Nejvyšší soud Usnesení občanské

28 Cdo 2420/2009

ze dne 2011-05-04
ECLI:CZ:NS:2011:28.CDO.2420.2009.1

28 Cdo 2420/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana

Eliáše, Ph.D., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a Mgr. Petra Krause ve věci

žalobce P. H., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se

sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 65.001,- Kč s příslušenstvím,

vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 20 C 99/2002, o dovolání

žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2008, č. j.

11 Co 288/2008-160, takto:

Dovolání se odmítá.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

zaplatit mu částku 65.001,- Kč s příslušenstvím (výrok I.), a rozhodl o náhradě

nákladů řízení (výroky II. a III.). Žalobou uplatňované právo odůvodňoval

žalobce tvrzením, že mu v této výši vznikla škoda nesprávným úředním postupem

státu podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při

výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně

zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti

(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů. Žalobce uvedl, že vydal automobil

tovární značky Audi 80 Quatro, jím zakoupený dne 27. 1. 1995 v autobazaru

Hades, na základě protokolu ze dne 18. 8. 1998 policii jako předmět důležitý

pro trestní stíhání vedené proti V. Ch., jenž měl tento vůz jako kradený

„dodat“ do uvedeného autobazaru. Trestní stíhání bylo později zastaveno,

jelikož však pojišťovna, jež tvrdila své vlastnické právo k tomuto autu,

nesouhlasila s jeho opětovným vydáním žalobci a proti usnesení o vrácení vozu

se odvolala, odkoupil žalobce vůz od pojišťovny a tento mu bylo poté dne 21. 6.

2000 vydán. Žalobce však musel zaplatit za parkování vozidla částku 7.808,- Kč

a na opravy auta poškozeného dlouhodobým parkováním na otevřeném prostranství,

kde bylo vystaveno povětrnostním vlivům, musel vynaložit částku 57.193,- Kč.

Obvodní soud dovodil, že v daném sporu není žalobce aktivně věcně legitimován k

tomu, aby se domáhal náhrady škody vzniklé na vozidle, jelikož se stal

vlastníkem auta až uzavřením smlouvy s pojišťovnou dne 19. 4. 2000, od té doby

do vydání vozu dne 21. 6. 2000 na vozidle žádná škoda nevznikla. Soud přitom

výslovně vyloučil možnost, že by žalobce auto vydržel, neboť bylo-li mu vozidlo

zabaveno pro účely trestního stíhání, nemohl být v dobré víře, což potvrdil i

tím, že později uzavřel kupní smlouvu, jíž auto odkoupil od pojišťovny.

Důvodným neshledal soud ani nárok žalobce na náhradu zaplaceného parkovného,

neboť orgány činné v trestním řízení se žádného pochybení nedopustily a

zaplacení této částky nepředcházelo ani žádné nezákonné rozhodnutí, žalovaná

tedy nemůže být ve sporu o tuto částku pasivně legitimována. Parkovné lze

považovat za bezdůvodné obohacení vzniklé na úkor žalobce na straně té osoby,

jíž byla částka zaplacena. Předestřené úvahy tedy vedly obvodní soud k

zamítnutí žaloby.

K odvolání žalobce přezkoumal napadené rozhodnutí Městský soud v Praze, jenž je

rozsudkem ze dne 26. 11. 2008, č. j. 11 Co 288/2008-160, potvrdil (výrok I.) a

rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok II.). Odvolací soud shledal skutková

zjištění soudu prvního stupně dostačujícími a jeho právní posouzení věci

správným a pro stručnost odkázal na odůvodnění napadeného rozhodnutí. Uvedl

dále, že v dané věci nelze dospět k závěru, že by žalobce mohl nabýt vlastnické

právo k vozidlu vydržením dle § 134 obč. zák., jelikož žalobce nemohl být

kvalifikovaným držitelem, uznal-li podpisem kupní smlouvy s pojišťovnou dne 19.

4. 2000 její vlastnické právo k předmětnému vozidlu. Při podpisu této smlouvy

si žalobce musel být dobře vědom jejího významu a jeho argumenty, že šlo spíše

o určitou formu dohody o narovnání s pojišťovnou odvozující právo k vozidlu z

německých právních předpisů, nelze považovat za opodstatněné.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, jehož přípustnost je

podle něj dána v souladu s ustanovením § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. zásadním

právním významem napadeného rozhodnutí, neboť je v něm řešena právní otázka

rozporně s hmotným právem a nadto jde o otázku v praxi odvolacích soudů

rozhodovanou rozdílně. Dovolatel zdůraznil, že se stal vlastníkem vozidla

uplynutím tříleté vydržecí doby dle § 134 obč. zák., jež započala běžet dne 27. ledna 1995, kdy vozidlo zakoupil v autobazaru. Vozidlo posléze držel v dobré

víře až do okamžiku, kdy byl v srpnu roku 1998 vyzván policií, aby věc vydal

jako věc důležitou pro trestní řízení. K tomu však došlo až poté, co již nabyl

vlastnického práva k vozidlu vydržením. Tuto skutečnost podle dovolatele

nemohou ovlivnit události, k nimž došlo později, a to ani uzavření kupní

smlouvy s pojišťovnou ani trestní stíhání V. Ch., jenž měl autobazaru „dodat“

kradené vozidlo. K uzavření kupní smlouvy, jež je podle dovolatele neplatná,

došlo podle jeho slov pod tlakem, ve snaze zabránit další devastaci vozidla. Prohlášení učiněné v této souvislosti, jímž uznal vlastnické právo pojišťovny,

pak na jeho vlastnickém právu nemůže nic změnit, neboť takovýmto uznávacím

prohlášením se nelze vzdát vlastnictví k věci. Jako vlastníku vozidla tedy

dovolateli náleží žalobou uplatněné právo na náhradu škody. Podle dovolatele

navíc došlo ze strany odvolacího soudu k porušení procesně právních předpisů,

jelikož rozhodl bez jednání, aniž by k tomu měl souhlas obou účastníků. Tyto

důvody vedly dovolatele k návrhu, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudu

prvního stupně i soudu odvolacího a vrátil věc soudu prvního stupně k dalšímu

řízení. Žalovaná ve svém stručném vyjádření označila rozhodnutí odvolacího soudu za

správné a navrhla, aby dovolání bylo odmítnuto. V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu („o. s. ř.“), ve znění účinném k datu rozhodnutí odvolacího

soudu, které je podle čl. II bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon

č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, rozhodující pro dovolací přezkum. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo

podáno řádně a včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou podle § 241

odst. 1 o. s. ř., se zabýval přípustností dovolání. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští. Jelikož napadený rozsudek odvolacího soudu není měnícím § 237 odst. 1 písm. a)

o. s. ř., ani potvrzujícím poté, co předchozí rozsudek soudu prvního stupně

(jímž rozhodl „jinak“) byl odvolacím soudem zrušen § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř., přichází v úvahu přípustnost dovolání toliko na základě § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Dovolání současně není podle § 237 odst. 2 písm. a) o. s. ř. přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o

peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč.

V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu je třeba přípustnost v

případě samostatných nároků s odlišným skutkovým základem posuzovat ohledně

každého z nich zvlášť (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 1999, sp. zn. 2 Cdon 376/96, uveřejněné v časopise Soudní judikatura 1/2000 pod

č. 9). Nárokem s odlišným skutkovým základem je i tvrzené právo na náhradu

škody vzniklé tím, že dovolatel musel zaplatit náklady na parkovné vozidla. Protože penězi vyčíslená výše tohoto nároku nepřesahuje uvedený limit 20.000,-

Kč, je přípustnost dovolání v tomto rozsahu ustanovením § 237 odst. 2 písm. a)

o. s. ř. vyloučena. Dovolací soud tedy v tomto rozsahu dovolání odmítl (§ 243b

odst. 5 a § 218 písm. c/ o. s. ř.) a dále se zabýval přípustností dovolání

proti zbylé části napadeného rozhodnutí v intencích § 237 odst. 1 písm. c) a

odst. 3 o. s. ř. Podle ustanovení § 237 odst. 3 o. s. ř. má rozhodnutí odvolacího soudu ve věci

samé po právní stránce zásadní význam zejména tehdy, řeší-li právní otázku,

která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo která je

odvolacími soudy nebo dovolacím soudem rozhodována rozdílně, nebo řeší-li

právní otázku v rozporu s hmotným právem. V daném případně nelze souhlasit s dovolatelem, že by rozhodnutí odvolacího

soudu mohlo být považováno za zásadně právně významné ve smyslu tohoto

ustanovení už z toho důvodu, že námitky dovolatele jsou spjaty s posouzením

jedinečného skutkového stavu a jejich posouzení postrádá potřebný judikatorní

přesah (k tomu srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 1. 2004, sp. zn. 22 Cdo 2185/2003, publikovaný v Souboru civilních rozhodnutí NS pod C 2368,

svazek 28/2004, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2009, sp. zn. 29 Cdo

5153/2007). Nejvyšší soud opakovaně připomenul, že posouzení otázky, zda-li byl

držitel se zřetelem ke všem okolnostem v dobré víře, že mu držená věc patří, je

především věcí úvahy soudu v nalézacím řízení, dovolací soud by tuto úvahu mohl

přezkoumat, jen kdyby byla zjevně nepřiměřená (srov. např. usnesení Nejvyššího

soudu ze dne 27. 2. 2002, sp. zn. 22 Cdo 1689/2000, publikované v Souboru

civilních rozhodnutí NS pod C 1068, svazek 15/2002, usnesení Nejvyššího soudu

ze dne 26. 1. 2011, sp. zn. 22 Cdo 877/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne

4. 1. 2010, sp. zn. 22 Cdo 3022/2008). Usoudily-li soudy v projednávané věci,

že dovolatel nemohl být v dobré víře s ohledem na zabavení auta jako věci

důležité pro trestní stíhání a především na skutečnost, že v roce 2000 uzavřel

kupní smlouvu s pojišťovnou, jež tvrdila své vlastnické právo k tomuto vozu,

nezdá se být úvaha soudů obou stupňů, že na straně dovolatele nemohl být

naplněn předpoklad dobré víry, a to ani v době těmto událostem předcházející,

nijak nepřiměřená okolnostem, neboť se lze domnívat, že přistoupil-li dovolatel

na uzavření kupní smlouvy s pojišťovnou, musel již dříve mít pochybnosti o svém

vlastnickém právu k předmětnému vozu, a nemohl jej (vlastnické právo k němu)

tedy jako neoprávněný držitel vydržet.

Za této situace tedy není možné usuzovat

na zásadní právní význam napadeného rozhodnutí, a tedy ani na nesprávnost

posouzení předestřené otázky. Vytknul-li dále dovolatel odvolacímu soudu porušení procesních předpisů, pak je

třeba připomenout, že zásadní právní význam rozhodnutí odvolacího soudu lze z

tvrzené vady řízení dovodit jen tehdy, pokud je tato vada spojena s právní

otázkou týkající se sporného výkladu procesního předpisu (srov. např. usnesení

Nejvyššího soudu ze dne 27. 4. 2010, sp. zn. 33 Cdo 836/2008). Dovolatelem

tvrzená vada spočívající v tom, že odvolací soud rozhodl bez nařízení jednání,

aniž by k tomu měl souhlas obou účastníků, však s takovouto otázkou nijak

spojena není. Z obsahu spisu se nadto podává, že žalovaná svůj souhlas

vyslovila přímo ve vyjádření k odvolání založeném na č. l. 156 a že tehdejší

právní zástupkyni dovolatele byla zaslána a doručena výzva (dle doručenky na č. l. 157 p. v.), aby se vyjádřila, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez jednání,

jejíž součástí je i poučení, že nevyjádří-li se ve lhůtě, bude soud

předpokládat, že souhlasí s projednáním věci bez jednání. Jelikož ze spisu není

patro, že by právní zástupkyně dovolatele na tuto výzvu nějak reagovala a

trvala na nařízení jednání, není důvodu se domnívat, že by odvolací soud v

tomto ohledu pochybil. Z výše uvedeného vyplývá, že napadenému rozsudku nelze přiznat zásadní právní

význam a dovolání přípustnost ve smyslu ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243b odst. 5, věty první,

a § 218 písm. c) o. s. ř. jako nepřípustné odmítl. O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první,

§ 224 odst. 1, § 151 odst. 1, části věty první, a § 146 odst. 3 o. s. ř., neboť

žalobce s ohledem na výsledek řízení nemá na náhradu svých nákladů právo a

žalované žádné účelně vynaložené náklady nevznikly. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek podle občanského

soudního řádu.