

společenské nebezpečnosti ve výroku o trestu …“ (srov. stranu 2 odůvodnění jeho

rozhodnutí). Svůj postup blíže nevysvětlil a neučinil tak ani přesto, že v

řízení o odvolání došlo k určitému posunu ve skutkovém zjištění. Zatímco soud

prvního stupně mimo jiné zjistil, že obviněný výše uvedené věci „… dosud

nevrátil a ponechal si je …“, odvolací soud v průběhu veřejného zasedání k

návrhu obhájce obviněného doplnil dokazování předávacím protokolem

prokazujícím, že obviněný dne 12. 9. 2006, tedy ještě před konáním veřejného

zasedání, předal všechny věci zpět poškozené společnosti, což odsouhlasil i

zmocněnec poškozené, a fotokopií rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne

15. 6. 2006, sp. zn. 19 C 462/2005, z něhož vyplynulo, že obviněnému byla v

rámci občanskoprávního řízení přiznána jeho pohledávka vůči společnosti X. C.

R., s. r. o., ve výši 100.000,- Kč s 2% úrokem z prodlení z částky 100.000,- Kč

od 1. 5. 2004 do zaplacení, a to do tří dnů od právní moci rozsudku (rozsudek

nabyl právní moci dne 30. 8. 2006).

Přestože odvolací soud se alespoň o předávacím protokolu v odůvodnění svého

rozhodnutí stručně zmínil (srov. stranu 2 dole), jeho možným významem pro úvahy

o vině obviněného se blíže nezabýval, a jeho existenci promítl jen do úvah o

nadbytečné aplikaci ustanovení § 59 odst. 2 tr. zák. a do úvah o výroku o

náhradě škody. O citovaném občanskoprávním rozsudku se nezmínil vůbec (jeho

kopie předložená obhájcem obviněného ostatně nebyla ve spise vůbec

zažurnalizována) a jeho případný význam pro naplnění zejména materiálního znaku

žalovaného trestného činu prakticky neposuzoval, když s odkazem na správnost

úvah nalézacího soudu toliko konstatoval, že „… skutečnost, že obviněný měl

vůči poškozené organizaci značné pohledávky, … nemohla být zohledněna ve výroku

o vině“.

Z odůvodnění rozhodnutí soudů nižších stupňů je tak zřejmé, že se námitkou

obviněného o naplnění zákonem požadovaného materiálního znaku trestného činu

zpronevěry podle § 248 odst. 1 tr. zák. prakticky vůbec nezabývaly. Přitom pro

spolehlivý závěr, zda se v daném případě jedná či nejedná o trestný čin, je

nezbytné zjišťovat také to, zda skutek vykazuje takový stupeň nebezpečnosti pro

společnost, který je materiální podmínkou trestnosti, a to u dospělého

pachatele vyšší než nepatrný. Formální a materiální podmínky trestnosti činu

přitom nelze směšovat, zaměňovat ani vzájemně nahrazovat (srov. rozhodnutí č.

20/1998 Sb. rozh. trest.).

Podle § 3 odst. 1, 2 tr. zák. je trestným činem pro společnost nebezpečné

jednání, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně. Čin, jehož stupeň

nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak

vykazuje znaky trestného činu.

Podle § 3 odst. 4 tr. zák. je stupeň nebezpečnosti činu pro společnost určován

zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení

činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele,

mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.

Z uvedeného vyplývá, že nebezpečnost činu pro společnost je materiální

podmínkou, která musí být splněna, aby šlo o trestný čin. Z ustanovení § 3

odst. 1 tr. zák. v souvislosti s ustanovením § 1 tr. zák. vyplývá, že

nebezpečnost činu pro společnost je v zásadě dána tím, že takový čin porušuje

nebo ohrožuje zájmy chráněné trestním zákonem. Přitom však nestačí zabývat se

jen porušením nebo ohrožením chráněných zájmů, ale je nutné přihlédnout i ke

všem ostatním okolnostem případu, které mají vliv na nebezpečnost činu pro

společnost a které jsou obecně uvedeny v citovaném ustanovení § 3 odst. 4 tr.

zák. Nebezpečnost činu pro společnost jako tzv. materiální znak trestného činu

tak vyjadřuje celkovou závažnost činu, a to z hlediska jeho objektivních i

subjektivních znaků včetně osoby pachatele.

V konkrétním případě musí být všechny uvedené znaky naplněny, aby se jednalo o

trestný čin. Proto není trestným činem takový čin, který sice naplňuje formální

znaky některého trestného činu podle trestního zákona, ale není pro společnost

nebezpečný, resp. jeho stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je nepatrný ve

smyslu § 3 odst. 2 tr. zák. Nebezpečnost činu pro společnost přitom vyjadřuje

celkovou závažnost činu, a to z hlediska jeho objektivních i subjektivních

znaků včetně pachatele.

Při řešení otázky, zda jednání obviněného vyhovovalo rovněž požadavkům trestní

odpovědnosti z hlediska naplnění všech znaků materiální stránky přisouzeného

skutku, Nejvyšší soud zdůrazňuje, že konkrétní stupeň společenské nebezpečnosti

činu nelze nikterak exaktně vyjádřit, nýbrž tuto okolnost je třeba posuzovat

přísně individuálně s přihlédnutím k dalším okolnostem případu, které jsou

obecně uvedeny v již citovaném ustanovení § 3 odst. 4 tr. zák. a které mají na

nebezpečnost činu pro společnost vliv.

Jak již bylo naznačeno shora, soudy obou stupňů pochybily, pokud při posuzování

otázky naplnění materiální stránky trestného činu dostatečně nepřihlédly ke

všem okolnostem případu, zejména k podstatě celého sporu mezi obviněným a

poškozenou společností, k okolnostem, za kterých k jednání obviněného došlo, k

motivaci jeho jednání, k poměru mezi hodnotou zpronevěřených věcí a výší

nakonec úspěšně uplatněné pohledávky, a zejména k následku (účinku), který byl

prakticky zhojen ještě před rozhodnutím odvolacího soudu tím, že obviněný

všechny věci poškozené společnosti vrátil.

S naposledy zmíněnou okolností bezprostředně souvisí ustanovení § 65 tr. zák.,

podle něhož trestnost činu, který byl v době spáchání pro společnost

nebezpečný, zaniká, jestliže vzhledem k změně situace anebo vzhledem k osobě

pachatele pominula nebezpečnost trestného činu pro společnost. V daném případě

by mohlo přicházet v úvahu první z těchto dvou alternativně stanovených

hledisek – změna situace. Tou se v právní teorii a soudní praxi rozumí zejména

podstatná změna okolností ovlivňujících hodnocení významu chráněných

společenských zájmů, které byly trestným činem pachatele porušeny (příp.

ohroženy). Jde o hledisko, které lze aplikovat právě a jen ve vztahu k tzv.

konkrétní nebezpečnosti činu pro společnost (srov. shora zmínku o ustanovení §

3 odst. 4 tr. zák.). Soudy obou stupňů však jeho případné použití v konkrétním

případě vůbec nezvažovaly (alespoň z odůvodnění jejich rozhodnutí se nic

takového ani nenaznačuje).

V této souvislosti považuje Nejvyšší soud za vhodné poukázat i na myšlenku

formulovanou již v několika rozhodnutích Ústavního soudu, že uznávaným

principem právního státu je chápání trestní represe jako prostředku ultima

ratio. Z tohoto principu vyplývá, že ochrana majetkových vztahů má být v prvé

řadě uplatňována prostředky občanského a obchodního práva a teprve tam, kde je

taková ochrana neúčinná a kde porušení občanskoprávních vztahů svou intenzitou

dosahuje zákonem předpokládaného stupně společenské nebezpečnosti, je namístě

uvažovat o trestní odpovědnosti. Zadržení cizí věci za účelem zajištění své

pohledávky nelze pokládat bez dalšího za „přisvojení si cizí věci“ a za

zpronevěru ve smyslu ustanovení § 248 tr. zák. a to ani v případě, že by nebyly

splněny všechny podmínky zadržovacího práva podle občanského zákoníku.

Účastníci občanskoprávního vztahu, mezi nimiž existuje spor ohledně splnění

podmínek zadržovacího práva, mají dostatek možností, jak vyřešit tento spor

prostředky občanského práva a cestou občanského soudního řízení. Princip

subsidiarity trestní represe vyžaduje, aby stát uplatňoval prostředky trestního

práva zdrženlivě, tj. především v těch případech, kde jiné právní prostředky

selhávají nebo nejsou efektivní (srov. nález Ústavního soudu ze dne 22. 12.

2004, sp. zn. II. ÚS 372/03, publikovaný pod č. 196/2004 USn. ve Sbírce nálezů

a usnesení Ústavního soudu, sešit 35/2004).

Nejvyšší soud z výše uvedených důvodů dospěl k závěru, že rozsudek Městského

soudu v Praze ze dne 13. 9. 2006, sp. zn. 5 To 334/2006, spočívá na nesprávném

právním posouzení skutku. Proto z podnětu dovolání obviněného zrušil podle §

265k odst. 1 tr. ř. rozhodnutí odvolacího soudu, podle § 265k odst. 2 tr. ř.

zrušil také další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí navazující, pokud vzhledem

ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu, a podle § 265l odst. 1 tr. ř.

odvolacímu soudu přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a

rozhodl. Zjištěná pochybení sice mají základ již v postupu soudu prvního

stupně, šlo však o pochybení, která mohl a měl napravit odvolací soud zejména

poté, co sám doplnil dokazování výše popsaným způsobem. Bude proto na něm, aby

všechna tato pochybení, na něž Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí upozornil, v

průběhu dalšího řízení napravil.

Po zrušení uvedených rozhodnutí se trestní věc obviněného vrací do stadia

řízení před odvolacím soudem. V současné době se nejeví nezbytně nutným

dokazování až dosud provedené dále doplňovat. Povinností odvolacího soudu však

bude, aby ze všech hledisek, na něž v tomto rozhodnutí Nejvyšší soud upozornil,

znovu posoudil skutek, pro který je tento obviněný stíhán, přesně jej vymezil a

především bezchybně právně posoudil (přitom musí dbát ustanovení § 265s odst. 1

tr. ř.). Učiněné závěry pak musí náležitě odůvodnit (odůvodnění jeho nového

rozhodnutí musí odpovídat požadavkům obsaženým v ustanovení § 125 odst. 1 tr.

ř., event. § 134 odst. 2 tr. ř.).

V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. b) tr. ř. Nejvyšší soud učinil

toto rozhodnutí v neveřejném zasedání, neboť vady napadeného rozhodnutí

vytknuté dovoláním a zjištěné Nejvyšším soudem nebylo možno odstranit v řízení

o dovolání ve veřejném zasedání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. ledna 2008

Předseda senátu:

JUDr. Jan B l á h a