Nejvyšší soud Rozsudek občanské

25 Cdo 1065/2019

ze dne 2019-07-24
ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.1065.2019.1

25 Cdo 1065/2019-182

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra

Vojtka a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Martiny Vršanské v právní věci

žalobkyně: Energie Pro s. r. o., se sídlem U Sluncové 666/12a, Praha 8, IČO

24701921, zastoupená JUDr. Valerií Vodičkovou, advokátkou se sídlem Vodičkova

792/40, Praha 1, proti žalovanému: Český rozhlas, se sídlem Vinohradská

1409/12, Praha 2, IČO 45245053, zastoupený JUDr. Gabrielem Achourem, advokátem

se sídlem Panská 890/7, Praha 1, o uveřejnění odpovědi, vedené u Obvodního

soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 25 C 68/2018, o dovolání žalobkyně proti rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 2. 10. 2018, č. j. 22 Co 92/2018-108, takto:

Dovolání se zamítá.

Obvodní soud pro Prahu 2 rozsudkem ze dne 13. 6. 2018, č. j. 25 C 68/2018-34,

uložil žalovanému uveřejnit na své náklady na svém zpravodajském portálu

www.irozhlas.cz podle § 14 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při

vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon),

odpověď žalobkyně na předchozí článek žalovaného „Obce kvůli vytunelované

Energii pod kontrolou přišly o stamiliony“, a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Rozhodl tak podle § 153a odst. 3 o. s. ř. rozsudkem pro uznání, neboť žalovaný

se ve lhůtě 30 dnů od doručení kvalifikované výzvy podle § 114b o. s. ř. dne 7. 5. 2018 pouze dne 1. 6. 2018 vyjádřil, že nárok žalobkyně neuznává ani zčásti,

a s ohledem na složitost věci, svou vnitřní strukturu, která předpokládá

interní dohodu na dalším postupu a procesní strategii, a předání spisu

externímu zástupci, požádal o prodloužení lhůty k vyjádření k žalobě o dalších

15 dnů. Soud dospěl k závěru, že žalovaný má jako veřejnoprávní médium nejen

zkušenosti s žalobami tohoto typu, ale rovněž jistě disponuje zaměstnanci s

právnickým vzděláním a je jen jeho věcí, aby si své interní rozhodovací procesy

uspořádal tak, aby mohl dostát svým povinnostem. Jestliže mu ve vyjádření ve

smyslu § 114b odst. 5 o. s. ř. nebránil žádný vážný důvod a ve stanovené lhůtě

se nevyjádřil natolik dostatečně, aby proti tvrzením žalobkyně postavil alespoň

taková tvrzení o rozhodujících skutečnostech, z nichž by vyplýval základ jeho

obrany vůči žalobě, nevěnoval doručené žalobě ani kvalifikované výzvě soudu

náležitou pečlivost, jeho nečinnost nic objektivně neospravedlňuje, a je tedy

třeba mít za to, že žalobou uplatněný nárok uznal. Městský soud v Praze k odvolání žalovaného rozsudkem ze dne 2. 10. 2018, č. j. 22 Co 92/2018-108, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že se rozsudek pro

uznání nevydává. Opřel se o judikatorní závěry Ústavního soudu, podle nichž je

fikce uznání nároku podle § 153a odst. 3 o. s. ř. vyhrazena jen pro případy

lhostejné či obstrukční pasivity žalovaného, jejíž akceptace by byla z pohledu

žalobce nespravedlivou. Žalovaný sice prvním podáním nenaplnil znaky

kvalifikovaného vyjádření, ale jednoznačně formuloval svůj nesouhlas s nárokem

žalobkyně a současně žádostí o prodloužení lhůty vyjádřil i svou připravenost v

řízení vystupovat aktivně a hájit svá práva, což poté potvrdil doplněním svého

vyjádření k žalobě dne 15. 6. 2018. Překážkou pro vydání výzvy a následně i

rozsudku pro uznání ostatně byla též vada žaloby spočívající v její

neurčitosti, a soud prvního stupně měl proto nejdříve žalobkyni vést k

odstranění této vady. Ve věci jde totiž o dva samostatné nároky, které mohou

stát vedle sebe, jeden nevylučuje druhý. Nelze je však směšovat v návrhu

obsahujícím tzv. eventuální petit, jako je tomu v této věci, v níž žalobkyně

požaduje uveřejnění odpovědi podle tiskového zákona a až v případě neúspěchu

žádá uveřejnění omluvy, neboť žaloby s tímto petitem přicházejí v úvahu pouze

tehdy, jestliže plnění podle primárního petitu vylučuje z povahy věci plnění

podle eventuálního petitu. Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním, jehož přípustnost

