Nejvyšší soud Usnesení občanské

26 Cdo 1837/2006

ze dne 2007-07-12
ECLI:CZ:NS:2007:26.CDO.1837.2006.1

26 Cdo 1837/2006

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z

předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry

Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně m. č. P. 1,

zastoupené advokátkou, proti žalovaným 1) D. H. a 2) O. H., zastoupeným

advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro

Prahu 1 pod sp. zn. 15 C 185/2000, o dovolání žalovaných proti rozsudku

Městského soudu v Praze ze dne 11. dubna 2006, č. j. 16 Co 274/2005-191, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně na náhradě

nákladů dovolacího řízení částku 1.025,- Kč k rukám advokátky, do tří dnů od

právní moci tohoto usnesení.

Obvodní soud pro Prahu 1 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 4. dubna 2003,

č. j. 15 C 185/2000-101, přivolil k výpovědi žalobkyně z nájmu žalovaných k

„bytu 3+1 s příslušenstvím, IV. kategorie, umístěného ve 2. podlaží domu č. p.

404 v P. 1 –M. S., Ú. 29“ (dále jen „předmětný byt“, resp. „byt“), určil, že

nájemní poměr skončí uplynutím posledního dne tříměsíční výpovědní lhůty, která

počne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po právní moci

rozsudku, žalovaným uložil povinnost byt vyklidit a vyklizený odevzdat

žalobkyni do patnácti dnů po uplynutí výpovědní lhůty a rozhodl o nákladech

řízení účastníků.

Po provedeném dokazování soud prvního stupně dovodil, že – z důvodů

specifikovaných v jeho rozsudku – není naplněn uplatněný výpovědní důvod

podle § 711 odst. 1 písm. h/ zákona č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, ve znění účinném ke dni dání výpovědi z nájmu bytu /a ve znění do 30. března 2006/ (dále jen „obč. zák.“). Poté dovodil, že další uplatněný výpovědní

důvod podle § 711 odst. 1 písm. g/ obč. zák. je však naplněn. Vyšel přitom ze

skutkových zjištění, že žalovaní (společní nájemci předmětného bytu) jsou

manželé, že výpověď z nájmu bytu z důvodů podle § 711 odst. 1 písm. g/ a h/

obč. zák. jím byla doručena dne 24. října 2000, že v té době byli vlastníky

nemovitosti nacházející se v katastrálním území Ž., okres K. a nemovitosti

nacházející se v katastrálním území P., okres K., že obě tyto nemovitosti jsou

ve velmi špatném stavu a nemohou proto sloužit k trvalému bydlení, že dále v té

době byli a jsou i v současné době spoluvlastníky v rozsahu jedné ideální

poloviny domu čp. 17 v katastrálním území B. v P. (dále jen „dům čp. 17“) a že

dům zakoupili v roce 1988 spolu se svým synem T., který je spoluvlastníkem jeho

druhé ideální poloviny. Dále zjistil, že od domu čp. 17 se nedochovalo

kolaudační rozhodnutí, že však je k dispozici několik podkladů, z nichž

vyplývá, že dům čp. 17 byl určen k bydlení, že podle sdělení odboru výstavby

městské části P. 6 je dům čp. 17 veden jako rodinný dům, že podle tohoto

sdělení se má v přízemí domu nacházet obytná kuchyň, dvě kuchyně a kuchyňský

kout, dva pokoje, jídelna, krám, prádelna, koupelna, WC a předsíň, v prvním

patře pak kuchyně, dvě komory, čtyři pokoje, dvě koupelny, WC a předsíň, že

podle přípisu oddělení výstavby ze dne 25. dubna 1966 byl dům při místním

šetření shledán jako obytný, že v době, kdy jej žalovaní se synem zakoupili, v

něm jedna ze spoluvlastnic ještě bydlela, že v současné době se v přízemí domu

nachází místnost využívaná jako ateliér, z něhož lze projít do restaurátorské

dílny, dále je zde místnost opatřená kuchyňskou linkou, místnost s psacím

stolem, dvě místnosti s uskladněným nábytkem, místnost s kulečníkem a

starožitným nábytkem, místnost opatřená sprchovým koutem, umyvadlem a WC, že v

prvním patře domu jsou místnosti vybavené starožitným nábytkem a dále také

koupelna a WC, že objekt je vytápěn plynovým kotlem, přičemž k rekonstrukci

topení došlo počátkem devadesátých let minulého století, a že jeho stav lze

označit za dobrý. Ze skutkových zjištění týkajících se domu čp. 17 učinil

skutkový závěr, že dům je způsobilý sloužit účelu, k němuž je i v současné době

určen, tj. k trvalému bydlení. Na tomto skutkovém základě soud prvního stupně

především dovodil, že žalovaní mají (ve smyslu § 711 odst. 1 písm. g/ obč. zák.) dva byty, tj. předmětný byt a byt v domě čp. 17; v této souvislosti

