Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

22 Cdo 2076/2010

ze dne 2012-09-26
ECLI:CZ:NS:2012:22.CDO.2076.2010.1

22 Cdo 2076/2010

ROZSUDEK

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D.,

a soudců JUDr. Zdeňka Pulkrábka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci

žalobce JUDr. Tomáše Pelikána, se sídlem v Praze 1, Dušní 22, jako

insolvenčního správce Pražského stavebního bytového družstva, se sídlem v Praze

5, Na Hutmance 7/300, identifikační číslo osoby 00033243, zastoupeného JUDr.

Karlem Volfem, advokátem se sídlem v Praze 5, Jindřicha Plachty 28, proti

žalované INOR, spol. s r. o., se sídlem v Praze 8, Ke Stírce 5/1766,

identifikační číslo osoby 44796048, zastoupené JUDr. Martinem Kopeckým,

advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 24, o určení vlastnictví, vedené u

Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 573/2005, o dovolání žalované proti

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2009, č. j. 69 Co

226/2009-344, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2009, č. j. 69 Co

226/2009-344, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 27. února 2009, č.

j. 5 C 573/2005-278, se ruší a věc se vrací Obvodnímu soudu pro Prahu 5 k

dalšímu řízení.

Předmětem řízení bylo určení vlastnictví ideálního podílu ve výši

81/100 k budově, postavené na pozemku v katastrálním území J. Tento podíl byl

předmětem hospodářské smlouvy o převodu nemovitosti, uzavřené 30. 12. 1991 mezi

původním žalobcem Pražským stavebním bytovým družstvem jako prodávajícím (dále

jen „smlouva“ a „družstvo“) a žalovanou jako kupující. Žalobce, insolvenční

správce původního žalobce a jeho procesní nástupce, má za to, že smlouva je

neplatná, a to především z toho důvodu, že za družstvo nebyla podepsána k tomu

oprávněnými osobami. Též se domnívá, že žalovaná nenabyla vlastnictví ani

vydržením. Družstvo je proto výlučným vlastníkem budovy, nikoliv jen vlastníkem

ideálního podílu ve výši 19/100. Obvodní soud pro Prahu 5 jako soud prvního stupně rozhodl ve věci

původně rozsudkem ze dne 12. listopadu 2007, č. j. 5 C 573/2005-154, kterým

žalobu zamítl, neboť dospěl k závěru, že žalovaná vlastnické právo ke spornému

podílu vydržela. Městský soud v Praze jako soud odvolací tento rozsudek

usnesením ze dne 13. května 2008, č. j. 15 Co 52/2008-183, zrušil a věc vrátil

soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Usnesení odůvodnil závěrem, že soud

prvního stupně neuvedl, o které důkazy opřel svá skutková zjištění a jakými

úvahami se řídil při hodnocení důkazů. Soudu prvního stupně též vytkl, že

nezaujal jasné stanovisko k otázce platnosti smlouvy a že nezkoumal, zda osoby,

které smlouvu za družstvo podepsaly, byly za něj oprávněny jednat, a zda o tom

žalovaná věděla, resp. vědět mohla. Dále uvedl, že otázka, zda žalovaná mohla

vědět o případném překročení oprávnění osob jednajících za žalobce, byla

podstatná i pro posouzení dobré víry žalované. Na toto posouzení by mohlo mít

vliv, kdyby za žalovanou podepsaly smlouvu osoby, které byly zaměstnanci

družstva. Soud prvního stupně poté rozsudkem ze dne 27. února 2009, č. j. 5 C

573/2005-278, určil, že žalobce je vlastníkem budovy „i ve zbývajících 81/100

ideálního spoluvlastnického podílu k celku.“

Soud prvního stupně zjistil, že právní úkony, pro které je předepsaná

písemná forma, byli v době uzavření smlouvy za družstvo oprávněni činit

předseda (popřípadě místopředseda) a další člen představenstva družstva a že

smlouvu za družstvo podepsali JUDr. K. V. jako předseda představenstva a Mgr. V. P. jako členka představenstva, jimiž však v té době nebyli, neboť do

podnikového rejstříku byli zapsáni až 16. 7. 1992 „s odkazem na členskou schůzi

z 30. 6. 1992.“ Soud zjistil, že uvedení již v době uzavření smlouvy ve

funkcích nebyli, přestože žalovaná předložila zápis ze shromáždění delegátů z

18. 3. 1991 a zápis ze zasedání představenstva družstva z 21. 11. 1991, kterými

měly být jejich funkce v době uzavření smlouvy prokázány. Soud uvedl, že

„vzhledem ke všem zjištěným okolnostem nemá žalovaná strana morální zábrany

pozměňovat staré listiny nebo je dokonce ’vyrábět‘“; za nelogické považoval, že

by zápis o volbě představenstva nebyl předložen rejstříkovému soudu.

„Pokud pak

žalovaná chtěla jinými důkazy prokázat údajné jiné složení představenstva v

roce 1991 než to, které bylo zapsáno v obchodním rejstříku, soud provedl

všechny důkazy žalovanou navrhované a nelze než konstatovat, že všechny

provedené důkazy jsou velmi pochybného charakteru.“

Dále soud zjistil, že jako předseda představenstva a člen představenstva

zapsaní v obchodním rejstříku podepsali JUDr. K. V. a Mgr. V. P. dne 22. 3. 1993 dodatek ke smlouvě, jímž pro účely zápisu do katastru nemovitostí

upřesnili spoluvlastnické podíly na budově tak, že družstvu náleží podíl 19/100

a žalované 81/100. Aniž by se soud zabýval právním významem tohoto dodatku,

uzavřel, že smlouva byla neplatná, protože byla za družstvo podepsána osobami,

které k tomu nebyly oprávněny, a žalovaná o tom věděla, neboť jejím jednatelem

a zároveň společníkem byl Ing. J. B., jenž byl od 2. 5. 1978 do 31. 12. 1991

členem i zaměstnancem žalobce. Soud se zabýval i námitkou vydržení vlastnického práva a dospěl k závěru, že

vzhledem k vědomosti o neplatnosti smlouvy nemohla být žalovaná v dobré víře,

že jí spoluvlastnický podíl k budově náleží, a proto jej vydržet nemohla. Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalované shora

označeným rozsudkem rozsudek soudu prvního stupně potvrdil, neboť se ztotožnil

se skutkovými i právními závěry soudu prvního stupně.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná dovolání, které považuje za

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. b) občanského soudního řádu (dále „o. s. ř.“). Uplatnila v něm všechny tři dovolací důvody uvedené v § 241a odst. 2

písm. a) a b) a odst. 3 o. s. ř. Žalovaná odvolacímu soudu vytýká, že – aniž se s jejím návrhem vypořádal –

neprovedl důkazy, které v odvolacím řízení navrhla k prokázání tvrzení, že

JUDr. V. a Mgr. P. byli v době podpisu smlouvy ve funkcích, které deklarovali. Má za to, že tyto důkazy byly přípustné, jelikož nebyla soudem prvního stupně

poučena podle § 118a odst. 1 a 3 o. s. ř. Rozsudek soudu prvního stupně byl

přitom pro ni překvapivý a nepředvídatelný, neboť soud prvního stupně oproti

svému předchozímu rozsudku zcela změnil skutkové i právní hodnocení. Dále

žalovaná zpochybnila hodnocení důkazů učiněné soudem prvního stupně a převzaté

soudem odvolacím a ohradila se proti obviněním, že pozměňovala či padělala

listinné důkazy. Nesouhlasí ani se závěrem soudu prvního stupně, že bylo

prokázáno, že JUDr. V. a Mgr. P. v době uzavření smlouvy nezastávali

deklarované funkce v představenstvu. Domnívá se, že lze sice obecně připustit

úvahy, zda žalovaná unesla důkazní břemeno ohledně tvrzení, že funkce

zastávali, ale v žádném případě nebyl prokázán opak. Dodala, že JUDr. V. a Mgr. P. veřejně vystupovali jako předseda a členka představenstva a že to svědci

potvrdili, tudíž byla v dobré víře, že jimi jsou. Za zásadní žalovaná považuje to, že dodatek ke smlouvě podepsaly dne 22. 3. 1993 osoby, které nesporně byly oprávněny za družstvo jednat, čímž družstvo

původní smlouvu, pokud by byla neplatná pro předchozí nedostatek jednatelského

oprávnění, dodatečně schválilo, a tudíž na ni podle § 24g hospodářského

zákoníku má být nahlíženo jako na platný právní úkon. Nalézacím soudům vytýká,

že se touto okolností nezabývaly. S ohledem na to je podle žalované též třeba

jinak posoudit otázku případného vydržení vlastnického práva – žalovaná byla

nejpozději od uzavření dodatku držitelem v dobré víře. Konečně namítla, že

odvolací soud nevzal na vědomí důsledky změny žalobce. Jestliže potvrdil

rozhodnutí soudu prvního stupně, podle kterého je žalobce vlastníkem

spoluvlastnického podílu k budově, a v průběhu řízení se žalobcem stal místo

družstva jeho insolvenční správce, byl v důsledku toho jako vlastník určen on. Navrhla, aby dovolací soud zrušil rozsudek odvolacího soudu i soudu prvního

stupně a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Žalobce se k dovolání nevyjádřil. Nejvyšší soud po zjištění, že dovolání bylo podáno oprávněnou a řádně

zastoupenou osobou nejprve zkoumal, zda je přípustné. Žalovaná přípustnost dovolání opírá o § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., podle

nějž je přípustné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, jímž byl potvrzen

rozsudek soudu prvního stupně, kterým soud prvního stupně rozhodl jinak než v

dřívějším rozsudku proto, že byl vázán právním názorem odvolacího soudu, který

dřívější rozhodnutí zrušil. Právním názorem odvolacího soudu je podle konstantní judikatury názor na to,

jaký právní předpis má být ve věci aplikován, popř.

jak má být právní předpis

vyložen. Právním názorem významným z hlediska ustanovení § 237 odst. 1 písm. b)

o. s. ř. nejsou pokyny k doplnění dokazování, jestliže byl rozsudek soudu

prvního stupně zrušen pro neúplnost skutkových zjištění, popř. jiné pokyny o

tom, jak má soud prvního stupně dále postupovat po procesní stránce (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. května 2002, sp. zn. 22

Cdo 2211/2000, uveřejněný v časopise Soudní rozhledy č. 8/2002). V daném případě odvolací soud soudu prvního stupně ve zrušovacím rozhodnutí

mimo jiné vytkl, že nezkoumal, zda žalovaný věděl o případném nedostatku

jednatelského oprávnění při podpisu smlouvy, k čemuž uvedl, že otázka vědomosti

žalované o případném nedostatku oprávnění je podstatná i pro posouzení dobré

víry žalované. Zde lze splnění podmínek dovolání podle § 237 odst. 1 písm. b)

o. s. ř. shledat. Dovolání by však podle tohoto ustanovení bylo přípustné jen v

případě, kdyby jím žalovaná zpochybnila zrovna právní názor odvolacího soudu, v

jehož důsledku soud prvního stupně rozhodl jinak než v předchozím rozsudku. Žalovaná však s tímto názorem nepolemizuje. Jiný právní názor, který by byl odlišný od názoru soudu prvního stupně,

odvolací soud ve zrušovacím rozhodnutí neprojevil. Pokud soudu prvního stupně

vytkl, že nezkoumal existenci jednatelského oprávnění, a vyjádřil tak názor, že

tato otázka je významná pro závěr o platnosti smlouvy, je třeba vidět, že soud

prvního stupně, ač to jasně neuvedl, vycházel z neplatnosti smlouvy a z té

příčiny odůvodnil své původní rozhodnutí závěrem o vydržení. Dovolání tedy podle § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. přípustné není. Přípustné

může být jedině podle § 237 odst. 1 písm. c) a odst. 3 o. s. ř. Podle těchto

ustanovení je přípustné dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo

potvrzeno rozhodnutí soudu prvního stupně, jestliže dovolání není přípustné

podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. a dovolací soud dospěje k

závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní

význam. Rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam zejména

tehdy, řeší-li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo která je soudy rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím

soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; k okolnostem uplatněným

dovolacími důvody podle § 241a odst. 2 písm. a) a § 241a odst. 3 se nepřihlíží.

Dovolání je přípustné, jelikož nastoluje právní otázku, která dosud v

rozhodování dovolacího soudu nebyla vyřešena; rozsudek odvolacího soudu má

proto zásadní právní význam. Nejvyšší soud jako soud dovolací tudíž napadený

rozsudek přezkoumal a dospěl k závěru, že dovolání je důvodné. Otázkou zásadního právního významu je, zda nedostatek jednatelského oprávnění

při uzavření hospodářské smlouvy podle hospodářského zákoníku ve znění zákona

č. 103/1990 Sb. mohl být zhojen následným uzavřením dodatku smlouvy osobami s

jednatelským oprávněním. Smlouva ze dne 30. 12. 1991 byla právním úkonem dvou právnických osob jakožto

organizací ve smyslu hospodářského zákoníku, tj. zákona č. 109/1964 Sb., ve

znění účinném do 31. 12. 1991 (dále jen „hosp. zák.“), a to hospodářskou

smlouvu o převodu vlastnictví podle § 347 hosp. zák. (což je uvedeno i ve

smlouvě samé). Srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. listopadu 2000, sp. zn. 23 Cdo 600/2000 (uveřejněný stejně jako další citovaná rozhodnutí

Nejvyššího soudu na internetových stránkách www.nsoud.cz): „Byl - li v té době

(dne 27. září 1990) I. p. d. se sídlem v P. (ústředně řízenou) rozpočtovou

organizací (§ 60, § 61 odst. 1 hosp. zák.) a v případě I. C. společnost s

ručením omezeným šlo o obchodní společnost (§ 106a, § 106c, § 106n a násl. hosp. zák.), pak případ uzavření smlouvy o převodu vlastnického práva k

nemovitostem lze posoudit jedině jako vztah při hospodářském styku právnických

osob, tj. vztah hospodářskoprávní ve smyslu § 1 odst. 1 hosp. zák., který se v

té době spravoval režimem zákona č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

nejde tudíž o vztah občanskoprávní. Proto v daném případě muselo jít o

hospodářskou smlouvu (podle § 347 hosp. zák.).“

Na smlouvu se proto použijí ustanovení § 20 a násl. hosp. zák. o právních

úkonech. Podle § 24f odst. 1 hosp. zák. organizace jednají svými statutárními orgány

nebo prostřednictvím svých zástupců. Zástupcem může být jiná organizace nebo

fyzická osoba. Podle § 24g hosp. zák. překročí-li zástupce při jednání své oprávnění nebo

jedná-li někdo bez oprávnění, je právní úkon neplatný, ledaže zastoupený právní

úkon dodatečně bez zbytečného odkladu schválil; úkon je však platný, pokud

druhá organizace o překročení nebo nedostatku jednatelského oprávnění nevěděla

a vědět nemohla. Hospodářský zákoník byl s účinností od 1. 1. 1992 nahrazen obchodním zákoníkem. Podle § 763 odst. 1 druhé věty obchodního zákoníku se právní vztahy vzniklé

přede dnem jeho účinnosti a práva z nich vzniklá, jakož i práva z odpovědnosti

za porušení závazků z hospodářských a jiných smluv uzavřených přede dnem

účinnosti tohoto zákona řídí dosavadními předpisy. Z toho vyplývá, že dodatečné

schválení právního úkonu učiněného před 1. 1. 1992 podle hospodářského zákoníku

se posoudí podle § 24g hosp. zák. i v případě, že k němu došlo po 1. 1. 1992. V daném případě podepsali smlouvu za družstvo JUDr. V. jakožto předseda a Mgr. P. jakožto člen představenstva družstva. Pokud by nebylo zjištěno, že tyto

funkce skutečně zastávali (zde lze pro úplnost podotknout, že ke vzniku funkcí

nebyl nutný zápis do podnikového rejstříku – srov.

rozsudek Nejvyššího soudu ze

dne 15. prosince 2004, sp. zn. 29 Odo 493/2004), bylo by třeba vycházet z toho,

že nezastávali, a že tudíž podpisem smlouvy jednali za jiného bez oprávnění ve

smyslu § 24g hosp. zák. Pro ten případ ovšem podle téhož ustanovení mohlo dojít k dodatečnému schválení

smlouvy (k tzv. ratihabici). Žalovaná za takové schválení považuje dodatek ke

smlouvě ze dne 22. 3. 1993, neboť jej podepsaly stejné osoby v době, kdy

deklarované funkce v představenstvu nesporně zastávaly. Tento názor žalovaná

vyjádřila již v odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně, avšak odvolací

soud na něj nereagoval. Právním významem dodatku ke smlouvě se nezabýval ani

soud prvního stupně, ačkoliv jeho existenci zjistil. Pro schválení právního úkonu učiněného osobou bez jednatelského oprávnění

nebyla v hospodářském zákoníku stanovena zvláštní forma, tudíž mohlo být podle

§ 24 odst. 1 hosp. zák. učiněno výslovně nebo jiným způsobem nevzbuzujícím s

ohledem na okolnosti, za kterých se stalo, pochybnosti o tom, co chtěla

organizace projevit (srov. obdobně – ve vztahu k § 33 odst. 2 občanského

zákoníku – rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 3. února 2004, sp. zn. 21 Cdo

1883/2004). Nalézací soudy proto měly posoudit, zda dodatek s ohledem na okolnosti případu

představoval „schválení právního úkonu bez zbytečného odkladu“ a původní

nedostatek jednatelského oprávnění tak skutečně zhojil. Jestliže to pominuly,

je jejich právní posouzení věci neúplné, a tudíž nesprávné. S ohledem na dovolací námitky se k tomu dodává, že existence dodatku smlouvy

podepsaného oprávněnými osobami může být okolností významnou pro případné

posuzování dobré víry a vydržení. Dále je ovšem třeba dodat následující:

Ratihabice, jak je obecně uznáváno, má účinky ex tunc (z literatury viz např. Češka Z., Kabát J., Ondřej J., Švestka J. a kol., Občanský zákoník. Komentář. Díl I., Praha: Panorama, 1987, str. 149; Švestka J, Spáčil J., Škárová M.,

Hulmák M. a kol. Občanský zákoník I., 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 308; Eliáš K. a kol., Občanský zákoník. Velký akademický komentář, Praha:

Linde, 2008, s. 230; z judikatury viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne

19. října 2010, sp. zn. 33 Cdo 4080/2008). Jinak by její úprava postrádala

smysl; dodatečného schválení smlouvy s účinky ex nunc by totiž bylo možné

dosáhnout i bez zvláštní právní úpravy. Na dodatečně schválený právní úkon se tedy hledí, jakoby by jej učinila

oprávněná osoba. Z toho vyplývá, že při posuzování podmínek a okamžiku nabytí

vlastnického práva převáděného takovým úkonem není významné, kdy došlo k jeho

dodatečnému schválení. V době uzavření sporné smlouvy, tj. 30. 12. 1991, se převod vlastnického práva

k (jakékoli) věci mezi právnickými osobami řídil ustanovením § 11 odst. 1 hosp. zák.: „Nabývá-li se do vlastnictví smlouvou věc, přechází vlastnické právo,

není-li stanoveno nebo dohodnuto jinak, převzetím věci.“ Neplatilo, že

vlastnictví se nabývá účinností smlouvy, k níž je třeba registrace státním

notářstvím, jak to pro občanskoprávní vztahy vyžadoval § 134 odst. 2 občanského

zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 1991, resp. § 133 odst.

2 občanského

zákoníku ve znění účinném do 31. 12. 1992. Pokud byl v soudní praxi přijat názor, že „smlouvy o převodu nemovitostí,

uzavřené podnikateli – fyzickými osobami v době platnosti hospodářského

zákoníku, podléhaly registraci státním notářstvím“ (viz např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 7. září 2004, sp. zn. 22 Cdo 1045/2004), byl odůvodněn

právě tím, že v posuzovaných případech se smlouva uzavřená podnikatelem –

fyzickou osobou neřídila hospodářským zákoníkem (srov. rozhodnutí Vrchního

soudu v Praze ze dne 26. listopadu 1993, sp. zn. 2 Cdo 75/93, uveřejněné v

časopisu Právní rozhledy, č. 2/1994; nebo rozhodnutí Městského soudu v Praze ze

dne 29. listopadu 1996, sp. zn. 33 Ca 100/96, uveřejněné tamtéž, č. 6/1997). V

rozsudku ze dne 28. listopadu 1996, sp. zn. 3 Cdon 555/96 (uveřejněném v

časopisu Soudní judikatura, č. 2/1997), Nejvyšší soud přímo vyjádřil názor, že

při převodu podle hospodářského zákoníku registrace třeba nebylo: „... by kupní

smlouva ohledně nemovitosti podléhala v rozhodném období režimu hospodářského

zákoníku (tj. k její účinnosti nebylo třeba registrace podle § 47 odst. 3 a §

134 odst. 2 o. z. v tehdy platném znění)...“

Smlouvy uzavřené mezi právnickými osobami (organizacemi ve smyslu hosp. zák.)

přitom oproti smlouvám uzavřeným podnikateli – fyzickými osobami nelze vyjmout

z režimu hospodářského zákoníku, poněvadž ten podle svého § 1 odst. 1 mimo jiné

upravoval obecně „vztahy při hospodářském styku právnických osob“ (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. října 2004, sp. zn. 32 Odo 90/2004). Pod

toto vymezení sporná smlouva bez jakýchkoliv pochybností spadá. V daném řízení je tudíž třeba posoudit, zda byly splněny předpoklady pro nabytí

vlastnického práva žalovanou podle § 11 odst. 1 hosp. zák., tedy zda ve sporné

smlouvě byl dohodnut okamžik nabytí vlastnického práva, a pokud nebyl, zda a

kdy žalovaná spornou nemovitost převzala. Ustanovení § 11 odst. 1 hosp. zák. by přitom na daný případ dopadalo i tehdy,

pokud by k převzetí nemovitosti došlo až po 31. 1. 1991, ke kterémuž dni byl

hospodářský zákoník zrušen, a to s ohledem na již citované přechodné ustanovení

§ 763 odst. 1 druhé věty obchodního zákoníku, podle nějž se právní vztahy

vzniklé přede dnem účinnosti obchodního zákoníku a práva z nich vzniklá řídí

dosavadními předpisy. Uzavřením sporné smlouvy vznikl mezi jejími stranami

právní vztah a jeho další osud, tedy i to, jakým způsobem bude naplněn, se

řídil hospodářským zákoníkem. Tudíž ani v případě, že by k převzetí sporné nemovitosti došlo až po 31. 12. 1991, by se nabytí vlastnického práva neřídilo § 133 odst. 2 obč. zák. ve znění

účinném od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1992, tzn. vlastnické právo by se nenabývalo

účinností smlouvy po registraci státním notářstvím. Toto ustanovení by ani na

hospodářskou smlouvu uzavřenou před 1. 1. 1992 nebylo myslitelné aplikovat,

pokud by smlouva nabyla účinnosti (v souladu s hospodářským zákoníkem) již před

1. 1. 1992. Podle § 242 odst. 3 o. s. ř. je-li dovolání přípustné, dovolací soud

přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a §

229 odst.

3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny. Vzhledem k

tomu může dovolací soud posoudit námitku žalované, že se odvolací soud

nezabýval jejími důkazními návrhy obsaženými v odvolání. Totéž ale v daném případě neplatí pro námitky žalované stran hodnocení důkazů. Žalovanou tvrzená pochybení při hodnocení důkazů vadu ve smyslu § 242 odst. 3

o. s. ř. představovat nemohou. Přezkoumat by je bylo možné toliko podle § 241a

odst. 3 o. s. ř., avšak jedině v případě dovolání přípustného podle § 237 odst. 1 písm. a) nebo b) o. s. ř., což v daném případě splněno není. Dovolací soud se

tudíž námitkami žalované nezabýval; bude je však možné uplatnit v dalším

řízení. Podle § 118a odst. 3 o. s. ř. zjistí-li předseda senátu v průběhu jednání, že

účastník dosud nenavrhl důkazy potřebné k prokázání všech svých sporných

tvrzení, vyzve jej, aby tyto důkazy označil bez zbytečného odkladu, a poučí jej

o následcích nesplnění této výzvy. Soud prvního stupně pochybil tím, že žalovanou nevyzval k označení dalších

důkazů k prokázání tvrzení o funkcích JUDr. V. a Mgr. P. v představenstvu

družstva, přestože zřejmě dospěl k závěru, že žalovaná tvrzení neprokázala

(soud prvního stupně sice tento závěr vyjádřil slovy „prokázané... že

nebyl...“, avšak považoval-li důkazy žalobkyně za nevěrohodné, těžko to mohlo

znamenat něco jiného, než že žalobkyně neprokázala, co tvrdila, nikoliv že byl

zjištěn opak). Žalovaná proto podle § 205a odst. 1 písm. d) o. s. ř mohla

důkazy označit v odvolání a odvolací soud se s nimi měl vypořádat. Neučinil-li

tak, zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci. Z uvedených důvodů dovolací soud rozsudky obou nalézacích soudů podle § 243b

odst. 2 a 3 o. s. ř. zrušil a podle § 243b odst. 3 věta první o. s. ř. věc

vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. V něm bude soud prvního stupně,

případně pak i soud odvolací, podle § 226 odst. 1 a § 243d odst. 1 o. s. ř. vázán zde vyslovenými názory soudu dovolacího. S ohledem na výsledek dovolacího řízení pozbyla na významu námitka žalované

stran významu potvrzujícího rozsudku vydaného za účasti nového žalobce

(insolvenčního správce původně žalujícího družstva). V dalším řízení již tato

otázka nemůže vzejít, neboť se jej v obou stupních účastní insolvenční správce. Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 26. září 2012

Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu