Nejvyšší soud Usnesení občanské

22 Cdo 2024/2016

ze dne 2016-10-16
ECLI:CZ:NS:2016:22.CDO.2024.2016.1

22 Cdo 2024/2016

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala

Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve

věci žalobkyně M. F., zastoupené JUDr. Vlastiborem Vejvodou, advokátem se

sídlem v Praze 4 – Podolí, Na Hřebenech II 1062, proti žalovanému J. H.,

zastoupenému JUDr. Ilonou Vaněčkovou, advokátkou se sídlem v Praze 4 – Nuslích,

Na Pankráci 404/30a, o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci,

vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp. zn. 4 C 56/2009, o dovolání

žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 3. září 2015, č. j. 27

Co 215/2015-309, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího

řízení 12 826 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupkyně

žalovaného JUDr. Ilony Vaněčkové, advokátky se sídlem v Praze 4 – Nuslích, Na

Pankráci 404/30a.

Podle § 243f odst. 3 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve

znění účinném od 1. 1. 2013 (viz čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen

„o. s. ř.“), v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo

zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně uvede, proč je dovolání

opožděné, nepřípustné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím

řízení, nebo proč muselo být dovolací řízení zastaveno.

Okresní soud Praha-západ (dále jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne 22.

9. 2014, č. j. 4 C 56/2009-258, zrušil spoluvlastnictví účastníků k pozemku

parc. č. 311/4 v katastrálním území a obci V. nad V. (dále jen „předmětná

nemovitost“), jehož součástí jsou stavby chaty, kůlny a bazénu postavené na

tomto pozemku (výrok I.), nařídil prodej nemovitosti ve veřejné dražbě s tím,

že bude dražena jen mezi spoluvlastníky a výtěžek bude rozdělen mezi účastníky

v podílu žalobkyně 2/3 a žalovaný 1/3; vydražitel přitom zaplatí jen část

převyšující částku, která mu náleží z výtěžku (výrok II.), a rozhodl o náhradě

nákladů řízení (výroky III. až V.).

K odvolání obou účastníků Krajský soud v Praze (dále jen „odvolací soud“)

rozsudkem ze dne 3. 9. 2015, č. j. 27 Co 215/2015-309, rozsudek soudu prvního

stupně ve výrocích II. až V. změnil tak, že předmětnou nemovitost přikázal do

výlučného vlastnictví žalovaného [výrok I. 1)], žalovanému uložil povinnost

zaplatit žalobkyni na vypořádacím podílu 500 000 Kč do 2 měsíců od právní moci

rozsudku [výrok I. 2)], rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil

(výrok II.) a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výroky

III. až VI.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které považuje za

přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť rozhodnutí odvolacího soudu závisí na

vyřešení právní otázky, která má být posouzena jinak. Žalobkyně nesouhlasí s

tím, že byla předmětná nemovitost přikázána do výlučného vlastnictví

žalovaného. Poukazuje na to, že její spoluvlastnický podíl je 2/3 a

spoluvlastnický podíl žalovaného činí 1/3. Byť velikost spoluvlastnického

podílu není snad jediným rozhodujícím kritériem, v případě takového rozdílu by

se mělo jednat o kritérium zásadní. Nesouhlasí s tím, aby stěžejní roli hrál

údajně silnější vztah žalobce k nemovitosti a výše a účelnost jím učiněných

investic, když se jedná o subjektivní okolnosti. Je potřebné přihlédnout i k

tomu, proč se žalovaný zdržuje více v předmětné nemovitosti, zda to není dáno

tím, že on svým jednáním znemožňuje žalobkyni nemovitost ve větší míře užívat.

