Nejvyšší soud Rozsudek občanské

22 Cdo 1365/2015

ze dne 2017-03-15
ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.1365.2015.1

22 Cdo 1365/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobkyně V. B., zastoupené JUDr. Antonínem Mokrým, advokátem se sídlem v

Praze 1, U Prašné brány 1079/3, proti žalované JUDr. M. O., o zaplacení 1 452

580 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 26/2004, o

dovolání žalované proti rozsudku Městského v Praze ze dne 12. února 2014, č. j.

19 Co 473/2013-412, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 12. února 2014, č. j. 19 Co

473/2013-412, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 27. června 2012, č.

j. 23 C 26/2004-313, se ve výrocích I., III., IV. a V. ruší a věc se v tomto

rozsahu vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 2 k dalšímu řízení.

Obvodní soud pro Prahu 2 (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 27.

6. 2012, č. j. 23 C 26/2004-313, uložil ve výroku I. žalované povinnost

žalobkyni zaplatit 680 816 Kč s úrokem z prodlení specifikovaným v tomto

výroku, žalobu ve výroku II. zamítl v části, ve které se žalobkyně domáhala

zaplacení 781 764 Kč s úrokem z prodlení specifikovaným v tomto výroku a ve

výrocích III. – V. rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Soud prvního stupně vzal za prokázané, že žalobkyně je k id. ?, spoluvlastnicí

budovy č. p. 62, nacházející se na pozemku parc. č. 1314, v katastrálním území

V., obci P. (dále jen „předmětná nemovitost“), žalovaná je potom spoluvlastnicí

k id. ?. Žalobkyně nabyla svůj spoluvlastnický podíl na základě dohody o vydání

věci ze dne 2. 8. 1998, žalovaná za základě darovacích smluv z let 1996 a 1997.

Dopisy ze dne 26. 5. 2003 a 13. 1. 2004 požádala žalobkyně žalovanou o umožnění

užívání alespoň části nemovitosti s tím, že pokud bude stanovisko žalované

odmítavé, bude žalobkyně uplatňovat finanční kompenzaci. Žalovaná žádosti

žalobkyně o umožnění užívání východní části 1. patra domu nevyhověla s tím, že

žalobkyní uvedené místnosti jsou užívány již delší dobu matkou manžela žalované

na základě nájemní smlouvy. Tchýně v lednu 2008 zemřela a následně žalovaná dne

10. 3. 2008 předala prostory žalobkyni v rozsahu, jaký požadovala.

Soud prvního stupně dospěl k závěru, že žalovaná jako majoritní spoluvlastnice

využila oprávnění vyloučit žalobkyni jako menšinovou spoluvlastnici z užívání

předmětné nemovitosti. Protože žalovaná v rozhodném období užívala předmětnou

nemovitost nad rámec spoluvlastnického podílu, náleží žalobkyni finanční

kompenzace. Uvedl, že v judikatuře není sjednocena otázka povahy tohoto nároku,

podle jednoho z názorů jde o bezdůvodné obohacení a podle jiného zase o nárok

odvozený z § 137 odst. 1 občanského zákoníku. Uzavřel však, že v dané věci se

jedná o nárok mající základ v § 137 občanského zákoníku. Při vyčíslení náhrady

vyšel soud prvního stupně z hodnoty, které se dostalo žalované užíváním celé

předmětné nemovitosti v rozhodném období, tuto náhradu je třeba stanovit tak,

aby odpovídala výši obvyklého výnosu z nemovitosti za rozhodné období

dosažitelného jejím pronájmem. Za tímto účelem byl ustanoven znalec a následně

také revizní znalec. Celková částka, ze které soud vyšel, tak byla za období od

února 2002 do března 2008 stanovena na 2 756 305 Kč, z níž činí částka

připadající na podíl žalobkyně částku 680 816 Kč.

K odvolání žalované proti rozsudku soudu prvního stupně Městský soud v Praze

(dále jen „odvolací soud“) rozsudkem ze dne 12. 2. 2014, č. j. 19 Co

473/2013-412, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o

náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II.).

Odvolací soud se nejprve zabýval postupem soudu prvního stupně vzhledem k tomu,

že žalovaná podala námitku podjatosti, přičemž věc nebyla předložena

nadřízenému soudu k rozhodnutí, neboť byla podle § 15b odst. 2 občanského

soudního řádu vznesena před jednáním, při němž má být ve věci rozhodnuto. Tuto

námitku neshledal důvodnou, když důvodem podjatosti navíc nejsou okolnosti,

které se týkají postupu soudce v daném řízení; telefonický rozhovor se

znalkyní, o kterém nebyl učiněn záznam do spisu, důvod podjatosti nezakládá.

Podle odvolacího soudu provedl soud prvního stupně dostatečné dokazování a

spolehlivě zjistil skutkový stav věci. Věc posoudil správně i po právní

stránce. Zdůraznil, že žalovaná v době od 5. 2. 2002 do 9. 3. 2008 užívala

celou předmětnou nemovitost a užívání žalobkyni v celém rozsahu odepřela. S

ohledem na § 137 odst. 2 občanského zákoníku, který podle odvolacího soudu na

věc podle rozhodnutí velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia sp.

zn. 31 Cdo 503/2011 dopadá, pak náleží žalobkyni za rozhodné období

odpovídající náhrada za užívání věci nad rámec spoluvlastnického podílu

žalovanou. Žalovaná své rozhodnutí užívat celou předmětnou nemovitost oznámila

žalobkyni dopisem z června 2003, v němž jí sdělila, že v domě žije její tchýně,

a proto jej nemůže užívat žalobkyně. Důvody, které vedly žalovanou k tomu, že v

domě nechala bezplatně bydlet svoji tchýni, jsou podle odvolacího soudu sice

lidsky pochopitelné, ovšem to nemění nic na závěru, že žalovaná předmětnou

nemovitost užívala nad rámec svého spoluvlastnického podílu. Odvolací soud se

rovněž ztotožnil s výpočtem výše náhrady.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání. Dovolání má být

přípustné podle § 237 občanského soudního řádu, protože rozhodnutí odvolacího

soudu závisí na řešení právní otázky, která nebyla explicitně judikaturou

dovolacího soudu řešena, a to otázka počátku běhu lhůty v případě vydání

bezdůvodného obohacení. Podle jejího názoru nelze vznik nároku na vydání

bezdůvodného obohacení datovat před 26. 5. 2003, kdy žalobkyně dopisem adresně

žalované projevila svou vůli užívat příslušnou část dotčené nemovitosti.

Otázkou procesního práva, která dosud nebyla řešena má být posouzení výkladu §

15b odst. 2 občanského soudního řádu. Pojem „před jednáním“ je příliš časově

neurčitý, tímto momentem by však měl být okamžik před formálním zahájením

ústního jednání, nikoliv odstup několika dnů či týdnů před termínem nařízeného

ústního jednání, zvláště pokud nelze předvídat, že jde o poslední jednání.

Odvolací soud při posouzení námitky podjatosti zaujal restriktivní hledisko,

když vyjádřil své povrchní mínění schvalující postup prvoinstančního soudu s

tím, že byly splněny podmínky, aby soud nepředkládal věc k rozhodnutí o námitce

podjatosti nadřízenému soudu. Pokud pak má řízení před soudem prvního stupně

poskytovat garance pro spravedlivé rozhodnutí, musí být formální podmínky

takového rozhodnutí splněny. Podjatost soudce zakládá nejen jeho skutečně

prokázaná podjatost, ale i samotná pochybnost o jeho nepodjatosti.

Judikatura podle názoru dovolatelky neřeší specifickou situaci nastalou mezi

spoluvlastnicemi, případně tato otázka má být soudem vyřešena jinak. Soud

bezdůvodně nepřipustil svědecké výpovědi svědků JUDr. J. O., CSc., JUDr. A. F.

a JUDr. M. P. Shodně postupoval i odvolací soud a omezil se pouze na

konstatování, že žalobkyně a žalovaná jsou spoluvlastnice a žalovaná se

bezdůvodně obohatila, aniž k tomu provedl náležité dokazování.

V soudní praxi není řešena situace, kdy spoluvlastník získá spoluvlastnický

podíl od třetí osoby, po této osobě nežádá fyzické předání převáděného podílu a

nechá ji i nadále převedený podíl užívat a namísto toho se po několika letech

od převodu obrátí na spoluvlastníka, který nebyl účastníkem převodní smlouvy.

To, zda žalovaná užívala předmětnou nemovitost nad rámec svého podílu, je v

konkrétní věci sporné. Soud musí vzít v úvahu všechny okolnosti, tedy zabývat

se např. i kvalitou užívané části. Je zřejmé, že žalované nemohlo na úkor

žalobkyně žádné bezdůvodné obohacení vzniknout a soud měl jako nedůvodnou

žalobu zamítnout. Neřešenou otázkou má být posouzení, kdy „spoluvlastník získá

spoluvlastnický podíl od třetí osoby, po této osobě nežádá fyzické předání

podílu a nechá jej i nadále převedený podíl užívat, a namísto toho se obrátí po

několika letech od převodu na spoluvlastníka, který nebyl účastníkem dohody, na

základě kterého podíl nabyl“.

Dovolatelka dále vylíčila genezi nabytí spoluvlastnických podílů spoluvlastnic.

Dohoda o vydání, kterou žalobkyně nabyla spoluvlastnický podíl, nebyla převodci

podepsána a ani nebyli o jejím uzavření informováni. Žalobkyně se více než po

pěti letech neobrátila na osoby, od kterých předmětnou nemovitost získala, ale

přímo na spoluvlastnici nemovitosti – dovolatelku – která účastnicí jejich

dohody nebyla. Navrhla, aby dovolací soud napadené rozhodnutí odvolacího soudu

zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Žalobkyně k dovolání podala obsáhlé vyjádření. Dovolání žalobkyni uráží.

Považuje je za nepřípustné a navrhla, aby dovolací soud dovolání odmítl.

Nejvyšší soud jako dovolací soud projednal věc podle zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, neboť řízení v

projednávané věci bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srovnej článek II bod 2.

zákona č. 293/2013 Sb.).

Podle § 3028 odst. 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též

„o. z.“), tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho

účinnosti. Není-li dále stanoveno jinak, řídí se ustanoveními tohoto zákona i

právní poměry týkající se práv osobních, rodinných a věcných; jejich vznik,

jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto

zákona se však posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Jelikož nárok žalobkyně na zaplacení žalované částky měl vzniknout před 1. 1.

2014, postupoval dovolací soud při posouzení tohoto nároku podle příslušných

ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“).

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl

jeho výrok napaden (§ 242 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu lze

přezkoumat jen z důvodu vymezeného v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§

242 odst. 3 o. s. ř.).

Dovolatelka předně namítá, že dovolací soud neřešil otázku vzniku nároku na

vydání bezdůvodného obohacení, s čímž má být spojen běh lhůt. Podle jejího

názoru nelze vznik nároku na bezdůvodné obohacení datovat před 26. 5. 2003, kdy

žalobkyně dopisem adresně žalované projevila svou vůli užívat příslušnou část

dotčené nemovitosti. Do té doby se žalovaná domnívala, že žalobkyně nemíní své

spoluvlastnické práv využívat.

Uvedená námitka nemůže založit přípustnost dovolání již proto, že na řešení

dovolatelkou naznačené otázky týkající se bezdůvodného obohacení nejsou

rozhodnutí soudů založena. Soud prvního stupně i soud odvolací výslovně

posoudily nárok žalobkyně jako nárok mající oporu v ustanovení § 137 obč. zák.

a nikoliv jako nárok z bezdůvodného obohacení. Jestliže snad dovolatelka touto

námitkou chtěla naznačit, že nelze uvažovat o přiznání nároku na náhradu za

neužívání spoluvlastnického podílu v situaci, kdy druhý spoluvlastník užívá

společnou věc nad rámec svého spoluvlastnického podílu, do doby, než

spoluvlastník výslovně projeví vůli společnou věci užívat, pak tato námitka

není důvodná.

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 17. 11. 1999, sp. zn. 2 Cdon 1313/97

(uveřejněném pod č. 19/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh.

obč.), vysvětlil, že právo spoluvlastníka na náhradu za to, že neužívá

společnou věc v rozsahu odpovídajícím jeho spoluvlastnickému podílu, je dáno

zákonem, vyplývá z ustanovení § 137 odst. 1 obč. zák., tj. z práva

spoluvlastníka podílet se na užívání společné věci v míře odpovídající jeho

podílu. Rozsah tohoto užívacího práva ke společné věci (stejně jako výše

spoluvlastnického podílu) nemůže být proti vůli spoluvlastníka rozhodnutím

spoluvlastníků modifikován. Neumožňují-li existující poměry nebo rozhodnutí,

popřípadě dohody spoluvlastníků některému spoluvlastníkovi plnou realizaci

tohoto práva, náleží mu za to odpovídající náhrada. Právo na náhradu za

neužívání společné věci má spoluvlastník i v případě, že věc dosud neužíval.

Povinnost náhrady za užívání společné věci spoluvlastníku, který má být teprve

vyloučen z dosavadního užívání společné věci, nastává až poté, co přestane věc

skutečně užívat.

V rozsudku ze dne 5. 9. 2000, sp. zn. 28 Cdo 1213/99 (dostupném na www.nsoud.cz

), Nejvyšší soud vysvětlil, že spoluvlastnický podíl je mírou účasti na vztahu

ke společné věci, i pokud jde o užívání věci. Proto tam, kde spoluvlastníkovi

není zajištěno užívání věci ve spoluvlastnictví v rozsahu určeném jeho podílem,

má nárok na poskytnutí tomu odpovídající náhrady. Proto nelze pokládat za

odporující ustanovením občanského zákoníku o podílovém spoluvlastnictví, že

spoluvlastníkovi, který své právo užívat věc nemohl realizovat buď vůbec, nebo

pouze částečně, náleží peněžité vyrovnání.

Z uvedených rozhodnutí lze bez jakýchkoliv pochybností učinit závěr, že nárok

na náhradu za neužívání společné věci nad rámec spoluvlastnického podílu není

podmíněn „prokazatelným a adresným projevem vůle spoluvlastníka užívat

příslušnou část předmětné nemovitosti“, ale je založen stavem, kdy některý ze

spoluvlastníků užívá společnou věci nad rámec svého spoluvlastnického podílu.

Dovolatelka dále namítá, že v dovolací praxi není řešena situace, kdy

„spoluvlastník získá spoluvlastnický podíl od třetí osoby, po této osobě nežádá

fyzické předání převáděného podílu a nechá jej i nadále převedený podíl užívat

a namísto toho se po několika letech od převodu obrátí na spoluvlastníka, který

nebyl účastníkem převodu“.

Dovolání ohledně této otázky není přípustné proto, že na jejím řešení není

rozhodnutí odvolacího soudu založeno. Odvolací soud založil své rozhodnutí na

zjištění, že v rozhodné době žalovaná měla na předmětné nemovitosti

spoluvlastnický podíl id. ? a žalobkyně id. ?, přičemž žalovaná užívala věc nad

rámec svého podílu; to ostatně dovolatelka ani nijak nezpochybňuje. Jakým

způsobem došlo k předání „spoluvlastnického podílu“ mezi žalobkyní a jejími

právními předchůdci, je tedy pro právní posouzení nároku na peněžitou náhradu z

titulu užívání věci nad rámec spoluvlastnického podílu nerozhodné. Ostatně

dovolatelka z dohody o vydání zřejmě nedovozuje, že by se žalobkyně neměla stát

spoluvlastnicí předmětné nemovitosti; není tak patrno, k jakému závěru má

uvedená námitka dovolatelky směřovat.

Navíc tuto skutečnost dovolatelka neuplatnila v odvolacím řízení, ačkoliv

bezpochyby mohla. Skutečnost, že odvolací soud se touto námitkou v odvolacím

řízení neuplatněnou nezabýval, nezakládá tak dovolací důvod spočívající v

nesprávném právním posouzení věci [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 1. 7. 2009, sp. zn. 22 Cdo 122/2008, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29.

11. 2011, sp. zn. 22 Cdo 468/2010, nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30.

10. 2012, sp. zn. 22 Cdo 4131/2010 (vše dostupné na www.nsoud.cz)].

Z obsahu dovolání konečně plyne otázka právní povahy žalobkyní uplatněného

nároku, když dovolatelka v dovolání opakovaně uvádí, že se jedná o nárok na

vydání bezdůvodného obohacení.

Jelikož tuto otázku řešil odvolací soud v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí

dovolacího soudu, je dovolání ohledně této otázky přípustné a zároveň důvodné.

Podle § 137 odst. 1 obč. zák. podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci

podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke

společné věci.

Podle § 139 odst. 2 obč. zák. o hospodaření se společnou věcí rozhodují

spoluvlastníci většinou, počítanou podle velikosti podílů. Při rovnosti hlasů

nebo nedosáhne-li se většiny anebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv

spoluvlastníka soud.

Nejvyšší soud v rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia

ze dne 10. 10. 2012, sp. zn. 31 Cdo 503/2011 (uveřejněném pod č. 17/2013 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek), vysvětlil, že právo každého ze

spoluvlastníků věc užívat je omezeno stejným právem ostatních užívat věc podle

velikosti podílu. Spoluvlastníci mohou dohodou nebo většinovým rozhodnutím nebo

soud rozhodnutím o hospodaření se společnou věcí rozhodnout podle § 139 odst. 2

obč. zák. tak, že některého ze spoluvlastníků z fyzického užívání věci zcela

nebo zčásti vyloučí; v takovém případě užívá některý ze spoluvlastníků věc nad

rámec jeho podílu. Jde však o omezení práva dovolené zákonem (§ 139 odst. 2

obč. zák.), za které z užívání zcela či zčásti vyloučenému spoluvlastníkovi

náleží (nedohodl-li se s ostatními spoluvlastníky jinak) náhrada ve výši

odpovídající rozsahu jeho újmy. Spoluvlastník užívající věc nad rámec svého

podílu v tomto případě neužívá věc bez právního důvodu, a proto jejím užíváním

nemůže získat bezdůvodné obohacení; žádná skutková podstata uvedená v § 451

obč. zák. na tento případ nedopadá.

Jiná situace nastane, užívá-li spoluvlastník věc nad rámec svého podílu bez

právního důvodu (bez rozhodnutí většiny spoluvlastníků nebo bez dohody

spoluvlastníků anebo bez rozhodnutí soudu). To, že spoluvlastník je (v rámci

svého podílu) oprávněn užívat celou věc, ještě neznamená, že ji může „bez

dalšího“ užívat nad rámec podílu na úkor ostatních spoluvlastníků. Majetkový

prospěch dosažený tímto užíváním je obohacením získaným bez právního důvodu.

Užívá-li spoluvlastník bez právního důvodu (zejména bez rozhodnutí většiny

spoluvlastníků nebo bez dohody spoluvlastníků anebo bez rozhodnutí soudu)

společnou věc nad rámec svého spoluvlastnického podílu, je povinen ostatním

spoluvlastníkům vydat to, oč se takovým užíváním obohatil, a to podle pravidel

o vydání bezdůvodného obohacení (§ 451 a násl. obč. zák.).

Stanoví-li zákon, že rozhodují spoluvlastníci většinou, počítanou podle

velikosti jejich podílů, pak z toho vyplývá, že nerozhoduje jen většina, aniž

by menšinovému spoluvlastníku byla dána jakákoliv možnost, aby se pro zamýšlené

konání mohl rovněž rozhodnout či se k němu vyjádřit. To lze dovodit i z

logického výkladu tohoto ustanovení: má-li vůbec v úvahu připadat dohoda

spoluvlastníků nebo rovnost hlasů nebo nedosažení většiny, musí být menšinovému

spoluvlastníku hospodářský záměr ostatními spoluvlastníky předestřen, aby se

tak mohl vyjádřit k tomu, zda s ním souhlasí či nikoliv (a také případně uvážit

možnost zrušení a vypořádání spoluvlastnického vztahu). Pokud by menšinovému

spoluvlastníku vůbec nebyla dána možnost vyjádřit se k zamýšlenému úkonu

představujícímu hospodaření se společnou věcí, pak i za situace, kdy by s

takovým úkonem souhlasila většina spoluvlastníků, počítaná podle velikosti

podílů, nejde o rozhodnutí většiny ve smyslu § 139 odst. 2 obč. zák. To platí i

pro rozhodování většinového spoluvlastníka o hospodaření se společnou věcí

[srovnej rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 8. 2005, sp. zn. 22 Cdo 277/2005

(uveřejněný na www.nsoud.cz)].

K výše uvedenému také Nejvyšší soud dospěl také ve svém rozhodnutí ze dne 21.

6. 2001, sp. zn. 22 Cdo 599/99 [(uveřejněném v Souboru civilních rozhodnutí a

stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, pod č. C 583)], kde uvedl, že mají-li

spoluvlastníci podle ustanovení § 139 odst. 2 obč. zák. o hospodaření se

společnou věcí (v daném případě o nákladech na společnou věc) rozhodovat

většinou počítanou podle velikosti podílů, vyplývá z toho logický závěr, že má-

li v úvahu připadat dohoda spoluvlastníků, dosažení většiny nebo rovnost hlasů,

musí být menšinovému spoluvlastníku dána možnost se k věci vyjádřit. Je-li tato

možnost menšinovému spoluvlastníku odepřena, nemůže jít o rozhodnutí většiny

podle § 139 odst. 2 obč. zák.

Souhlas či nesouhlas může pak menšinový spoluvlastník vyjádřit výslovně nebo

konkludentně. Pokud by menšinovému spoluvlastníku vůbec nebyla dána možnost

vyjádřit se k zamýšlené změně v hospodaření se společnou věcí, pak i za

situace, kdy s takovou změnou souhlasí většina spoluvlastníků počítaná podle

velikosti podílů, nejde o rozhodnutí většiny ve smyslu § 139 odst. 2 obč. zák.

[usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 6. 2016, sp. zn. 22 Cdo 2651/2014

(dostupné na www.nsoud.cz)].

Odvolací soud podle obsahu jeho rozhodnutí nezkoumal, zda byla žalobkyni jako

menšinové spoluvlastnici dána možnost se na rozhodování o hospodaření s věcí ve

spoluvlastnictví zúčastnit a vyjádřit se k němu. Na základě odkazu o správnosti

rozsudku soudu prvního stupně uvedl, že rozhodnutím většinové spoluvlastnice má

být dopis žalované ze dne 17. 6. 2003, nicméně nezabýval se tím, zda byla

menšinová spoluvlastnice vyrozuměna o potřebě rozhodnout o hospodaření se

společnou věcí. Již proto rozhodnutí odvolacího soudu v porovnání s uvedenou

judikaturou soudu dovolacího neobstojí.

Odvolací soud s odkazem na správné závěry soudu prvního stupně považoval za

rozhodnutí většinového spoluvlastníka dopis žalované ze dne 17. 6. 2003.

Podle § 35 odst. 2 obč. zák. právní úkony vyjádřené slovy je třeba vykládat

nejenom podle jejich jazykového vyjádření, ale zejména též podle vůle toho, kdo

právní úkon učinil, není-li tato vůle v rozporu s jazykovým projevem.

V rozsudku ze dne 26. 11. 1998, sp. zn. 25 Cdo 1650/98 (uveřejněném v časopise

Právní rozhledy, 1999, č. 7, str. 386), Nejvyšší soud formuloval závěr, podle

kterého jazykové vyjádření právního úkonu zachycené ve smlouvě musí být nejprve

vykládáno prostředky gramatickými (z hlediska možného významu jednotlivých

použitých pojmů), logickými (z hlediska vzájemné návaznosti použitých pojmů) či

systematickými (z hlediska řazení pojmů ve struktuře celého právního úkonu).

Kromě toho soud posoudí na základě provedeného dokazování, jaká byla skutečná

vůle stran v okamžiku uzavírání smlouvy, přičemž podmínkou pro přihlédnutí k

vůli účastníků je to, aby nebyla v rozporu s tím, co plyne z jazykového

vyjádření úkonu.

Samotným gramatickým výkladem dopisu žalované ze dne 17. 6. 2003 lze dovodit,

že z něj nevyplývá vůle žalované zaměřená na rozhodnutí s právním následkem,

kterým by mělo být vyloučení z užívání žalobkyně. Podle obsahu dopisu je

zřejmé, že žalovaná poukazuje na to, že prostory zkolaudované k bydlení v

prvním patře užívá delší dobu její tchýně na základě nájemní smlouvy a jiné

prostory, jejichž užívání požaduje žalobkyně, nejsou kolaudovány, a je tedy

vyloučeno je užívat k bydlení. V další části dopisu žalovaná poukazuje na to,

že mezi účastnicemi probíhá soudní řízení o povolení vkladu spoluvlastnického

podílu do katastru nemovitostí ve prospěch žalobkyně a konečně žalovaná uvádí,

že náhrada 20 000 Kč měsíčně požadovaná žalobkyní, se jí nejeví adekvátní.

Navrhuje proto vyčkat výsledku soudního řízení.

Aby bylo možno posoudit povahu nároku, bude v dalším řízení na soudu, aby

nejdříve zjistil, zda žalovaná učinila příslušné rozhodnutí většinového

spoluvlastníka o hospodaření se společnou věcí a ze shora uvedeného pohledu

metod výkladu právního úkonu posoudil její dopis ze dne 17. 6. 2003.

Pokud by žalovaná jako většinová spoluvlastnice o hospodaření se společnou věcí

rozhodla, je třeba následně zjistit, zda byla žalobkyně o potřebě přijmout toto

rozhodnutí vyrozuměna tak, aby se měla možnost k němu vyjádřit.

Na základě právních závěrů, k nimž pak soudy dospějí, bude nutno se zabývat i

případnou výší uplatněného nároku a uplatněnou námitkou promlčení nároku

žalobkyně.

Dovolatelka dále namítala, že soud prvního stupně při jednání, před kterým

uplatnila námitku podjatosti předsedy senátu soudu prvního stupně, věcně

nerozhodl, protože jednání odročil za účelem vyhlášení rozhodnutí; vytýkala mu

proto nesprávnost procesního postupu z pohledu § 15b odst. 2 o. s. ř.

S ohledem na rušící rozhodnutí dovolacího soudu je zřejmé, že posouzení

správnosti postupu soudu prvního stupně je již bezpředmětné.

Pro úplnost dovolací soud dodává, že námitky uplatněné dovolatelkou a směřující

k tvrzeným důvodům podjatosti posoudil odvolací soud jako důvody spadající pod

režim § 14 odst. 4 o. s. ř. a s tímto závěrem dovolání nijak věcně

nepolemizuje. Ostatně dovolací soud nezjistil z obsahu spisů žádné skutečnosti,

z nichž by bylo možno usuzovat, že u předsedy senátu soudu prvního stupně jsou

dány pro jeho vztah k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům důvody k

pochybnostem o jeho nepodjatosti.

Ohledně tvrzeného pochybení soudu, který odmítl provést některé navržené

důkazy, a tím mohl založit vadu řízení, dovolací soud uvádí, že podle § 120

odst. 1 druhé věty o. s. ř. soud rozhoduje, které z navrhovaných důkazů

provede. Podle konstantní judikatury ze zásad řádného procesu automaticky

nevyplývá povinnost soudu provést všechny důkazy, které účastník řízení navrhl.

Soud však musí ve svém rozhodnutí vyložit, z jakých důvodů navržené důkazy

neprovedl [§ 157 odst. 2 o. s. ř. – srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 27. 1. 2011, sp. zn. 32 Cdo 2/2010 (uveřejněný na www.nsoud.cz)]; tomu

soudy v dané věci dostály, a proto jejich postupu nelze z tohoto pohledu ničeho

vytknout.

Ve zcela obecné poloze naznačený nesouhlas s obsahem znaleckého posudku, jenž

byl základem pro vyčíslení výše nároku, představuje nepřípustné výhrady vůči

skutkovým zjištěním, přičemž jediným dovolacím důvodem je nesprávné právní

posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.). V této části tak dovolání neobsahuje

ničeho, co by mohlo založit jeho přípustnost.

Dovolací soud uzavírá, že rozsudek odvolacího soudu částečně spočívá ve smyslu

§ 241a odst. 1 o. s. ř. na nesprávném právním posouzení věci, dovolací soud

proto podle § 243e odst. 1 o. s. ř. rozsudek odvolacího soudu zrušil.

Protože důvody, pro které bylo zrušeno rozhodnutí odvolacího soudu, platí také

na rozhodnutí soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud v rozsahu uvedeném ve

výroku rozsudku i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu

řízení (§ 243e odst. 2 o. s. ř.). Soud prvního stupně je vysloveným právním

názorem dovolacího soudu vázán (§ 243g odst. 1 věta první, část věty za

středníkem o. s. ř. ve spojení s § 226 o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne soud prvního

stupně v novém rozhodnutí o věci (§ 243g odst. 1 in fine o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. března 2017

Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu