Nejvyšší soud Usnesení insolvence

29 ICdo 7/2019

ze dne 2020-08-20
ECLI:CZ:NS:2020:29.ICDO.7.2019.1

MSPH 96 INS 7558/2010

96 ICm 3062/2011

29 ICdo 7/2019-168

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka

Krčmáře a soudců JUDr. Petra Gemmela a Mgr. Milana Poláška v právní věci

žalobce Mgr. Jana Zachariáše, se sídlem v Praze 2, Trojanova 18, PSČ 120 00,

jako insolvenčního správce dlužníka Realitní a investiční společnosti s. r. o.,

proti žalovanému WIGAST 2000 s. r. o., se sídlem v Malešově 49, PSČ 285 41,

identifikační číslo osoby 26213435, zastoupenému JUDr. Helenou Šnajdrovou,

advokátkou, se sídlem v Praze 2, Fügnerovo náměstí 1808/3, PSČ 120 00, o

odpůrčí žalobě, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 96 ICm 3062/2011,

jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Realitní a investiční

společnosti s. r. o., se sídlem v Praze 9 - Horních Počernicích, Ve Žlíbku

1878/35, PSČ 193 00, identifikační číslo osoby 27202429, vedené u Městského

soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 7558/2010, o dovolání žalovaného proti

rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 21. června 2018, č. j. 96 ICm 3062/2011,

102 VSPH 272/2016-146 (MSPH 96 INS 7558/2010), takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

[1] Rozsudkem ze dne 19. listopadu 2015, č. j. 96 ICm 3062/2011-117, rozhodl

Městský soud v Praze (dále též jen „insolvenční soud“) o žalobě Mgr. Jana

Zachariáše, jako insolvenčního správce dlužníka Realitní a investiční

společnosti s. r. o., směřující proti žalovanému WIGAST 2000 s. r. o. tak, že:

1/ Určil, že kupní smlouva ze dne 16. června 2010 uzavřená mezi dlužníkem a

žalovaným, kterou dlužník převedl do vlastnictví žalovaného pozemek parc. č. 720/34 o výměře 1066 m2, orná půda, zapsaný v katastrálním území Koloděje, pro

obec Praha na listu vlastnictví číslo 852 (dříve číslo 741), vedeném u

Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu (dále jen „nemovitost“), je právně

neúčinná (bod I. výroku). 2/ Určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku). [2] Insolvenční soud – vycházeje z ustanovení § 235 a § 241 zákona č. 182/2006

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona) – dospěl po

provedeném dokazování k následujícím závěrům:

[3] Kupní smlouva byla uzavřena dne 16. června 2010, insolvenční řízení ve věci

dlužníka bylo zahájeno dne 7. července 2010, účinky rozhodnutí o úpadku

dlužníka nastaly dne 3. prosince 2010. Žaloba byla podána dne 11. listopadu

2010, tedy (v souladu s ustanovením § 239 odst. 3 a § 240 odst. 3 insolvenčního

zákona) včas. [4] Ujednání o kupní ceně v kupní smlouvě vedlo k tomu, že dlužník žádné

skutečné protiplnění za prodej nemovitosti nezískal. Část kupní ceny ve výši 1

milión Kč byla „zaplacena“ formou zápočtu závazku stejné výše, vyplývajícího z

dohody o narovnání uzavřené téhož dne jako kupní smlouva mezi žalovaným a

dlužníkem (dále jen „dohoda o narovnání“). Zbývající část kupní ceny ve výši

1,8 miliónu Kč se žalovaný zavázal složit do advokátní úschovy zástupkyně

žalovaného, která ji měla poté v předem určených částkách použít na částečnou

úhradu závazků dlužníka, zejména těm věřitelům, v jejichž prospěch vázlo na

nemovitosti (soudcovské) zástavní právo. [5] V době uzavření kupní smlouvy byl dlužník v úpadku (měl nejméně dva

věřitele s neuhrazenými pohledávkami více než 30 dnů po lhůtě splatnosti),

přičemž s nedostatkem financí se potýkal již delší dobu. Prodejem nemovitosti

se dlužník zbavil jediného majetku, z něhož by bylo možné uspokojit pohledávky

věřitelů. [6] Z ustálené judikatury Nejvyššího soudu vyplývá, že podstatným znakem

neúčinného právního úkonu je skutečnost, že za něj dlužník nezískal žádné

reálné protiplnění, nešlo tedy o ekvivalentní právní úkon (včetně situace, kdy

dohodou smluvních stran dojde k započtení kupní ceny oproti pohledávce

kupujícího). Neúčinnost právního úkonu mohou založit i důsledky pro majetkové

poměry dlužníka ve vazbě na rozsah uspokojení pohledávek „konkursních“

věřitelů. Neúčinný úkon nemusí být činěn úmyslně, postačuje nedbalostní jednání. [7] Pro rozhodnutí ve věci není významné, zda osoba, v jejíž prospěch byl úkon

učiněn (v tomto případě žalovaný), věděla (či měla vědět), že je dlužník v

úpadku, neboť koncept ustanovení § 240 insolvenčního zákona, je založen na

objektivním principu stavu úpadku dlužníka v době, kdy úkon činí.

[8] K odvolání žalovaného Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 21. června 2018,

č. j. 96 ICm 3062/2011, 102 VSPH 272/2016-146 (MSPH 96 INS 7558/2010):

1/ Potvrdil rozsudek insolvenčního soudu (první výrok). 2/ Určil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení

(druhý výrok). [9] Odvolací soud – vycházeje z ustanovení § 111 a § 240 insolvenčního zákona a

z judikatury Nejvyššího soudu k výkladu neúčinných právních úkonů dlužníka ve

smyslu ustanovení § 240 až § 242 insolvenčního zákona, jak ji shrnul v odstavci

11. odůvodnění rozsudku – dospěl po přezkoumání napadeného rozhodnutí k

následujícím závěrům:

[10] Právní účinky vkladu vlastnického práva k nemovitosti do katastru

nemovitostí na základě kupní smlouvy nastaly k 25. červnu 2010 (před zahájením

insolvenčního řízení). [11] Z judikatorních závěrů shrnutých v odstavci 11. odůvodnění vyšel Nejvyšší

soud při rozhodování ve sporu o neúčinnost jiné (do značné míry obdobné) kupní

smlouvy dlužníka v rozsudku ze dne 31. října 2017, sen. zn. 29 ICdo 76/2015 [

rozsudek je (stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže)

dostupný na webových stránkách Nejvyššího soudu]. V něm uvedl, že uzavřel-li

dlužník, jenž nemá další majetek postačující k uspokojení svých věřitelů, jako

prodávající se svým věřitelem jako kupujícím kupní smlouvu o prodeji

nemovitosti, jejíž součástí od počátku byla dohoda o započtení dříve splatných

pohledávek věřitele na pohledávku dlužníka z titulu kupní ceny, takže dlužník

reálně obdržel (z kupní ceny ve výši 3.741.500 Kč) jen 200.000 Kč (5,35 %), pak

byla taková kupní smlouva ve smyslu ustanovení § 240 insolvenčního zákona

vzorovým příkladem právního úkonu dlužníka „bez přiměřeného protiplnění,“

jelikož celá transakce tímto způsobem směřovala jen k vytvoření pohledávky

(dlužníka proti věřiteli), na kterou si věřitel mohl započíst své (starší)

pohledávky vůči dlužníku, čímž by se dlužníku za nemovitost převedenou na

věřitele přiměřeného protiplnění (zužitkovatelného k uspokojení dalších

věřitelů dlužníka) „reálně“ nedostalo. [12] Pro poměry dané věci (jež se od věci označené v předchozím odstavci liší

velmi málo) je podstatné, že dlužník pouhé 3 týdny před zahájením insolvenčního

řízení podepsal kupní smlouvu a s účinností k 25. červnu 2010 na jejím základě

převedl vlastnické právo k nemovitosti na žalovaného, přičemž již při uzavření

kupní smlouvy sjednal, že část kupní ceny (1 milión Kč z celkové kupní ceny 2,8

miliónu Kč) „je považována za zaplacenou“ zápočtem oproti pohledávce žalovaného

za dlužníkem ve shodné výši (představující mimosoudní vyrovnání sporu mezi

dlužníkem a žalovaným na základě dohody o narovnání). [13] Dlužníku se tak za prodanou nemovitost dostalo nanejvýš 64,3 % celkové

kupní ceny (jež je jinak cenou obvyklou). Částku 1,8 miliónu Kč pak dlužník

fyzicky neobdržel, když podle smlouvy o advokátní úschově uzavřené téhož dne

jako kupní smlouva, měla být vyplacena jeho dalším věřitelům, ačkoli ostatní

majetek dlužníka nepostačoval k úplnému uspokojení pohledávek přihlášených

jiných věřitelů.

Ke dni uzavření kupní smlouvy i ke dni její účinnosti přitom

dlužník byl v úpadku ve formě platební neschopnosti dle § 3 odst. 1 a 2 písm. b/ insolvenčního zákona. Kupní smlouva je tudíž ve smyslu § 240 insolvenčního

zákona právním úkonem dlužníka bez přiměřeného protiplnění. [14] Námitka, že žalovaný nemohl ani při náležité pečlivosti poznat, že dlužník

je v úpadku (§ 240 odst. 4 písm. d/ insolvenčního zákona), neobstojí, neboť i

podle toho, co uvádí v odvolání, si žalovaný musel být vědom toho, že dlužník

má určité platební problémy a žalovaný nevyvinul žádné úsilí směřující ke

zjištění, zda dlužník není v úpadku, nebo zda kupní smlouva k jeho úpadku

nepovede. Žalovaný tak sám uvádí, že jeho úvahy směřovaly toliko k poměření

dlužníkova dalšího majetku s celkovou výší jeho dalších dluhů, tedy (ve smyslu

ustanovení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona) pouze k úpadku ve formě

předlužení. Ostatně (jak uvedl Nejvyšší soud v rozsudku sen. zn. 29 ICdo

76/2015), při způsobu, jakým byla kupní smlouva koncipována co do zápočtu

podstatné části kupní ceny, dlužník ani nemohl očekávat, že reálně obdrží za

poskytnuté plnění takové protiplnění, jehož výše není podstatně nižší než

obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal; i proto je vyloučena

aplikace ustanovení § 240 odst. 4 písm. d/ insolvenčního zákona. [15] Pro posouzení věci pak vzhledem k vymezení podmínek neúčinnosti právního

úkonu v ustanovení § 240 insolvenčního zákona není významné, že kupní smlouva i

dohoda o narovnání byly vyústěním dohadovacího procesu iniciovaného žalovaným

cca rok před prodejem nemovitosti, ani to, že z části kupní ceny ve výši 1,4

miliónu Kč byli uspokojeni jiní zajištění věřitelé dlužníka. Pro věc bylo

zásadní, že minimálně zbytek (tj. podstatnou část) kupní ceny dlužník reálně

neobdržel.

[16] Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání, jehož přípustnost

vymezuje ve smyslu ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního

řádu (dále též jen „o. s. ř.“), argumentem, že napadené rozhodnutí závisí na

vyřešení právní otázky, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

vyřešena, „když v tomto případě má být vyřešena jinak, než je ustálena

rozhodovací praxe dovolacího soudu“. Dovolatel namítá, že napadené rozhodnutí

spočívá na nesprávném právním posouzení věci (dovolací důvod dle § 241a odst. 1

o. s. ř.), a požaduje, aby Nejvyšší soud změnil napadené rozhodnutí v tom

duchu, že odpůrčí žalobu zamítne. [17] Za dovolacím soudem neřešenou má dovolatel otázku specifických podmínek

úhrady kupní ceny v jeho věci. [18] V mezích uplatněného dovolacího důvodu dovolatel odvolacímu soudu vytýká

nesprávnost závěru, že kupní smlouva je neúčinným právním úkonem dlužníka ve

smyslu ustanovení § 240 insolvenčního zákona. Potud především poukazuje na to,

že odvolacím soudem citovaná „rozhodnutí“ Nejvyššího soudu, ze dne 29. dubna

2010, sp. zn. 29 Cdo 4886/2007 (jde o rozsudek uveřejněný v časopise Soudní

judikatura, číslo 1, ročníku 2011, pod číslem 10), ze dne 27. května 2009, sp. zn. 29 Cdo 1809/2007 (jde o usnesení), a ze dne 29. února 2012, sp. zn. 29 Cdo

1089/2011 (jde o usnesení), řeší otázku neúčinnosti kupní smlouvy bez

přiměřeného protiplnění v těch případech, v nichž se dlužníku nedostalo

protiplnění žádného nebo se mu dostalo protiplnění mimořádně nízkého a zcela

neekvivalentního. Pouze rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. června 2008, sp. zn. 21 Cdo 4333/2007 (jde o rozsudek uveřejněný pod číslem 30/2009 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek), výslovně uvádí, že o tzv. ekvivalentní

právní úkon dlužníka jde jen tehdy, jestliže za převedené věci, práva nebo jiné

majetkové hodnoty se dlužníku opravdu (reálně) dostala jejich obvyklá cena nebo

jiná skutečně přiměřená (rovnocenná) náhrada. Dovolatel míní, že odvolací soud

v souvislosti s tímto závěrem nedostatečně vyhodnotil přínos jeho plnění pro

dlužníka. [19] Plněním, které žalovaný dlužníku (potažmo jeho věřitelům) poskytl na

základě dohody o narovnání, nejen uhradil (z vlastních finančních prostředků)

dluhy, které měl dlužník vůči jiným věřitelům, ale uvolnil mu (částečným

zpětvzetím) omezení nakládání s dalšími pozemky v hodnotě téměř 6 miliónů Kč

(založené předběžným opatřením Městského soudu v Praze), které mohl použít k

uspokojení svých dalších věřitelů. Takové protiplnění má dovolatel za

dostatečně ekvivalentní. Ke dni uzavření dohody o narovnání dlužník vlastnil i

další pozemek, takže měl tedy k dispozici majetek postačující k uspokojení

všech jeho závazků (i když dovolatel tehdy jejich výši neznal). [20] Ve srovnání s věcí Nejvyššího soudu sen. zn. 29 ICdo 76/2015 odvolací soud

nevzal v potaz zásadní rozdíl spočívající v tom, že v oné věci obdržel reálně

pouze 200.000 Kč (5,35 % kupní ceny), kdežto v této věci šlo o 1,8 miliónu Kč.

Odvolací soud podle dovolatele dostatečně nezohlednil, že ve prospěch

dovolatele byly předběžným opatřením pro účely uspokojení téměř

nezpochybnitelné pohledávky dovolatele blokovány pozemky dlužníka; závěr

odvolacího soudu, že dlužník neobdržel podstatnou část kupní ceny, má proto

dovolatel za nesprávný a nespravedlivý. [21] Dovolatel uzavírá, že nelze bez dalšího formálně aplikovat judikaturu

týkající se některých případů „odklonění“ majetku z majetkové podstaty dlužníka

(jako v rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 4886/2007) nebo plného zápočtu

kupní ceny proti pohledávkám věřitele (usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo

1089/2011). Ze zjištěného skutkového stavu podle něj vyplývá, že jím poskytnutá

cena se blíží ceně obvyklé, že dlužník neuzavřel kupní smlouvu v době, kdy byl

v úpadku, a že uzavření kupní smlouvy k jeho úpadku nevedlo, přičemž nešlo o

převod na osobu dlužníku blízkou. [22] Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (v aktuálním

znění) se podává z bodu 2., článku II, části první zákona č. 296/2017 Sb.,

kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších

předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění

pozdějších předpisů, a některé další zákony. [23] Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. a

pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř.,

odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř. Učinil tak proto, že v řešení

dovolatelem předestřené právní otázky odpovídá napadené rozhodnutí níže

označené ustálené judikatuře Nejvyššího soudu. [24] Nejvyšší soud zdůrazňuje, že je vázán uplatněným dovolacím důvodem, včetně

jeho obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 věta první o. s. ř.), a z jiných než

dovolatelem uplatněných důvodů napadené rozhodnutí přezkoumat nemůže (srov. shodně např. nález Ústavního soudu ze dne 11. listopadu 2009, sp. zn. IV. ÚS

560/08, uveřejněný pod číslem 236/2009 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního

soudu, dostupný i na webových stránkách Ústavního soudu), což se promítá i v

rovině posuzování přípustnosti dovolání. K tomu budiž poznamenáno, že dovolatel

sice v závěrečném shrnutí v dovolání uvádí, že dlužník neuzavřel kupní smlouvu

v době, kdy byl v úpadku, žádná část jeho dovolání však argumentačně nesměřuje

proti závěru odvolacího soudu, že dlužník byl v době uzavření kupní smlouvy v

úpadku ve formě platební neschopnosti, ani proti závěru odvolacího soudu, že se

neuplatní výjimka uvedená v § 240 odst. 4 písm. d/ insolvenčního zákona,

jelikož dovolatel nekonal s náležitou pečlivostí. K tomu, kdy určitá osoba

dostojí požadavku náležité pečlivosti ve smyslu § 240 odst. 4 písm. d/

insolvenčního zákona, srov. rozsudek Nejvyššího soudu sen. zn. 29 ICdo 76/2015,

ve spojení s rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2017, sen. zn. 29 ICdo

82/2015. [25] Nejvyšší soud ve svých rozhodnutích při výkladu ustanovení § 240

insolvenčního zákona ozřejmil, že:

[26] Protiplnění dle § 240 insolvenčního zákona musí být majetkové povahy,

reálné a přiměřeně ekvivalentní; nemůže mít jinou, např.

nemajetkovou, povahu

nebo podobu, kterou nelze nijak zpeněžit anebo využít k uspokojení věřitelů

(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2020, sen. zn. 29 ICdo 98/2018). [27] Pro účely posouzení, zda se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně

nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena

plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník (§ 240 insolvenčního zákona), je

významné především kvantitativní hledisko [poměr mezi cenou obvyklou a cenou

sjednanou (vyjádřitelný např. v procentech) a rozdíl obou cen (představující

konkrétní částku)]; rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. února 2016, sp. zn. 29

Cdo 307/2014, uveřejněný pod číslem 64/2017 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek (dále jen „R 64/2017“). [28] Jestliže dlužník, který nemá další majetek postačující k uspokojení svých

věřitelů, jako prodávající uzavřel se svým věřitelem jako kupujícím kupní

smlouvu o prodeji nemovitosti, jejíž součástí od počátku byla dohoda o

započtení dříve splatných pohledávek věřitele na pohledávku dlužníka z titulu

kupní ceny, takže dlužník reálně obdržel (z kupní ceny ve výši 3.741.500 Kč)

jen 200.000 Kč (5,35 %), pak byla taková kupní smlouva ve smyslu ustanovení §

240 insolvenčního zákona vzorovým příkladem právního úkonu dlužníka „bez

přiměřeného protiplnění“. Celá transakce totiž tímto způsobem směřovala jen k

vytvoření pohledávky (dlužníka proti věřiteli), na kterou si věřitel mohl

započíst své (starší) pohledávky vůči dlužníku, čímž by se dlužníku za

nemovitost převedenou na věřitele přiměřeného protiplnění (zužitkovatelného k

uspokojení dalších věřitelů dlužníka) „reálně“ nedostalo (rozsudek Nejvyššího

soudu sen. zn. 29 ICdo 76/2015). [29] V usnesení sp. zn. 29 Cdo 1089/2011 se Nejvyšší soud zabýval situací, kdy

odvolací soud spatřoval neúčinnost kupní smlouvy v tom, že kupní cena sporných

nemovitostí, která byla určena dle znaleckého posudku a odpovídala ceně

obvyklé, byla v plném rozsahu „uhrazena“ zápočtem pohledávek kupujícího za

(pozdějším) úpadcem (prodávajícím), přičemž v rozsahu cca 2/3 kupní ceny se

tento záměr podával přímo z kupní smlouvy. Dovolání kupujícího pak odmítl, s

tím, že v důsledku započtení kupní ceny na pohledávky kupujícího, zamýšleného v

rozsahu cca 2/3 kupní ceny již při uzavření kupní smlouvy, se úpadci za prodané

nemovitosti žádného skutečného (reálného) protiplnění (z nějž by mohli jeho

konkursní věřitelé uspokojit své pohledávky) nedostalo. [30] Započtení pohledávek nelze považovat za „nějaký jiný“ způsob či formu

plnění dluhu; jde o způsob zániku nesplněného závazku, při němž naopak dvojí

plnění odpadá (povinnost plnit zaniká) [srov. důvody rozsudku Nejvyššího soudu

ze dne 31. ledna 2006, sp. zn. 32 Odo 1143/2004, uveřejněného pod číslem

90/2006 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek].

Započtením se tak stranám

zápočtu nedostává žádného plnění, natož takového plnění, které by mohlo být

využitelné k (byť jen částečnému) uspokojení přihlášených pohledávek jiných

věřitelů dlužníka; nelze však přehlédnout, že započtením dlužník „ztrácí“

majetek (pohledávku), který by mohl být využitelný ke shora zmíněnému účelu

(srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. února 2017, sen. zn. 29 ICdo

12/2015, uveřejněný pod číslem 92/2018 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). [31] Jakkoli se z citované judikatury podává, že podle tam popsaných skutkových

reálií se souběžný nebo následný zápočet pohledávek kupujícího na kupní cenu

týkal celé kupní ceny nebo její převažující části, s přihlédnutím k

nezanedbatelné výši částky, která takto nebyla reálně (skutečně) zaplacena na

kupní cenu (1 milión Kč z celkem 2,8 miliónů Kč), lze i tak (v návaznosti na

závěry formulované již v R 64/2017) bez pochybností uzavřít, že předmětná kupní

smlouva je neúčinným právním úkonem dle § 240 insolvenčního zákona. Srov. ostatně mutatis mutandis (v obdobných „konkursních“ souvislostech) např. též

důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. června 2020, sp. zn. 29 Cdo

3577/2018 (tam šlo o započtení 6,1 miliónů Kč z kupní ceny dohodnuté ve výši 35

miliónů Kč). [32] Závěry napadeného rozhodnutí jsou s judikaturou předestřenou výše v

odstavcích [26] až [31] souladné. [33] Ve světle dovoláním nezpochybněného závěru, že dlužník byl v době uzavření

kupní smlouvy v úpadku ve formě platební neschopnosti (srov. odstavec [24]

výše), pak v intencích závěrů plynoucích z rozsudku Nejvyššího soudu sen. zn. 29 ICdo 98/2018 dovolatelem zdůrazňované uvolnění omezení založeného předběžným

opatřením („protiplnění“) nepřinášelo žádnou jinou (další) hodnotu využitelnou

k uspokojení dlužníkových věřitelů, než tu, kterou tento majetek měl i za

trvání omezení. Ostatně, ono předběžné opatření soud nařídil k tamnímu návrhu

dovolatele; ono „uvolnění“ tak pouze odstranilo stav vyvolaný iniciativou

dovolatele v tamním sporu. [34] Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243c odst. 3,

§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalovaného bylo odmítnuto

a u žalobce nebyly zjištěny žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení.

Poučení: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v

insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i

zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. srpna 2020

JUDr. Zdeněk Krčmář

předseda senátu