Odvolací soud také nesprávně dospěl k závěru, že hledisko účelnějšího využití a

obhospodařování nemovitosti svědčí žalovanému, přitom tento závěr

nekoresponduje se skutečnostmi prokázanými při jednání před soudem prvního

stupně. Odvolací soud jednostranně hodnotil důkazy, nepřihlédl ke zřejmým

tvrzením žalobkyně a nevzal vůbec v potaz snahu žalobkyně nastavit pravidla pro

spoluužívání předmětné nemovitosti. Poukazuje-li odvolací soud na to, že

žalobkyně se stala spolumajitelkou až v roce 2006, kdežto nemovitost dlouhodobě

od roku 1957 užíval žalovaný, nezohlednil odlišný věk spoluvlastníků, čímž

žalobkyni diskriminoval a rozhodl v rozporu s pravidly spravedlivého a rovného

procesního postavení stran. Odvolací soud nevzal v potaz návrhy obou účastníků,

když žalobkyně navrhla za odkup podílu žalovaného „prémiovou cenu“ ve výši 400

000 Kč a kdy žalovaný navrhl „prémiovou cenu“ ve výši 500 000 Kč. I poměr

nabídek svědčí o tom, kdo má jaký vztah k nemovitosti, když žalobkyně nabídla

žalovanému téměř dvojnásobnou cenu za odkup jeho podílu, než nabídl on. S

ohledem na uvedené navrhuje, aby dovolací soud zrušil rozhodnutí soudů obou

stupňů a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Žalovaný ve vyjádření považuje rozhodnutí odvolacího soudu za věcně i právně

správné, když dovodil, že má k předmětné nemovitosti hluboký citový vztah,

stará se o ni a záleží mu na jejím osudu a stavu. Poukazuje na okolnosti

nastalé po vydání rozhodnutí, které mají svědčit o povaze žalobkyně. Rozhodnutí

odvolacího soudu je souladné s judikaturou dovolacího soudu, současná právní

úprava neobsahuje výslovná kritéria pro rozhodnutí, komu má soud společnou věc

přikázat. Zdůrazňuje, že žalobkyně neprokázala, že by disponovala finančními

prostředky na zaplacení náhrady v případě, že by jí předmětná nemovitost byla

přikázána do vlastnictví. Žalovaný také navrhl, aby žalobkyni byla přiznána

vyšší náhrada, než jaká by odpovídala 2/3 hodnoty předmětné nemovitosti. U

výhrad proti hodnocení důkazů se nejedná o způsobilý dovolací důvod. Shrnuje,

že dovolání není důvodné, a proto navrhuje, aby bylo zamítnuto.

Nejvyšší soud jako dovolací soud projednal věc podle zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013, neboť řízení v

projednávané věci bylo zahájeno přede dnem 1. 1. 2014 (srovnej článek II bod 2.

zákona č. 293/2013 Sb.).

Jelikož o zrušení spoluvlastnictví bylo odvolacím soudem rozhodováno po 1. 1.

2014, postupoval dovolací soud podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012

Sb., občanského zákoníku (dále jen „o. z.“) – [k tomu srovnej rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 22 Cdo 1450/2015 (uveřejněný pod

č. 5/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.)].

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být

dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Podle § 241a odst. 1 – 3 o. s. ř. dovolání lze podat pouze z důvodu, že

rozhodnutí odvolacího soudu spočívá na nesprávném právním posouzení věci. V

dovolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti

kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, vymezení

důvodu dovolání, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti

dovolání (§ 237 až 238a) a čeho se dovolatel domáhá (dovolací návrh). Důvod

dovolání se vymezí tak, že dovolatel uvede právní posouzení věci, které pokládá

za nesprávné, a že vyloží, v čem spočívá nesprávnost tohoto právního posouzení.

Může-li být dovolání přípustné jen podle § 237 o. s. ř., je dovolatel povinen v

dovolání vymezit, které z tam uvedených hledisek přípustnosti dovolání považuje

za splněné. Má-li být dovolání přípustné proto, že dovolacím soudem vyřešená

právní otázka má být posouzena jinak, jde o způsobilé vymezení přípustnosti

dovolání, jen je-li z dovolání zřejmé, od kterého svého řešení otázky hmotného

nebo procesního práva se má (podle mínění dovolatele) dovolací soud odchýlit

[srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2013, sen. zn. 29 NSČR

55/2013 (dostupné na www.nsoud.cz), usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 8.

