Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 3191/2018

ze dne 2020-05-20
ECLI:CZ:NS:2020:21.CDO.3191.2018.1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Jiřího Doležílka a soudců JUDr. Pavla Malého a JUDr. Mojmíra Putny v právní

věci žalobkyně E. J., narozené dne XY, bytem XY, zastoupené JUDr. Bc. Patrikem

Matyáškem, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Údolní č. 567/33, proti

žalovanému J. se sídlem XY, IČO XY, o 1 445 919 Kč s příslušenstvím, vedené u

Městského soudu v Brně pod sp. zn. 49 C 49/2008, o dovolání žalobkyně proti

rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 23. května 2017 č. j. 15 Co

146/2015-1031, takto:

I. Dovolání žalobkyně v části směřující proti rozsudku krajského soudu v

části výroku I, kterou byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 16.

prosince 2014 č. j. 49 C 49/2008-935 v části výroku II o zamítnutí žaloby na

zaplacení 37 292 Kč s úrokem z prodlení, ve výroku III o zamítnutí žaloby na

zaplacení 12 300 Kč s úrokem z prodlení a ve výroku XII o odnětí osvobození od

soudních poplatků žalobkyni, proti rozsudku krajského soudu ve výroku II,

kterým byl změněn rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 16. prosince 2014 č.

j. 49 C 49/2008-935 v části výroku VI o zamítnutí žaloby na zaplacení částky 9

000 Kč tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 9 000 Kč s úrokem

z prodlení, a proti rozsudku krajského soudu ve výroku III, kterým byl potvrzen

rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 16. prosince 2014 č. j. 49 C 49/2008-935

„ve zbývající části zamítavého výroku VI“, se odmítá.

II. Dovolání žalobkyně směřující proti rozsudku krajského soudu v části

výroku I, kterou byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 16.

prosince 2014 č. j. 49 C 49/2008-935 v části výroku II o zamítnutí žaloby na

zaplacení částky 449 048 Kč s úrokem z prodlení, se zamítá.

Žalobou podanou u Městského soudu v Brně dne 4. 8. 2003 se žalobkyně domáhala

určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru, které jí bylo doručeno

dne 6. 6. 2003, a zaplacení náhrady mzdy (platu) za dobu od 6. 6. 2003 do dne

předcházejícímu dni, kdy jí bude umožněno pokračovat v práci. Žalobu na náhradu

mzdy (platu) – poté, co její projednání bylo usnesením ze dne 2. 12. 2004

vyloučeno k samostatnému řízení – žalobkyně následně doplnila a se souhlasem

soudu změnila tak, že se domáhala, aby žalovanému byla uložena povinnost

zaplatit jí 1 445 919 Kč s vymezeným úrokem z prodlení; žalovaná částka sestává

z náhrady mzdy (platu) z titulu neplatného rozvázání pracovního poměru za dobu

od 6. 6. 2003 do 6. 2. 2008 ve výši 1 079 141 Kč, náhrady mzdy (platu) z titulu

překážky v práci na straně zaměstnavatele za dobu od 7. 2. 2008 do 31. 10. 2008

ve výši 234 862 Kč, osobního příplatku za dobu od 1. 8. 2001 do 6. 6. 2003 ve

výši 12 300 Kč, doplatku platu a dalšího platu za dobu od 27. 8. 2002 do 6. 6. 2003 ve výši 25 929 Kč, náhrady mzdy (platu) za dovolenou za dobu od 27. 8. 2002 do 6. 6. 2003 ve výši 4 850 Kč a za dobu od 5. 8. 2002 do 26. 8. 2002 ve

výši 4 760 Kč, nemocenských dávek za dobu od 27. 8. 2002 do 6. 6. 2003 ve výši

2 032 Kč, náhrady příspěvku na stravování za období let 2004 až 2008 ve výši 49

545 Kč, náhrady příspěvku na rekreaci a léčebnou kosmetiku a léčebné kůry za

období let 2004 až 2008 ve výši 14 500 Kč a náhrady příspěvku na penzijní

připojištění za období let 2004 až 2008 ve výši 18 000 Kč. Žalobu zdůvodnila

zejména tím, že na základě pracovní smlouvy ze dne 26. 10. 2000 pracovala u

žalovaného jako mzdová účetní a následně na základě dohody o změně pracovní

smlouvy ze dne 26. 8. 2002 jako statistik. Dopisem ze dne 6. 6. 2003 jí

žalovaný sdělil, že s ní okamžitě ruší pracovní poměr podle ustanovení § 53

odst. 1 zákoníku práce, a žalobkyně mu téhož dne oznámila, že trvá na dalším

zaměstnávání. Dne 6. 2. 2008 nabyl právní moci rozsudek, kterým bylo určeno, že

rozvázání pracovního poměru okamžitým zrušením ze dne 6. 6. 2003 je neplatné,

ale ani poté žalovaný výkon práce žalobkyni neumožnil. Po přeřazení na nové

pracoviště, k němuž došlo po změně pracovní smlouvy, žalovaný v rozporu s

platovými předpisy zařadil žalobkyni do 7. platové třídy, ač správně měla být

zařazena do 8. platové třídy, a v rozporu se zásadou rovného zacházení jí

nepřiznal osobní příplatek, který – při zachování uvedené zásady – by žalobkyni

náležel ve výši 1 500 Kč. Z uvedených důvodů žalovaný zkrátil žalobkyni na

platu, dalším platu, osobním příplatku, náhradě platu za dovolenou, nemocenské,

to se promítá i do výše náhrady mzdy (platu) z titulu neplatného rozvázání

pracovního poměru a překážky v práci na straně zaměstnavatele. V souvislosti s

uplatněním náhrady mzdy (platu) z důvodu neplatného rozvázání pracovního poměru

žalobkyně poukázala též na mzdový vývoj, k němuž došlo od neplatného rozvázání

pracovního poměru a který podle ní zakládá nárok na valorizaci náhrady. Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 7. 2. 2013 č. j.

49 C 49/2008-681 [k

částečnému zpětvzetí žaloby v částce 94 626 Kč učiněnému ve vztahu k

uplatněnému nároku na náhradu mzdy (platu) z titulu neplatného rozvázání

pracovního poměru a v částce 197 570 Kč učiněnému ve vztahu k uplatněnému

nároku na náhradu mzdy (platu) z titulu překážky v práci na straně

zaměstnavatele] řízení zastavil ohledně částky 292 196 Kč a vymezeného úroku z

prodlení (výrok I), žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobkyni 805 637 Kč s

vymezeným úrokem z prodlení (výrok II), v částkách o celkové výši 335 786 Kč s

vymezeným úrokem z prodlení žalobu zamítl (výroky III, IV a V) a žalovanému

uložil povinnost k náhradě nákladů řízení žalobkyni a státu (výroky VI a VII) a

povinnost zaplatit soudní poplatek (výrok VIII). Soud prvního stupně vyšel –

mimo jiné – ze zjištění, že dne 6. 6. 2003 bylo žalobkyni doručeno okamžité

zrušení pracovního poměru, že ještě téhož dne žalobkyně oznámila žalovanému, že

trvá na dalším zaměstnávání, že rozsudek, jímž byla určena neplatnost

okamžitého zrušení pracovního poměru, nabyl právní moci dne 6. 2. 2008 a že ani

poté žalovaný žalobkyni práci nepřiděloval. Za použití ustanovení § 61 odst. 1

zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a § 208 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. žalobě

vyhověl v části uplatněného nároku na náhradu mzdy (platu) z titulu neplatného

rozvázání pracovního poměru a překážky v práci na straně zaměstnavatele. Při

určení výše náhrady mzdy (platu) z titulu neplatného rozvázání pracovního

poměru přistoupil k „valorizaci náhrady mzdy“ (uvedl, že ačkoliv „je mu známa

judikatura dovolacího soudu“, podle které se „náhrada mzdy zásadně

nevalorizuje“, nelze v posuzovaném případě „přehlédnout délku období, za kterou

je náhrada mzdy požadována, kdy zvolený koeficient odpovídá reálnému nárůstu

platů, tj. částce, kterou by žalobkyně obdržela, kdyby u žalovaného reálně

pracovala na základě platné pracovní smlouvy“) a za období, kdy žalobkyně za

srovnatelných podmínek pracovala u jiných zaměstnavatelů, náhradu nepřiznal

nebo krátil. V části uplatněného nároku na zaplacení „tzv. benefitů“ (náhrady

příspěvku na stravování, příspěvku na rekreaci a léčebnou kosmetiku a léčebné

kůry a příspěvku na penzijní připojištění) byla žaloba zamítnuta, neboť nebyl

naplněn předpoklad odpovědnosti zaměstnavatele za škodu spočívající v porušení

povinnosti zaměstnavatelem, které nebylo shledáno v neplatném rozvázání

pracovního poměru; za období, kdy pracovala u jiných zaměstnavatelů, u nichž

čerpala obdobné výhody, soud prvního stupně dospěl též k závěru o rozporu

uplatněného nároku s dobrými mravy. Jako nedůvodné byly zamítnuty též nároky na

zaplacení osobního příplatku, doplatku platu a dalšího platu, náhrady platu za

dovolenou a nemocenských dávek, neboť žalobkyně z důvodu promlčení nemohla

napadnout rozhodnutí o odnětí osobního příplatku ze dne 17. 8. 2001 [nezabýval

se proto ani náhradou mzdy (platu) za dovolenou „za období do 26. 2.

2008“

uplatněnou právě z důvodu nepřiznání osobního příplatku], po změně pracovní

smlouvy neměla „automaticky“ právo na přiznání nového osobního příplatku,

stejně jako na zařazení do vyšší platové třídy, a nebyly v této souvislosti

shledány ani známky tvrzeného nerovného zacházení. K odvolání obou účastníků řízení Krajský soud v Brně usnesením ze dne 26. 11. 2013 č. j. 15 Co 232/2013-764 rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích II až

VIII zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Odvolací soud označil rozsudek soudu prvního stupně za nepřezkoumatelný, neboť

„není zřejmé, zda a o které části uplatněných nároků žalobkyně soud I. stupně

nerozhodl“, nebylo-li rozhodnuto o částce 94 345 Kč. Vyslovil – mimo jiné – též

nesouhlas „s provedenými valorizacemi“ náhrady mzdy (platu). Uvedl, že „ze

žádného předpisu ani judikatury“ nevyplývá, že by za období od 6. 6. 2003 do 6. 2. 2008 „mělo být přihlíženo k případné valorizaci mzdy“, nýbrž je třeba

vycházet z průměrného měsíčního výdělku zjištěného za rozhodné období podle

ustanovení § 17 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o

průměrném výdělku (zákon o mzdě). Městský soud v Brně následně rozsudkem ze dne 16. 12. 2014 č. j. 49 C

49/2008-935 uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobkyni částku 535 467 Kč

(výrok I), částku 28 385 Kč (výrok VII) a částku 7 800 Kč (výrok VIII) vždy s

vymezeným úrokem z prodlení, zamítl žalobu na zaplacení částky 486 340 Kč

(výrok II), částky 12 300 Kč (výrok III), částky 32 811 Kč (výrok IV), částky 4

760 Kč (výrok V) a částky 14 500 Kč (výrok VI), rovněž s vymezeným úrokem z

prodlení, žalovanému uložil povinnost zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů

řízení 59 108,58 Kč k rukám jejího zástupce (výrok IX), oběma účastníkům

povinnost k náhradě nákladů řízení České republice – Městskému soudu v Brně,

žalobkyni ve výši 1 729 Kč a žalovanému ve výši 7 270 Kč (výroky X a XI),

rozhodl, že se s účinností od vyhlášení tohoto rozhodnutí žalobkyni odnímá

osvobození od soudních poplatků (výrok XII), a žalovanému uložil povinnost k

zaplacení soudního poplatku ve výši 30 110 Kč (výrok XIII). Soud prvního stupně

vyšel ze závazného právního názoru odvolacího soudu a uzavřel, že náhrada mzdy

(platu) z neplatného rozvázání pracovního poměru podle ustanovení § 61 odst. 1

zákoníku práce č. 65/1965 Sb. nepodléhá „valorizaci“, neboť z ustanovení „§ 202

odst. 2 zák. práce“ a „tzv. valorizačních předpisů“ plyne, že průměrný výdělek

poškozeného zaměstnance „lze zvyšovat“ pouze pro případy náhrady ztráty na

výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí

z povolání. Při určení výše nároku žalobkyně vyšel z průměrného výdělku 15 778

Kč, který zjišťoval z platu zúčtovaného žalobkyni k výplatě v prvním

kalendářním čtvrtletí roku 2003. Vzhledem k tomu, že žalovaný navrhl postup

podle ustanovení § 61 odst. 2 zákoníku práce č.

65/1965 Sb., soud prvního

stupně žalobkyni náhradu mzdy (platu) nepřiznal „za měsíce 5, 6/2005, 4–6/2006,

polovinu měsíce 7/2006, 10/2006-2/2007, polovinu měsíce 6/2007, za měsíce 7,

8/2007 a 11/2007–1/2008“, kdy se žalobkyně „zapojila do práce za srovnatelných

podmínek jako u žalovaného“. Při určení výše nároku na náhradu mzdy (platu) z

titulu překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.) soud prvního stupně vyšel z průměrného (pravděpodobného) výdělku

ve výši 21 621 Kč, který zjišťoval z platu zúčtovaného žalobkyni k výplatě ve

čtvrtém kalendářním čtvrtletí roku 2007. V případě obou náhrad potom zohlednil

plnění, která žalovaný na jejich uspokojení žalobkyni zaplatil [náhrada mzdy

(platu) z titulu překážky v práci na straně zaměstnavatele byla žalovaným

uspokojena zcela]. Žalobkyni byla též přiznána část uplatněných nároků na

náhradu škody, která jí neplatným rozvázáním pracovního poměru vznikla

nevyplacením „benefitů“ (příspěvku na stravování ve výši 28 385 Kč a příspěvku

na penzijní připojištění ve výši 7 800 Kč); ve zbývající části byla žaloba na

náhradu uvedených příspěvků zamítnuta z důvodu promlčení. Zamítnuta byla žaloba

na náhradu příspěvku na rekreaci a léčebnou kosmetiku a léčebné kůry, neboť

žalobkyně ani přes poučení soudu netvrdila, že jí vznikly náklady, k jejichž

úhradě je příspěvek určen. V případě náhrady mzdy (platu) za dovolenou za dobu

od 5. 8. 2002 do 26. 8. 2002 a doplatku platu, dalšího platu, náhrady mzdy za

dovolenou a nemocenské za srpen 2002 soud prvního stupně žalobu zamítl z důvodu

promlčení uplatněného nároku. Nedůvodnou byla shledána též žaloba na zaplacení

doplatku platu a dalšího platu, náhrady mzdy (platu) za dovolenou a

nemocenských dávek uplatněného za další období a zaplacení osobního příplatku. Soud prvního stupně zde dospěl k závěru, že žalobkyni byl rozhodnutím

žalovaného ze dne 17. 8. 2001 důvodně odebrán osobní příplatek z důvodu

nedostatků v její práci, že po změně pracovní smlouvy, k níž došlo 26. 8. 2002,

nebyl zaměstnavatel automaticky povinen žalobkyni osobní příplatek přiznat,

neboť k jeho přiznání dochází až na základě konkrétních výsledků práce

zaměstnance, že žalobkyně nesplňovala kvalifikační předpoklady (předpoklad

vzdělání) k zařazení do 8. platové třídy, že zařazení do vyšší platové třídy

bez splnění požadovaného vzdělání musí být odůvodněno a pokud tak žalovaný

neučinil ihned po změně pracovní smlouvy, kdy se žalobkyně na nové práci teprve

zapracovávala, nelze to považovat za nespravedlnost, že zaměstnance, s nimiž se

žalobkyně srovnávala, nelze považovat za srovnatelné zaměstnance, neboť měli

sjednán jiný druh práce, a že se proto žalovaný nedopustil nerovného zacházení

a diskriminace žalobkyně. K odvolání žalobkyně Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 23. 5. 2017 č. j. 15

Co 146/2015-1031 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil v napadených zamítavých

výrocích II, III a XII (výrok I), změnil v části zamítavého výroku VI tak, že

žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 9 000 Kč s vymezeným úrokem z

prodlení za dobu od 25. 11.

2008 do zaplacení (výrok II), „ve zbývající části

zamítavého výroku VI“ rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok III) a ve

výrocích IV, V, IX, X, XI a XIII rozsudek zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil

soudu prvního stupně k dalšímu řízení (výrok IV). Odvolací soud souhlasil se

závěrem soudu prvního stupně, že žalobkyni náleží náhrada mzdy (platu) z titulu

neplatného rozvázání pracovního poměru podle ustanovení § 61 odst. 1 zákoníku

práce č. 65/1965 Sb. ve výši průměrného výdělku zjištěného za rozhodné období,

kterým ve smyslu ustanovení § 17 zákona č. 1/1992 Sb. (zákona o mzdě) je první

kalendářní čtvrtletí roku 2003, a že byly splněny podmínky pro moderaci náhrady

mzdy (platu) provedenou soudem prvního stupně podle ustanovení § 61 odst. 2

zákoníku práce č. 65/1965 Sb.; uplatněný nárok přitom posuzoval výlučně „podle

zákoníku práce ve znění účinném do 31. 12. 2006“. Setrval na svém právním

názoru o nemožnosti valorizace náhrady mzdy, k níž uvedl, že „případnou

valorizaci připouští zákonná úprava pouze u náhrady škody, nikoliv u nároku na

náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru“. Rovněž se závěry soudu

prvního stupně učiněnými ohledně uplatněného nároku na náhradu mzdy (platu) z

důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele (§ 208 zákoníku práce č. 262/2006 Sb.) se odvolací soud ztotožnil. Na rozdíl od soudu prvního stupně

dospěl k závěru, že žalobkyni náleží náhrada příspěvku na rekreaci a léčebnou

kosmetiku a léčebné kůry ve výši 9 000 Kč, neboť žalobkyni nelze „přičítat k

tíži“, že v době sporu o neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru

„nečerpala rekreaci či příspěvky na lékařskou péči“. Za věcně správné označil

závěry soudu prvního stupně o nedůvodnosti nároku na zaplacení osobního

příplatku a na „další mzdové nároky“. Poukázal na to, že osobní příplatek je

nenárokovou složkou platu, jejíž přiznání (odnětí) závisí na kvalitě práce

zaměstnance, že důvodem odnětí osobního příplatku žalobkyni byla nespokojenost

žalovaného s kvalitou práce žalobkyně na místě mzdové účetní a že pokud jí

osobní příplatek žalovaný nepřiznal po změně pracovní smlouvy, nelze jeho

postup za situace, kdy měl výhrady ke kvalitě práce žalobkyně, považovat za

diskriminační. Odvolací soud nesouhlasil se závěrem soudu prvního stupně o

promlčení nároků na zaplacení částky 32 811 Kč [doplatku platu a dalšího platu

ve výši 25 929 Kč, náhrady mzdy (platu) za dovolenou za dobu od 27. 8. 2002 do

6. 6. 2003 ve výši 4 850 Kč a nemocenské ve výši 2 032 Kč] a 4 760 Kč [náhrady

mzdy (platu) za dovolenou za dobu od 5. 8. 2002 do 26. 8. 2002], neboť soud

prvního stupně nesprávně stanovil počátek běhu promlčecí doby u těchto nároků;

v tomto rozsahu (včetně akcesorických výroků o nákladech řízení a soudním

poplatku) proto rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu vrátil k dalšímu

řízení. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jímž rozsudek

napadla „ve všech výrocích, kromě jeho výroku IV“.

Přípustnost dovolání

spatřovala v tom, že jí nastolená otázka, „zda má za určitých okolností

zaměstnanec právo na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru

valorizovanou či bez valorizace“, je řešena dovolacím soudem rozdílně (rozsudek

Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 1945/2002 a usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 4886/2009). Namítala, že soudy „odmítly zohlednit“, že za žalované

období (2003–2008) „byly několikrát zvýšeny platy zaměstnancům, kteří na rozdíl

od žalobkyně nebyli (neplatně) propuštěni“, a to jednak od 1. 1. 2004

novelizací nařízení vlády č. 251/1992 Sb. provedenou nařízením vlády č. 330/2003 Sb. A nařízením vlády č. 331/2003 Sb. a od 1. 1. 2007 na základě

nařízení vlády č. 564/2006 Sb. Soudům obou stupňů vytýká, že k tomuto navýšení

nepřihlédly, jestliže při závěru o splnění podmínek pro moderaci přihlédly k

„valorizovanému platu“, jehož žalobkyně dosahovala „z jiných zaměstnání“, který

však porovnávaly s „průměrným výdělkem zjištěným z rozhodného I. čtvrtletí

2003“, nikoli s „adekvátně valorizovaným průměrným výdělkem“, kterého by

dosahovala „za obvyklého běhu věcí“. Argumentovala, že za „konformní s

ústavními zásadami pracovního práva“ je třeba považovat závěr Nejvyššího soudu

uvedený v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 1945/2002, podle kterého neumožňují-li

pracovněprávní předpisy o zjišťování a používání průměrného výdělku změny ve

vývoji mzdové úrovně zohlednit, musí být zaměstnanci poskytnuta náhrada mzdy ve

výši odpovídající průměrnému výdělku, který by zaměstnanec dosáhl, kdyby mu

zaměstnavatel umožnil konat práci v souladu s pracovní smlouvou. Rozsudek

odvolacího soudu podle dovolatelky spočívá též na dosud neřešených právních

otázkách, „zda má zaměstnanec právo na stejnou odměnu za práci resp. její

náhradu, jakou pobírá jiný zaměstnanec, jestliže oba konají práci stejné

hodnoty, a zda i v případě nestejné hodnoty práce obou zaměstnanců má právo na

ekvivalentní odměnu resp. její náhradu, a v kladném případě, zda toto právo

trvá po celou dobu trvání jeho pracovního poměru“, „zda při uplatnění práva na

stejnou odměnu za práci resp. Její náhradu má zaměstnanec právo si zvolit

vhodného komparátora (resp. v případě absence vhodného komparátora pak

hypotetického komparátora), jehož hodnota práce a pobíraná odměna za ni mu má

posloužit za východisko pro zjištění vlastního ekvivalentního nároku na odměnu

resp. její náhradu“, „zda právo na stejnou odměnu za práci resp. její náhradu

zahrnuje za určitých okolností rovněž právo na zohlednění započitatelné praxe

za situace, kdy obdobnou praxi zaměstnavatel uznal komparátoru za

započitatelnou“, a „zda právo na stejnou odměnu za práci resp. její náhradu

zahrnuje za určitých okolností rovněž právo zaměstnance na osobní příplatek k

platu“. Dovolatelka zde nesouhlasila se závěrem odvolacího soudu, že osobní

příplatek je nenárokovou složkou platu, namítá, že jí soudy „upřely právo na

rovné zacházení“, neboť podle jejího názoru se osobní příplatek „stává v

případě přiznání komparátorovi nárokovou složkou zaměstnancova platu“, a

poukázala na zahraniční, např.

britskou soudní praxi, podle které „se jeví

adekvátním přiznat žalujícímu zaměstnanci právo výběru komparátora, jehož

hodnota práce a odměna za ni mu má posloužit za východisko pro ekvivalentní

stanovení vlastního nároku na odměnu resp. její náhradu“. Navrhla, aby Nejvyšší

soud rozhodnutí krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal

podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (dále jen „o. s. ř.“), neboť řízení v projednávané věci bylo zahájeno

přede dnem 1. 1. 2014 a napadený rozsudek byl vydán přede dnem 30. 9. 2017

(srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

a čl. II bod 2 zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o

zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další

zákony). Po zjištění, že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu

bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v § 240

odst. 1 o. s. ř., se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání. Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon

připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí

odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí

závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím

soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní

otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.).

Dovolatelka „napadá konečný rozsudek odvolacího soudu ve všech výrocích, kromě

jeho výroku IV.“ Rozsudek odvolacího soudu tedy napadla ve výroku I, kterým byl

potvrzen rozsudek soudu prvního stupně v zamítavých výrocích ohledně části

uplatněného nároku na náhradu mzdy (platu) z titulu neplatného rozvázání

pracovního poměru (449 048 Kč s úrokem z prodlení), nároku na náhradu mzdy

(platu) z titulu překážky v práci na straně zaměstnavatele (37 292 Kč s úrokem

z prodlení) a nároku na zaplacení osobního příplatku (12 300 Kč s úrokem z

prodlení) a ve výroku, jímž bylo žalobkyni odňato osvobození od soudních

poplatků, ve výroku II, kterým změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku o

zamítnutí uplatněného nároku na zaplacení náhrady příspěvku na rekreaci a

léčebnou kosmetiku a léčebné kůry (částka 14 500 Kč s úrokem z prodlení) tak,

že ohledně částky 9 000 Kč s úroky z prodlení žalobě vyhověl, a ve výroku III,

kterým „ve zbývající části zamítavého výroku VI“ rozsudek soudu prvního stupně

potvrdil.

K podání dovolání je oprávněn (tzv. subjektivní přípustnost dovolání) pouze ten

účastník, v jehož poměrech rozhodnutím odvolacího soudu nastala újma

odstranitelná tím, že dovolací soud toto rozhodnutí zruší nebo za podmínek

ustanovení § 243d o. s. ř. změní (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.

10. 1997

sp. zn. 2 Cdon 1363/96). Žalobkyni však přiznáním částky 9 000 Kč s úroky z

prodlení nevznikla žádná újma, kterou by bylo možné odčinit zrušením nebo

změnou rozhodnutí odvolacího soudu, a proto je dovolání proti výroku II

rozsudku odvolacího soudu subjektivně nepřípustné.

Ve vztahu k části výroku I rozsudku odvolacího soudu o potvrzení rozsudku soudu

prvního stupně v části výroku II týkající se zamítnutí uplatněného nároku na

náhradu mzdy (platu) z titulu překážky v práci na straně zaměstnavatele (37 292

Kč s úrokem z prodlení) a ve výroku XII, jímž bylo žalobkyni odňato osvobození

od soudních poplatků, a ve vztahu k výroku III rozsudku odvolacího soudu o

potvrzení rozsudku soudu prvního stupně „ve zbývající části zamítavého výroku

VI“ (o zamítnutí žaloby na zaplacení dalších 5 500 Kč na náhradu příspěvku na

rekreaci a léčebnou kosmetiku a léčebné kůry) dovolání neobsahuje uvedení

dovolacího důvodu, který je dovolatel povinen vymezit [dovolacím důvodem je jen

nesprávné právní posouzení (srov. § 241a odst. 1 o. s. ř.); důvod dovolání se

vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá za

nesprávné, a vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení (srov. § 241a odst. 3 o. s. ř.)], neboť jen na základě takto vymezeného důvodu

dovolací soud může rozhodnutí odvolacího soudu přezkoumat (srov. § 242 odst. 3

o. s. ř.); dovolatelka mohla tuto vadu dovolání odstranit (z vlastní iniciativy

nebo na výzvu soudu) jen do uplynutí lhůty k dovolání (srov. § 241b odst. 3 o. s. ř.). K řádnému vymezení přípustnosti dovolání a dovolacího důvodu srov. například právní názor vyslovený v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013

sen. zn. 29 NSČR 55/2013, uveřejněném pod č. 116 v časopise Soudní judikatura,

roč. 2014, nebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8. 2013 sp. zn. 29 Cdo

2488/2013, anebo v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013 sp. zn. 29 Cdo

2394/2013, uveřejněném pod č. 4 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek,

roč. 2014. Dovolatelka sice formuluje právní otázky, jejichž základ spočívá v uplatnění

zásady stejné mzdy (platu) za stejnou práci, z její argumentace však (ve vztahu

k uvedeným výrokům rozhodnutí odvolacího soudu) dostatečně nevyplývá, které

právní posouzení věci odvolacím soudem v této souvislosti pokládá za nesprávné. Uvedená náležitost dovolání nevyplývá z pouhého odkazu na „britskou soudní

praxi“, která „žalujícímu zaměstnanci“ přiznává „právo volby komparátora“, nebo

z námitky o výši „odměny za práci“ vedoucí kanceláře hejtmana Š. R., která

„podstatně převýšila“ nejen odměnu žalobkyně, ale i většiny ostatních

zaměstnanců žalovaného. Dovolání žalobkyně proto v této části trpí vadami, pro

které v dovolacím řízení nelze pokračovat. Nesouhlasí-li dovolatelka v návaznosti na předestřené otázky (uvedené v

předchozím odstavci) se závěrem odvolacího soudu, že „pokud by soud přistoupil

na argumentaci žalobkyně, že pokud osobní příplatek získali jiní zaměstnanci na

stejném úseku, měla ho získat automaticky také ona, popřel by tím smysl

přiznání osobního příplatku“, a namítá-li, že není „správné označovat osobní

příplatek za bezvýjimečně nenárokovou složku platu“, pak přehlíží, že

rozhodnutí odvolacího soudu je zde plně v souladu s ustálenou rozhodovací praxí

dovolacího soudu [srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne

18. 2. 2008 sp. zn. 21 Cdo 5447/2007, uveřejněného pod č. 117 v časopise

Soudní judikatura, roč. 2009, nebo rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014

sp. zn. 21 Cdo 1752/2013, a v nich uvedený právní názor, podle kterého osobní

příplatek (poskytovaný jak podle ustanovení § 12 zákona č. 143/1992 Sb., o

platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších

organizacích a orgánech, ve znění účinném do 31. 12. 2006, tak podle ustanovení

§ 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který nabyl účinnosti 1. 1. 2007)

představuje tzv.

nenárokovou (fakultativní) složku platu poskytovanou

zaměstnanci k ocenění kvality a množství vykonávané práce, které má dlouhodobý

charakter, na jejíž poskytnutí vzniká zaměstnanci nárok, jen jestliže

– bez ohledu na splnění předpokladů a podmínek stanovených pro její

poskytování nebo pro její výši – zaměstnavatel o jejím přiznání zaměstnanci a o

její výši také rozhodne; ke snížení nebo odnětí osobního příplatku přiznaného

zaměstnanci může zaměstnavatel přistoupit jen tehdy, došlo-li k takovému

zhoršení výsledků jeho pracovní činnosti posuzovaných podle množství a kvality,

které odůvodňuje další poskytování osobního příplatku v menším rozsahu nebo

které vyžaduje jeho odnětí (k uvedenému srov. též odůvodnění rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 27. 2. 2013 sp. zn. 21 Cdo 832/2012 nebo rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 2014 sp. zn. 21 Cdo 1752/2013)] a není důvod,

aby uvedená otázka byla posouzena jinak. Uvedené námitky směřující proti části

výroku I rozsudku odvolacího soudu o potvrzení rozsudku soudu prvního stupně ve

výroku III o zamítnutí žaloby na zaplacení osobního příplatku (12 300 Kč s

příslušenstvím) proto přípustnost dovolání podle ustanovení § 237 o. s. ř. nezakládají. Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně v části směřující proti rozsudku

odvolacího soudu v části výroku I, kterou byl potvrzen rozsudek soudu prvního

stupně v části výroku II o zamítnutí žaloby na zaplacení 37 292 Kč s úrokem z

prodlení, ve výroku III o zamítnutí žaloby na zaplacení 12 300 Kč s úrokem z

prodlení a ve výroku XII o odnětí osvobození od soudních poplatků žalobkyni,

proti rozsudku odvolacího soudu ve výroku II, kterým byl změněn rozsudek soudu

prvního stupně v části výroku VI o zamítnutí žaloby na zaplacení částky 9 000

Kč tak, že žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni částku 9 000 Kč s úrokem z

prodlení, a proti rozsudku odvolacího soudu ve výroku III, kterým byl potvrzen

rozsudek soudu prvního stupně „ve zbývající části zamítavého výroku VI“, podle

ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl. Z hlediska skutkového stavu bylo v posuzované věci – mimo jiné – zjištěno

(správnost skutkových zjištění soudů přezkumu dovolacího soudu – jak vyplývá z

ustanovení § 241a odst. 1 a § 242 odst. 3 věty první o. s. ř. – nepodléhá), že

žalobkyně byla u žalovaného zaměstnána na základě pracovní smlouvy ze dne 26. 10. 2000 jako mzdová účetní, poté na základě dohody o změně sjednaných

pracovních podmínek ze dne 26. 8. 2002 jako statistik (zpracování podkladů pro

statistické bilance na odboru školství JMK). Dopisem ze dne 6. 6. 2003 jí

žalovaný sdělil, že s ní okamžitě ruší pracovní poměr podle ustanovení § 53

odst. 1 zákoníku práce; žalobkyně téhož dne písemně oznámila žalovanému, že

trvá na dalším zaměstnávání. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 18. 12. 2007 č. j. 15 Co 460/2006-347, který nabyl právní moci dne 6. 2. 2008, byl

změněn rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2006 č. j. 496/2003-313

tak, že bylo určeno, že okamžité zrušení pracovního poměru ze dne 6. 6. 2003

dané žalovaným žalobkyni je neplatné. Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne

4. 7. 2013 č. j.

13 C 75/2009-325 potvrzeným rozsudkem Krajského soudu v Brně

ze dne 1. 7. 2014 č. j. 15 Co 435/2013-389 byla zamítnuta žaloba na určení, že

rozvázání pracovního poměru výpovědí, kterou dal žalovaný žalobkyni dne 24. 11. 2008, je neplatné; rozsudek městského soudu nabyl právní moci dne 4. 8. 2014. Žalobkyně dovoláním napadá rozsudek odvolacího soudu též v části výroku I,

kterou byl potvrzen rozsudek soudu prvního stupně v části výroku II, jíž byla

zamítnuta žaloba na zaplacení náhrady mzdy (platu) z důvodu neplatného

rozvázání pracovního poměru v částce 449 048 Kč s úroky z prodlení. Napadený

rozsudek odvolacího soudu závisí (mimo jiné) na vyřešení právní otázky, zda je

přípustná „valorizace nároků na náhradu mzdy (platu) z neplatného rozvázání

pracovního poměru“. Vzhledem k tomu, že tato otázka hmotného práva dosud nebyla

v rozhodovací činnosti dovolacího soudu ve všech souvislostech vyřešena, dospěl

Nejvyšší soud k závěru, že dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu

je podle § 237 o. s. ř. v této části přípustné. Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu § 242 o. s. ř., které

provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud dospěl

k závěru, že dovolání není opodstatněné. Žalobkyně se domáhala (kromě jiného) náhrady mzdy (platu) z důvodu neplatného

rozvázání pracovního poměru za období od 6. 6. 2003 do 6. 2. 2008 ve výši (po

částečném zpětvzetí žaloby) 984 515 Kč s úrokem z prodlení; pravomocně jí bylo

přiznáno 535 467 Kč s úrokem z prodlení (výrok I rozsudku soudu prvního stupně)

a do částky 449 048 Kč s úrokem z prodlení byla žaloba zamítnuta. Požadovaná

náhrada spadá jednak do období, kdy platila právní úprava stanovená zákonem č. 65/1965 Sb., zákoník práce, účinného do 31. 12. 2006, a jednak do období, kdy

od 1. 1. 2007 vstoupil v účinnost zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, který

původní zákoník práce nahradil. Obecně platí, že nový právní předpis, který řeší stejný právní institut jinak

(zcela nebo jen zčásti) než dosavadní právní úprava, může mít vliv i na právní

vztahy, které vznikly před jeho účinností, je-li jeho vztah k dosavadnímu

předpisu založen na principu tzv. zpětné účinnosti (retroaktivity). Právní

teorie rozeznává zpětnou účinnost (retroaktivitu) nepravou a pravou. O pravou

zpětnou účinnost (retroaktivitu) jde tehdy, jestliže se novým právním předpisem

má řídit vznik právního vztahu a nároků účastníků z tohoto vztahu také v

případě, kdy právní vztah nebo nároky z něj vyplývající vznikly před účinností

nového právního předpisu. Pravá zpětná účinnost není v českém právním řádu přípustná, neboť k definičním

znakům právního státu patří princip právní jistoty a ochrany důvěry účastníků

právních vztahů v právo. Součástí právní jistoty je také zákaz pravé zpětné

účinnosti (retroaktivity) právních předpisů; tento zákaz, který je pro oblast

trestního práva hmotného vyjádřen v čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a

svobod, lze pro ostatní právní odvětví dovodit z čl. 1 Ústavy České republiky

(srov. například právní názor uvedený v nálezu pléna Ústavního soudu ze dne 28. 2. 1996 sp. zn. Pl. ÚS 9/95, uveřejněném pod č.

107/1996 Sb., a v nálezu pléna

Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997 sp. zn. Pl. ÚS 21/96, uveřejněném pod č. 63/1997 Sb.). Nepravá zpětná účinnost (retroaktivita) oproti tomu znamená, že novým právním

předpisem se sice mají řídit i právní vztahy, vzniklé před jeho účinností,

avšak až ode dne jeho účinnosti; samotný vznik těchto právních vztahů a nároky

z těchto vztahů vzniklé před účinností nového právního předpisu se spravují

dosavadní právní úpravou. Zpětná působnost zákoníku práce, vyjádřená v § 364,

spočívá na principech nepravé retroaktivity. Z ustanovení § 364 odst. 2

zákoníku práce je třeba – i přes poněkud nepřesnou formulaci

– za použití zásad nepravé retroaktivity dovodit, že veškeré pracovněprávní

skutečnosti, které nastaly v době do 31. 12. 2006, se po 1. 1. 2007 posuzují

podle dosavadní právní úpravy a že posouzení podle dosavadních právních

předpisů nebrání ani to, mají-li jejich účinky nastat (zčásti nebo výlučně) až

v době po 1. 1. 2007 (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. 1. 2016 sp. zn. 21 Cdo 796/2014). Uvedené vztaženo na posuzovaný případ znamená,

že závěr soudů je správný potud, že základ nároku žalobkyně je třeba posuzovat

podle zákona č. 65/1965 Sb. ve znění účinném ke dni 6. 6. 2003, kdy měl

pracovní poměr na základě zrušovacího projevu žalovaného skončit a kdy

žalobkyně oznámila, že trvá na dalším zaměstnávání. Účinky, které nastaly

(nároky, které vznikly) se však řídí od účinnosti nového právního předpisu

tímto novým právním předpisem, neboť je vyloučeno poskytovat (viz kupř. vyloučení možnosti snížit náhradu mzdy nebo platu od 1. 1. 2007) nadále nároky

podle neúčinného právního předpisu (srov. obdobně odůvodnění rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 1. 9. 2014 sp. zn. 21 Cdo 3598/2013). Vzhledem k tomu je třeba žalobkyní uplatněný nárok na náhradu platu, který měl

začít vznikat od 6. 6. 2003, posoudit nikoliv výlučně „podle zákoníku práce ve

znění účinném do 31. 12. 2006“, jak k tomuto závěru dospěl odvolací soud, nýbrž

od 1. 1. 2007 podle „nové právní úpravy“ obsažené zejména v zákoně č. 262/2006

Sb., zákoník práce. Uvedená východiska je třeba mít na zřeteli, nastoluje-li dovolatelka otázku

možnosti valorizace náhrady platu z neplatného rozvázání pracovního poměru s

poukazem na – podle jejího názoru – rozdílnou judikaturu vyjádřenou v rozsudku

Nejvyššího soudu ze dne 23. 5. 2003 sp. zn. 21 Cdo 1945/2002 a v usnesení ze

dne 9. 12. 2010

sp. zn. 21 Cdo 4886/2009. V první z uvedených věcí řešil dovolací soud otázku, jak má být určen průměrný

výdělek zaměstnankyně s přihlédnutím k tomu, že rozhodným obdobím pro jeho

zjištění je rok 1990. Dovolací soud tehdy vytknul soudům, že sice správně

postupovaly podle vyhlášky č. 235/1988 Sb., o zjišťování a používání průměrného

výdělku, že však pochybily, když po zjištění, že průměrný výdělek žalobkyně

nedosahuje minimální mzdy, postupovaly podle ustanovení § 17 odst. 6 zákona č. 1/1992 Sb., neboť ustanovení § 17 zákona č. 1/1992 Sb. nelze – jak vyplývá z

ustanovení § 23 tohoto zákona – pro určení průměrného výdělku žalobkyně použít

a vyhláška č. 235/1988 Sb. obdobné ustanovení jako je § 17 odst.

6 zákona č. 1/1992 Sb. neobsahuje. Z tohoto důvodu byl tehdy vysloven závěr, že neumožňují-

li pracovněprávní předpisy o zjišťování a používání průměrného výdělku

zohlednit změny ve vývoji mzdové úrovně, má být zaměstnanci poskytnuta náhrada

mzdy ve výši odpovídající průměrnému výdělku, který by zaměstnanec dosáhl,

kdyby mu zaměstnavatel umožnil konat práci v souladu s pracovní smlouvou. Dovolací soud tedy výkladem zacelil mezeru v právu, kdy ještě neexistovala

právní úprava pro případ, že průměrný výdělek zaměstnance nedosahuje minimální

mzdy. O takový případ posouzení podle dříve platné vyhlášky č. 235/1988 Sb. se v

posuzované věci (a ani v dovolatelkou zmiňované věci sp. zn. 21 Cdo 4886/2009)

nejedná. Projednávanou věc, jak bylo uvedeno výše, je třeba posuzovat i v

současné době

– vzhledem k tomu, že ke skončení pracovního poměru okamžitým zrušením

pracovního poměru došlo dne 6. 6. 2003 a že výše uplatněného nároku na náhradu

platu z neplatného rozvázání pracovního poměru je odvozována z průměrného

výdělku zjištěného za první čtvrtletí roku 2003 – podle zákona č. 65/1965 Sb.,

zákoníku práce, ve znění účinném do 30. 9. 2003, tj. předtím, než nabyl

účinnosti zákon č. 274/2003 Sb., kterým se mění některé zákony na úseku ochrany

veřejného zdraví (dále též jen „zákon č. 65/1965 Sb.“), a podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve

znění účinném do 30. 4. 2004, tj. předtím, než nabyl účinnosti zákon č. 257/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o

podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o

dluhopisech (dále též jen „zákon o mzdě“). Dal-li zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď nebo zrušil-li s ním

neplatně pracovní poměr okamžitě nebo ve zkušební době a oznámil-li zaměstnanec

zaměstnavateli, že trvá na tom, aby ho dále zaměstnával, jeho pracovní poměr

trvá i nadále a zaměstnavatel je povinen poskytnout mu náhradu mzdy. Tato

náhrada přísluší zaměstnanci ve výši průměrného výdělku ode dne, kdy oznámil

zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, až do doby, kdy mu

zaměstnavatel umožní pokračovat v práci nebo kdy dojde k platnému skončení

pracovního poměru (§ 61 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb.). Přesahuje-li celková

doba, za kterou by měla být zaměstnanci poskytnuta náhrada mzdy, šest měsíců,

může soud na žádost zaměstnavatele jeho povinnost k náhradě mzdy za další dobu

přiměřeně snížit, popřípadě náhradu mzdy zaměstnanci vůbec nepřiznat; soud při

svém rozhodování přihlédne zejména k tomu, zda byl zaměstnanec mezitím jinde

zaměstnán, jakou práci tam konal a jakého výdělku dosáhl nebo z jakého důvodu

se do práce nezapojil (§ 61 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb.). Průměrný výdělek pro pracovněprávní účely zjišťuje zaměstnavatel z hrubé mzdy

zúčtované zaměstnanci k výplatě v rozhodném období a z doby odpracované v

rozhodném období (§ 17 odst. 1 zákona o mzdě). Pokud není dále stanoveno jinak,

je rozhodným obdobím předchozí kalendářní čtvrtletí; průměrný výdělek se

zjišťuje k prvnímu dni následujícího kalendářního měsíce (§ 17 odst. 2 zákona o

mzdě).

Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda, na

niž by zaměstnanci vznikl nárok v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba

průměrný výdělek použít, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této

minimální mzdě; to platí obdobně při používání pravděpodobného výdělku (§ 17

odst. 6 zákona o mzdě). Z uvedeného vyplývá, že na rozdíl od předcházející právní úpravy obsažené ve

vyhlášce č. 235/1988 Sb., o zjišťování a používání průměrného výdělku, kdy

ještě neexistovala právní úprava pro případ, že průměrný výdělek zaměstnance

nedosahuje minimální mzdy, nová právní úprava obsažená v zákoně č. 1/1992 Sb.,

o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, již stanoví postup

pro případ, kdy průměrný výdělek zaměstnance rozhodný pro výpočet nároku na

náhradu mzdy (platu) z důvodu neplatného rozvázání pracovního poměru nedosahuje

minimální mzdy. Z tohoto důvodu se závěry obsažené v rozhodnutí Nejvyššího

soudu ze dne 23. 5. 2003 sp. zn. 21 Cdo 1945/2002 nemohou uplatnit, neboť

vycházejí z jiného (odlišného) právního stavu. Ani poté, co od 1. 1. 2007

vstoupil v účinnost zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, právní úprava

týkající se otázky, jaký průměrný výdělek je rozhodný pro nárok na náhradu mzdy

(platu) z důvodu neplatného rozvázání pracovního poměru podle ustanovení § 69

odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., nedoznala obsahové změny. I zde se v ustanovení

§ 357 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. výslovně stanoví, že jestliže je průměrný

výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111), na kterou by zaměstnanci

vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek

uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě;

to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355). Z výše uvedeného

současně vyplývá, že, jak správně uvádí odvolací soud, „případnou valorizaci

průměrného výdělku připouští zákonná úprava pouze u náhrady škody, nikoliv u

nároku na náhradu mzdy z neplatného rozvázání pracovního poměru“ (srov. k tomu

§ 202 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., § 390 odst. 2, popřípadě s účinností od 1. 10. 2015 § 271u odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb.). Rozsudek odvolacího soudu je proto z hlediska uplatněného dovolacího důvodu

věcně správný. Protože nebylo zjištěno, že by byl postižen některou z vad

uvedených v ustanovení § 229 odst. 1 o. s. ř., § 229 odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. nebo v § 229 odst. 3 o. s. ř. anebo jinou vadou, která by mohla mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, Nejvyšší soud České republiky dovolání

žalobkyně proti části výroku I rozsudku odvolacího soudu, kterým byl potvrzen

rozsudek soudu prvního stupně v části výroku II o zamítnutí žaloby na zaplacení

částky 449 048 Kč s úrokem z prodlení, podle ustanovení § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl. Vzhledem k tomu, že tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci

nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení

v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b,

§ 151 odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 5. 2020

JUDr. Jiří Doležílek

předseda senátu