uvedl, že není možno – s ohledem na ochranný systém státem regulovaných

nájemních vztahů – připustit, aby jejich rozhodnutí o jiném než bytovém využití

domu čp. 17 mohlo ovlivnit odpověď na otázku, zda mají vedle předmětného bytu

ještě jinou možnost bydlení.

Dále rovněž dovodil, že v řízení nebyly zjištěny

žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly závěr, že na žalovaných nelze

spravedlivě požadovat, aby užívali pouze jeden byt. Proto k výpovědi z nájmu

bytu z důvodu podle § 711 odst. 1 písm. g/ obč. zák. přivolil; přitom dodal, že

subjektivní důvody, pro něž žalovaní v domě čp. 17 nebydlí, nejsou právně

významné.

K odvolání žalovaných Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne

1. října 2003, č. j. 13 Co 311/2003-126, citovaný rozsudek soudu prvního stupně

změnil tak, že žalobu zamítl a rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy

obou stupňů.

K dovolání žalobkyně Nejvyšší soud České republiky rozsudkem ze dne 14. dubna

2005, č. j. 26 Cdo 874/2004-150, měnící (zamítavý) rozsudek odvolacího soudu

zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Poté odvolací soud rozsudkem ze dne 11. dubna 2006, č. j. 16 Co 274/2005-191,

rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o odvolacích a dovolacích

nákladech řízení účastníků.

Odvolací soud se ztotožnil se zjištěným skutkovým stavem a – po doplnění

dokazování v odvolacím řízení – vzal rovněž mimo jiné za zjištěno, že podle

dohody spoluvlastníků z období od roku 1988 do roku 1993 měl dům čp. 17

spravovat a užívat s určitými výjimkami pouze syn žalovaných T. H. Za správné

pokládal rovněž právní závěry, které soud prvního stupně dovodil s odkazem na

ustanovení § 711 odst. 1 písm. g/ obč. zák. Konstatoval, a to i s odkazem na

ustanovení § 104 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), že dům čp. 17 je rodinným domem (byť v archivované

dokumentaci nejsou jednotlivé byty stavebně odděleny), který byl ještě v roce

1988 (v době, kdy jej žalovaní a jejich syn zakoupili) užíván k bydlení, že

dohodu spoluvlastníků o využití domu k nebytovým účelům synem žalovaných T. H.

nelze akceptovat, neboť „v opačném případě by … soud svým rozhodnutím aproboval

stav vedoucí ke zneužití ochranného systému státem regulovaných nájemních

vztahů“, a že za této situace mají žalovaní dva byty. Dále uvedl, že v současné

době je dům čp. 17 v dobrém technickém stavu a že z hlediska

stavebnětechnického uspořádání je způsobilý uspokojit bytovou potřebu dvou

rodin. Dovodil rovněž, že – z důvodů uvedených v napadeném rozsudku – nejde ze

strany žalobkyně o výkon práva v rozporu s dobrými mravy ve smyslu § 3 odst. 1

obč. zák.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalovaní dovolání, jehož přípustnost

opřeli o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 (dále jen

„o.s.ř.“). Uplatněné dovolací námitky podřadili pod dovolací důvod nesprávného

právního posouzení věci podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. V dovolání

především zpochybnili správnost právního závěru, že mají (ve smyslu § 711 odst. 1 písm. g/ obč. zák.) dva byty. Podle jejich názoru k naplnění předpokladu

existence dvou bytů nepostačuje, má-li někdo v době dání výpovědi z nájmu bytu

(zde odkázali na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. února 2006, sp. zn. 26

Cdo 2460/2005) pouhou teoretickou možnost jakéhokoliv jiného bydlení, nýbrž

musí disponovat reálnou možností jiného řádného bydlení. Jestliže se synem T. uzavřeli dohodu, že dům čp. 17 bude užívat pouze on, nelze dovodit, že v

rozhodné době měli dva byty. Popřením uvedené dohody spoluvlastníků jsou podle

dovolatelů omezována nezadatelná práva spoluvlastníků nakládat svobodně se

společnou věcí a navíc jde rovněž o nepřímý zásah do spoluvlastnického práva

třetí osoby, tj. účastníka zmíněné dohody T. H. Uvedený zásah nutí

spoluvlastníky domu, aby výkon svých spoluvlastnických práv uspořádali jinak,

než odpovídá jejich projevené vůli. To je podle názoru dovolatelů v rozporu s

čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Pro ilustraci uvedli, že i

právní řád a soudní praxe dřívějšího společenského systému připouštěly, aby

vlastník volný byt ve svém domku vyňal z přidělovacího oprávnění státní správy

jednostranným prohlášením podle § 23 zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s

byty. Bylo-li proti vlastníku rodinného domu uplatněno zrušení práva osobního

užívání jiného bytu podle § 184 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, ve znění účinném do 31. prosince 1991, mohl se podle § 8 odst. 2

vyhlášky č. 45/1964 Sb. rozhodnout, který ze dvou bytů bude užívat jako byt

jediný. Pokud by měl dovolací soud jiný právní názor, předkládají dovolatelé

jako zásadně právně významnou otázku, „zda může být v řízení o přivolení k

výpovědi z nájmu bytu podle § 711 odst. 1 písm. g/ obč. zák. v zájmu

efektivního využívání dosavadní státní regulace nájemních vztahů omezeno právo

spoluvlastníků domu rozhodnout svobodně o způsobu užívání společného domu“. Poté dovolatelé – s odkazem na konkrétní v dovolání uvedené okolnosti a

rozsudek Nejvyššího soudu ve věci sp. zn. 26 Cdo 2460/2005 – zpochybnili rovněž

správnost právního názoru, že výpověď z nájmu bytu není v daném případě v

rozporu s dobrými mravy. Nakonec zpochybnili rovněž správnost skutkových

zjištění, z nichž odvolací soud vycházel při posouzení charakteru domu čp. 17,

odvolacímu soudu vytkli, že se nezabýval motivy, které vedly spoluvlastníky

domu čp. 17 ke smluvní úpravě spoluvlastnických poměrů, zdůraznili, že dům čp. 17 byl „s ohledem na dohodnutý nebytový účel poměrně nákladným způsobem

upravován a je tedy nevhodný pro dvougenerační bydlení, které je takto

žalovaným a třetí osobě autoritativně vnucováno“.

Žalobkyně se ve vyjádření k dovolání ztotožnila se zjištěným skutkovým stavem i

s právním posouzením věci, s odkazem na rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci sp.

zn. 26 Cdo 2460/2005 zdůraznila otázku objektivní možnosti užívání bytu ve

vlastní nemovitosti a navrhla, aby dovolání bylo zamítnuto.

Podle čl. II bodu 3. zákona č. 59/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,

dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti

tohoto zákona (tj. před 1. dubnem 2005) nebo vydaným po řízení provedeném podle

dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních

právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 11. dubna 2006, tedy

po 1. dubnu 2005, kdy uvedená novela nabyla účinnosti, avšak po řízení

provedeném podle dosavadních právních předpisů (srov. čl. II, bod 2. a 3.

přechodných ustanovení zákona č. 59/2005 Sb.), Nejvyšší soud České republiky

jako soud dovolací projednal dovolání a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963

Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005

Sb. (dále opět jen „o.s.ř.”).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými

– účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), za splnění podmínky povinného

advokátního zastoupení dovolatelů (§ 241 odst. 1 a 4 o.s.ř.).

Poté se Nejvyšší soud zabýval otázkou přípustnosti tohoto mimořádného opravného

prostředku (§ 236 odst. 1 o.s.ř.), neboť toliko z podnětu přípustného dovolání

lze správnost napadeného rozhodnutí přezkoumat z hlediska uplatněných

dovolacích důvodů.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Přípustnost dovolání proti potvrzujícímu rozsudku odvolacího soudu se řídí

ustanoveními § 237 odst. 1 písm. b/ a c/ o.s.ř. Vady podle § 241a odst. 2 písm.

a/ o.s.ř. a ani vady uvedené v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a §

229 odst. 3 o.s.ř. přípustnost dovolání nezakládají a lze je přezkoumat pouze v

případě přípustného dovolání (§ 242 odst. 3 o.s.ř.).

Podle § 237 odst. 1 písm. b/ o.s.ř. není dovolání v dané věci přípustné proto,

že rozhodnutí soudu prvního stupně, potvrzené napadeným rozsudkem, bylo jeho

prvním rozhodnutím ve věci.

Podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. (tj. ustanovení, o něž přípustnost dovolání

opřeli dovolatelé) je dovolání přípustné proti rozsudku odvolacího soudu a

proti usnesení odvolacího soudu, jimiž bylo potvrzeno rozhodnutí soudu prvního

stupně, jestliže dovolání není přípustné podle písmena b/ a dovolací soud

dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce

zásadní význam. Přitom podle § 237 odst. 3 o.s.ř. rozhodnutí odvolacího soudu

má po právní stránce zásadní význam (odstavec 1 písm. c/) zejména tehdy, řeší-

li právní otázku, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena

nebo která je odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo

řeší-li právní otázku v rozporu s hmotným právem.

Z toho, že přípustnost dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř. je spjata

se závěrem o zásadním významu rozsudku po stránce právní, vyplývá, že také

dovolací přezkum se otevírá pouze pro posouzení otázek právních. Způsobilým

dovolacím důvodem, jímž lze dovolání odůvodnit, je v tomto případě zásadně jen

důvod podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř., jehož prostřednictvím lze namítat,

že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci; není jím naopak

důvod, kterým lze vytýkat nesprávnost skutkových zjištění (§ 241a odst. 3

o.s.ř.). Jelikož ve smyslu § 242 odst. 3 o.s.ř. je dovolací soud – s výjimkou

určitých vad řízení – vázán uplatněným dovolacím důvodem, jsou pro úsudek, zda

rozhodnutí odvolacího soudu má po právní stránce zásadní význam či nikoli,

relevantní pouze otázky (z těch, na kterých rozhodnutí odvolacího soudu

spočívá), jejichž posouzení odvolacím soudem dovolatel napadl, resp. jejichž

řešení v dovolání alespoň zpochybnil.

V projednávané věci použili dovolatelé vedle (způsobilého) dovolacího důvodu

podle § 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř. také dovolací důvod podle § 241a odst. 3

o.s.ř. (jímž brojili proti skutkovým zjištěním učiněným oběma soudy, resp.

proti způsobu hodnocení důkazů, z nichž soudy obou stupňů čerpaly svá skutková

zjištění pro posouzení otázky naplněnosti předpokladu existence dvou bytů ve

smyslu § 711 odst. 1 písm. g/ obč. zák.). Dovolatelé však přehlédli, že

skutkový základ sporu se v dovolacím řízení nemůže měnit; lze jej sice

napadnout (námitkou, že rozhodnutí vychází ze skutkového zjištění, které nemá

podle obsahu spisu v podstatné části oporu v provedeném dokazování), avšak

pouze tehdy, je-li dovolání již jinak – podle § 237 odst. 1 písm. a/ a b/

o.s.ř. (nebo při obdobném užití těchto ustanovení ve smyslu § 238 odst. 2 a §

238a odst. 2 o.s.ř.) – přípustné (§ 241a odst. 3 o.s.ř.). Je-li přípustnost

dovolání teprve zvažována (podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.), nemůže být

námitka směřující proti skutkovému stavu věci pro posouzení přípustnosti

dovolání právně relevantní. Jestliže tedy dovolatelé zpochybňují mimo jiné

rovněž správnost (úplnost) skutkových zjištění, z nichž soudy obou stupňů

vycházely při posouzení naplněnosti předpokladu existence dvou bytů ve smyslu §

711 odst. 1 písm. g/ obč. zák., nemohou tyto námitky založit přípustnost

dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c/ o.s.ř.

Napadené potvrzující rozhodnutí je založeno především na právním závěru, že – z

důvodů uvedených v napadeném rozsudku a potažmo i v rozsudku soudu prvního

stupně – mají žalovaní ve smyslu § 711 odst. 1 písm. g/ obč. zák. dva byty

(předmětný byt a byt v domě čp. 17). Protože správnost uvedeného právního

závěru byla dovoláním zpochybněna, mohl by tento závěr činit napadené

rozhodnutí zásadně právně významným. Dovolací soud však dospěl k závěru, že z

posléze uvedených důvodů o takové rozhodnutí jít nemůže.