2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013 (uveřejněné pod č. C 12 774 v Souboru civilních

rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck – dále jen „Soubor“), či

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 11. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2733/2013

(dostupné na www.nsoud.cz), a dále např. usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 1.

2014, sp. zn. I. ÚS 3524/2013, kterým byla odmítnuta ústavní stížnost proti

usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, či usnesení Ústavního soudu

ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3982/13 (obě rozhodnutí Ústavního soudu jsou

dostupná na http://nalus.usoud.cz)].

Dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího soudu v rozsahu, ve kterém byl

jeho výrok napaden (§ 242 odst. 1 o. s. ř.). Rozhodnutí odvolacího soudu lze

přezkoumat jen z důvodu vymezeného v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny (§

242 odst. 3 o. s. ř.).

V posuzovaném případě není dovolání přípustné již z toho důvodu, že dovolatelka

řádně nevymezila otázku přípustnosti dovolání, když toliko v dovolání uvádí, že

„dovolacím soudem má být právní otázka posouzena jinak“. Z dovolání ovšem

nevyplývá, o jakou právní otázku již dovolacím soudem vyřešenou by se mělo

konkrétně jednat a jaké spatřuje důvody k tomu, aby se dovolací soud odchýlil

od své dosavadní rozhodovací praxe. Dovolatelka tedy nejspíše spatřuje

přípustnost dovolání v tom, že dovolací soud má rozhodnout jinak, než učinil

odvolací soud; to však k založení přípustnosti zjevně nepostačuje.

K přípustnosti dovolání nepostačuje ani vymezení jednotlivých dovolacích

námitek, aniž by společně s nimi byla vymezena otázka přípustnosti dovolání [k

tomu srovnej usnesení Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13

(dostupné na http://nalus.usoud.cz)], neboť dovolací řízení nemá být bezbřehým

přezkumem, v němž procesní aktivitu stran nahrazuje soud [srovnej např.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2008, sp. zn. 28 Cdo 2402/2007, nebo

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 22 Cdo 1936/2015 (obě

dostupná na www.nsoud.cz)]. Otázku přípustnosti dovolání si není oprávněn

vymezit sám dovolací soud, neboť tím by narušil zásady, na nichž spočívá

dovolací řízení, zejména zásadu dispoziční a zásadu rovnosti účastníků řízení.

Z judikatury Ústavního soudu se potom podává, že pokud Nejvyšší soud požaduje

po dovolateli dodržení zákonem stanovených formálních náležitostí dovolání,

nejedná se o přepjatý formalismus, ale o zákonem stanovený postup [např.

usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. I. ÚS 1092/15 (dostupné na

http://nalus.usoud.cz)].

Pro úplnost dovolací soud dodává, že obsahem dovolání je převážně polemika se

zjištěným skutkovým stavem, případně s postupem soudů v průběhu dokazování;

dovolatelka však pomíjí, že podle § 241a odst. 1 o. s. ř. je jediným dovolacím

důvodem nesprávné právní posouzení věci.

Rozhodnutí ve věci samé je pak ostatně v souladu s rozhodovací praxí dovolacího

soudu.

Podle § 1147 o. z. není-li rozdělení společné věci dobře možné, přikáže ji soud

za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Nechce-li věc žádný ze

spoluvlastníků, nařídí soud prodej věci ve veřejné dražbě; v odůvodněném

případě může soud rozhodnout, že věc bude dražena jen mezi spoluvlastníky.

Občanský zákoník stanoví obdobně jako zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

(dále jen „obč. zák.“), nejen možné způsoby vypořádání spoluvlastnictví, ale i

závazné pořadí jednotlivých způsobů vypořádání [ve vztahu k dřívější úpravě

srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2000, sp. zn. 22 Cdo

1563/99 (uveřejněný v časopise Soudní rozhledy, 2000, č. 9, str. 268)]. Podle

právní úpravy je primárním způsobem vypořádání spoluvlastnictví rozdělení

společné věci, přičemž judikatura připouští bytový dům, který byl předmětem

spoluvlastnictví, rozdělit na bytové jednotky [k tomu srovnej rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2016, sp. zn. 22 Cdo 1942/2016, nebo usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 9. 12. 2015, sp. zn. 22 Cdo 4000/2015 (obě rozhodnutí

dostupná na www.nsoud.cz)]. Není-li rozdělení společné věci dobře možné,

přichází do úvahy druhý způsob vypořádání, a sice přikázat společnou věc za

náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům. Nejsou-li dány předpoklady pro

přikázání společné věci za náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům, pak

přichází do úvahy poslední varianta, a sice prodej společné věci ve veřejné

dražbě.

Spoluvlastníkovi lze přikázat společnou věc za náhradu, pokud o přikázání

společné věci do jeho výlučného vlastnictví projeví zájem a pokud je

spoluvlastník solventní [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6.

2016, sp. zn. 22 Cdo 1942/2016 (dostupný na www.nsoud.cz)]. Přichází-li do

úvahy přikázání věci více dosavadním spoluvlastníkům, musí soud rozhodnout o

tom, komu společnou věc přikáže, přičemž musí vzít do úvahy veškerá rozhodná

kritéria.

Při rozhodování o vypořádání spoluvlastnictví je třeba vždy vzít do úvahy v

zákoně uvedená hlediska, nejde však o hlediska rozhodující; to, komu bude věc

přikázána, záleží na úvaze soudu, která může vyjít i z jiných než v zákoně

výslovně uvedených kritérií, respektujících základní principy soukromého práva

(§ 2 a násl. o. z.). Soud se v řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví

má vždy zabývat výší podílů spoluvlastníků a účelným využitím věci, jeho

rozhodnutí však může vyjít i z jiných rozhodných kritérií [srovnej např.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 22 Cdo 1450/2015

(uveřejněný pod č. 5/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.)].

U nemovitosti sloužící k bydlení či k podnikání je třeba přihlížet i k tomu,

který ze spoluvlastníků v nemovitosti bydlel či podnikal, udržoval ji,

opravoval, případně do ní investoval a je schopen se o její údržbu nadále

starat [srovnej rozbor a zhodnotenie rozhodovacej činnosti súdov na Slovensku

vo veciach podielového spoluvlastníctva a stanoviska občianskoprávneho kolégia

Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky ze dne 8. 3. 1973, sp. zn.

Cpj 8/72 (uveřejněný pod č. 53/1973 Sbírky soudních rozhodnutí astanovisek,

rozh. obč.), či rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2006, sp. zn. 22 Cdo

879/2005 (uveřejněný v časopise Soudní rozhledy, 2007, č. 4, str. 135)].

Judikatura zdůraznila, že je třeba přihlížet i k likviditě, tedy schopnosti a

včasnosti zaplacení vypořádacího podílu (přiměřené náhrady) – [k tomu srovnej

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. 3. 2006, sp. zn. 22 Cdo 1604/2005

(uveřejněné v časopise Soudní rozhledy, 2007, č. 1, str. 23)]. Stejně tak lze

za zohlednitelné kritérium považovat, že spoluvlastník navrhne zaplacení vyšší

finanční náhrady dalším spoluvlastníkům, neboť i to vyjadřuje jeho vztah k

věci. Podle judikatury lze přihlédnout i k historické rodinné vazbě na

společnou věc [srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. 7. 2011, sp.

zn. 22 Cdo 4930/2010 (uveřejněné pod č. C 10 057 v Souboru), či rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 25. 3. 2013, sp. zn. 22 Cdo 130/2013 (uveřejněný pod č.

C 12 466 v Souboru)].

V řízení o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví jsou často dány skutečnosti,

umožňující s jistou mírou přesvědčivosti zdůvodnit přikázání věci každé ze

stran sporu. Rozhodnutí ve věci je tak v zásadě na úvaze soudu, která však musí

být řádně odůvodněna a nesmí být zjevně nepřiměřená. Dovolací soud by pak úvahy

soudů rozhodujících v nalézacím řízení mohl zpochybnit jen v případě, že by

byly zjevně nepřiměřené [srovnej např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 6.

2015, sp. zn. 22 Cdo 1450/2015 (uveřejněný pod č. 5/2016 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, rozh. obč.)].

V předmětné věci odvolací soud dospěl k závěru, že reálné rozdělení předmětné

nemovitosti není dobře možné, neboť se jedná o funkční celek, oproti soudu

prvního stupně neshledal důvody pro vypořádání spoluvlastnictví předmětné

nemovitosti nařízením jejího prodeje v dražbě jen mezi spoluvlastníky, a proto

přistoupil k přikázání předmětné nemovitosti za náhradu některému ze

spoluvlastníků. Uvedl, že sice žalovaný je menšinovým spoluvlastníkem, avšak v

jeho prospěch hovoří silnější vztah k předmětné nemovitosti, jeho dlouhodobější

a častější užívání nežli je tomu u žalobkyně. Zdůraznil, že žalovaný předmětnou

nemovitost alespoň základním způsobem udržuje, provedl rekonstrukci

elektrického vedení ve stavbě, žalobkyně pořídila od stavby chaty dřez a kamna.

Jiné zásadní investice nebyly prováděny. Žalovaný pobývá v předmětné

nemovitosti podstatně výraznějším způsobem než žalobkyně, která ji zásadně

neužívá. Žalobkyně se stala vlastnicí až v roce 2006 a žalovaný již na přelomu

70. a 80. let 20. století, když již od roku 1957 ji užíval se svým otcem.

Hledisko účelnějšího využití a obhospodařování nemovitostí svědčí ve prospěch

žalovaného, který tak ostatně také výraznějším způsobem oproti žalobkyni dosud

činil. Žalovaný má k předmětné nemovitosti silnější vztah a je schopen investic

do předmětné nemovitosti a její další údržby. Soud proto přikázal předmětnou

nemovitost do výlučného vlastnictví žalovanému, a to za náhradu přesahující

obvyklou cenu nemovitosti tak, jak žalovaný sám navrhl.

Závěry odvolacího soudu nejsou zjevně nepřiměřené a v dovolacím přezkumu

obstojí. Odvolací soud se věcí podrobně zabýval, uvedl, proč v daném případě

nebylo možné předmětnou nemovitost rozdělit, vymezil rozhodná kritéria pro

posouzení toho, komu společnou věc přikázat, a tato kritéria posoudil ve

vzájemné souvislosti. Rozhodnutí je pak plně souladné s výše uvedenou

judikaturou dovolacího soudu, nejeví jakékoliv náznaky dovolatelkou tvrzené

diskriminace, a proto z tohoto hlediska není odvolacímu soudu čeho vytknout.

Konkrétně je třeba zdůraznit, že velikost spoluvlastnického podílu je významným

kritériem, nikoliv však jediným a nutně rozhodujícím, což vyplývá i z právní

úpravy, která – oproti § 142 obč. zák. – již zákonné zdůraznění hlediska

velikosti spoluvlastnického podílu a účelného využití věci neobsahuje. Odvolací

soud dal v daném případě přednost kritériím jiným, zejména účelnému využití

věci. Důvodnou není ani námitka, že žalobkyně měla za předmětnou nemovitost

nabídnout vyšší částku než žalovaný. Byť lze obecně připustit, aby účastníci

nabídli vyšší náhradu, než kolik by odpovídalo náhradě podle výše

spoluvlastnického podílu z obvyklé ceny společné věci, neznamená to opět, že by

absolutní výše takové náhrady byla rozhodujícím kritériem, nýbrž i výši

nabídnuté náhrady je třeba posuzovat ve vzájemné souvislosti s dalšími v úvahu

přicházejícími kritérii.

Jelikož Nejvyšší soud neshledal dovolání žalobkyně přípustným, podle § 243c

odst. 1 o. s. ř. je odmítl.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů

dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nebude-li ve stanovené lhůtě splněna povinnost tímto usnesením uložená,

může se žalovaný domáhat výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

V Brně dne 18. října 2016

Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu