Nejvyšší soud Rozsudek občanské

28 Cdo 1896/2010

ze dne 2010-10-12
ECLI:CZ:NS:2010:28.CDO.1896.2010.1

28 Cdo 1896/2010

ROZSUDEK

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana

Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Petra Krause a JUDr. Josefa Rakovského v právní

věci žalobkyně V. Š., zastoupené JUDr. Lubošem Chalupou, advokátem se sídlem v

Praze 8, Křižíkova 56, proti žalované Městské části Praha 13, IČ 00241687, se

sídlem v Praze 5, Sluneční náměstí 2580/13, zastoupené JUDr. Josefem Machem,

advokátem se sídlem v Praze 2, Budečská 974/6, za vedlejšího účastenství

Hlavního města Prahy, IČ 00064581, se sídlem v Praze 1, Mariánské nám. 2,

zastoupeného JUDr. Janem Mikšem, advokátem se sídlem v Praze 2, Na Slupi 15, o

zaplacení 122.542,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5

pod sp. zn. 25 C 284/2008, o dovolání žalované a vedlejšího účastníka proti

rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2009, č. j. 51 Co 402/2009-85,

I. Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 16. 12. 2009, č. j. 51 Co

402/2009-85, a rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 7. 5. 2009, č. j. 25

C 284/2008-50, se vyjma části příslušenství, v níž byla žaloba odvolacím soudem

zamítnuta, zrušují a věc se vrací v tomto rozsahu soudu prvního stupně k

dalšímu řízení.

II. Dovolání vedlejšího účastníka se odmítá.

Žalobkyně se po žalované domáhala zaplacení částky 122.542,- Kč s přísl. z

titulu bezdůvodného obohacení s tvrzením, že je vlastnicí parcel č. 2342/489,

č. 2342/494, č. 2342/495, č. 2342/498, č. 2342/499 a č. 2342/500 v k. ú. S.

(dříve Ř. - tyto parcely nabyla děděním po zůstavitelce A. T.), přičemž uvedené

pozemky bez právního důvodu užívá žalovaná.

Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 7. 5. 2009, č. j. 25 C 284/2008-50,

uložil žalované povinnost zaplatit žalobkyni částku 122.542,- Kč s přísl.

(výrok I.) a rozhodl o povinnosti žalované a vedlejšího účastníka nahradit

žalobkyni společně a nerozdílně náklady řízení (výrok II.). Na základě

provedeného dokazování dospěl soud prvního stupně k závěru, že žalobě je třeba

v plném rozsahu vyhovět, neboť žalobkyně skutečně vlastní předmětné parcely, na

kterých se nacházejí budovy ve vlastnictví vedlejšího účastníka (objekty

občanské vybavenosti a objekty určené k bydlení) a spravované žalovanou (o

těchto skutečnostech mezi stranami nebylo sporu). Obvodní soud ve věci dovodil

pasivní věcnou legitimaci žalované, a to vzhledem k ust. § 1 odst. 2, § 3 odst.

1, 2 a 3, § 19 odst. 1, větě prvé, a 4, § 34 odst. 1 a 3 zákona č. 131/2000

Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a vzhledem k ust. §

17 obecně závazné vyhlášky hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se

vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Statut“). Dospěl tak k názoru, že žalovaná se na úkor žalobkyně skutečně

bezdůvodně obohatila ve smyslu § 451 a násl. obč. zák., a je přitom nerozhodné,

kdy byly uvedené stavby vystavěny či jakým rozhodnutím byly kolaudovány, stejně

jako je bez významu, že budovy byly postaveny na základě platného stavebního

povolení. Jde-li o tvrzený rozpor nároku žalobkyně s ust. § 3 odst. 1 zákona č.

40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obč.

zák.“), obvodní soud uvedl, že tento není dán, když žalobkyně se pouze domáhá

náhrady za obohacení, které žalovaná získává tím, že bezplatně užívá majetek

žalobkyně.

K odvolání žalované Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 16. 12. 2009, č. j.

51 Co 402/2009-85, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. změnil, pokud jde

o příslušenství, jinak jej v tomto výroku potvrdil (výrok I.) a rozhodl o

náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů (výrok II.). Odvolací soud se

plně ztotožnil s rozsudkem obvodního soudu, na nějž i pro stručnost odkázal,

zdůraznil pouze, že městská část není ze zákona obcí, ale vykonává správu

(práva vlastníka) tak, jak je vymezeno v odůvodnění rozsudku soudu prvního

stupně. Připomněl, že „u nároku na bezdůvodné obohacení není otázka dobré víry

rozhodná, jde tu jen o odčerpání majetkové podstaty, jíž se bez zákonného či

smluvního důvodu dostalo žalované tím, že užívala cizí věc“. Odvolací soud

rovněž uvedl, že se v daném sporu nejedná o šikanu na straně žalobkyně, a

konstatoval, že tvrzení o dopadu na poplatníky je nepřípadné, když všichni

vlastníci jsou si rovni a nelze jednu skupinu (veřejnoprávní korporace) před

jinými vlastníky upřednostňovat.

Proti rozsudku odvolacího soudu (pouze do jeho potvrzujícího a nákladového

výroku) podala žalovaná dovolání, jehož přípustnost spatřuje v otázce zásadního

právního významu a důvodnost v nesprávném právním posouzení věci. Dovolatelka

namítá především nedostatek své pasivní věcné legitimace v řízení. Předmětné

stavby jsou výlučným vlastnictvím vedlejšího účastníka. Je sice pravdou, že

žalovaná je v souladu se zněním zákona č. 131/2000 Sb. vedlejším účastníkem

pověřena správou předmětných nemovitostí, nacházejících se na pozemcích

žalobkyně, je však nezbytné rozlišovat správu ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č.

131/2000 Sb. na straně jedné a odpovědnost z titulu vlastnického práva na

straně druhé. Žalován tak měl být vedlejší účastník coby subjekt, oplývající

právní subjektivitou. Dovolatelka se rovněž domnívá, že odvolací soud se

nedostatečně vypořádal s její námitkou, podle níž je žalobou uplatněný nárok v

rozporu s dobrými mravy ve smyslu ust. § 3 odst. 1 obč. zák. V této souvislosti

žalovaná poukázala na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2003, sp. zn. 22

Cdo 2093/2001, podle kterého lze náhradu za omezení práva poskytnout jen za

podmínek stanovených právními předpisy účinnými ke dni omezení, není-li

stanoveno zvláštním předpisem jinak. Žalovaná pak usuzuje, že nárok z titulu

bezdůvodného obohacení je v podstatě nárokem o náhradu. V průběhu řízení bylo

zjištěno, že předmětné pozemky byly právní předchůdkyní žalobkyně převedeny v

roce 1985, a to za účelem výstavby Jihozápadního města. K omezení jejího

vlastnického práva tak došlo již ve zmíněném roce, z čehož žalovaná dovozuje

existenci dobré víry na své straně. Závěrem žalovaná navrhla, aby dovolací soud

zrušil rozsudek odvolacího soudu v napadeném rozsahu a věc mu vrátil k dalšímu

řízení.

Vedlejší účastník se ve svém vyjádření s dovoláním žalované plně ztotožnil a

uvedl, že dovolací důvody uváděné žalovanou se shodují s důvody, pro které on

sám podal dovolání (viz níže).

Žalobkyně ve svém vyjádření poukázala především na ust. § 3 odst. 2 zákona č.

131/2000 Sb., z nějž dovozuje právní subjektivitu žalované. Zdůraznila závěry

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 1999, sp. zn. 2 Cdon 748/97,

uveřejněného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. 64/2001,

podle kterého se právo hospodaření městské části neomezuje jen na právo majetek

držet a užívat, nýbrž ji vybavuje právy vlastníka. S tím se pojí i povinnost

vydat věc tam, kde by tuto povinnost podle restitučních předpisů měla obec. To,

že je žalovaná ve věci pasivně legitimována, podle názoru žalobkyně „uznává

relevantní judikatura uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí č. 68/2001 Sb.

rozh. s odkazem na Statut hl. m. Prahy, a to i v nejvýznamnější právu a

povinnosti správce, převodech vlastnictví“ (dovolací soud na tomto místě

dodává, že číslem 68/2001 je ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS

opatřen rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2147/99,

avšak ten se váže k otázce naléhavého právního zájmu podle ust. § 80 písm. c)

zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů /

dále jen „o. s. ř.“/, a platnosti kupní smlouvy; dovolací soud si tak není

vědom jakékoliv souvislosti tohoto rozhodnutí se souzeným sporem). Na základě

ust. § 35 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., podle nějž jsou hlavní město Praha a

městské části povinny chránit majetek hlavního města Prahy před neoprávněnými

zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného

obohacení, žalobkyně usuzuje, že je-li městská část ex lege legitimována

vlastním jménem uplatňovat právo na vydání bezdůvodného obohacení, musí být

legitimována i k jeho vydání. Pasivní věcnou legitimaci žalované pak žalobkyně

dovozuje z ust. § 19 odst. 1 a § 34 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., či § 17

odst. 1 Statutu. Připomíná rovněž závěry obsažené v usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 24. 4. 2008, sp. zn. 26 Cdo 2511/2006, jež se vztahují k oprávnění

městské části uzavřít budoucí nájemní smlouvu. Konečně žalobkyně uvádí, že

její nárok není v rozporu s dobrými mravy.

V řízení o dovolání bylo postupováno podle o. s. ř. ve znění platném ode dne,

kdy nabyl účinnosti zákon č. 7/2009 Sb., kterým byla provedena novela tohoto

předpisu (viz článek II. bod 12. přechodných ustanovení zákona č. 7/2009 Sb.).

Nejvyšší soud jakožto soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) zjistil, že dovolání bylo

podáno řádně a včas (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) osobou k tomu oprávněnou a

zastoupenou advokátem (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Přípustnost dovolání je tvrzena

podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a dovolací důvod, který by Nejvyšší

soud přezkoumal v případě, že by dovolání shledal přípustným, byl uplatněn

podle ust. § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř.

Přípustnost dovolání podle ust. § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je dána,

jestliže nemůže nastoupit přípustnost podle ust. § 237 odst. 1 písm. a) nebo b)

o. s. ř. (změna rozhodnutí soudu prvního stupně odvolacím soudem, vázanost

soudu prvního stupně předchozím odlišným právním názorem odvolacího soudu) a

dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po

právní stránce zásadní význam.

Dle ust. § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé po

právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku, která v

rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je soudy

rozhodována rozdílně, nebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka

posouzena jinak.

Zásadní právní význam napadeného rozhodnutí je dán rozporem s judikaturou

dovolacího soudu, jak bude uvedeno níže, a dovolání tak bylo shledáno

přípustným.

Je-li dovolání shledáno přípustným, zabývá se Nejvyšší soud z úřední povinnosti

nejprve tím, zda řízení není postiženo vadami uvedenými v § 229 odst. 1, odst.

2 písm. a), b) a odst. 3 o. s. ř., jakož i jinými vadami řízení, které mohly

mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci (§ 242 odst. 3 o. s. ř.). Ze spisu

se však žádné zmatečnostní či jiné závažné procesní vady potencionálně

ovlivňující výsledek sporu nepodávají.

V situaci, kdy dovolací soud odpověděl kladně na otázku, zda je dovolání

přípustné, je možné se zabývat jeho důvodností. Dovolatelka namítá dovolací

důvod podle ust. § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř., tzn. že napadené rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Uvedený dovolací důvod může tkvět

v tom, že odvolací soud věc posoudil podle nesprávného právního předpisu, nebo

že správně použitý právní předpis nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný

skutkový stav věci nesprávně aplikoval. Judikatura v daném případě dovodila, že

v situaci, kdy hlavní město Praha vlastní stavby, které byly svěřeny do správy

městské části, a osoba, vlastnící pozemky, na nichž se uvedené stavby

nacházejí, požaduje vydání bezdůvodného obohacení za užívání těchto pozemků bez

právního důvodu, je k vydání bezdůvodného obohacení pasivně legitimováno hlavní

město Praha, tedy obec, nikoliv městská část (viz např. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 14. 10. 2009, sp. zn. 28 Cdo 181/2009, ze dne 2. 12. 2009, sp. zn.

28 Cdo 1537/2009, ze dne 4. 2. 2010, sp. zn. 28 Cdo 2542/2009, či rozsudek

téhož soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. 28 Cdo 2056/2009). Uvedená judikatura

se týká staveb pozemních komunikací, avšak není důvod pro to, aby byl ze daných

okolností činěn rozdíl mezi pozemními komunikacemi na jedné straně a budovami

na straně druhé. Podle zákona č. 131/2000 Sb. městská část sice vystupuje v

právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající,

nicméně toliko spravuje majetek hlavního města Prahy, které je veřejnoprávní

korporací. Z hlediska bezdůvodného obohacení je rozhodné to, kdo jde vlastníkem

staveb, umístěných na pozemcích žalobkyně, nikoliv to, kdo tyto stavby

spravuje. Skutečnost, že budovy byly svěřeny do správy městské části, nemůže na

městskou část přenést pasivní legitimaci v předmětném sporu za situace, kdy je

pasivní legitimace založena na vlastnictví budov.

Z ust. § 3 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb. dovozuje žalobkyně (pouze omezenou)

právní subjektivitu městské části, což však v tomto případě není rozhodné

vzhledem k tomu, že primární otázkou v případě vydání bezdůvodného obohacení

je, kdo je vlastníkem staveb, stojících na cizím pozemku. Odkazuje-li žalobkyně

ve svém vyjádření na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Cdon 748/97, ten se

týká povinnosti městské části vydat nemovitost v restitučním sporu, takže na

souzený případ nedopadá, stejně jako usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo

2511/2006, jež se vztahuje k právu uzavřít budoucí nájemní smlouvu. Pokud

žalobkyně zdůrazňuje význam § 35 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb., zcela

přehlíží, že povinnost včas uplatňovat právo na vydání bezdůvodného obohacení

ukládá nejen městským částem, ale i hlavnímu městu Praze, a nestanoví tedy

jasná pravidla pro to, zda mají uvedené subjekty při uplatňování tohoto práva

postupovat společně či samostatně, případně jakým způsobem. Z citovaného

ustanovení tak nelze mechanicky dovodit povinnost městské části vydat

bezdůvodné obohacení. Jestliže pak podle žalobkyně pasivní legitimace žalované

plyne z faktu, že spravuje některý majetek vedlejšího účastníka (§ 19 odst. 1

zákona č. 131/2000 Sb.), s nímž současně nakládá, přičemž vykonává práva a

povinnosti vlastníka (§ 34 odst. 3 zákona č. 131/2000 Sb. a § 17 Statutu), není

tomu tak, neboť, jak bylo vyloženo výše, z hlediska bezdůvodného obohacení,

které spočívá v užívání cizího pozemku tím, že je na něm umístěna stavba jiného

vlastníka, je směrodatné právě to, kdo skutečně je oním vlastníkem, což je v

daném případě vedlejší účastník.

Zmiňuje-li se ovšem dovolatelka o tom, že nárok žalobkyně je v rozporu s

dobrými mravy s odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2003, sp.

zn. 22 Cdo 2093/2001, je třeba podotknout, že tento se na danou situaci vůbec

nevztahuje, jelikož se nezabývá ani problematikou bezdůvodného obohacení ani

dobrých mravů.

Z výše uvedeného je zřejmé, že právní posouzení věci odvolacím soudem je v

rozporu s hmotným právem a judikaturou dovolacího soudu, a proto je třeba na

dovolání pohlížet jako na přípustné a současně i důvodné. Jelikož důvody, pro

které je rozsudek odvolacího soudu nesprávný, platí i pro rozsudek soudu

prvního stupně, přistoupil Nejvyšší soud ke zrušení rozsudků soudů obou stupňů

v naznačeném rozsahu a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b

odst. 2, část věty za středníkem, odst. 3, věta druhá o. s. ř.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal dovolání též vedlejší účastník. Jeho

přípustnost spatřuje v otázce zásadního právního významu, důvodnost pak v

nesprávném právním posouzení věci. Namítá nedostatek pasivní věcné legitimace

žalované a neoprávněnost nároku žalobkyně.

Žalobkyně se k dovolání vedlejšího účastníka vyjádřila v tom směru, že je

nepřípustné, a dále shrnula argumenty, uvedené v jejím vyjádření k dovolání

žalované.

Podle ustanovení § 93 odst. 3 o. s. ř. má vedlejší účastník v řízení stejná

práva a povinnosti jako účastník. Jedná však toliko sám za sebe. Jestliže jeho

úkony odporují úkonům účastníka, kterého v řízení podporuje, posoudí je soud po

uvážení všech okolností.

Pravidlo uvedené v ust. § 93 odst. 3 o. s. ř., že vedlejší účastník má v řízení

stejná práva a povinnosti jako účastník, kterého v řízení podporuje, se uplatní

v průběhu (během) občanského soudního řízení. Na oprávnění vedlejšího účastníka

podávat opravné prostředky ust. § 93 odst. 3 o. s. ř. nedopadá; možnost

vedlejšího účastníka podat odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně proto

upravuje ustanovení § 203 odst. 1 o. s. ř. a podat žalobu na obnovu řízení nebo

žalobu pro zmatečnost řeší ustanovení § 231 odst. 1 o. s. ř. Vzhledem k tomu,

že zákon nestanoví, že by vedlejší účastník mohl podat též dovolání proti

rozhodnutí odvolacího soudu, byl v soudní praxi přijat (za pomoci argumentu e

silentio legis) a nadále je přijímán jako správný závěr (viz např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2003, sp. zn. 25 Cdo 162/2003, uveřejněné pod č.

3 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, ročník 2004), podle kterého

vedlejší účastník není (podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2001) osobou

oprávněnou k podání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu.

Protože k podání dovolání proti rozsudku odvolacího soudu není vedlejší

účastník oprávněn (subjektivně legitimován), Nejvyšší soud jeho dovolání podle

ustanovení § 243b odst. 5, věty první, a § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl.

Odvolací soud i soud prvního stupně jsou pak ve smyslu § 243d odst. 1, části

první věty za středníkem, o. s. ř. ve spojení s § 226 odst. 1 o. s. ř. vázány

právními názory dovolacího soudu v tomto rozhodnutí vyslovenými.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rámci

nového rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1, věta druhá, o. s. ř.).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. října 2010

JUDr. Jan Eliáš, Ph.D., v. r.

předseda senátu