O situaci, kdy nájemce má ve smyslu § 711 odst. 1 písm. g/ obč. zák. dva nebo

více bytů, jde v případě, svědčí-li nájemci právní titul k užívání dvou (více)

bytů. Tak je tomu nejen tehdy, kdy nájemci svědčí právo nájmu bytu ve smyslu §

685 a násl. obč. zák. ke dvěma (více) bytům, ale – mimo jiných případů – i

tehdy, užívá-li nájemce jeden byt z titulu práva nájmu bytu a další byt z

titulu vlastnického (spoluvlastnického) práva k domu či bytu či práva

odpovídajícího věcnému břemenu apod. Z hlediska naplněnosti předpokladu

existence dvou (více) bytů ve smyslu ustanovení § 711 odst. 1 písm. g/ obč.

zák. je tedy především rozhodné, zda nájemci svědčí dva, resp. více právních

titulů zakládajících právo na bydlení trvalé povahy (srov. rozhodnutí

uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 1978, pod

pořadovým číslem 14, str. 160, dále např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne

29. srpna 2000, sp. zn. 26 Cdo 813/99).

Vzhledem k okolnostem posuzované věci nejsou bez významu ani následující právní

závěry přijaté ustálenou soudní praxí. Spoluvlastník domu má vlastní byt tehdy,

má-li právní možnost užívat byt v tomto domě (srov. rozsudek Nejvyššího soudu

České republiky ze dne 27. dubna 2000, sp. zn. 20 Cdo 1653/98, uveřejněný pod

č. 20 v sešitě č. 3 z roku 2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). V

odůvodnění citovaného rozhodnutí Nejvyšší soud uvedl, že byla-li žalovaná ke

dni smrti původní nájemkyně bytu spoluvlastnicí ideální poloviny rodinného

domu, ve kterém se nachází jedna bytová jednotka, pak nepochybně (zejména se

zřetelem k tomu, že druhá spoluvlastnice dům k bydlení neužívala) disponovala

právním titulem, který jí zakládal právo na bydlení nikoli jen přechodného

rázu. V rozsudku ze dne 17. prosince 1998, sp. zn. 3 Cdon 59/96, uveřejněném

pod č. 34 v sešitě č. 4 z roku 1999 časopisu Soudní judikatura, Nejvyšší soud

dovodil závěr, že spoluvlastník, který na základě dohody s ostatními

spoluvlastníky užívá byt v rodinném domku, má vlastní byt. Jde-li o rozhodování

spoluvlastníků, pak v poměrech projednávané věci nelze přehlédnout ani právní

závěry, které Nejvyšší soud přijal v rozsudcích ze dne 20. ledna 1999, sp. zn.

22 Cdo 2528/98, a ze dne 21. května 1998, sp. zn. 2 Cdon 347/97, uveřejněných

pod č. 31 v sešitě č. 5 z roku 2000 a pod č. 22 v sešitě č. 4 z roku 1999

Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. V citovaných

rozsudcích Nejvyšší soud dovodil, že pojem „hospodaření se společnou věcí“ ve

smyslu § 139 odst. 2 věty první obč. zák. zahrnuje i užívání věci jejími

spoluvlastníky. K tomuto závěru se Nejvyšší soud přihlásil také v rozsudku ze

dne 21. června 2001, sp. zn. 22 Cdo 2104/99, v němž dovodil mimo jiné právní

závěr, že právo spoluvlastníka užívat společnou věc je dáno dohodou

spoluvlastníků nebo rozhodnutím většiny spoluvlastníků, počítané podle

velikosti podílů. Vzhledem k uvedené judikatuře se lze s názorem dovolatelů

týkajícím se dohody o užívání domu čp. 17 ztotožnit.

Soudní praxe (srov. např. rozsudky Nejvyššího soudu České

republiky z 18. května 2004, sp. zn. 26 Cdo 107/2004, z 24.

června 2004, sp. zn. 26 Cdo 761/2003, a z 1. února 2005, sp. zn. 26 Cdo

909/2004) však rovněž dovodila, že ustanovení § 711 odst. 1 písm. g/ obč. zák.

je třeba vyložit a aplikovat tak, aby bylo dosaženo spravedlivého uspořádání

vztahů pronajímatele a nájemce, a mimo jiné též eliminován stav, kdy nájemce na

úkor pronajímatele sám využívá výhod regulovaného nájemného a svou vlastní

nemovitost, v níž by bez obtíží mohl uspokojovat své bytové potřeby, pronajímá

za tržní nájemné, resp. svůj další nájemní byt za těchto pro něj výhodných

podmínek např. podnajímá. Dovolací soud zastává názor, že o obdobnou situaci (a

tudíž existenci dvou bytů ve smyslu § 711 odst. 1písm. g/ obč. zák.)

jde i v případě, kdy nájemce na úkor pronajímatele sám využívá

výhod regulovaného nájemného v nájemním bytě a nemovitost, jejímž je

spoluvlastníkem v rozsahu jedné ideální poloviny, přenechá dohodou do užívání

spoluvlastníku druhé ideální poloviny, byť by mohla jeho potřebu bydlení

uspokojit.

Pro úplnost lze také připomenout, že již v rozsudku ze dne 11. října 2000, sp.

zn. 26 Cdo 2471/99, uveřejněném pod č. 4 v sešitě č. 1 z roku 2002 časopisu

Soudní judikatura, Nejvyšší soud České republiky mimo jiné dovodil, že na

nájemcích (jimž byla dána výpověď z nájmu bytu z důvodu podle § 711 odst. 1

písm. g/ obč. zák.) lze spravedlivě požadovat, aby užívali byt v nemovitosti

vlastnicky náležející žalované, neboť měli objektivně možnost zajistit si v

této nemovitosti pro sebe vyhovující bytové podmínky, a pokud tak neučinili,

nelze tuto skutečnost zohlednit k tíži žalobce – vlastníka nemovitosti, v níž

se nachází byt, z něhož dostali žalovaní výpověď. V uvedeném rozhodnutí byl

dále vyjádřen názor, že při hodnocení, zda lze na nájemci spravedlivě

požadovat, aby k bydlení užíval pouze jeden byt, není bez významu okolnost, po

jakou dobu stav užívání dvou (více) bytů trvá a zda (příp. jaké) činí nájemce

kroky k vyřešení své bytové situace.

Byli-li žalovaní – v době doručení výpovědi z nájmu bytu – společnými nájemci

předmětného bytu a současně spoluvlastníky v rozsahu jedné ideální poloviny

domu čp. 17, který dohodou přenechali do užívání spoluvlastníku druhé ideální

poloviny, byť by v něm mohli svou potřebu bydlení uspokojit, je v souladu s

ustálenou judikaturou právní závěr, že u nich jde o stav dvou bytů (ve smyslu §

711 odst. 1 písm. g/ obč. zák.).

Pokud pak dovolatelé – s poukazem na okolnosti uvedené v dovolání – zpochybnili

správnost právního názoru, že výpověď z nájmu bytu není v daném případě v

rozporu s dobrými mravy, Nejvyšší soud konstatuje, že soudní praxe se ustálila

v názoru, že otázku, zda určitý výkon práva je podle zjištěných skutkových

okolností významných pro posouzení konkrétní věci v rozporu s dobrými mravy,

nelze považovat za otázku zásadního právního významu s obecným dosahem pro

soudní praxi (srov. např. usnesení ze dne 15. března 2001, sp. zn. 26 Cdo

931/2000, uveřejněné pod C 308 ve svazku 3 Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu,

dále usnesení ze dne 18. listopadu 2004, sp. zn. 26 Cdo 1491/2003, ze dne 20.

ledna 2005, sp. zn. 26 Cdo 866/2004, ze dne 9. února 2005, sp. zn. 26 Cdo

180/2004, a ze dne 23. února 2005, sp. zn. 26 Cdo 192/2004). Uvedený právní

názor sdílí Nejvyšší soud i v projednávané věci.

Vycházeje z uvedených závěrů, dovolací soud nedovodil přípustnost dovolání

proti napadenému rozsudku odvolacího soudu ani podle § 237 odst. 1 písm. c/

o.s.ř. Proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.),

dovolání podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c/ o.s.ř. odmítl pro

nepřípustnost.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5

věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o.s.ř. a zavázal

žalované, kteří zavinili, že jejich dovolání muselo být odmítnuto, k náhradě

nákladů dovolacího řízení, které žalobkyni vznikly v souvislosti s podáním

vyjádření k dovolání prostřednictvím advokátky. Tyto náklady sestávají z odměny

advokátky v částce 950,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s §

10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000

Sb., ve znění do 31. srpna 2006) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve

výši 75,- Kč, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3

vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění do 31. srpna 2006).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinní dobrovolně, co jím ukládá vykonatelné rozhodnutí, může

oprávněná podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 12. července 2007

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu