Nejvyšší soud Rozsudek občanské

26 Cdo 4015/2014

ze dne 2015-01-26
ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4015.2014.1

26 Cdo 4015/2014

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Jitky Dýškové

ve věci žalobce Ing. J. F., zastoupeného JUDr. Zdeňkou Flídrovou, advokátkou se

sídlem v Litomyšli, Rektora Stříteského 187, proti žalovanému Zemědělskému

obchodnímu družstvu Lubná, se sídlem v Lubné 326, IČO: 00129712, zastoupenému

JUDr. Miroslavou Topolářovou, advokátkou se sídlem ve Svitavách – Předměstí,

Průmyslová 1902/3, o zaplacení částky 264.497,75 Kč s příslušenstvím, vedené u

Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 4 C 233/2012, o dovolání žalobce proti

rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 6.

května 2014, č. j. 23 Co 75/2014-180, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočky v Pardubicích ze dne 6.

května 2014, č. j. 23 Co 75/2014-180, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k

dalšímu řízení.

Žalobce se domáhal zaplacení částky 264.497,75 Kč s příslušenstvím (v podobě

úroku z prodlení) jako (čtvrtinové) části majetkového podílu z transformace

žalovaného (provedené podle zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů

a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů –

dále jen „transformační zákon“), kterou nabyl děděním po svém otci Z. F., jenž

byl členem transformovaného družstva až do své smrti dne 15. dubna 2008, avšak

tuto část majetkového podílu nevložil do jeho majetku jako (další) členský

vklad.

Okresní soud ve Svitavách (dále též jen „soud prvního stupně“) rozsudkem ze dne

25. října 2013, č. j. 4 C 233/2012-72, vyhověl žalobě a žalovanému uložil

povinnost zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci rozsudku částku 264.497,75

Kč s tam uvedeným úrokem z prodlení; současně rozhodl o nákladech řízení

účastníků.

Z provedených důkazů zjistil následující skutkový stav. V rámci transformace

Zemědělského obchodního družstva Lubná (dále jen „družstvo“, resp. „žalovaný“)

byl otci žalobce Z. F. (členu družstva a také členu transformovaného družstva,

neboť před konáním první členské schůze transformovaného družstva se písemně

přihlásil k členství v družstvu) vypočten majetkový podíl z transformace, z

něhož jeho část ve výši 30.000,- Kč vložil do majetku družstva jako základní

členský vklad. Režim zbylé části majetkového podílu ve výši 1.057.991,- Kč pak

upravovalo ustanovení čl. VI bodu 9 stanov družstva platných od 8. dubna 2005

(dále též jen „Stanovy“) tak, že „majetkový podíl nad členský vklad je družstvo

povinno vydat členům družstva, jejichž členství v družstvu zaniklo, jejich

dědicům nebo jiným osobám, na které byla zbývající část podílu převedena, do

deseti let od písemného požádání o vydání podílu“, a to „po pěti letech od

požádání ve struktuře majetku a v běžných cenách v době vydávání a v poměrné

výši rozložené na pět let od začátku vydávání, pokud se družstvo s vlastníkem

zbývající části podílu nedohodne jinak“. Následně však citované ustanovení

změnila členská schůze družstva usnesením ze dne 23. dubna 2010 (dále jen

„usnesení ze dne 23. dubna 2010“) tak, že „majetkový podíl nad členský vklad

... bude družstvo vydávat členům družstva, bývalým členům družstva nebo jejich

dědicům ... dle dohody roční procentickou sazbou“, přičemž se zároveň usnesla,

že tato sazba bude činit tři procenta. Podle čl. IV bodu 1 Stanov zanikalo

členství fyzické osoby v družstvu smrtí. V takovém případě měl dědic členských

práv a povinností právo stát se členem družstva (čl. IV bod 4 písm. f/ Stanov). Usnesením ze dne 8. března 2010, č. j. 31 D 285/2008-38, které nabylo právní

moci 9. dubna 2010, Okresní soud ve Svitavách schválil dohodu dědiců po

zůstaviteli Z. F., zemřelém 15. dubna 2008. Podle uvedené dohody nabyl žalobce

jako zákonný dědic mimo jiné čtvrtinu majetkového podílu zůstavitele z

transformace družstva ve výši 264.497,75 Kč. Žalobce, který se po smrti otce

nestal členem družstva, mu písemnou smlouvou ze dne 10. listopadu 2010 (dále

jen „předmětná smlouva“) zděděný majetkový podíl „pronajal“ za úplatu na dobu

určitou do 31. prosince 2010. Později návrh družstva na uzavření dohody o

vydání tohoto majetkového podílu v tříprocentních ročních splátkách

neakceptoval a dopisem ze dne 29. listopadu 2012 požádal o jeho zaplacení do

10. prosince 2012. Žalovaný mu však zděděný majetkový podíl do současně doby

neuhradil. Na tomto skutkovém základě soud prvního stupně především dovodil, že

– z důvodů rozvedených v jeho rozsudku – se vydání majetkového podílu žalobce

řídí režimem upraveným v ustanovení čl. VI bodu 9 stanov družstva, ve znění

usnesení ze dne 23. dubna 2010. V návaznosti na to však zdůraznil, že

neuzavřeli-li účastníci dohodu o splatnosti uvedeného nároku předvídanou

zmíněným ustanovením, je zapotřebí posoudit jeho splatnost podle obecně

závazných právních předpisů, konkrétně podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský

zákoník, v tehdy účinném znění (dále jen „obč. zák.“).

Dodal, že v případě

uplatněného nároku jde přitom o pohledávku, jejíž splatnost nejen nebyla

dohodnuta, ale ani stanovena právním předpisem nebo určena soudním rozhodnutím

(§ 563 obč. zák.). S přihlédnutím k tomu uzavřel, že uplatněný nárok byl

žalovaný povinen splnit (poskytnutím požadovaného peněžitého plnění) prvního

dne poté, co ho o to žalobce požádal dopisem ze dne 29. listopadu 2012, resp. do uplynutí lhůty, kterou mu v něm poskytl; jelikož tak neučinil, je s jeho

splněním nejpozději od 11. prosince 2012 v prodlení. Proto žalobě vyhověl.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích

jako soud odvolací rozsudkem ze dne 6. května 2014, č. j. 23 Co 75/2014-180,

citovaný rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu zamítl (pro

předčasnost); současně rozhodl o nákladech řízení účastníků před soudy obou

stupňů.

Odvolací soud – po doplnění dokazování v odvolacím řízení – vzal z provedených

důkazů rovněž za zjištěno, že původní stanovy družstva schválené v rámci jeho

transformace dne 18. prosince 1992 (dále jen „původní stanovy“) určovaly, že

„základní členský vklad činí 30.000,- Kč, výše členského podílu není omezená,

členové vkládají do družstva dle svého rozhodnutí přiznaný majetkový podíl

vyplývající z transformace družstva ..., členové družstva mohou zbývající

majetkový podíl nad základní členský vklad pronajmout družstvu na základě

nájemní smlouvy“, a že také podle transformačního projektu (jeho přílohy č. 1)

platilo, že „pro případ, že část majetkového podílu člena nebude upsána jako

vklad, bude družstvem po dohodě užívána jako cizí zdroj, nesmí být dotčena,

družstvu však bude ze zákona vyplývat povinnost se s touto částkou vyrovnat až

po sedmi letech“. Kromě toho však rovněž zjistil, že stanovy družstva platné od

8. dubna 2005 ukládaly jeho členům mimo jiné povinnost „pronajmout družstvu ...

majetkový podíl nad členský vklad na dobu neurčitou s desetiletou výpovědní

lhůtou“ (čl. V bod 2 písm. f/ Stanov). Jinak se ze zjištěným skutkovým stavem

ztotožnil a na tomto skutkovém základě – s odkazem na rozsudky Nejvyššího soudu

z 1. prosince 2004, sp. zn. 29 Odo 189/2004, a z 23. září 2008, sp. zn. 29 Odo

1349/2006 – předně dovodil, že režim, jímž se řídil majetkový podíl člena

družstva po transformaci, upravovaly stanovy družstva, neboť pouze na stanovách

záleželo, zda a v jakém rozsahu se stal majetkový podíl z transformace

základním či dalším členským vkladem nebo další majetkovou účastí. Poté

zdůraznil, že zůstal-li Z. F. členem družstva po transformaci, aniž vložil (byl

povinen vložit) celý majetkový podíl z transformace do družstva jako (základní

či další) členský vklad, byla „nevložená“ část tohoto podílu jeho další

majetkovou účastí v družstvu, neboť po dobu, co zůstal jeho členem, byl omezen

v možnosti s ní disponovat (zejména žádat její vydání) způsobem vyplývajícím ze

stanov (především povinností „pronajmout“ ji družstvu podle čl. V bodu 2 písm.

f/ Stanov). Právo na její vydání pak vzniklo až dnem zániku jeho členství v

družstvu a podléhalo režimu upravenému ve stanovách účinných k tomuto dni. V

této souvislosti poukázal na rozhodnutí Ústavního soudu z 28. února 2002, sp.

zn. III. ÚS 161/01. Zaniklo-li Z. F. členství v družstvu úmrtím (tj. 15. dubna

2008), je pro posouzení splatnosti uplatněného nároku rozhodná úprava obsažená

ve stanovách družstva platných od 8. dubna 2005, a nikoli ve stanovách

pozdějších, jak uvažoval soud prvního stupně. Ze Stanov pak vyplývá, že

družstvo bylo povinno započít se splácením „nevložené“ části majetkového podílu

až po pěti letech od písemného požádání (čl. VI bod 9 Stanov). Z tohoto důvodu

pak uzavřel, že požádal-li žalobce o jeho vydání teprve dopisem z 29. listopadu

2012, je žaloba (prozatím) předčasná. Vzhledem k tomu vyhovující rozsudek soudu

prvního stupně změnil tak, že žalobu (pro předčasnost) zamítl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost opřel

o ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po

novele provedené zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen „o.s.ř.“). V dovolání

především vyjádřil přesvědčení, že pokud původní stanovy uložily oprávněným

osobám, které se staly členy družstva po transformaci, vkladovou povinnost

pouze ohledně části majetkového podílu z transformace ve výši 30.000,- Kč, byla

zbývající část tohoto podílu pohledávkou vůči družstvu, a nikoli další

majetkovou účastí, jak nesprávně dovodil odvolací soud. V této souvislosti

odkázal na rozsudky Nejvyššího soudu z 6. října 2009, sp. zn. 26 Cdo 1849/2008,

a z 16. března 2010, sp. zn. „29 Cdo 545/2009“ (správně sp. zn. 26 Cdo

545/2009), které s touto možností (tj. s pohledávkou členů vůči

transformovanému družstvu) počítají. Měl za to, že uvedená pohledávka je tedy

samostatným závazkovým vztahem, jenž se spravuje obecnou úpravou obsaženou v

občanském zákoníku; s tímto jeho názorem koresponduje i transformační projekt,

jelikož o majetkových podílech členů družstva přesahujících členský vklad

hovoří jako o „cizím zdroji“. Podle jeho přesvědčení je pak z tohoto úhlu

pohledu zapotřebí pohlížet na předmětnou smlouvu jako na půjčku poskytnutou

žalovanému za úplatu na dobu určitou, kterou je nyní povinen mu vrátit.

Následně však rovněž zdůraznil, že i kdyby tomu tak nebylo a vypořádání

„nevložené“ části majetkového podílu by skutečně podléhalo režimu určenému

Stanovami, nelze přes to považovat za správný právní závěr o předčasnosti

podané žaloby. Podle jeho mínění je tomu tak proto, že ustanovení čl. VI bodu 9

Stanov je v části o desetileté lhůtě k vypořádání majetkového podílu absolutně

neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Zde odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu

ze 4. dubna 2000, sp. zn. 29 Cdo 1633/99, uveřejněné pod č. 51/2001 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek, a dále rovněž z 30. května 2006, sp. zn. 29

Odo 382/2005, z 12. října 2009, sp. zn. 29 Cdo 2241/2009, a z 24. srpna 2010,

sp. zn. 29 Cdo 1245/2009. Současně poznamenal, že na neplatnost dotčeného

ustanovení pro nemravnost tam stanovené lhůty přitom odvolací soud upozorňoval

ve svém vyjádření k odvolání žalovaného. Navrhl, aby dovolací soud zrušil

napadený rozsudek odvolacího soudu a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání žalovaného

(dovolatele) proti citovanému rozsudku odvolacího soudu projednal a o něm

rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do

31. prosince 2013 (viz čl. II bod 2 ve spojení s čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.

– dále opět jen „o.s.ř.“). Poté, co shledal, že dovolání bylo podáno včas,

osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), za splnění

podmínky advokátního zastoupení dovolatele (§ 241 odst. 1 a 4 o.s.ř.), se

zabýval otázkou přípustnosti dovolání, neboť toliko z podnětu dovolání, které

je přípustné, může být přezkoumána správnost napadeného rozhodnutí z hlediska

uplatněných (způsobilých) dovolacích důvodů.

Napadené rozhodnutí spočívá především na (předběžném) právním názoru, že právo

na vydání „nevložené“ části majetkového podílu z transformace vzniklo až dnem

zániku členství právního předchůdce dovolatele v družstvu a podléhalo režimu

upravenému ve stanovách družstva. Správnost uvedeného právního názoru dovolatel

zpochybnil dovolací námitkou (podřaditelnou pod způsobilý dovolací důvod podle

§ 241a odst. 1 a 3 o.s.ř.), že pokud původní stanovy uložily oprávněným osobám,

které se staly členy družstva po transformaci, vkladovou povinnost pouze

ohledně části majetkového podílu z transformace ve výši 30.000,- Kč, byla – již

tehdy – zbývající část tohoto podílu pohledávkou vůči družstvu (tj. právem na

plnění), která se řídí obecnou úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Pro

řešení takto nastolené právní otázky však nemůže být dovolání podle § 237

o.s.ř. přípustné proto, že tuto otázku odvolací soud vyřešil v souladu s

ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu.

Dovolateli lze sice přisvědčit v názoru, že nárok na vydání podílu podle

transformačního zákona je pohledávkou, kterou lze převádět na jiné osoby (§ 33a

odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému

zemědělskému pozemku, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon č.

229/1991 Sb.“); přitom osoba, která nabude převodem podle § 33a odst. 1 zákona

č. 229/1991 Sb. pohledávky za družstvem, má stejný nárok na vypořádání podle

tohoto zákona a podle transformačního zákona jako převodce pohledávky (srov.

rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. března 1999, sp. zn. 29 Cdo 1929/98,

uveřejněný pod č. 53/99 časopisu Soudní judikatura). Již v rozsudku ze dne 20.

dubna 1999, sp. zn. 29 Cdo 2166/99, uveřejněném pod č. 114/99 časopisu Soudní

judikatura, však Nejvyšší soud rovněž dovodil, že osoba, která se stala

účastníkem právnické osoby podle transformačního projektu, nemá nárok na vydání

majetkového podílu z transformace. Opakovaně také vyložil (srov. např. rozsudek

z 25. února 2004, sp. zn. 29 Odo 891/2003, uveřejněný pod č. 54/2004 časopisu

Soudní judikatura a pod č. 74/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a z

1. prosince 2004, sp. zn. 29 Odo 189/2004, uveřejněný pod č. 22/2005 časopisu

Soudní judikatura), že došlo-li k transformaci družstva, stanovy družstva

určily, zda a v jakém rozsahu se stal majetkový podíl člena družstva základním

nebo dalším členským vkladem anebo další majetkovou účastí a že případný nárok

takové osoby „na vydání majetkového podílu“ (nikoli však podle transformačního

zákona) pak mohl vzniknout (při absenci jiné dohody) nejdříve okamžikem

ukončení jejího členství v transformovaném družstvu (viz např. i rozhodnutí

Ústavního soudu z 21. ledna 1998, sp. zn. I. ÚS 107/97, a z 28. února 2002, sp.

zn. III. ÚS 161/2001). Jinak řečeno, stal-li člen družstva, který je oprávněnou

osobou ve smyslu § 13 transformačního zákona, členem transformovaného družstva,

řídí se nadále jeho vztah k družstvu obchodním zákoníkem, a skončí-li jeho

členství, řídí se jeho vypořádání ustanoveními § 233 a § 234 obchodního

zákoníku (srov. rozsudek Nejvyššího soudu z 20. listopadu 2001, sp. zn. 29 Odo

209/2001, uveřejněný pod č. 58/2002 časopisu Soudní judikatura), popřípadě

stanovami transformovaného zemědělského družstva (srov. § 233 odst. 5

obchodního zákoníku; viz též citované rozhodnutí Ústavního soudu z 21. ledna

1998, sp. zn. I. ÚS 107/97). Pro úplnost zbývá dodat, že odkaz dovolatele na

rozsudky Nejvyššího soudu z 6. října 2009, sp. zn. 26 Cdo 1849/2008, a z 16.

března 2010, sp. zn. 26 Cdo 545/2009, byl nepřípadný, neboť v projednávaném

případě – s přihlédnutím ke zjištěnému skutkovému stavu – původní stanovy ani

(pozdější) Stanovy nezakládaly členům družstva právo na vydání „nevložené“

části majetkového podílu z transformace před zánikem jejich členství v družstvu.

V napadeném rozhodnutí zaujal odvolací soud rovněž názor, že žaloba je

předčasná, byť dovolateli nyní (tj. po zániku členství jeho právního předchůdce

v družstvu a po „zdědění“ čtvrtiny jeho majetkového podílu z transformace) již

svědčí vůči družstvu právo na vydání „nevložené“ části majetkového podílu.

Podle přezkoumávaného rozhodnutí je tomu tak proto, že žalobce požádal družstvo

o vydání „nevložené“ části majetkového podílu dopisem z 29. listopadu 2012 a

podle čl. VI bodu 9 Stanov bylo družstvo povinno započít s vydáváním dotčené

části majetkového podílu až po pěti letech od okamžiku, kdy o to písemně

požádal. Za tohoto stavu spočívá napadené rozhodnutí rovněž na (předběžném)

právním názoru (byť nikoli výslovném), že zmíněné ustanovení je platnou

součástí Stanov (stanovy družstva se považují za smlouvu sui generis /viz

posléze citovaná judikatura/ a tudíž i ony podléhají mimo jiné požadavku na

dovolenost předmětu právního úkonu; ani stanovy družstva tedy nesmějí odporovat

zákonu, zákon obcházet či se příčit dobrým mravům, neboť jinak jsou absolutně

neplatné – § 39 obč. zák.). Správnost uvedeného (zamlčeného) právního názoru

přitom dovolatel zpochybnil dovolací námitkou (opět podřaditelnou pod způsobilý

dovolací důvod podle § 241a odst. 1 a 3 o.s.ř.), že ustanovení čl. VI bodu 9

Stanov je v části o desetileté lhůtě k vypořádání majetkového podílu absolutně

neplatné pro rozpor s dobrými mravy. Dovolací soud dospěl k závěru, že dovolání

je podle § 237 o.s.ř. přípustné pro řešení otázky (ne)platnosti citovaného

ustanovení z hlediska jeho souladu s dobrými mravy (§ 39 obč. zák.). Tuto

otázku totiž odvolací soud vyřešil v rozporu s ustálenou rozhodovací praxí

dovolacího soudu.

Podle § 242 odst. 1 a 3 o.s.ř. dovolací soud přezkoumá rozhodnutí odvolacího

soudu v rozsahu, ve kterém byl jeho výrok napaden. Rozhodnutí odvolacího soudu

lze přezkoumat jen z důvodu vymezeného v dovolání. Je-li dovolání přípustné,

dovolací soud přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a/ a b/ a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Existence uvedených vad tvrzena nebyla a

tyto vady nevyplynuly ani z obsahu spisu.

Právní posouzení věci je nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc podle

právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice

správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav nesprávně

aplikoval.

Již v rozsudku ze dne 4. dubna 2000, sp. zn. 29 Cdo 1633/99, uveřejněném pod č.

51/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, Nejvyšší soud České republiky

dovodil, že stanovy družstva, které určují lhůtu deseti let pro splatnost

vypořádacího podílu, lze v této části považovat za rozporné s dobrými mravy (§

39 obč. zák.). V usnesení ze dne 16. listopadu 2004, sp. zn. 29 Odo 433/2004,

pak Nejvyšší soud vyložil, že ani v případě, kdy stanovy družstva určují

sedmiletou lhůtu splatnosti vypořádacího podílu, není rozdíl v délce lhůty

splatnosti oproti shora uvedenému případu natolik významný, aby byl důvodem pro

jiný – ve vztahu k odkazovanému rozhodnutí opačný – právní závěr. K uvedeným

právním názorům se Nejvyšší soud přihlásil také v rozhodnutích z 30. května

2006, sp. zn. 29 Odo 382/2005, z 30. srpna 2006, sp. zn. 29 Odo 427/2006, z 10.

prosince 2009, sp. zn. 29 Cdo 2241/2009, a z 24. srpna 2010, sp. zn. 29 Cdo

1245/2009, a sdílí je – ve vztahu k uvedené lhůtě – i v poměrech souzené věci;

je přitom nerozhodné, že v ní jde o vydání „zděděné“ části majetkového podílu z

transformace družstva. Zastává přitom názor, že ani okolnost, že v projednávané

věci mělo být vydávání „nevložené“ části majetkového podílu rozloženo do

splátek, s jejichž plněním mělo družstvo započít (až) po pěti letech od

písemného požádání o její vydání a které mělo být dokončeno (teprve) po deseti

letech od podání takové žádosti, nepředstavuje dostatečně výraznou odchylku pro

odlišné řešení otázky (ne)platnosti úpravy Stanov, než jaké bylo zaujato v

citovaných rozhodnutích.

Z uvedeného vyplývá, že odvolací soud pochybil, jestliže pokládal čl. VI bod 9

Stanov za jejich platnou součást, a tudíž pokládal za závazný pro účastníky

řízení tam stanovený způsob vypořádání majetkové účasti (konkrétně „nevložené“

části majetkového podílu) dovolatele v družstvu. Navíc otázku platnosti této

části Stanov výslovně neřešil přes to, že nesoulad citovaného ustanovení s

dobrými mravy dovolatel namítl ve vyjádření k odvolání žalovaného (viz podání

na čl. 88 a 89 spisu) a dokonce v něm poukázal na relevantní judikaturu

Nejvyššího soudu (rozhodnutí ve věci sp. zn. 29 Cdo 2241/2009).

Se zřetelem k řečenému lze uzavřít, že rozsudek odvolacího soudu spočívá na

nesprávném právním posouzení věci (§ 241a odst. 1 o.s.ř.). Jelikož dovolací

soud neshledal podmínky pro jeho změnu (dosavadní výsledky řízení neumožňují o

věci rozhodnout), napadený rozsudek bez jednání (§ 243a odst. 1 věta první

o.s.ř.) zrušil (§ 243e odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 243f odst. 4

o.s.ř.) a podle § 243e odst. 2 věty první o.s.ř. věc vrátil odvolacímu soudu k

dalšímu řízení.

Právní názor dovolacího soudu je pro odvolací soud závazný (§ 243g odst. 1 věta

první o.s.ř.). V novém rozhodnutí o věci rozhodne soud o náhradě nákladů

řízení, včetně řízení dovolacího (§ 243g odst. 1 věta druhá o.s.ř.).

Proti tomuto rozsudku není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. ledna 2015

JUDr. Miroslav Ferák

předseda senátu