Nejvyšší soud Rozsudek pracovní

21 Cdo 4485/2016

ze dne 2017-03-22
ECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.4485.2016.1

21 Cdo 4485/2016

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr.

Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Zdeňka

Novotného v právní věci žalobce Mgr. P. S., zastoupeného Mgr. Pavlem Kužílkem,

advokátem se sídlem v Přerově, Blahoslavova č. 72/4, proti žalované Základní

umělecké škole Bedřicha Kozánka, Přerov, tř. 17. listopadu č. 3443/2, IČO

47184442, zastoupené Mgr. Davidem Rašovským, advokátem se sídlem v Brně, Hlinky

č. 135/68, o neplatnost výpovědi z pracovního poměru, vedené u Okresního soudu

v Přerově pod sp. zn. 15 C 377/2014, o dovolání žalované proti rozsudku

Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. března 2016 č. j. 16 Co 8/2016-119, takto:

I. Dovolání žalované se zamítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení 5

300 Kč do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám Mgr. Pavla Kužílka,

advokáta se sídlem v Přerově, Blahoslavova č. 72/4.

Žalovaná doručila dne 6. 6. 2014 žalobci výpověď z pracovního poměru podle

ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, kterou odůvodnila přijetím organizační

změny (ze dne 2. 4. 2014), na jejímž základě bylo zrušeno „pracovní místo s

časovou dotací 13 hodin pro vyučování předmětu hra na klarinet a saxofon“, na

kterém (na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 2. 2002 ve znění dodatku o změně

rozsahu pracovního úvazku ze dne 24. 1. 2014) pracoval žalobce.

Žalobce se žalobou podanou dne 27. 10. 2014 u Okresního soudu v Přerově domáhal

neplatnosti uvedené výpovědi. Žalobu zdůvodnil zejména tím, že se nestal pro

žalovanou nadbytečným, neboť žalovaná potřebovala na základě organizační změny

výkon práce „učitele hry na klarinet a saxofon“ ve větším rozsahu, že žalovaná

mu před předáním výpovědi nenabídla navýšení jeho pracovního úvazku, že na (v

důsledku organizační změny) vytvořené místo „učitele hry na klarinet a saxofon

na plný úvazek“ přijala (na základě výběrového řízení) nového zaměstnance, že

výpověď je v rozporu s čl. II. odst. 9 kolektivní smlouvy (uzavřené mezi ZO

ČMOS a žalovanou dne 1. 1. 2007), v němž se žalovaná jednak zavázala k tomu, že

při zřízení nebo uvolnění pracovního místa nabídne takové místo přednostně

zaměstnancům, se kterými má být rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů,

jednak k tomu, že „plný pracovní úvazek“ nabídne přednostně těm zaměstnancům,

kteří dosud pracují na „snížený pracovní úvazek“, že žalovaná (přestože žalobce

byl do září 2013 členem odborové organizace ZO ČMOS) si nevyžádala souhlas

odborové organizace s výpovědí, ale výpověď s ní pouze projednala, a že výpověď

nebyla žalobci doručena v prekluzivní lhůtě dvou měsíců, která běžela od zápisu

z jednání mezi výborem ZO ČMOS a vedením žalované ze dne 3. 4. 2014 (na němž

byla organizační změna projednána).

Žalovaná k žalobě namítala, že o organizační změně (spočívající v nahrazení

pracovní pozice „učitele hry na klarinet a saxofon na zkrácený úvazek“ pracovní

pozicí s totožnou pracovní náplní ale „na plný úvazek“) rozhodla na základě

skutečnosti, že vzrostl počet žáků, kteří měli zájem o výuku hry na klarinet a

saxofon, že žalobce (z důvodu dalších svých úvazků na jiných školách) před

podáním výpovědi odmítl její nabídku na zvýšení jeho pracovního úvazku „na plný

pracovní úvazek“ (23 hodin přímé pedagogické činnosti týdně), že žalobce

vyzvala, aby se přihlásil do výběrového řízení na pracovní pozici „učitele hry

na klarinet a saxofon na plný úvazek“, a že požádala dne 9. 5. 2014 písemně

odborovou organizaci ZOOS ČMOS o souhlas s výpovědí žalobce, který byl písemně

dne 14. 5. 2014 odborovou organizací udělen.

Okresní soud v Přerově rozsudkem ze dne 29. června 2015 č. j. 15 C 377/2014-87

určil, že výpověď z pracovního poměru datovaná k 6. 6. 2014 doručená žalobci

dne 6. 6. 2014, je neplatná a uložil žalované povinnost zaplatit žalobci na

náhradě nákladů řízení 46 044 Kč k rukám advokátky Mgr. Kataríny Mihokové. Soud

prvního stupně považoval pro právní posouzení věci za rozhodující, že žalovaná

byla podle kolektivní smlouvy povinna nabídnout žalobci pracovní pozici

„učitele hry na klarinet a saxofon na plný úvazek“, a že takovou nabídku byla

povinna učinit písemně (a doručit ji žalobci do vlastních rukou), neboť jde o

nabídku na změnu pracovní smlouvy, která musí být učiněna písemně. Jelikož

nebylo v řízení prokázáno, že by žalovaná písemně nabídla žalobci pracovní

pozici „učitele hry na klarinet a saxofon na plný úvazek“, došel soud prvního

stupně k závěru, že mezi organizační změnou a nadbytečností žalobce nebyla dána

příčinná souvislost (přestože bylo prokázáno, že žalovaná rozhodla o

organizační změně, a že výpověď žalobce byla dostatečně určitá). Soud prvního

stupně se nezabýval tím, zda byl žalobce členem odborové organizace a zda dala

tato odborová organizace s výpovědí žalobce souhlas, neboť to s ohledem na

shora uvedený závěr považoval za nadbytečné.

K odvolání žalované Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 10. 3. 2016 č. j.

16 Co 8/2016-119 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a uložil žalované

povinnost zaplatit žalobci na náhradě nákladů odvolacího řízení 5 272 Kč do tří

dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám advokátky Mgr. Kataríny Mihokové.

Odvolací soud se neztotožnil se závěrem soudu prvního stupně o tom, že v

posuzovaném případě byla výpověď žalobce neplatná pro absenci nabídkové

povinnosti ze strany žalované, ale považoval pro právní posouzení věci za

rozhodující, že výkon práce „učitele hry na klarinet a saxofon“ se nestal pro

žalovanou nadbytečným, nýbrž naopak žalovaná potřebovala výkon této práce ve

větším rozsahu. Za situace, kdy byla od 1. 9. 2014 potřeba zabezpečit celkem 40

hodin výuky hry na klarinet a saxofon týdně, přičemž žalovaná zaměstnávala dva

„učitele hry na klarinet a saxofon na částečný úvazek“ (žalobce s úvazkem 13

hodin týdně a J. H. s úvazkem 17 hodin týdně), měla podle odvolacího soudu

žalovaná – jestliže se nešlo dohodnout se stávajícími zaměstnanci na navýšení

jejích úvazků – přijmout dalšího zaměstnance na úvazek 10 hodin přímé

pedagogické činnosti týdně.

Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, v němž předložila

v rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud neřešenou otázku, zda se může

zaměstnanec stát nadbytečným ve smyslu ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce,

jestliže zaměstnavatel rozhodne (s ohledem na navýšení počtu žáků) o

organizační změně spočívající ve zrušení pracovního místa „učitele hry na

klarinet a saxofon se zkráceným úvazkem“ a nahrazením jej pracovním místem se

stejným druhem práce, ale „s plným pracovním úvazkem“. Z rozsudku Nejvyššího

soudu ze dne 20. 11. 2014 sp. zn. 21 Cdo 4442/2013, uveřejněného pod č. 50 ve

Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2015, podle nějž může organizační

změna ve smyslu § 52 písm. c) zákoníku práce spočívat také ve sjednání kratší

pracovní doby se zaměstnanci vykonávajícími práci ve stanovené týdenní pracovní

době, dovolatelka dovodila, že zaměstnavatel je oprávněn uspořádat složení

zaměstnanců i z hlediska rozsahu pracovních úvazků tak, aby byl schopen

dostatečně efektivně (z hlediska ekonomického) provozovat svou činnost. Podle

dovolatelky je potřebnost druhu výkonu práce možné „hodnotit i prizmatem

rozsahu sjednané pracovní doby (pracovního úvazku)“, a proto se žalobce stal v

příčinné souvislosti s organizační změnou žalované nadbytečným, neboť žalovaná

řešila (s cílem zvýšit efektivitu práce) navýšení počtu žáků zrušením

pracovního místa „se zkráceným úvazkem“ a vytvořením pracovního místa se

stejným druhem práce, ale „s plným úvazkem“ a žalobce odmítl návrh žalované na

změnu pracovní smlouvy (sjednání „plného úvazku“). Dovolatelka dále poukázala

na to, že odvolací soud porušil právo na spravedlivý proces, když před

rozhodnutím neseznámil účastníky s tím, že ve věci zastává odlišný právní názor

od soudu prvního stupně (nepoučil účastníky podle ustanovení § 118a odst. 2

občanského soudního řádu), a proto je jeho rozhodnutí překvapivé. Dovolatelka

navrhla, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí odvolacího soudu a věc mu vrátil k

dalšímu řízení. Žalobce namítal, že nadbytečnost zaměstnance ve smyslu kogentního ustanovení §

52 písm. c) zákoníku práce je nutné (ve prospěch zaměstnance) vykládat tak, že

práce vykonávána zaměstnancem nadále není pro zaměstnavatele potřebná (nikoliv,

že výkon jeho práce je pro zaměstnavatele nedostatečný), že v řízení nebylo

prokázáno, že by žalobce odmítl nabídku žalované na sjednání „plného pracovního

úvazku“, a že rozhodnutí odvolacího soudu není překvapivé, neboť otázku, zda

byl žalobce pro žalovanou nadbytečným, vznesl žalobce již na začátku řízení a

soud prvního stupně se jí zabýval, a proto nemusel odvolací soud poučovat

účastníky podle § 118a občanského soudního řádu. Žalobce navrhl, aby dovolací

soud dovolání zamítl a rozhodl o nákladech dovolacího řízení. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) po zjištění,

že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou

osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1

občanského soudního řádu, se nejprve zabýval otázkou přípustnosti dovolání;

protože řízení ve věci bylo zahájeno dne 27. 10.

2014, postupoval přitom podle

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014

(dále jen „o. s. ř."). Dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud

to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o. s. ř.). Není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému

rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené

rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž

řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu

nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je

dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená

právní otázka posouzena jinak (§ 237 o. s. ř.). V projednávané věci bylo pro rozhodnutí odvolacího soudu určující

vyřešení právní otázky, zda se může stát zaměstnanec v příčinné souvislosti s

organizační změnou spočívající ve zrušení pracovního místa s kratší pracovní

dobou, na kterém podle pracovní smlouvy zaměstnanec působil a nahrazením jej

pracovním místem s týmž druhem práce, ale se stanovenou týdenní pracovní dobou,

nadbytečným ve smyslu ustanovení § 52 písm. c) zák. práce. Vzhledem k tomu, že

tato otázka hmotného práva dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu

vyřešena, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že dovolání žalované je podle

ustanovení § 237 o. s. ř. přípustné. Po přezkoumání rozsudku odvolacího soudu ve smyslu ustanovení § 242 o. s. ř.,

které provedl bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), Nejvyšší soud

dospěl k závěru, že dovolání není opodstatněné. Podle skutkových zjištění soudů (jejichž správnost přezkumu dovolacího soudu

nepodléhá) byl žalobce u žalované zaměstnán na základě pracovní smlouvy ze dne

1. 2. 2002 jako „učitel hry na klarinet a saxofon“, přičemž dodatkem ze dne 26. 6. 2002 byl jeho pracovní poměr změněn na dobu neurčitou a dodatkem ze dne 24. 1. 2014 byl rozsah jeho pracovního úvazku stanoven na 13 hodin přímé

pedagogické činnosti týdně. Žalovaná informovala dne 9. 4. 2014 na pedagogické

radě své zaměstnance (mezi nimiž byl přítomen i žalobce, což stvrdil svým

podpisem na prezenční listině) o organizační změně (ze dne 2. 4. 2014)

spočívající (mimo jiné) v tom, že bude vzhledem ke zvýšení počtu žáků hry na

klarinet a saxofon zrušeno místo „učitele hry na klarinet a saxofon s úvazkem

0,56“ žalobce, které bude nahrazeno pracovním místem s týmž druhem práce ve

stanovené týdenní pracovní době (na základě výběrového řízení, které bude

vypsáno). S odkazem na uvedenou organizační změnu, předala žalovaná žalobci dne

6. 6. 2014 výpověď z pracovního poměru podle ustanovení § 52 písm. c) zákoníku

práce. Výběrové řízení na obsazení pracovního místa „učitele hry na klarinet a

saxofon na celý pracovní úvazek“, které proběhlo dne 23. 6. 2014 (přihlášky

mohly být podávány do 16. 6. 2014), vyhrál P. S., s nímž žalovaná dne 25. 6. 2014 uzavřela pracovní smlouvu. Žalovaná v řízení tvrdila, že termín výběrového

řízení byl stanoven s ohledem na průběh výběrového řízení na pozici ředitele

Základní umělecké školy v K., kterého se účastnil žalobce.

Soud prvního stupně

dále zjistil, že žalovaná se v čl. II odst. 9 kolektivní smlouvy, kterou

uzavřela dne 1. 1. 2007 s odborovou organizací ZO ČMOS, zavázala k nabídce

pracovního místa zaměstnancům, se kterými má být rozvázán pracovní poměr z

organizačních důvodů, zřídí-li se nové pracovní místo nebo uvolní-li se

pracovní místo již zřízené a k nabídce „plného pracovního úvazku“ přednostně

těm zaměstnancům, kteří dosud pracují „na snížený pracovní úvazek“, že žalobce

byl do září 2013 členem ZO ČMOS, že k červnu 2014 bylo na žalobce evidováno 13

žáků hry na klarinet a saxofon (jeden z nich skončil v průběhu školního roku) a

na učitele H., který stejně jako žalobce pracoval u žalované na pracovní pozici

„učitele hry na klarinet a saxofon“ s kratší pracovní dobou, bylo evidováno 20

takových žáků, a že po realizaci organizační změny (po 1. 9. 2014) měl učitel

H. 15 žáků hry na klarinet a saxofon (jeden skončil v lednu 2015) a komorní hru

a nový učitel S. měl 22 žáků hry na klarinet a saxofon (jeden skončil v září

2014, tři v lednu 2015), komorní hru, dělenou zkoušku dechového orchestru a od

února mu byli přiděleni další 4 žáci. Projednávanou věc je třeba posuzovat - vzhledem k tomu, že se žalobkyně domáhá

neplatnosti výpovědi ze dne 6. 6. 2014 - podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku

práce, ve znění účinném do 23. 6. 2014 (dále jen „zák. práce“). Podle ustanovení § 34 odst. 1 zák. práce musí pracovní smlouvy obsahovat

a) druh práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat,

b) místo nebo místa výkonu práce, ve kterých má být práce podle písmene

a) vykonávána,

c) den nástupu do práce. Podle ustanovení § 52 písm. c) zák. práce zaměstnavatel může dát zaměstnanci

výpověď, stane-li se zaměstnanec nadbytečným vzhledem k rozhodnutí

zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického

vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo

o jiných organizačních změnách. Podle ustanovení § 79 odst. 1 zák. práce činí délka stanovené týdenní pracovní

doby 40 hodin týdně. Podle ustanovení § 80 zák. práce může být kratší pracovní doba pod rozsah

stanovený v § 79 sjednána pouze mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnanci přísluší mzda nebo plat, které odpovídají sjednané kratší pracovní

době. K předpokladům pro podání výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52

písm. c) zák. práce patří to, že zaměstnavatel nebo příslušný orgán přijal

rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele, jeho technického vybavení, o snížení

stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo o jiných

organizačních změnách, podle kterého se konkrétní zaměstnanec stal nadbytečným,

a že tu je příčinná souvislost mezi nadbytečností zaměstnance a přijatými

organizačními změnami, tj. že se zaměstnanec stal právě v důsledku takového

rozhodnutí (jeho realizací u zaměstnavatele) nadbytečným.

Zákoník práce nebo

jiné právní předpisy nestanoví, že by rozhodnutí o změně úkolů zaměstnavatele,

jeho technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách muselo být přijato

(vydáno) vždy jen písemně, a ani nepředpokládají, že by muselo být

zaměstnavatelem „vyhlášeno“ nebo jiným způsobem zveřejněno. Takové rozhodnutí

však musí být přijato před podáním výpovědi a zaměstnanec s ním musí být

seznámen; postačí ovšem, jestliže se tak stane až ve výpovědi z pracovního

poměru (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 8. 1998 sp. zn. 2 Cdon

1130/97, uveřejněný v časopise Soudní rozhledy č. 11, ročník 1999, str. 374). Rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů,

technického vybavení, o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení

efektivnosti práce nebo o jiných organizačních změnách není právním jednáním

(srov. § 4 zák. práce), neboť nejde o takový projev vůle, s nímž by právní

předpisy spojovaly změnu nebo zánik práv a povinností účastníků

pracovněprávního vztahu. Jedná se pouze o skutečnost (tzv. faktický úkon),

která je hmotněprávním předpokladem pro právní jednání tam, kde to právní

předpisy stanoví [například pro podání výpovědi podle ustanovení § 52 písm. c)

zák. práce], a která není sama o sobě způsobilá přivodit následky v právních

vztazích účastníků pracovněprávního vztahu. Protože nejde o právní jednání,

nelze rozhodnutí zaměstnavatele o organizačních změnách samo o sobě

přezkoumávat z hlediska platnosti ve smyslu zásad uvedených v ustanoveních § 18

- § 20 zák. práce; vznikne-li pochybnost, zda (vůbec) zaměstnavatel rozhodl o

organizačních změnách, může se soud zabývat jen tím, zda takové rozhodnutí bylo

skutečně přijato a zda je učinil zaměstnavatel - fyzická osoba, příslušný orgán

zaměstnavatele - právnické osoby nebo ten, kdo je k tomu jinak oprávněn (k tomu

srov. též odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2004 sp. zn. 21

Cdo 2204/2003, který byl uveřejněn pod č. 54 ve Sbírce soudních rozhodnutí a

stanovisek, roč. 2005). Jestliže rozhodnutí zaměstnavatele (příslušného orgánu) bylo opravdu přijato

(posuzováno podle jeho skutečného smyslu) k dosažení změny úkolů

zaměstnavatele, technického vybavení, snížení stavu zaměstnanců za účelem

zvýšení efektivnosti práce nebo jiné organizační změny, byl splněn hmotněprávní

předpoklad pro podání platné výpovědi z pracovního poměru podle ustanovení § 52

písm. c) zák. práce; to platí i tehdy, nebyl-li organizační změnou sledovaný

efekt později dosažen nebo ukázala-li se přijatá organizační změna posléze jako

neúčinná. V případě, že rozhodnutím zaměstnavatele (příslušného orgánu),

popřípadě jeho realizací u zaměstnavatele byly od počátku sledovány jiné než

uvedené cíle a že tedy zaměstnavatel (příslušný orgán) jen předstíral přijetí

organizačního opatření (změnu svých úkolů, technického vybavení, snížení stavu

zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce nebo jinou organizační změnu),

je třeba - bez ohledu na to, jak své opatření označil - dovodit, že rozhodnutí

o organizační změně nebylo přijato.

Skutečnost, že zaměstnavatel přijme jiného

zaměstnance na místo uvolněné odchodem zaměstnance, kterému byla dána výpověď

pro nadbytečnost, je zpravidla důkazem o neopodstatněnosti použitého

výpovědního důvodu; v takovém případě totiž nelze hovořit o tom, že by se

zaměstnanec, resp. druh práce, který na základě pracovní smlouvy vykonává, stal

v důsledku přijatého rozhodnutí o organizační změně nadbytečným a že by tedy

opravdovým důvodem rozvázání pracovního poměru byly okolnosti uvedené v

ustanovení § 52 písm. c) zák. práce (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 27. 4. 2004 sp. zn. 21 Cdo 2204/2003, uveřejněný pod č. 54 ve Sbírce

soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2005 a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

2. 7. 2002 sp. zn. 21 Cdo 1770/2001). Zaměstnanec je pro zaměstnavatele nadbytečný ve smyslu ustanovení § 52 písm. c)

zák. práce tehdy, jestliže jeho práce, kterou je povinen konat podle pracovní

smlouvy v rámci sjednaného druhu práce, pro zaměstnavatele není na základě

rozhodnutí o organizačních změnách zcela nebo v dosavadním rozsahu (náplni) v

dalším období potřebná. Závěr o nadbytečnosti konkrétního zaměstnance musí

vycházet z druhu práce, který má zaměstnanec vykonávat pro zaměstnavatele podle

pracovní smlouvy, a z posouzení, zda přijatá organizační změna činí výkon této

práce zcela nebo v dosavadním rozsahu (náplni) pro zaměstnavatele nepotřebným. Rozvázání pracovního poměru výpovědí pro nadbytečnost zaměstnance není

podmíněno absolutním snížením počtu zaměstnanců, naopak může k němu dojít i při

zvyšování počtu zaměstnanců, aniž by tím „došlo ke zmaření účelu reorganizace“. Zaměstnavatelům zákon umožňuje, aby regulovali nejen počet svých zaměstnanců,

ale i jejich kvalifikační složení tak, aby zaměstnávali jen takový počet

zaměstnanců a v takovém kvalifikačním složení, jaké odpovídá jejich potřebám. O

výběru zaměstnance, který je nadbytečným, rozhoduje výlučně zaměstnavatel; soud

není oprávněn v tomto směru rozhodnutí zaměstnavatele přezkoumávat (k tomu

srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 6. 2002 sp. zn. 21 Cdo 1369/2001 a

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2009 sp. zn. 21 Cdo 2452/2008). Rozhodnutím zaměstnavatele o organizační změně, vzhledem k němuž se zaměstnanec

stane nadbytečným, je též rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců za účelem

zvýšení efektivnosti práce. Takové rozhodnutí může být realizováno nejen

snížením fyzického počtu zaměstnanců, kteří u zaměstnavatele vykonávají práci

ve stanovené týdenní pracovní době (§ 79 odst. 1 a 2 zák. práce), a rozvázáním

pracovního poměru s těmi z nich, kteří se v důsledku tohoto rozhodnutí

zaměstnavatele stali nadbytečnými, ale i sjednáním kratší pracovní doby (pod

rozsah stanovený v § 79 odst. 1 a 2 zák. práce) se zaměstnanci vykonávajícími

práci ve stanovené týdenní pracovní době nebo s některými z nich (snížením tzv. přepočteného stavu zaměstnanců), neboť zaměstnancům, s nimiž zaměstnavatel

sjednal kratší pracovní dobu, přísluší mzda nebo plat, které odpovídají

sjednané kratší pracovní době (srov. § 80 zák.

práce), a zvýšení efektivnosti

práce sledovaného touto organizační změnou (snížení nákladů zaměstnavatele na

mzdy nebo platy) lze proto tímto způsobem dosáhnout stejně jako v případě

snížení fyzického počtu zaměstnanců vykonávajících práci ve stanovené týdenní

pracovní době. Odmítne-li zaměstnanec, který u zaměstnavatele vykonává práci ve

stanovené týdenní pracovní době a jehož práce není v tomto rozsahu pro

zaměstnavatele v dalším období potřebná, uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o

změně obsahu pracovního poměru spočívající ve sjednání kratší pracovní doby

(srov. § 40 odst. 1 a § 80 zák. práce), je ve vztahu k němu dán důvod výpovědi

uvedený v ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, neboť se stal vzhledem k

rozhodnutí zaměstnavatele o snížení stavu zaměstnanců nadbytečným (rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 20. 11. 2014 sp. zn. 21 Cdo 4442/2013, uveřejněný pod

č. 50 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2015). V posuzovaném případě rozhodla žalovaná dne 2. 4. 2014 o organizační změně

spočívající ve zrušení pracovního místa „učitele hry na klarinet a saxofon“ s

kratší pracovní dobou a nahrazením jej pracovním místem „učitele hry na

klarinet a saxofon“ se stanovenou týdenní pracovní dobou, neboť došlo k

navýšení počtu žáků hry na klarinet a saxofon a žalovaná potřebovala výkon

práce „učitele hry na klarinet a saxofon“ ve větším rozsahu. Jednalo se tak o

organizační změnu ve smyslu ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, pomocí níž měl

být regulován počet zaměstnanců žalované a jejich kvalifikační složení tak, aby

žalovaná nadále zaměstnávala jen takový počet zaměstnanců a v takovém

kvalifikačním složení, jaké odpovídá jejím potřebám. Za tohoto stavu bylo pro

právní posouzení věci určující, zda se žalobce mohl v příčinné souvislosti s

touto organizační změnou stát nadbytečným ve smyslu ustanovení § 52 písm. c)

zák. práce. Podle ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu se zaměstnanec stane pro

zaměstnavatele nadbytečným, jestliže jeho práce, kterou je povinen konat podle

pracovní smlouvy v rámci sjednaného druhu práce, pro zaměstnavatele není na

základě rozhodnutí o organizační změně zcela nebo v dosavadním rozsahu (náplni)

v dalším období potřebná. Z uvedeného vyplývá, že nadbytečnost zaměstnance musí

být posuzována pouze s ohledem na druh práce (daný rozsahem - náplní), který

zaměstnanec podle pracovní smlouvy pro zaměstnavatele vykonává a jehož ujednání

patří k podstatným náležitostem pracovní smlouvy (srov. § 34 odst. 1 zák. práce). Vedle podstatných (esenciálních) náležitostí si mohou účastníci v

pracovní smlouvě dohodnout i další (pracovní a mzdové) podmínky, na kterých

mají zájem, mezi něž patří (mimo jiné) také ujednání kratší pracovní doby podle

ustanovení § 80 zák. práce (k tomu srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 5. 2011 sp. zn. 21 Cdo 1395/2010). Ujednání o dalších (pracovních a mzdových)

podmínkách však nemohou být zvažována při posuzování nadbytečnosti zaměstnance

ve smyslu ustanovení § 52 písm. c) zák. práce, která je (v příčinné souvislosti

s organizační změnou) dána pouze další (ne)potřebností druhu práce zaměstnance

pro zaměstnavatele.

Odvolací soud tedy v posuzovaném případě došel ke správnému

závěru o tom, že žalobce se nemohl stát pro žalovanou nadbytečným, neboť druh

práce, který žalobce pro žalovanou podle pracovní smlouvy vykonával („učitel

hry na klarinet a saxofon“) se nestal pro žalovanou v příčinné souvislosti s

organizační změnou nepotřebným, ale žalovaná jej nadále potřebovala ve větším

rozsahu, a že pro právní posouzení věci nemá význam, zda žalovaná nabídla

žalobci změnu pracovní smlouvy spočívající v ujednání stanovené týdenní

pracovní doby podle ustanovení § 79 odst. 1 zák. práce. Dovolací soud neshledal důvodnými ani námitky žalované o nepřezkoumatelnosti

rozhodnutí odvolacího soudu, neboť odvolací soud založil své rozhodnutí na

posouzení právní otázky, kterou se soud prvního stupně zabýval (nadbytečnost

žalobce), a tvrzení a navržené (či nenavržené, ale provedené) důkazy před

soudem prvního stupně postačovaly pro objasnění skutkové stránky věci i při

jiném právním názoru odvolacího soudu, a proto odvolací soud nemusel účastníky

poučovat podle ustanovení § 118a odst. 2 o. s. ř. (k tomu srov. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2003 sp. zn. 21 Cdo 121/2003). Vzhledem k tomu, že rozsudek odvolacího soudu je z hlediska uplatněných

dovolacích důvodů věcně správný a že nebylo zjištěno, že by rozsudek odvolacího

soudu byl postižen některou z vad uvedených v ustanovení § 229 odst. 1 o. s. ř., § 229 odst. 2 písm. a) a b) o. s. ř. nebo v § 229 odst. 3 o. s. ř. anebo

jinou vadou, která by mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci,

Nejvyšší soud dovolání žalované podle ustanovení § 243d písm. a) o. s. ř. zamítl.

Protože dovolání žalované bylo zamítnuto, dovolací soud jí podle ustanovení §

243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř. uložil, aby

žalobci nahradila náklady potřebné k uplatňování práva.

Při rozhodování o výši náhrady nákladů řízení dovolací soud přihlédl k tomu, že

výše odměny má být určena podle sazeb stanovených paušálně pro řízení v jednom

stupni zvláštním právním předpisem (§ 151 odst. 2 část věty první před

středníkem o. s. ř.), neboť nejde o přiznání náhrady nákladů řízení podle

ustanovení § 147 nebo § 149 odst. 2 o. s. ř. a ani okolnosti případu v

projednávané věci neodůvodňují, aby bylo postupováno podle ustanovení

zvláštního právního předpisu o mimosmluvní odměně (§ 151 odst. 2 část věty

první za středníkem o. s. ř.). Vyhláška č. 484/2000 Sb. (ve znění pozdějších

předpisů), která upravovala sazby odměny advokáta stanovené paušálně pro řízení

v jednom stupni, však byla nálezem Ústavního soudu ze dne 17. 4. 2013 č.

116/2013 Sb. dnem 7. 5. 2013 zrušena. Nejvyšší soud České republiky za této

situace určil pro účely náhrady nákladů dovolacího řízení paušální sazbu odměny

pro řízení v jednom stupni s přihlédnutím k povaze a okolnostem projednávané

věci a ke složitosti (obtížnosti) právní služby poskytnuté advokátem ve výši 5

000 Kč. Kromě této paušální sazby odměny advokáta vznikly žalobci náklady

spočívající v paušální částce náhrady výdajů ve výši 300 Kč (srov. § 13 odst. 3

vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Náhrada za daň z

přidané hodnoty (§ 137 odst. 3, § 151 odst. 2 věta druhá o. s. ř.) k nákladům

žalobce nepatří, neboť zástupce žalobce Mgr. Pavel Kužílek v rozporu s

ustanovením § 14a odst. 1 vyhlášky č. 177/1996 Sb. neprokázal, že je plátcem

daně z přidané hodnoty.

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. března 2017

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.

předseda senátu