Nejvyšší soud Rozsudek obchodní

29 Cdo 1441/2007

ze dne 2009-10-22
ECLI:CZ:NS:2009:29.CDO.1441.2007.1

29 Cdo 1441/2007

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Petra Šuka v právní věci žalobkyně

S. – V. v. o. s., jako správkyně konkursní podstaty úpadkyně R. a. s.,

zastoupené Mgr. J. T., advokátem, proti žalované s. s. r. o., za účasti 1/ J.

Š., a 2/ A. Š., obou zastoupených JUDr. Š. V., advokátkou, jako vedlejších

účastníků řízení na straně žalované, o určení vlastnictví k nemovitostem,

vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 14 C 104/2003, o dovolání

žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. listopadu

2006, č. j. 21 Co 401/2006 - 236, takto:

I. Dovolání žalobkyně proti prvnímu a třetímu výroku rozsudku Krajského

soudu v Hradci Králové ze dne 8. listopadu 2006, č. j. 21 Co 401/2006 - 236, se

odmítá.

II. Ve zbývajícím rozsahu se dovolání žalobkyně zamítá.

III. Žalobkyně a žalovaná vůči sobě nemají navzájem právo na náhradu

nákladů dovolacího řízení.

IV. Žalobkyně je povinna zaplatit vedlejším účastníkům řízení na straně

žalované, k ruce společné a nedílné, na náhradě nákladů dovolacího řízení

částku 15.827,-- Kč, do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, k rukám

zástupkyně vedlejších účastníků JUDr. Š. V.

Rozsudkem ze dne 15. března 2006, č. j. 14 C 104/2003-187, Okresní soud v

Hradci Králové na základě žaloby původní správkyně konkursní podstaty úpadkyně

R. a. s. směřující vůči žalované s. s. r. o. a za účasti J. a A. Š., jako

vedlejších účastníků řízení na straně žalované, připustil změnu žaloby na

určení, že žalobce (jímž byl v době rozhodnutí již nový správce konkursní

podstaty úpadkyně) je vlastníkem ve výroku označených nemovitostí (bod I.

výroku), zamítl určovací žalobu (bod II. výroku) i požadavek na vyklizení

nemovitostí, ohledně kterých se žalobce domáhal určení vlastnického práva (bod

III. výroku) a rozhodl o nákladech řízení (body IV. a V. výroku).

Soud při posuzování důvodnosti žalobou uplatněného nároku vyšel zejména z toho,

že:

1/ Dne 10. dubna 1996 byla do obchodního rejstříku zapsána společnost s

obchodní firmou (správně - dle tehdejší právní úpravy - s obchodním jménem) T.

H., a. s. (dále též jen „úpadkyně“), u které byla k 20. listopadu 2002 zapsána

změna obchodní firmy na R. a. s.

2/ Usnesením ze dne 2. května 2002, č. j. 45 K 18/2002 - 32, prohlásil Krajský

soud v Ústí nad Labem konkurs na majetek úpadkyně a ustavil správkyni její

konkursní podstaty.

3/ Správkyně konkursní podstaty zahrnula nemovitosti do soupisu majetku

konkursní podstaty, přičemž na základě smlouvy o provedení dobrovolné dražby ze

dne 6. srpna 2002 (dále též jen „smlouva o provedení dražby“), uzavřené mezi

správkyní konkursní podstaty úpadkyně a dražebníkem (společností I. R.C. s. r.

o.) proběhla 12. září 2002 dražba podniku úpadkyně, oznámená dražební vyhláškou

ze 7. srpna 2002 a zaznamenaná v protokolu o provedení dražby z 12. září 2009.

4/ Podnik úpadkyně vydražila žalovaná za částku 4.826.000,- Kč, kterou též

uhradila. O nabytí vlastnictví předmětu dražby bylo žalované dne 11. prosince

2002 vystaveno potvrzení.

5/ Vlastnicí nemovitostí byla ke dni konání dražby úpadkyně a jako současná

vlastnice nemovitostí je v katastru nemovitostí zapsána žalovaná.

6/ Nebyla podána žaloba o určení neplatnosti dražby.

Na tomto základě soudu uzavřel, že žalobce se nedomáhal vyslovení neplatnosti

dražby podle § 24 odst. 3 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, nýbrž

určení vlastnictví postupem dle § 80 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“). S poukazem na závěry obsažené v

rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 18. ledna 2006, sp. zn. 21 Cdo 32/2005 (jde o

rozsudek uveřejněný pod číslem 52/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek

- dále též jen „R 52/2006“) soud uvedl, že veřejná dražba dobrovolná je

neplatná jen tehdy, jestliže její neplatnost vyslovil soud, a to v řízení dle

ustanovení § 24 zákona o veřejných dražbách. Soud může vyslovit neplatnost

veřejné dobrovolné dražby, jen jestliže byl splněn některý z důvodů neplatnosti

dražby taxativně uvedených v § 24 odst. 4 zákona o veřejných dražbách, za

předpokladu, že žalobu o určení neplatnosti dražby podala osoba, která je k

návrhu podle tohoto ustanovení oprávněna a byla-li žaloba podána v prekluzivní

lhůtě.

Za situace, kdy žalovaná formou veřejné dražby dobrovolné, tedy postupem dle §

17 a násl. zákona o veřejných dražbách, vydražila sporné nemovitosti, k nim

nabyla vlastnické právo originárním způsobem ve smyslu § 2 písm. a/ a § 30

odst. 1 zákona o veřejných dražbách, v návaznosti na § 132 odst. 1 zákona č.

40/1964 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „obč. zák.“). To podle soudu

platí bez zřetele k tomu, zda žalovaná nemovitosti nabyla od vlastníka nebo

nevlastníka, respektive bez zřetele k tomu, zda správkyně konkursní podstaty

úpadkyně byla oprávněna nemovitosti zpeněžit formou veřejné dražby.

Žalovaná se podle § 30 odst. 1 zákona o veřejných dražbách stala vlastnicí

nemovitostí k okamžiku udělení příklepu (k 12. září 2002) a dražebník jí ve

smyslu § 31 uvedeného zákona též vydal potvrzení o nabytí vlastnictví.

Na provedenou dražbu je podle soudu třeba pohlížet jako na dražbu platnou,

neboť žádná osoba neuplatnila v tříměsíční lhůtě počítané od 12. září 2002 u

soudu právo na vyslovení její neplatnosti ve smyslu § 24 odst. 3 zákona o

veřejných dražbách.

Námitky, které uplatňuje v tomto řízení a které se týkají neplatnosti dražby,

měl žalobce uplatnit ve zvláštním řízení podle zákona o veřejných dražbách.

Jelikož se tak nestalo, přichází v úvahu pouze případná odpovědnost správce

konkursní podstaty za škodu podle § 8 odst. 2 ZKV nebo podle § 63 odst. 1

zákona o veřejných dražbách, respektive případná odpovědnost vydražitele za

škodu podle § 63 odst. 4 zákona o veřejných dražbách.

Vzhledem k tomu, že neproběhlo řízení o vyslovení neplatnosti veřejné dražby

dobrovolné, nemůže mít žalobce naléhavý právní zájem na určení vlastnictví,

jelikož soud v tomto řízení nemůže zkoumat platnost veřejné dražby dobrovolné

jako otázku předběžnou.

I kdyby žalobce měl naléhavý právní zájem na požadovaném určení, nemohl by ve

sporu uspět, když nebylo prokázáno, že by vlastnictví k nemovitostem nabyl

správce konkursní podstaty. Ten je po prohlášení konkursu oprávněn k podání

žaloby za úpadkyni, nebyly však předloženy důkazy o tom, že by se (správce

konkursní podstaty) stal vlastníkem nemovitostí.

Zamítnutí žaloby o vyklizení nemovitostí je důsledkem zamítnutí určovací

žaloby, uzavřel soud.

K odvolání žalobkyně Krajský soud v Hradci Králové v záhlaví označeným

rozsudkem připustil změnu žaloby tak, že se určuje, že výlučným vlastníkem ve

výroku označených nemovitostí je úpadkyně a že žalovaná je povinna tyto

nemovitosti vyklidit do tří dnů od právní moci rozsudku (první výrok), dále

rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že změněnou žalobu zamítl (druhý

výrok) a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (třetí výrok).

Odvolací soud připustil změnu žaloby, uváděje, že touto změnou nebyl v

odvolacím řízení uplatněn nový nárok (§ 216 odst. 2 o. s. ř.). Poté učinil o

odvolacích námitkách následující závěry:

1/ Není vadou řízení, že soud prvního stupně připustil změnu žaloby ve

výroku rozsudku (i tento výrok má povahu usnesení, podobně jako např. výrok o

nákladech řízení). Potud nebyl žalobce ani zbaven možnosti domáhat se přezkumu

rozhodnutím v odvolacím řízení, a to vzhledem k § 202 odst. 1 písm. f/ o. s. ř.

2/ Důvody, pro něž žalobu zamítl soud prvního stupně, obstojí i pro zamítnutí

žaloby ve změněném znění. Obecně lze dát žalobci za pravdu, že kdyby

nemovitosti nebyly předmětem dražby, nebylo by namístě postupovat dle § 24

odst. 3 zákona o veřejných dražbách (ve znění platném do 31. prosince 2002),

nýbrž podle obecných předpisů o ochraně vlastnického práva. O takový případ

však nejde.

Podstatné je, že nemovitosti byly ve vlastnictví a tvořily hmotnou

složku podnikání společnosti T. H. a. s., na jejíž majetek byl prohlášen

konkurs (s označením dlužnice obchodní firmou „R. a. s. /dříve T. H., a. s.,“),

a že (na návrh správkyně konkursní podstaty, jako subjektu k tomu oprávněného

dle § 17 odst. 4 zákona o veřejných dražbách) byl dražen podnik, nikoli jeho

část.

Předmětem dražby bylo vše, co tvoří podnik tak, jak je definován v § 5 zákona

č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku (dále též jen „obch. zák.“). Opak neplyne

ze žádné listiny vztahující se k dražbě, zejména ne z odkazu na znalecký

posudek znalce Ing. J. V. Předmět dražby byl vymezen jako „podnik“ jak ve

smlouvě o provedení dražby, tak v dražební vyhlášce, v protokolu o provedené

dražbě i v potvrzení o nabytí vlastnictví (i opravném). Okolnost, že ve

znaleckém posudku nebyly popsány všechny hmotné složky, tvořící podnik, na

tomto závěru nic nemění.

3/ Odvolatel má pravdu, namítá-li že dražený podnik nebyl v dražební vyhlášce

(stejně jako v usnesení o prohlášení konkursu) označen obchodní firmou zapsanou

v té době v obchodním rejstříku. O identitě úpadkyně a draženého podniku však

nejsou opodstatněné pochybnosti, protože vada v označení nebyla na újmu

identifikace podniku z dalších údajů, tj sídla a identifikačního čísla.

Správná obchodní firma T. H. a. s. byla uváděna v závorce za označením obchodní

firmy R. a. s. jak v usnesení o prohlášení konkursu, tak ve smlouvě o provedení

dražby a v potvrzení o nabytí vlastnictví ze dne 11. prosince 2002 a ze dne 27.

března 2003.

4/ Potvrzení o nabytí vlastnictví v dražbě dobrovolné není právním důvodem

nabytí vlastnického práva a má jen deklaratorní povahu; dražebník jím

osvědčuje, že dříve nastaly určité skutečnosti, jež jsou podle § 30 odst. 1

zákona o veřejných dražbách pokládány za právní důvod nabytí vlastnictví (potud

odvolací soud odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 30. listopadu 2004,

sp. zn. 20 Cdo 1578/2003 - jde o rozsudek uveřejněný pod číslem 39/2005 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek). Předmět dražby není zpochybněn ani vydáním

opravného potvrzení o nabytí vlastnictví; jím nedošlo ke změně předmětu dražby,

kterým byl od počátku „podnik“.

Na základě výše uvedených úvah pak odvolací soud dospěl k závěru, že

nemovitosti byly předmětem dražby a námitky, které žalobce v řízení uplatnil,

byly námitkami, jež se dotýkaly neplatnosti dražby a jako takové měly být

uplatněny v řízení dle § 24 odst. 3 zákona o veřejných dražbách, což se

nestalo. Neplatnost dražby nemůže soud posuzovat v jiném řízení.

Žalobce tudíž neprokázal, že úpadkyně je vlastnicí nemovitostí.

Proti rozsudku odvolacího soudu - a to výslovně proti všem jeho výrokům -

podala dovolání současná správkyně konkursní podstaty úpadkyně, se kterou

Nejvyšší soud bez dalšího dále jednal jako se žalobkyní a dovolatelkou.

Dovolatelka opírá přípustnost dovolání o ustanovení § 237 odst. 1 písm. a/ o.

s. ř., přisuzujíc napadenému rozhodnutí též zásadní význam po stránce právní,

namítajíc, že „dosavadní řízení bylo zatíženo zásadními procesními vadami“ a že

soudy obou stupňů na základě provedených důkazů věc nesprávně právně posoudily,

a požadujíc, aby Nejvyšší soud zrušil rozhodnutí soudů obou stupňů a věc vrátil

soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Konkrétně dovolatelka nesouhlasí se závěrem odvolacího soudu, že nemovitosti

byly jako součást podniku úpadkyně k 7. srpnu 2002 (respektive k 12. září 2002)

předmětem dražby konané 12. září 2002. Míní, že nemovitosti mohly být předmětem

dražby, jen kdyby byly součástí podniku úpadkyně a kdyby současně byly

„náležitým zákonným způsobem“ popsány v dražební vyhlášce.

Odvolací soud - pokračuje dovolatelka - měl prejudicielně zkoumat, co bylo

součástí podniku úpadkyně k 7. srpnu 2002. K úvaze odvolacího soudu, podle níž

„žalobci je třeba dát za pravdu, že dražený podnik nebyl označen obchodní

firmou zapsanou v té době v obchodním rejstříku (…) o identitě úpadce a

draženého podniku však nejsou opodstatněné pochybnosti, protože vada v označení

nebyla na újmu identifikace podniku z dalších údajů, tj sídla a

identifikačního čísla“, dovolatelka vyslovuje přesvědčení, že nelze

bagatelizovat zcela vadné označení draženého podniku a dedukovat, že předmět

dražby je možné ztotožnit podle jiných identifikačních znaků.

Veřejná dražba je formalizovaný proces zpeněžování majetku, který se řídí

striktními pravidly danými zákonem. Předmětem dražby může být pouze věc uvedená

a popsaná v dražební vyhlášce jako předmět dražby. V daném případě byl předmět

dražby označen jako podnik R. a. s. bez dalších identifikačních údajů. Je

nepřípustné (jak učinil odvolací soud) zaměňovat označení navrhovatele s

předmětem dražby a nepřímo tak dovozovat, co vlastně bylo předmětem dražby.