dovozuje z ustanovení § 237 o. s. ř. tím, že napadené rozhodnutí závisí na

vyřešení právní otázky, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené

rozhodovací praxe dovolacího soudu, resp. tato otázka v rozhodování dovolacího

soudu dosud nebyla vyřešena.

Domnívá se, že tvrzená složitost věci nenaplňuje

definici vážného důvodu, pro který by soud měl ve smyslu § 114b odst. 1 o. s. ř. prodloužit lhůtu k vyjádření, protože žalovaný je právnickou osobou působící

v oblasti médií, která se nebrání žalobě podle tiskového zákona poprvé. Žaloba

mu byla navíc doručena Městským soudem v Praze před rozhodnutím o věcné

příslušnosti soudu již dne 18. 1. 2018, takže seznamování se s věcí a udělení

plné moci pro externího právního zástupce až po uplynutí více než čtyř měsíců

se jeví jako nečinnost a nezájem o věc a tvrzení o vnitřním schvalovacím

procesu jako zcela účelové. Zmocnění zástupce a jeho jednání je ostatně v

rozporu s péčí řádného hospodáře. Žádost o prodloužení lhůty je nejen

nedostatečná, ale žalovaným uvedené důvody také postrádají potřebný aspekt

ospravedlnitelnosti, kvůli jeho obstrukčnímu a lhostejnému jednání nastala

fikce uznání nároku, a soud prvního stupně tudíž nepostupoval přehnaně

formalisticky. Vlastní žaloba pak neobsahuje eventuální petit, neboť jde jen o

jeden nárok, ačkoli může mít dva odlišné právní důvody. Žalobkyně proto

navrhuje, aby byl rozsudek odvolacího soudu zrušen. Žalovaný ve vyjádření navrhl, aby dovolání žalobkyně bylo odmítnuto, příp. zamítnuto, neboť v kontextu rozhodovací praxe Ústavního soudu se odvolací soud

neodchýlil od ustálené judikatury dovolacího soudu. Soud prvního stupně

postupoval nesprávně, jestliže vydal rozsudek pro uznání za situace, kdy žaloba

nesplňuje zvýšené požadavky pro uplatnění kvalifikované výzvy, žalobní návrh

byl vyjádřen eventuálním petitem a žalovaný ve své obvyklé žádosti o

prodloužení lhůty žalovaný nárok jednoznačně popřel a neučinil žádné

neopodstatněné kroky, které by bylo možno považovat za obstrukční či účelově

pasivní. Žaloba je kromě toho zjevně bezdůvodná, a nelze už jen proto o ni

rozhodnout rozsudkem pro uznání, neboť právo na odpověď podle tiskového zákona

se týká jen tištěného periodika, nikoli internetového zpravodajství. Použití

fikce uznání nároku spojeného s nezvratným odepřením meritorního přezkumu věci

je za těchto okolností neslučitelné s právem na spravedlivý proces. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), zastoupenou advokátem ve smyslu § 241 o. s. ř., dospěl (při vázanosti

uplatněnými dovolacími důvody podle § 242 odst. 3 věta první o. s. ř.) k

závěru, že není ve smyslu § 237 o. s. ř. přípustné pro řešení procesněprávní

otázky formulování a charakteru tzv. eventuálního petitu žaloby. Podstata žaloby s tzv. eventuálním petitem spočívá v tom, že se žalobce domáhá,

aby žalovanému byla uložena určitá povinnost, a pro případ, že tento primární

petit bude zamítnut, aby bylo rozhodnuto o dalším požadavku žalobce. Žalovaný

však nemá možnost volby plnění, soud o eventuálním (tj. druhém) petitu

rozhoduje pouze v případě, že nároku uplatněnému v primárním petitu nelze

vyhovět.

Domáhá-li se žalobce, pokud to právní předpis nebo smlouva připouští,

aby byl žalovaný zavázán poskytnout mu jedno nebo druhé plnění podle své volby,

jde o tzv. alternativní petit, a formuluje-li svou žalobu tak, že je ochoten

místo požadovaného plnění přijmout od žalovaného plnění jiné, nevyplývající z

daného právního vztahu, nazývá se petit tzv. alternativou facultas (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 1998, sp. zn. 25 Cdo 195/98, nebo

usnesení téhož soudu ze dne 27. 10. 2009, sp. zn. 22 Cdo 4123/2009, publikováno

pod C 7782 v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, C. H. Beck, dále též jen „Soubor“). Dovolatelka se ve své žalobě domáhá vydání rozsudku, kterým by byla žalovanému

uložena povinnost uveřejnit na svém zpravodajském portálu odpověď žalobkyně na

předchozí článek žalovaného v konkrétním znění, a dospěl-li by soud k závěru,

že žalobkyni toto právo podle tiskového zákona nepřísluší, pak zveřejnění

obdobně formulované omluvy na stejném místě za nepravdivá tvrzení obsažená v

daném článku. Je tudíž zjevné, že žalobkyně uplatnila v tzv. eventuálním petitu

dva samostatné nároky, které spolu nejsou provázány případnou nemožností

splnění prvního z nich, jako je tomu typicky u žalob na vydání věci, eventuálně

náhradu škody, rozsudek odvolacího soudu je zde v souladu s ustálenou

rozhodovací praxí dovolacího soudu a není ani důvodu, aby uvedená právní otázka

byla nyní posouzena odlišně. Dovolání je však podle § 237 o. s. ř. přípustné pro řešení otázky procesního

práva naplnění podmínek pro vydání rozsudku pro uznání podle § 153a odst. 3 o. s. ř., která za daných skutkových okolností doposud nebyla dovolacím soudem

vyřešena. Dovolání není důvodné.

Nesprávné právní posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.) může spočívat v tom,

že odvolací soud věc posoudil podle nesprávného právního předpisu, nebo že

správně použitý právní předpis nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný

skutkový stav věci nesprávně aplikoval.

Podle § 114b odst. 1 o. s. ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti

případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem,

elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, může

předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové

výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci

písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve

vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k

vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy

k prokázání svých tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a

schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2). Podle odstavce 5 téhož ustanovení jestliže se

žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a

ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za

to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku

(§ 153a odst. 3) musí být poučen. To neplatí, jsou-li splněny předpoklady pro

zastavení řízení nebo odmítnutí žaloby.

Podle § 153a odst. 3 o. s. ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-

li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal

(§ 114b odst. 5 a § 114c odst. 6).

Judikatura Nejvyššího soudu je ustálena v názoru, že žalovaný se ve smyslu §

114b odst. 5 o. s. ř. kvalifikovaně vyjádří (a zabrání tak fikci uznání nároku

a vydání rozsudku pro uznání), jestliže z jeho včasného písemného vyjádření

vyplývá, že nárok, který byl proti němu uplatněn žalobou, zcela neuznává a

jestliže alespoň v základních obrysech vylíčí rozhodující skutečnosti, na nichž

staví svoji obranu. Žalovaný se nemusí výslovně vyjádřit ke všem žalobcovým

tvrzením, není hodnocena ani kvalita nebo obšírnost jeho vyjádření, vyjádření

ale nemůže být obecné a vágní, protože jinak by smysl usnesení vydaného podle §

114b odst. 1 o. s. ř. nemohl být naplněn. Pouhý nesouhlas s žalobou tak zásadně

nelze považovat za kvalifikované vyjádření způsobilé zabránit následkům

předvídaným § 114b odst. 5 o. s. ř. (srov. zejména rozsudky Nejvyššího soudu ze

dne 8. 3. 2005, sp. zn. 21 Cdo 1951/2004, publikovaný pod č. 21/2006 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu, a ze dne 19. 8. 2008, sp.

zn. 21 Cdo 3597/2007, Soubor C 7471 a C 7472, příp. usnesení téhož soudu ze dne

1. 7. 2008, sp. zn. 28 Cdo 611/2008, Soubor C 6379).

Účelem zákona je ustanovením § 114b odst. 5 o. s. ř. sankcionovat především

nečinnost žalovaného a jeho neochotu přispět k tomu, aby bylo dosaženo účelu

řízení, a nikoliv to, v jakém rozsahu a jak kvalitně se ve věci vyjádřil (srov.

z odborné literatury zejména Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád

I. Komentář, 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2009, s. 794). Na tom se shoduje i

judikatura dovolacího soudu, která pak v konkrétních individuálních případech

řeší, nakolik je tento smysl naplněn. Také Ústavní soud opakovaně zdůraznil, že

vydání rozsudku pro uznání na základě fikce předvídané § 114b odst. 5 a § 153a

odst. 3 o. s. ř. představuje institut, s nímž je vzhledem k jeho potenci

intenzivně zasáhnout do procesních práv žalovaného nutné zacházet velmi

citlivě. Ačkoli dikce citovaných ustanovení v zásadě neponechává rozhodujícímu

soudci prostor pro uvážení při jejich aplikaci, obecná pravidla spravedlivého

procesu a ústavní požadavky pramenící z čl. 36 Listiny základních práv a svobod

musí být i v takovém případě respektovány, aby byla nejen zachována rovnost

stran soudního sporu, ale též přístup k soudu. Jelikož je účelem fikce uznání

nároku ve smyslu § 114b odst. 5 o. s. ř. zvýšení efektivity a zrychlení

soudního řízení v případech, v nichž se žalovaný pokouší o procesní obstrukce

nebo je pasivní, obnáší shora zmíněná zdrženlivost při využívání předmětného

institutu především důkladné posouzení otázky, zda okolnosti případu

nenasvědčují tomu, že se o zaviněné zdržování postupu soudu či celkovou

pasivitu ze strany žalovaného nejedná. Je-li z chování účastníka řízení, jenž

jinak není procesně nečinný a nemaří řádné projednání věci soudem, zřejmé, že

se žalobou nesouhlasí a hodlá se jí bránit, stává se mechanická aplikace § 153a

odst. 3 o. s. ř. neslučitelnou se zásadami, na nichž stojí občanský soudní řád,

a tím i s principy spravedlivého procesu (srov. nález pléna Ústavního soudu ze

dne 31. 5. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 13/15, publikovaný ve Sbírce zákonů pod č.

211/2016 Sb., a dále např. nálezy téhož soudu ze dne 1. 4. 2014, sp. zn. IV. ÚS

2503/13, ze dne 19. 7. 2016, sp. zn. IV. ÚS 842/16, ze dne 1. 8. 2016, sp. zn.

I. ÚS 1024/15, ze dne 6. 9. 2016, sp. zn. IV. ÚS 1252/16, ze dne 13. 10. 2016,

sp. zn. I. ÚS 1261/15, či ze dne 14. 2. 2017, sp. zn. I. ÚS 2693/16).

V projednávané věci byla žalovanému doručena žaloba spolu s výzvou podle § 114b

odst. 1 o. s. ř. dne 7. 5. 2018, přičemž lhůta k vyjádření byla stanovena na 30

dnů od doručení. Dne 1. 6. 2018 se žalovaný vyjádřil, že žalobu neuznává ani

zčásti a požádal o prodloužení lhůty k vyjádření o 15 dní, a to s ohledem na

složitost věci, které se daný spor týká, svou vnitřní strukturu, která

předpokládá předchozí interní dohodu na dalším postupu a procesní strategii, a

rovněž s ohledem na předání spisu externímu právnímu zástupci. Soud prvního

stupně o této žádosti nerozhodl a dne 13. 6. 2018 vyhlásil ve věci rozsudek pro

uznání, neboť měl za to, že žalovaný žalobou uplatněný nárok podle § 114b odst.

5 o. s. ř. uznal. Podrobné vyjádření žalovaného k žalobě došlo soudu dne 15. 6.

2018, tedy ještě před doručením rozsudku (13. 7. 2018) a ve lhůtě, o kterou

žalovaný požádal prodloužit soudem stanovenou lhůtu.

Z hlediska těchto okolností je zřejmé, že daný případ se po skutkové stránce

relevantně odlišuje od věcí, které již Nejvyšší soud projednával a v nichž

shledal, že došlo k naplnění podmínek pro vydání rozsudku pro uznání, i když

žalovaný požádal o prodloužení lhůty k vyjádření ještě před jejím marným

uplynutím (srov. např. usnesení ze dne 18. 5. 2017, sp. zn. 33 Cdo 3474/2016,

kde k neuznání nároku došlo až po uplynutí lhůty, přičemž soud o jinak včasné

žádosti o její prodloužení nerozhodl, nebo usnesení ze dne 19. 10. 2017, sp.

zn. 25 Cdo 2757/2017, podle nějž bylo rozhodným důvodem to, že žalovaný nejenže

neuvedl, proč s žalobou nesouhlasí, ale i proč mu původní lhůta nepostačovala k

opatření potřebných informací, listinných důkazů a právního zástupce). Blíží se

naopak případům, v nichž i přes formálně korektní dovození fikce uznání nároku

soudy nižších stupňů nebylo možno na straně žalovaného spatřovat obstrukční

taktizování či procesní pasivitu (srov. rozsudek ze dne 28. 6. 2017, sp. zn. 28

Cdo 2883/2015, Soubor C 16662, který řešil případ, v němž byl nesouhlas s

žalobním nárokem vyjádřen v poměrně obecné rovině, ale současně byla projevena

jasná vůle aktivně se účastnit řízení, nebo rozsudek ze dne 11. 7. 2017, sp.

zn. 28 Cdo 3437/2016, Soubor C 16665, kde neúmyslné zmeškání lhůty k vyjádření

spočívalo v objektivní překážce na straně právního zástupce).

Nejvyšší soud, následuje uvedené judikatorní závěry Ústavního soudu, má proto

za to, že v daném případě, kdy s žalobou nesouhlasící žalovaný požádal ještě ve

stanovené lhůtě o její přiměřené prodloužení (§ 55 o. s. ř.), aby tak mohl

vyhovět tzv. kvalifikované výzvě podle § 114b odst. 1 o. s. ř., přičemž uvedl

konkrétní okolnosti, které mu neumožňují výzvě vyhovět včas, a jestliže v

řízení nebyly zjištěny žádné skutečnosti, z nichž by bylo možno usuzovat na

jeho obstrukční nebo úmyslně pasivní jednání s účelem zdržování postupu soudu,

nedošlo k naplnění předpokladů fikce uznání žalobního nároku podle § 114b odst.

5 o. s. ř. a rozsudek pro uznání (§ 153a odst. 3 o. s. ř.) tak jakožto

výjimečný procesní nástroj neměl být vydán. Na místě je naopak meritorní

projednání žaloby, při němž soud bude moci zhodnotit procesní obranu žalovaného

vůči tvrzením žalobkyně, neboť v řízení zjevně nebyl nečinný a projevil zájem o

věc. Na tom nic významně nemění ani okolnost, že žalovaný měl možnost se s

žalobou seznámit ještě před vydáním tzv. kvalifikované výzvy, neboť ani tato

určitá prodleva nespadající ovšem do lhůty k vyjádření nesvědčí o obstrukčním

přístupu žalovaného, který se relevantně vyjádřil jen s několikadenním

zpožděním oproti soudem stanovené lhůtě.

Z uvedeného vyplývá, že napadené rozhodnutí je z pohledu uplatněného dovolacího

důvodu správné, a Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle § 243d odst. 1

písm. a) o. s. ř. zamítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení nebylo rozhodováno, neboť řízení ve věci

pokračuje, takže o náhradě nákladů včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne

soud prvního stupně v souvislosti s konečným rozhodnutím ve věci samé (§ 151

odst. 1 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. 7. 2019

JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu