Nejvyšší soud Usnesení obchodní

23 Cdo 3353/2020

ze dne 2020-12-16
ECLI:CZ:NS:2020:23.CDO.3353.2020.1

23 Cdo 3353/2020-480

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D.,

ve věci žalobkyně H. F., narozené XY, se sídlem XY, IČO XY, zastoupené Mgr.

Janem Hálkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Pštrosova 6, PSČ 110 00, proti

České poště, s. p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99,

IČO 47114983, zastoupené JUDr. Pavlem Utěšeným, advokátem se sídlem v Praze 2,

nám. Míru 341/15, PSČ 120 00, o povinnosti odebrat věci a o zaplacení částky 41

494 492,22 Kč, vedené u Městského soudu Praze pod sp. zn. 26 Cm 59/2011, o

dovolání žalobkyně i žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15.

6. 2020, č. j. 3 Cmo 98/2019-428, takto:

I. Dovolání žalobkyně se odmítá.

II. Dovolání žalované se odmítá.

III. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Městský soud v Praze jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 17. 1. 2019, č.

j. 26 Cm 59/2011-388, uložil žalobkyni povinnost ve lhůtě 168 dnů od právní

moci rozsudku dodat žalované ve výroku specifikované rezortní tiskopisy a

žalované uložil povinnost tyto tiskopisy odebrat; dále uložil žalované

povinnost zaplatit za předmětné tiskopisy jejich celkovou kupní cenu ve výši 9

462 200 Kč ve lhůtě 30 dnů od jejich dodání (výrok I). Ve zbývající části

týkající se dodání tiskopisů specifikovaných ve výroku II soud prvního stupně

žalobu zamítl; stejně tak zamítl žalobu v části, kterou se žalobkyně domáhala

zaplacení částky 32 032 292,22 Kč jako celkové kupní ceny za tiskopisy uvedené

ve výroku II; a také žalobu zamítl ohledně nároku, kterým se žalobkyně domáhala

zaplacení DPH ke kupní ceně tiskopisů uvedených ve výroku I (výrok II). Soud

dále uložil žalobkyni povinnost zaplatit žalované náhradu nákladů řízení (výrok

III). Soud prvního stupně ve věci rozhodoval již potřetí; první jeho mezitímní

rozsudek ze dne 29. 5. 2014, č. j. 26 Cm 59/2011-210, byl k odvolání žalované

zrušen usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 18. 5. 2015, č. j. 3 Cmo

299/2014-240. Další rozsudek soudu prvního stupně ze dne 25. 1. 2016, č. j. 26

Cm 59/2011-255, byl k odvolání žalobkyně zrušen usnesením Vrchního soudu v

Praze ze dne 19. 7. 2017, č. j. 3 Cmo 108/2016-311; dovolání proti usnesení

odvolacího soudu bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu ze dne 19. 6. 2018,

č. j. 23 Cdo 2228/2018-333.

Soud prvního stupně vycházel z toho, že mezi žalobkyní jako prodávající a

žalovanou jako kupující probíhala od roku 2002 obchodní spolupráce, vycházející

z listin nazvaných „rámcová kupní smlouva“, první datované 31. 12. 2002 a druhé

20. 1. 2003, ani jedna z nich však neobsahovala náležitosti kupní smlouvy podle

§ 409 a násl. obch. zák.; žalobkyně je sama ani nepodepsala, tudíž by ji

nezavazovaly pro nedostatek projevu vůle. Svůj podpis žalobkyně řádně připojila

až k dodatkům č. 1 k oběma rámcovým smlouvám, které byly oba uzavřeny dne 23.

4. 2004, přičemž oba tyto dodatky obsahují podstatné náležitosti kupní smlouvy.

K námitce žalované, že dodatky neobsahují výslovný závazek prodávajícího

převést na kupujícího vlastnické právo k předmětným tiskopisům, soud uvedl, že

v dodatcích je výslovný závazek žalobkyně zboží dodat a současně závazek

žalované zboží odebrat, což je dle soudu zcela dostačující ujednání,

jednoznačně směřující k převodu vlastnického práva k předmětným tiskopisům ve

smyslu § 443 odst. 1 obch. zák. Za podstatnou okolnost považoval soud dále to,

že uzavřením dodatku č. 3 ze dne 26. 8. 2010 byla zrušena předchozí smluvní

ujednání (včetně dodatku č. 1) a v příloze č. 1 k tomuto dodatku byl platně

sjednán předmět plnění pro rok 2010 s tím, že podle nesporného tvrzení účastnic

byly závazky obou stran vyplývající z dodatku č. 3 řádně splněny. Podle soudu

prvního stupně se tak po uzavření dodatku č. 3 žalobkyně již nemohla po

žalované domáhat jakéhokoliv plnění vyplývajícího z dodatku č. 1. Soud prvního

stupně proto žalobu zamítl v rozsahu tiskopisů specifikovaných ve výroku II a

jim odpovídající kupní ceně ve výši 26 969 106,22 Kč navýšené o DPH v zákonné

výši.

Pokud jde o vztah vyplývající ze smlouvy 2 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 4.

2004, nebyl tento vztah podle závěru soudu formálně ukončen; od roku 2006 ale

nebyly žalovanou podle tohoto dodatku objednány a žalobkyní dodány žádné

tiskopisy, byť žalobkyně v letech 2010 až 2011 i prostřednictvím svého

zmocněnce pana XY vyzývala opakovaně žalovanou k odběru tiskopisů. Podle soudu

se nejednalo o tzv. fixní smlouvu ve smyslu § 349 odst. 3 obch. zák., u níž by

po uplynutí doby stanovené pro plnění závazku nastaly účinky odstoupení od

smlouvy. Ve vztahu k plnění z tohoto vztahu však soud shledal důvodnou námitku

promlčení uplatněných nároků z období let 2004, 2005, a 2006, proto v rozsahu

povinnosti dodat a odebrat tiskopisy za toto období a zaplatit jejich cenu 5

063 186 Kč žalobu zamítl. Nepromlčené jsou podle soudu nároky za léta 2007 až

2011, přičemž v tomto období dle nesporného tvrzení účastnic žalovaná

neobjednala a neodebrala již žádné tiskopisy. Soud prvního stupně shrnul, jakým

způsobem určil konkrétní výši plnění, jaké si mají účastnice za nepromlčené

období poskytnout, a v tomto rozsahu žalobě vyhověl.

K odvolání žalobkyně i žalované Vrchní soud v Praze jako soud odvolací

rozsudkem ze dne 15. 6. 2020, č. j. 3 Cmo 98/2019-428, opravil chybu

spočívající v záměně „žalobkyně“ za „žalovanou“ ve výroku I rozsudku soudu

prvního stupně, dále rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I a II potvrdil,

ve výroku III o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně změnil

částku, kterou má žalobkyně zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení, a

rozhodl o náhradě nákladů řízení odvolacího. Odvolací soud se ztotožnil s

právním posouzením věci soudem prvního stupně. Shodně se soudem prvního stupně

shledal nedůvodnou námitku žalované, že dodatky č. 1 neobsahují výslovnou

deklaraci závazku prodávajícího převést na kupujícího vlastnické právo k

tiskopisům; odkázal na argumentaci soudu prvního stupně a nad její rámec uvedl,

že vůle účastnic při uzavírání dodatků jednoznačně směřovala i k přijetí

závazku převést vlastnické právo k tiskopisům, neboť dodatky ve svém textu

odkazují na rámcové kupní smlouvy, v nichž je takový závazek výslovně uveden.

Dle odvolacího soudu nelze od obsahu předmětných rámcových smluv odhlédnout při

posuzování dodatku č. 1, byť rámcové smlouvy nelze považovat za kupní smlouvy

ve smyslu § 409 obch. zák. pro absenci podstatných náležitostí (druh a množství

zboží a kupní cena). Dle odvolacího soudu odkazem na tyto rámcové smlouvy při

uzavírání dodatků č. 1 účastnice projevily vůli být vázány i obsahem rámcových

smluv, což platí nejen pro závazek převést vlastnické právo k tiskopisům, ale

také pro režim objednávek žalované. Neobstojí proto ani námitka žalované, že jí

smluvní povinnost objednat tiskopisy nevznikla. Odvolací soud v tomto ohledu

připomenul základní princip priority takového výkladu smlouvy, který nezakládá

její neplatnost.

Odvolací soud shledal rovněž nedůvodnou námitku žalované, že pokud žalobkyně

nedodala sjednaný objem zboží, dostala se do prodlení se splněním své

povinnosti dodat zboží a nastaly účinky odstoupení od smlouvy podle § 349 odst.

3 obch. zák. I v tomto ohledu odvolací soud odkázal na argumentaci soudu

prvního stupně a doplnil, že žalobkyně se nemohla dostat do prodlení s dodáním

zboží, pokud nebylo žalovanou objednáno. Ohledně zbývající námitek odvolatelek

se odvolací soud rovněž ztotožnil se závěry soudu prvního stupně.

Rozsudek odvolacího soudu napadly žalobkyně i žalovaná včasně podanými

dovoláními. Žalobkyně napadla rozsudek odvolacího soudu v jeho druhém

(nečíslovaném) výroku a ve svém dovolání uvedla, že dovolání je přípustné podle

§ 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním

posouzení věci a níže v dovolání vyložila, v čem považuje závěr odvolacího

soudu ohledně nedůvodnosti jejího nároku na zaplacení kupní ceny tiskopisů v

celkové výši 26 969 106,22 Kč za nesprávný. Podle žalobkyně dodatek č. 3,

kterým si účastnice sjednaly, že se ruší veškerá ujednání vyplývající z dodatků

č. 1 a č. 2, nemohl mít zpětnou účinnost a není možné jeho ujednání považovat

za odstoupení od smlouvy s právními účinky ex tunc. Žalobkyně odkázala na

judikaturu Nejvyššího soudu, podle které závazek, který již zanikl splněním,

nelze zrušit dohodou. Žalobkyně proto navrhla, aby dovolací soud napadené

rozhodnutí zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalovaná napadla rozsudek odvolacího soudu v jeho druhém (nečíslovaném) výroku,

v části, kterou odvolací soud potvrdil výrok I rozsudku soudu prvního stupně.

Žalovaná spatřovala přípustnost svého dovolání podle § 237 o. s. ř. v tom, že

napadené rozhodnutí spočívá na řešení tří otázek hmotného práva, které nebyly v

rozhodovací praxi dovolacího soudu dosud řešeny, příp. se při jejich řešení

odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu. První

otázka žalované se týkala toho, zda lze závěr o existenci závazku prodávajícího

převést na kupujícího vlastnické právo ke zboží (tj. jedné z podstatných

náležitostí kupní smlouvy podle § 409 obch. zák.) dovozovat z přítomnosti

závazku prodávajícího dodat kupujícímu zboží a současně ze závazku kupujícího

zboží odebrat (tedy z jiné podstatné náležitosti kupní smlouvy). Dle žalované

tato otázka dosud nebyla v rozhodovací praxi dovolacího soudu vyřešena. Podle

žalované nelze dodatek č. 1 považovat za kupní smlouvu, neboť neobsahuje jednu

z podstatných náležitostí, a to závazek převést vlastnické právo. Žalovaná

uvedla, že odvolací soud přehlédl § 269 odst. 1 obch. zák., z něhož dle

žalované plyne, že kupní smlouva musí výslovně obsahovat všechny podstatné

náležitosti uvedené v § 409 obch. zák. Z pouhého závazku prodávajícího dodat

zboží a ze závazku kupujícího zboží odebrat nelze podle žalované dovozovat

současně to, že byl ujednán závazek převést vlastnické právo ke zboží. Pro

případ, že by dovolací soud dospěl k závěru, že otázka je již judikaturou

vyřešena, odkázala žalovaná na judikaturu Nejvyššího soudu týkající se

podstatných náležitostí kupní smlouvy (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 12.

2007, sp. zn. 32 Odo 849/2006, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 3. 2003,

sp. zn. 29 Odo 682/2002, a tvrdila, že se odvolací soud od citovaných

rozhodnutí odchýlil.

Druhá otázka žalované dle jejího tvrzení dosud v rozhodovací praxi neřešená se

vztahovala k tomu, zda lze závazek prodávajícího převést vlastnické právo ke

zboží na kupujícího, resp. nedostatek jeho ujednání v samotné kupní smlouvě

nahradit odkazem na jiný smluvní dokument (v tomto případě na rámcovou

smlouvu), kde je tento závazek uveden, ovšem za situace, kdy tento dokument

minimálně jednu ze smluvních stran nezavazuje pro nedostatek projevu vůle (v

řešeném případě absence podpisu žalobkyně na rámcové smlouvě). Podle žalované

nelze absenci jedné z podstatných náležitostí kupní smlouvy zhojit odkazem na

jinou listinu, která neváže obě strany.

Třetí otázka žalované formulovaná také jako otázka neřešená se týkala toho, zda

lze fixní povahu kupní smlouvy ve smyslu § 349 odst. 3 obch. zák. posuzovat s

ohledem na charakter dodávaného zboží a s ohledem na to, že není zřejmé, že by

kupující na pozdějším plnění již neměla zájem. Podle žalované soudy pochybily,

když dospěly k závěru, že se nejedná o fixní smlouvu s ohledem na charakter

zboží (tiskopisy dle soudů nebyly použitelné pouze v jednom roce) a s ohledem

na to, že nebylo zřejmé, že by žalovaná neměla na pozdějším plnění již zájem.

Žalovaná naopak tvrdila, že kupní smlouva byla fixní smlouvou, a uvedla, že

fixní povaha smlouvy by se měla posuzovat dle obsahu smlouvy, nikoli z

charakteru dodávaného zboží nebo z toho, zda je či není zřejmé, že kupující na

pozdějším plnění nemá zájem.

Žalovaná závěrem navrhla, aby dovolací soud napadené rozhodnutí v dotčeném

rozsahu zrušil a věc vrátil odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalobkyně ve vyjádření k dovolání polemizovala s argumentací žalované, dále

uvedla, že se ohledně otázek formulovaných žalovanou ztotožňuje s řešením soudů

a navrhla, aby dovolací soud dovolání žalované odmítl či zamítl a uložil

žalované, aby žalobkyni nahradila náklady dovolacího řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 30. září 2017 (viz čl.

II zákona č. 296/2017 Sb.), dále jen „o. s. ř.“. Po zjištění, že dovolání

podaly osoby oprávněné zastoupené advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.), Nejvyšší

soud posuzoval, zda jsou dovolání přípustná.

Podle § 237 o. s. ř. není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti

každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže

napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva,

při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má být dovolacím

soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolání žalobkyně není přípustné, neboť

otázka formulovaná žalobkyní nezaloží přípustnost dovolání z toho důvodu, že

napadené rozhodnutí na jejím řešení nezávisí.

Z obsahu dovolání žalobkyně se podává, že žalobkyně spatřovala přípustnost

dovolání v tom, že odvolací soud se při řešení otázky, zda je možné, aby

dohodou zanikly již splněné závazky, odchýlil od ustálené rozhodovací praxe

dovolacího soudu, konkrétně od rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 27. 10. 2011,

sp. zn. 29 Cdo 2104/2010. Na řešení této právní otázky však není napadené

rozhodnutí založeno; pro řešenou věc bylo podstatné, že dohodou (dodatkem č. 3)

došlo k zániku části nesplněných závazků, nikoli to, zda lze dohodou zrušit

závazky již zaniklé splněním. K povinnosti dovolatelky formulovat právní

otázku, na které napadené rozhodnutí závisí, viz například usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. 29 NSČR 53/2013, či usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2376/2019.

Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně odmítl podle § 243c odst. 1 o. s. ř.

jako nepřípustné.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že ani dovolání žalované není přípustné, neboť

žádná ze tří otázek, na jejichž základě žalovaná dovozovala přípustnost

dovolání, není způsobilá založit přípustnost dovolání (viz níže).

Ohledně první otázky týkající se posuzování, zda lze existenci podstatné

náležitosti kupní smlouvy spočívající v závazku prodávajícího převést

vlastnické právo kupujícímu dovodit z ujednání o tom, že prodávající odevzdá

zboží a kupující jej převezme, nelze dovolatelce přisvědčit, že by se jednalo o

otázku v rozhodovací praxi neřešenou, ani s ní nelze souhlasit v tom, že se

soudy při jejím řešení odchýlily od rozhodnutí dovolacího soudu, na která

dovolatelka poukazovala.

Z rozhodovací praxe dovolacího soudu týkající se podstatných náležitostí kupní

smlouvy nelze dovodit požadavek, aby v kupní smlouvě byl vždy výslovně uveden

závazek prodávajícího převést vlastnické právo ke zboží na kupujícího. Závazek

k převedení vlastnického práva požadovaný § 409 obch. zák. představuje obecné

uvedení cíle, kterého má být dosaženo; § 411 obch. zák. pak závazek

prodávajícího formuluje jako povinnost prodávajícího umožnit kupujícímu nabýt

vlastnické právo. K tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4.

2011, sp. zn. 23 Cdo 898/2009. Soudy obou stupňů tedy nepochybily, pokud

závazek prodávajícího převést vlastnické právo dovodily ze závazku

prodávajícího předat zboží kupujícímu a ze závazku kupujícího zboží převzít, a

to s ohledem na § 443 obch. zák., podle něhož kupující nabývá vlastnické právo

ke zboží, jakmile mu je zboží předáno. Přisvědčit argumentaci žalované, podle

níž by pouhá absence výslovného vyjádření závazku prodávajícího převést

vlastnické právo k předmětu koupě, který lze dovodit z obsahu smlouvy,

znamenala závěr o tom, že nebyla uzavřena kupní smlouva, by vedlo k

nepřiměřenému formalismu při posuzování podstatných náležitostí kupní smlouvy.

Druhá otázka dovolatelky nezaloží přípustnost dovolání, neboť napadené

rozhodnutí na jejím řešení nezávisí. Otázka, zda lze chybějící podstatnou

náležitost kupní smlouvy nahradit odkazem na jiný dokument, který obě smluvní

strany nezavazuje, není v kontextu výše uvedeného pro řešenou věc relevantní. Z

výše uvedené argumentace k první otázce totiž vyplývá, že v dodatku č. 1 byly

obsaženy podstatné náležitosti kupní smlouvy, pozbývá tedy smysl řešit druhou

dovolatelčinu otázku. K povinnosti dovolatelky formulovat právní otázku, na

které napadené rozhodnutí závisí, viz například usnesení Nejvyššího soudu ze

dne 18. 7. 2013, sp. zn. 29 NSČR 53/2013, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne

26. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2376/2019.

Třetí otázka dovolatelky se týká výkladu obsahu smlouvy, neboť fixní povaha

kupní smlouvy ve smyslu § 349 odst. 3 obch. zák. musí vyplývat z obsahu

smlouvy. Nemůže se tedy jednat o otázku neřešenou, jak uváděla dovolatelka. K

judikatorním závěrům ohledně požadavků na výklad obsahu právních úkonů viz

blíže například rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. prosince 2010, sp. zn. 23

Cdo 4119/2007. S dovolatelkou lze souhlasit potud, že fixní povaha smlouvy se

dovozuje z obsahu smlouvy, což ovšem nemění nic na tom, že závěr soudů o tom,

že z dodatku č. 1 nevyplývá, že by kupující neměl na pozdějším plnění zájem, je

v souladu s judikaturou. Závěr o tom, že není zřejmé, že by kupující na

pozdějším plnění neměl zájem, je výsledkem výkladu předmětného dodatku č. 1

jako právního úkonu. Závěr soudů obou stupňů a dovolatelčina argumentace

ohledně toho, že fixní povaha smlouvy má být posuzována podle obsahu právního

úkonu tak nejsou v rozporu a napadené rozhodnutí není ani v rozporu s ustálenou

rozhodovací praxí vztahující se k výkladu právních úkonů (viz rozsudek citovaný

výše).

Z výše uvedeného vyplývá, že dovolání žalované není přípustné, neboť žádná z

otázek formulovaných žalovanou nezaloží přípustnost dovolání. Nejvyšší soud

proto dovolání žalované podle § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší soud dovolání žalované odmítl, nezabýval se jejím

návrhem na odklad vykonatelnosti, neboť podle závěru nálezu Ústavního soudu ze

dne 23. 8. 2017, sp. zn. III. ÚS 3425/16, jsou-li splněny důvody pro odmítnutí

dovolání či pro zastavení dovolacího řízení (§ 243c o. s. ř.), není

"projednatelný" ani návrh na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného

rozhodnutí odvolacího soudu, protože jde o návrh akcesorický.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není v souladu s § 243f odst. 3 o. s.

ř. odůvodněn.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. 12. 2020

JUDr. Kateřina Hornochová

předsedkyně senátu