Zcela absurdně - uvádí dovolatelka - působí pokus konvalidovat zjevnou vadu

dražební procedury vydáním opravného potvrzení o nabytí vlastnictví z veřejné

dražby. Takový institut zákon o veřejných dražbách v platném znění nezná, jeho

použití neumožňuje a dražebník sám tímto postupem dává najevo, že nemovitosti

předmětem dražby být nemohly, neboť nebyly součástí podniku úpadkyně a ke dni

dražby ani nebyly v dražební vyhlášce řádně popsány.

Dovolatelka pro úplnost dodává, že obchodní firma R. a. s. byla zapsána

do obchodního rejstříku až 20. listopadu 2002, proto podnik R. a. s. nemohl

existovat 7. srpna ani 12 září 2002. Součástí neexistujícího podniku žádné

nemovitosti být nemohly a vlastnictví k nemovitostem proto nemohlo přejít na

žalovanou příklepem ve veřejné dražbě dobrovolné, konané 12. září 2002.

Nemovitosti byly k 12. září 2002 součástí podniku úpadkyně T. H. a. s.,

který však dražen nebyl. Proto dovolatelka - oproti opačnému mínění odvolacího

soudu - usuzuje, že okolnost, že hmotné složky podniku tvořící podnik nebyly ve

znaleckém posudku (a rovněž v dražební vyhlášce, která se na posudek odvolává)

uvedeny, znamená, že nebyly předmětem dražby. Extenzivní způsob argumentace

odvolacího soudu nastoluje stav právní nejistoty, uzavírá dovolatelka.

Soudy nižších stupňů se nesprávně zabývaly obecnou otázkou neplatnosti

dražby, aniž postřehly, že právní posouzení dané věci spočívá v odpovědi na

otázku, co všechno bylo předmětem dražby. V situaci, kdy se soud uvedenou

otázkou odmítne zabývat - poukazuje na to, že podle zákona o veřejných dražbách

je možné platnost dražby přezkoumat pouze do tří měsíců ode dne dražby - tak

účastníku řízení odepírá jeho právo na řádný proces a právo na soudní ochranu.

K závěru odvolacího soudu, že předmět dražby není zpochybněn ani vydáním

opravného potvrzení o nabytí vlastnictví, kterým nedošlo ke změně předmětu

dražby, jímž byl od počátku „podnik“, dovolatelka uvádí, že z původních

dokladů vystavených dražebníkem není možné zjistit rozsah podniku R. a. s. k 7.

srpnu a k 12. září 2002, zejména pak nelze zjistit, jaké konkrétní nemovitosti

byly předmětem dražby, když dražen byl „podnik“.

A konečně dovolatelka tvrdí, že „procesní zpracování“ předmětné kauzy

odporovalo dikci občanského soudního řádu, jelikož soud prvního stupně i

odvolací soud rozhodl o změně žaloby ve výrokové části rozsudku, neboť o změně

návrhu se dle § 167 o. s. ř. rozhoduje usnesením, nikoli rozsudkem. O návrhu na

změnu žaloby má soud rozhodnout v průběhu řízení, nikoli až současně s vydáním

rozsudku. Tím byla jednak porušena procesní pravidla, jednak nemohlo být o

změněném žalobním návrhu jednáno, tvrzeny skutečnosti a navrhnuty důkazy k

jeho prokázání, čímž byla dovolatelka zkrácena na svých právech účastníka

řízení.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o připuštění změny petitu bylo doručeno

účastníkům až současně s rozhodnutím ve věci samé, nebylo v té době pravomocné

a rozsudkem tak bylo rozhodováno o jiném petitu, než který byl v té době

předmětem řízení, když připuštění změny žalobního nemůže být vůči účastníkům

účinné dříve, než jim bylo oznámeno.

Vedlejší účastníci řízení ve vyjádření navrhují dovolání odmítnout,

když napadené rozhodnutí nemají za rozhodnutí měnící ani za potvrzující

rozhodnutí zásadního právního významu (dle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c/ ve

spojení s odst. 3 o. s. ř.). V rozhodnutí řešená právní otázka odpovídá

ustálené judikatuře Nejvyššího soudu (potud vedlejší účastníci řízení odkazují

na R 52/2006 a dále na rozhodnutí /jde o usnesení/ Nejvyššího soudu ze dne 18.

ledna 2006, sp. zn. 21 Cdo 61/2005).

Nejvyšší soud úvodem poznamenává, že rozhodné znění občanského soudního řádu,

podle kterého dovolání projednal a rozhodl o něm (do 30. června 2009), se

podává z bodu 12., části první, článku II. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a

další související zákony.

Dovolatelka - ač zastoupena advokátem - dovolací argumentaci výslovně

nepřipíná k žádnému z dovolacích důvodů taxativně vypočtených v § 241a odst. 2

a 3 o. s. ř. Posuzováno podle obsahu však je dovoláním namítána existence

dovolacích důvodů uvedených v § 241a odst. 2 o. s. ř., jimiž lze odvolacímu

soudu vytýkat, že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci (odstavec 2 písm. a/) a že jeho rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení věci (odstavec 2 písm. b/).

Dovolatelka dovoláním výslovně napadá i první výrok napadeného

rozhodnutí, jímž odvolací soud připustil změnu žaloby a jeho třetí výrok o

nákladech řízení před soudy obou stupňů. V tomto rozsahu Nejvyšší soud

dovolání bez dalšího odmítl jako objektivně nepřípustné podle § 243b odst. 5 a

§ 218 písm. c/ o. s. ř. (k nákladovému výroku srov. i usnesení Nejvyššího soudu

uveřejněné pod číslem 4/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek - dále

též jen „R 4/2003“ a k výroku o přípustnosti změny žaloby v odvolacím řízení

srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. července 2007, sp. zn. 29 Odo

311/2006, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 9, ročníku 2007, pod

číslem 130).

V rozsahu, v němž dovolání směřuje proti (druhému) výroku rozsudku

odvolacího soudu ve věci samé, souhlasí Nejvyšší soud s argumenty, jimiž

vedlejší účastníci řízení mají tento výrok za (obsahově) potvrzující a nikoli

měnící. V situaci, kdy odvolací soud připustil změnu žaloby přes obsah

ustanovení § 216 odst. 2 o. s. ř. proto, že změna nebyla uplatněním nového

nároku, je přiléhavý závěr, že přes formální „změnu“ rozsudku soudu prvního

stupně šlo ve skutečnosti o jeho potvrzení.

Nejvyšší soud nicméně i tak shledává dovolání přípustným podle § 237 odst. 1

písm. c/ o. s. ř., jelikož argumenty v něm snesené otevírají právní otázku

zpeněžení úpadcova „podniku“ za trvání konkursu jako celku, v dovolacím řízení

dosud ve vazbě na veřejnou dražbu nezodpovězenou.

Skutkový stav věci, jak byl zjištěn soudy nižších stupňů, dovoláním

nebyl (a se zřetelem ke způsobu, jímž byla založena přípustnost dovolání, ani

nemohl být) zpochybněn a Nejvyšší soud z něj při dalších úvahách vychází.

Nejvyšší soud se - v hranicích právních otázek vymezených dovoláním - nejprve

zabýval správností právního posouzení věci odvolacím soudem.

Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,

sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav

nesprávně aplikoval.

Dle ustanovení § 5 obch. zák. podnikem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor

hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží

věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k

provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit

(odstavec 1). Podnik je věc hromadná. Na jeho právní poměry se použijí

ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není dotčena působnost zvláštních

právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, předmětům průmyslového a

jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud jsou součástí

podniku (odstavec 2).

Podle ustanovení § 476 odst. 1 obch. zák. smlouvou o prodeji podniku se

prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu podnik a převést na něj vlastnické

právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího

související s podnikem a zaplatit kupní cenu.

Ustanovení § 477 obch. zák. pak určuje, že na kupujícího přecházejí všechna

práva a závazky, na které se prodej vztahuje (odstavec 1). K přechodu závazku

se nevyžaduje souhlas věřitele, prodávající však ručí za splnění převedených

závazků kupujícím (odstavec 3).

Podle ustanovení § 27 odst. 1 ZKV podstatu lze zpeněžit veřejnou dražbou věcí a

jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot, soudním výkonem rozhodnutí nebo

jejich prodejem mimo dražbu. Veřejnou dražbu věcí a jiných penězi ocenitelných

majetkových hodnot včetně podniku provede dražebník na návrh správce. Přitom se

postupuje podle zvláštního předpisu.

Dle ustanovení § 27a ZKV, se souhlasem soudu a po vyjádření věřitelského výboru

může správce zpeněžit věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které slouží

provozování podniku jednou smlouvou; jinak se pro tuto smlouvu přiměřeně

použijí ustanovení obchodního zákoníku; z úpadce na nabyvatele přecházejí práva

a povinnosti z pracovněprávních vztahů s výjimkou nároků vzniklých do účinnosti

smlouvy. Výtěžek tohoto prodeje je součástí celkového výtěžku zpeněžení

konkursní podstaty a nemůže sloužit pouze ke krytí závazků souvisejících s

prodávaným podnikem.

V této podobě (pro věc rozhodné) platila výše citovaná ustanovení již v době

vydání dražební vyhlášky a později nedoznala změn.

Podle ustanovení § 17 zákona o veřejných dražbách, ve znění účinném do 31.

prosince 2002 (pro věc rozhodném), dražbou dobrovolnou je dražba prováděná na

návrh vlastníka (odstavec 1). Předmětem dražby může být věc, podnik nebo jeho

organizační složka, převoditelná majetková práva s výjimkou práv z duševního

vlastnictví a soubor věcí, soubor práv nebo soubor věcí a práv, bylo-li

navrženo jejich vydražení a splňují-li podmínky stanovené tímto zákonem

(odstavec 3). Vlastníkem se rozumí též osoba, která je oprávněna s předmětem

dražby hospodařit a je vlastníkem zmocněna nebo na základě zvláštního právního

předpisu oprávněna předmět dražby zcizit, likvidátor a správce konkursní

podstaty (odstavec 4).

Ustanovení § 20 odst. 1 písm. d/ zákona o veřejných dražbách (v rozhodném

znění) pak k obsahovým náležitostem dražební vyhlášky řadí též označení a popis

předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu dražby

váznoucích a s ním spojených, pokud podstatným způsobem ovlivňují hodnotu

předmětu dražby, popis stavu, v němž se předmět dražby nachází, a jeho

odhadnutou nebo zjištěnou cenu.

Označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu

dražby váznoucích a s ním spojených, stavu, v němž se předmět dražby nachází, a

odhad jeho ceny, je rovněž náležitostí protokolu o provedené dražbě (§ 27 odst.

2 písm. b/ zákona o veřejných dražbách, v rozhodném znění).

Podle § 30 zákona o veřejných dražbách (v rozhodném znění), uhradil-li

vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, přechází na něj

vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu (odstavec 1). Jde-li o

podnik, přecházejí na vydražitele všechna práva a závazky včetně práv a

povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů, oprávnění užívat obchodní

jméno spojené s podnikem, pokud to není v rozporu se zákonem nebo s právem

třetí osoby, a práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, která se

týkají podnikatelské činnosti vydraženého podniku, pokud to neodporuje povaze

práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví nebo smlouvě o poskytnutí

výkonu těchto práv. Jde-li o organizační složku podniku, přecházejí na

vydražitele všechna práva a závazky, která se týkají této složky, včetně práv a

povinností z pracovněprávních vztahů (odstavec 2). Jde-li o vydražení podniku

nebo jeho organizační složky, ručí navrhovatel za splnění závazků, které přešly

s vlastnictvím podniku nebo jeho organizační složky na vydražitele (odstavec 3).

Podstata sporu v dané věci tkví v prověření správnosti závěru odvolacího soudu,

že nemovitosti coby součást draženého podniku úpadkyně byly předmětem veřejné

dražby dobrovolné, konané 12. září 2002, a že proto již nelze zpochybnit

platnost dražby určovací žalobou v této věci. Kdyby obstál závěr, že

nemovitosti byly předmětem (byť neplatné) dražby, pak by dovolatelka nepochybně

nemohla uspět s podanou určovací žalobou vzhledem k důvodům, jež Nejvyšší soud

rozvedl v R 52/2006 i v rozsudku uveřejněném pod číslem 10/2007 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek (na kterážto rozhodnutí potud v podrobnostech odkazuje).

V rozsudku ze dne 9. října 2007, sp. zn. 21 Cdo 2690/2006, jenž je veřejnosti

k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu a na který odkazuje např.

též rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 54/2009 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek, však Nejvyšší soud také vyložil, kdy žaloba o určení

vlastnictví v souvislosti s veřejnou dobrovolnou dražbou obstojí.

Vysvětlil zde především, že na vydražitele, který zaplatil cenu dosaženou

vydražením (nejvyšší podání) ve stanovené lhůtě, nepřechází vlastnictví nebo

jiné právo k předmětu dražby - jak k tomu dochází například při veřejné dražbě

organizované podle zákona č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k

některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších

předpisů (srov. rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 25/2001 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek) - na základě smlouvy, ani rozhodnutím

státního orgánu, ale podle právní skutečnosti, kterou je příklep licitátora (§

2 písm. a/ zákona o veřejných dražbách, § 132 odst. 1 obč. zák.).

Tamtéž zdůraznil, že i když vydražitel zaplatil cenu dosaženou vydražením

(nejvyšší podání) ve stanovené lhůtě a i když jde o platnou dražbu (žaloba o

neplatnost dobrovolné veřejné dražby podle ustanovení § 24 odst. 3 zákona o

veřejných dražbách buď vůbec nebyla podána nebo jí nebylo pravomocným soudním

rozhodnutím vyhověno), vydražitel nenabývá vlastnictví nebo jiné právo k

předmětu dražby, jestliže není možné spolehlivě (jednoznačně) - s přihlédnutím

ke všem okolnostem případu - dovodit, co bylo vydraženo (co vlastně tvořilo

předmět dražby) nebo kdo je vydražitelem. Přestože výsledek dražby nebyl

zákonem stanoveným postupem zpochybněn a přestože nešlo z pohledu ustanovení §

24 zákona o veřejných dražbách o zmařenou nebo neplatnou dražbu, nelze

pominout, že samozřejmým požadavkem pro každé nabytí vlastnictví nebo jiného

práva je také to, že ze smlouvy, z výsledku dědického řízení, z rozhodnutí

státního orgánu, z příklepu licitátora ve veřejné dražbě nebo z jiné

skutečnosti (srov. § 132 odst. 1 obč. zák.) lze bez pochybností dovodit, kdo

vlastnictví nebo jiné právo nabyl a čeho (jaké věci nebo jiného předmětu

právních vztahů) se nabytí vlastnictví nebo jiného práva týkalo, neboť jinak je

(již z povahy věci samotné) vyloučeno, aby takto neurčitě nebo nesrozumitelně

vymezené nabytí práva bylo způsobilé mít v právních vztazích sledované právní

následky (účinky).

V takto ustaveném právním rámci Nejvyšší soud především pokládá za potřebné

dílčím způsobem korigovat (doplnit) argumentaci soudů nižších stupňů o

zpeněžování „podniku“ poukazem na jimi opomenutou zvláštní úpravu zpeněžování

úpadcova podniku podávající se z ustanovení § 27 odst. 1 a § 27a ZKV. Z těchto

ustanovení především plyne (a to i ve spojení s odkazem na poznámku pod čarou

číslo 4b/ v § 27a ZKV, týkajícím se jen přiměřeného použití ustanovení

obchodního zákoníku o smlouvě o prodeji podniku), že při zpeněžení věcí, práv a

jiných majetkových hodnot, které slouží k provozování úpadcova podniku, jednou

smlouvou, dojde pouze k převodu existujících aktiv. K přechodu závazků

týkajících se podniku, jenž se prosazuje v obecné úpravě (§ 477 odst. 1 a 3

obch. zák.), nedochází (až na výslovně zmíněné - v § 27a ZKV - práva a

povinnosti z pracovně právních vztahů /i to jen s výjimkou nároků vzniklých do

účinnosti smlouvy/). Srov. k tomu shodně v judikatuře Nejvyššího soudu např.

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2003, sp. zn. 32 Odo 388/2003 a ze

dne 23. listopadu 2006, sp. zn. 29 Odo 391/2005, jež jsou veřejnosti k

dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Pro účely zpeněžování veškerého majetku konkursní podstaty úpadce, jímž je

podnikatel - právnická osoba, ve veřejné dražbě, je nutno pojmem „podnik“

rozumět (v dražební vyhlášce a na ni navazujících listinách, jakož i v zákoně o

veřejných dražbách) právě majetek popsaný v § 27a ZKV (což zjevně platí i pro

interpretaci pojmu „podnik“ ve druhé větě § 27 odst. 1 ZKV).

Jak je dále patrno i z dovolání, dovolatelka nezpochybňuje skutečnost, že

nemovitosti, o něž jde, byly v rozhodné době (srpen a září 2002) součástí

podniku úpadkyně (argumentačně věc staví tak, že nemovitosti byly k 12. září

2002 součástí „podniku úpadkyně T. H. a. s.“ nikoli, součástí „podniku úpadkyně

R. a. s.“)

Nejvyšší soud přitom nemá rovněž pochyb o tom, že při zpeněžování celého

„podniku“ podnikatele - právnické osoby ve veřejné dražbě je pro řádnou

identifikaci draženého „podniku“ v dražební vyhlášce i v protokolu o průběhu

veřejné dražby dostatečné jeho označení prostřednictvím identifikace

podnikatele, o jehož podnik jde (obchodní firmou, sídlem a identifikačním

číslem). Pochybení v podkladech, jež dále identifikují (pojmenovávají)

jednotlivé položky tvořící dražený podnik (typicky - jako v tomto případě - ve

znaleckém posudku), může být za určitých okolností důvodem ke zpochybnění

platnosti veřejné dražby dobrovolné postupem dle § 24 odst. 3 zákona o

veřejných dražbách, na závěru, že předmětem dražby je (byl) „podnik“ jako celek

(tedy i ohledně těch jeho položek, jež v podkladech pro veřejnou dražbu nebyly

výslovně zmíněny), však nemají vliv.

Dovolatelka namítá, že předmětem dražby může být pouze věc uvedená a popsaná v

dražební vyhlášce jako „předmět dražby“ (jenž byl v dané věci označen jako

„podnik R. a. s.“ bez dalších identifikačních údajů) a že je nepřípustné

zaměňovat označení navrhovatele dražby (šlo o označení „JUDr. M. Č., advokátka,

správce konkursní podstaty úpadce R. a. s.,“) s předmětem dražby a nepřímo tak

dovozovat, co vlastně bylo předmětem dražby.

V tomto ohledu však Nejvyšší soud její výhrady nesdílí, maje za to, že žádná z

osob, jež mohly být vyhláškou osloveny, nemohla mít - byť jen ve spojení s

doplňujícími identifikačními znaky (uvedení sídla a identifikačního čísla)

nacházejícími se u označení navrhovatele dražby, pochybnosti o tom, že „podnik“

konkrétního podnikatele je coby předmět dražby řádně individualizován.

Zbývá určit, zda na těchto závěrech může něčeho změnit dovolatelčin argument,

že úpadkyně je zapsána do obchodního rejstříku pod obchodní firmou R. a. s. až

od 20. listopadu 2002, takže „podnik“ R. a. s. nemohl existovat 7. srpna ani 12

září 2002.

K tomu Nejvyšší soud uvádí, že dovolatelčin předchůdce (předchozí správce

konkursní podstaty) v doplnění žaloby z 1. března 2006 (č. l. 144-151) sám

uvedl (č. l. 150), že o změně obchodní firmy pozdější úpadkyně z T. H., a. s.

na R. a. s. rozhodla valná hromada pozdější úpadkyně již 29. března 2002.

Obchodní zákoník v § 8 zakládá (a v rozhodné době zakládal) podnikateli

povinnost činit právní úkony pod svou obchodní firmou, jíž je název, pod kterým

je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Zápis má tedy konstitutivní

povahu. O společnosti, která učiní právní úkon pod změněnou (valnou hromadou

řádně odsouhlasenou) obchodní firmou, ačkoli tato změna dosud není zapsána v

obchodním rejstříku, však nelze jen proto uvažovat jako o neexistující a jen

proto také nelze označit za neexistující její „podnik“ identifikovaný

(předčasně) prostřednictvím nové obchodní firmy.

Nejvyšší soud dodává, že to ostatně byla sama původní žalobkyně (tehdejší

správkyně konkursní podstaty úpadkyně), kdož byla navrhovatelkou dražby a z

jejichž kroků v rozhodné době je zjevné, že měla v úmyslu zpeněžit ve veřejné

dražbě dobrovolné celý „podnik“ úpadkyně (tedy včetně sporných nemovitostí) a

že v době, kdy činila úkony, jimiž tento záměr naplňovala, neměla též žádné

pochybnosti o identitě draženého podniku.

Právní posouzení věci odvolacím soudem je tudíž v dotčeném směru správné.

Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že argumentace dovolatelky o tom, že by

součástí výroku soudního výroku rozhodnutí učiněného formou rozsudku nemohly

být i výroky, jež mají povahu usnesení, je zjevně nepřiléhavá, což se podává

např. též z R 4/2003.

Stejně tak je ovšem zjevné, že soud, který připustí změnu žaloby až v rozsudku,

jímž současně rozhodne o změněné žalobě, zatěžuje řízení vadou. Jakkoli v

situaci, kdy takovým krokem není v konečném důsledku postižena osoba, vůči

které změněná žaloba směřuje (žalovaný), zpravidla nepůjde o vadu, která by

mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, o tom, že o vadu řízení

jde, není žádných pochyb. V situaci, kdy na stejnou výtku musel odvolací soud

reagovat v písemném vyhotovení svého rozhodnutí ve vztahu k rozsudku soudu

prvního stupně, shledává Nejvyšší soud překvapivým a nevhodným, že se k témuž

vadnému procesnímu postupu uchýlil i sám soud odvolací. Řečené však nic nemění

na tom, že uvedeným způsobem odvolací soud vyhověl požadavku samotné

dovolatelky a že se s touto „změnou“ objektivně nepojily žádné požadavky na

doplnění žalobních tvrzení či nabídku dalších důkazů ani na tom, že - jak

uvedeno výše - dovolání proti uvedenému výroku nebylo přípustné. Z obsahu

spisu je ostatně patrno, že důvod připouštět změnu žaloby v řízení před soudem

prvního stupně vůbec dán nebyl (takový procesní úkon nebyl žalobkyní v řízení

projeven, když podání z č. l. 144-151 jako změnu žalobního návrhu bez dalšího

vyložit nelze a reagoval-li soud prvního stupně právě na toto podání usnesením

o připuštění změny žaloby, pak šlo o usnesení, jež nemohlo mít žádné procesní

účinky). K tomu, aby odvolací soud o věci samé rozhodl způsobem uvedeným v jeho

druhém výroku, tudíž žádný dispozitivní úkon nepotřeboval a opětovným

„připuštěním změny žaloby“ v prvním výroku napadeného rozhodnutí ve skutečnosti

jen vystihl podobu žalobního návrhu, o kterém měl i tak rozhodovat.

Na tomto základě Nejvyšší soud uzavírá, že dovolání opodstatněné není; proto

je - aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.) - zamítl (§

243b odst. 2 část věty před středníkem o. s. ř.).

Výrok o nákladech řízení - je ve shodě s ustanovením § 243b odst. 5, §

224 odst. 1, § 142 odst. 1 (co do zamítnutí dovolání) a § 146 odst. 3 (co do

odmítnutí dovolání) o. s. ř. odůvodněn procesním úspěchem žalované, respektive

vedlejších účastníků řízení na straně žalované.

U žalované žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nebyly zjištěny.

Vedlejším účastníkům pak vzniklo právo na náhradu účelně vynaložených nákladů

dovolacího řízení, jež sestávají z odměny za zastupování advokátkou za řízení v

jednom stupni (za dovolací řízení), jejíž výše se určuje podle vyhlášky č.

484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Ve smyslu

ustanovení § 5 písm. b/, § 10 odst. 3 a § 19a vyhlášky činí sazba odměny

26.000,- Kč. Takto určená sazba se podle § 18 odst. 1 vyhlášky snižuje o 50 %,

tj. na částku 13.000,- Kč, jelikož advokátka vedlejších účastníků řízení

učinila v dovolacím řízení pouze jediný úkon právní služby (vyjádření k

dovolání). Spolu s náhradou hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky č.

177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, ve výši 300,- Kč, tak jde o částku

13.300,- Kč. S náhradou za devatenáctiprocentní daň z přidané hodnoty ve výši

2.527,- Kč (zástupkyně vedlejších účastníků řízení je plátcem této daně) proto

dovolací soud přiznal vedlejším účastníkům řízení (vzhledem k povaze nároku k

ruce společné a nedílné) k tíži žalobkyně celkem částku 15.827,- Kč.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou se

oprávnění domáhat výkonu rozhodnutí.

V Brně 22. října 2009

JUDr. Zdeněk K r č m á ř

předseda senátu