Nejvyšší soud Rozsudek insolvence

29 ICdo 81/2019

ze dne 2021-02-25
ECLI:CZ:NS:2021:29.ICDO.81.2019.1

KSCB 41 INS XY

40 ICm XY

29 ICdo 81/2019-88

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra

Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a Mgr. Milana Poláška v právní věci

žalobce K. S., se sídlem XY, identifikační číslo osoby XY, zastoupeného JUDr.

Janou Kantorovou, advokátkou, se sídlem v Třinci, Husova 401, PSČ 739 61, proti

žalované JUDr. Daniele Urbanové, se sídlem v Praze, Na Příkopě 988/31, PSČ 110

00, jako insolvenční správkyni dlužníka E, zastoupené Mgr. Ondřejem Platilem,

advokátem, se sídlem v Praze, Široká 36/5, PSČ 110 00, o vyloučení věci z

majetkové podstaty dlužníka, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích

pod sp. zn. 40 ICm XY, jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka E. P.,

se sídlem v Českých Budějovicích, Vrbenská 197/23, PSČ 370 01, identifikační

číslo osoby 48 20 25 50, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod

sp. zn. 41 INS 18021/2016, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v

Praze ze dne 25. února 2019, č. j. 41 ICm XY, 104 VSPH XY (KSCB 41 INS XY),

I. Dovolání se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Krajský soud v Českých Budějovicích (dále jen „insolvenční soud“) rozsudkem ze

dne 28. března 2018, č. j. 40 ICm XY, zamítl žalobu, kterou se žalobce (K. S.)

domáhal vůči žalované (JUDr. Daniele Urbanové, insolvenční správkyni dlužníka

E. P.) vyloučení ve výroku označených věcí (dále též jen „sporné věci“) z

majetkové podstaty dlužníka (první výrok) a žalované vůči žalobci nepřiznal

právo na náhradu nákladů řízení (druhý výrok). Insolvenční soud vyšel z toho, že:

1) Dne 24. září 2015 uzavřeli žalobce (jako prodávající) a dlužník

(jako kupující) rámcovou kupní smlouvu (dále jen „rámcová smlouva“), a to za

účelem vytvoření základního rámce vzájemné spolupráce a stanovení podmínek a

pravidel, na základě kterých budou předmět smlouvy prostřednictvím dílčích

kupních smluv naplňovat (článek 1 odst. 1). V článku 6 se smluvní strany s

poukazem na ustanovení § 2132 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále

jen „o. z.“), dohodly na tom, že s výjimkou případu, kdy je kupní cena za zboží

uhrazena kupujícím na základě prodávajícím vystavené zálohové faktury před

dodávkou zboží, přechází vlastnické právo ke zboží, které je předmětem dodávky,

z prodávajícího na kupujícího dnem úhrady celé kupní ceny. Podpisy osob

jednajících za smluvní strany (D. M., předsedy představenstva žalobce, a P. V.,

jednatele dlužníka) nejsou na rámcové smlouvě úředně ověřeny. 2) Insolvenční soud vyhláškou ze dne 3. srpna 2016 oznámil

zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka; následně insolvenční soud

usnesením ze dne 3. listopadu 2016, č. j. KSCB 41 INS XY, zjistil úpadek

dlužníka, usnesením ze dne 6. prosince 2016, č. j. KSCB 41 INS XY, ustanovil

insolvenční správkyní žalovanou a usnesením ze dne 17. února 2017, č. j. KSCB

41 INS XY, prohlásil konkurs na majetek dlužníka. 3) Dne 2. ledna 2017 žalobce do insolvenčního řízení dlužníka

přihlásil pohledávky v celkové výši 32.851,50 Kč (viz faktura č. 41135850 na

částku 14.384,48 Kč, splatná 30. června 2016, faktura č. 41135902 na částku

8.082,80 Kč, splatná 4. července 2016, faktura č. 41136022 na částku 7.383,42

Kč, splatná 14. července 2016, a faktura č. 41136069 na částku 3.000,80 Kč,

splatná 18. července 2016) z titulu kupních cen sporných věcí. Současně

požadoval zaplacení úroků z prodlení ve výši 868,67 Kč za dobu ode dne

následujícího po splatnosti jednotlivých faktur do 3. listopadu 2016 a nárok na

smluvní pokutu v celkové výši 2.002,19 Kč. 4) Přípisem ze dne 4. ledna 2017, doručeným insolvenčnímu soudu dne

5. ledna 2017, žalobce s odkazem na výhradu vlastnického práva odstoupil od

dílčích kupních smluv, na základě kterých dlužníku dodal zboží (sporné věci),

požádal žalovanou, aby sporné věci nezahrnula do soupisu majetkové podstaty

dlužníka a udělila dlužníku souhlas s jejich vydáním žalobci. Dalšími adresáty

uvedenými v přípise byli dlužník a žalovaná. 5) Výzvou ze dne 2. června 2017 vyrozuměla žalovaná žalobce o tom, že na

přezkumném jednání konaném dne 31.

května 2017 popřela žalobcem přihlášené

pohledávky; důvodem popření byla (i) skutečnost, že „věřitel uplatnil výhradu

vlastnického práva, čímž odstoupil od kupní smlouvy, a tudíž zanikla povinnost

dlužníka zaplatit kupní cenu za zboží“. 6) Přípisem ze dne 16. října 2017 žalovaná vyrozuměla žalobce o tom, že

zahrnula (s poukazem na ustanovení § 2134 o. z.) sporné věci do soupisu

majetkové podstaty dlužníka. Na tomto základě insolvenční soud – cituje ustanovení § 2132 a § 2134 o. z. ? zdůraznil, že posledně označené ustanovení má představovat ochranu věřitelů

kupujícího. Výhrada vlastnického práva má účinky vůči věřitelům kupujícího jen

tehdy, je-li sjednána ve formě veřejné listiny nebo ve formě soukromé listiny s

úředně ověřenými podpisy, a to až od okamžiku ověření podpisů. Nesplňuje-li

výhrada vlastnického práva zákonné podmínky ustanovení § 2134 o. z. (není-li

tedy vůči věřitelům účinná), mohou se věřitelé uspokojit z předmětu koupě, byť

je kupující pouze v postavení oprávněného detentora koupených věcí. Přitom

kupující nepřestává být ve vztahu ke svým věřitelům v pozici oprávněného

držitele ani tehdy, odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy a uplatní-li

výhradu vlastnického práva; „nekvalifikovaným způsobem“ sjednaná výhrada

vlastnického práva je totiž i nadále vůči věřitelům kupujícího neúčinná. Vzhledem k ustanovení § 1 písm. a) zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

jeho řešení (insolvenčního zákona) – pokračoval insolvenční soud – se ochrana

věřitelů kupujícího (určená ustanovením § 2134 o. z.) nutně vztahuje i na

věřitele kupujícího (dlužníka), kteří přihlásili své pohledávky v insolvenčním

řízení dlužníka. Jakkoli ustanovení § 205 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona

určuje, že do majetkové podstaty náleží majetek, který patřil dlužníku k

určitému okamžiku, pojem „patřil“ nelze výkladově ztotožnit pouze s vlastnickým

právem. Jinými slovy, mohou-li se věřitelé kupujícího „za nesplnění podmínek §

2134 o. z. uspokojovat i z věcí, jejichž je kupující pouhým oprávněným

detentorem, je vyloučeno, aby v insolvenčním řízení tuto možnost ztratili a

tudíž se jejich právní pozice zhoršila“. S výše uvedeným „není v rozporu ani

ustanovení § 260 odst. 2 insolvenčního zákona“, když k tomu, aby mohl

prodávající úspěšně uplatnit vrácení věci (a tedy, aby se z nich nemohli

uspokojit věřitelé kupujícího – dlužníka), je potřebné nejen to, aby

prodávající učinil výzvu vůči insolvenčnímu správci, ale i to, aby ujednání o

výhradě vlastnictví splňovalo kvalifikované požadavky plynoucí z ustanovení §

2134 o. z. Proto insolvenční soud uzavřel, že žalovaná zahrnula sporné věci do majetkové

podstaty dlužníka po právu.

Výrok o náhradě nákladů řízení insolvenční soud odůvodnil ustanovením § 150

zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), když

žalovaná nejprve popřela přihlášené pohledávky s poukazem na odstoupení od

kupních smluv ve spojení s výhradou vlastnického práva, a následně své

stanovisko změnila a sporný majetek zahrnula do majetkové podstaty (až) v době,

kdy nebylo možno k přihlášce pohledávek v důsledku marného uplynutí lhůty k

podání žaloby na určení jejich pravosti přihlížet. Vrchní soud v Praze k odvolání žalobce (proti zamítavému výroku ve věci samé) a

žalované (proti výroku o nákladech řízení) rozsudkem ze dne 25. února 2019, č. j. 40 ICm XY, 104 VSPH XY (KSCB 41 INS XY), změnil rozsudek insolvenčního soudu

tak, že se sporné věci vylučují z majetkové podstaty dlužníka (první výrok) a

uložil žalované zaplatit žalobci na náhradu nákladů řízení před soudy obou

stupňů částku 27.246,- Kč (druhý výrok). Odvolací soud – cituje ustanovení § 225 insolvenčního zákona a ustanovení §

1099, § 1969, § 2002 odst. 1, § 2003 odst. 1, § 2004 odst. 1, § 2005 odst. 1, §

2132 a § 2134 o. z., a vycházeje z toho, že sporné věci jsou zapsány v soupisu

majetkové podstaty dlužníka (tj. byly skutečně dodány dlužníku) a žaloba o

jejich vyloučení je včasná – se zabýval otázkou, zda žalobci (vskutku) svědčí

právo vylučující „zařazení“ sporných věcí do soupisu majetkové podstaty

dlužníka. V této souvislosti zdůraznil, že rámcová smlouva obsahuje (v článku 10)

ujednání smluvních stran, podle něhož podstatné porušení povinnosti kterékoli

smluvní strany opravňuje druhou smluvní stranu k odstoupení od smlouvy. „Účinnost oznámení o odstoupení a samotného odstoupení od smlouvy nastává

doručením tohoto oznámení druhé straně“. Smluvní strana je oprávněna odstoupit

od smlouvy v případech stanovených smlouvou a dále též v případě opakovaného

prodlení s úhradou fakturovaných částek převyšujícího 30 dnů či „pokud proti

druhé straně bylo zahájeno insolvenční řízení“. Jelikož kupní ceny sporných věcí, které žalobce dlužníku dodal, byly splatné v

období od 1. července do 19. července 2016, a žalobce odstoupil od kupních

smluv podáním ze dne 4. ledna 2017, doručeným dlužníku 5. ledna 2017,

vyhodnotil odvolací soud toto odstoupení jako včasné (a v souladu s ujednáním

obsaženým v rámcové smlouvě), když insolvenční řízení bylo zahájeno 3. srpna

2016 a o úpadku dlužníka insolvenční soud rozhodl 3. listopadu 2016. Potud

shledal nedůvodnou výhradu žalované, podle níž žalobce neodstoupil od kupních

smluv bezodkladně, když smluvní strany si dohodly předpoklady pro odstoupení

odchylně od zákonné úpravy, aniž by si stanovily „podmínku bez zbytečného

odkladu“. Dále odvolací soud „konstatoval“, že s ohledem na platně sjednanou výhradu

vlastnického práva se sporné věci nemohly stát „předmětem vlastnictví dlužníka,

jenž byl do zaplacení kupní ceny jejich pouhým detentorem. Oprávněná držba

těchto věci dlužníkem byla ukončena platným a účinným odstoupením od smluv

učiněným ještě v době, kdy byl dlužník osobou s dispozičními oprávněními [§ 229

odst. 3 písm.

b) insolvenčního zákona], včetně současného uplatnění výhrady

vlastnického práva“. V této souvislosti odvolací soud (na rozdíl od

insolvenčního soudu) nepovažoval za významné, zda je otázka účinnosti výhrady

vlastnického práva ve vztahu k věřitelům řešena v incidenčním sporu nebo v

mimo- insolvenčních poměrech. Platné a účinné odstoupení od (kupních) smluv

totiž mělo za následek jejich zrušení, a to od počátku, čímž „zanikla i výhrada

vlastnického práva v nich sjednaná, jakož i právo věřitelů dlužníka se

eventuálně domáhat neúčinnosti výhrady vlastnického práva a domoci se

uspokojení svých pohledávek ze zpeněžení věcí, jako by byl dlužník jejich

vlastníkem“. I kdyby žalobce od kupních smluv platně neodstoupil a výhradu vlastnického

práva neuplatnil ? pokračoval odvolací soud ? „aplikoval by se na

projednávanou věc § 260 odst. 2 insolvenčního zákona, avšak způsobem, že

žalované správkyni nepřísluší oprávnění dovolávat se neúčinnosti sjednané

výhrady vlastnictví podle § 2134 o. z. Ostatně žalovaná jako insolvenční

správkyně dlužníka není zástupcem věřitelů, nýbrž samostatným procesním

subjektem, na něhož po prohlášení konkursu na majetek dlužníka přešla

dispoziční oprávnění k dlužníkovu majetku“. Proto by námitka insolvenční

správkyně o neúčinnosti sjednané výhrady vlastnického práva „nepředstavovala

relevantní obranu proti vylučovací žalobě podané vlastníkem“. Za stavu, kdy sporné věci nejsou majetkem dlužníka a kdy ani zákon nestanoví,

že by měly náležet do majetkové podstaty, „nebyl jejich zápis do soupisu

majetkové podstaty dlužníka po právu“. Žalobce totiž nikdy nepřestal být

vlastníkem věcí, které dodal dlužníku, když v době jejich soupisu do majetkové

podstaty již nastaly účinky zrušení kupních smluv, na jejichž podkladě byly

věci dříve dodány dlužníku. Konečně odvolací soud doplnil, že tvrzení žalované, podle něhož sporné věci

mohly být ve vlastnictví jiné osoby, nebylo ničím doloženo a zůstalo jen v

rovině spekulací, když v řízení vyšlo najevo, že tyto věci „patří žalobci a

majetkem dlužníka se nikdy nestaly“.

Proti rozsudku odvolacího soud podala žalovaná dovolání, které má za přípustné

k řešení právních otázek dosud Nejvyšším soudem (podle jejího názoru)

nezodpovězených, a to, zda:

1) Je žalobce povinen prokázat, že mu k majetku, jehož vyloučení z majetkové

podstaty se domáhá, svědčí vlastnické (či jiné) právo, nebo je povinností

insolvenčního správce vyvracet presumpci vlastnického práva žalobce?

2) Lze ztotožnit dodání majetku ze strany žalobce dlužníku s tím, že žalobci

svědčí k majetku vlastnické právo?

3) Zastupuje insolvenční správce v insolvenčním řízení (u vylučovacích žalob)

zájmy dlužníka nebo věřitelů?

4) Je ustanovení § 2134 o. z. uplatnitelné v poměrech insolvenčního řízení

(vylučovacích žalob) a jakým způsobem?

5) Je podání doručené insolvenčnímu soudu účinné vůči dlužníku?

6) Je nutné odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu i tehdy, byly-li důvody

pro odstoupení ujednány smluvně?

7) Je nárok na vrácení vzájemného plnění podle ustanovení § 2993 o. z.

nepeněžitou pohledávkou nebo vylučovacím nárokem?

8) Lze věci, které podle ustanovení § 205 insolvenčního zákona již patřily do

majetkové podstaty dlužníka, vyloučit z majetkové podstaty na základě

dispozitivního úkonu třetí osoby?

Argumentaci dovolatelky k výše uvedeným právním otázkám (ve vazbě na důvody

rozhodnutí odvolacího soudu) lze shrnout následovně. a) Soudy nižších stupňů v průběhu řízení neprovedly žádný důkaz, jímž by bylo

prokázáno vlastnické právo žalobce ke sporným věcem; odvolací soud tedy

(nesprávně) presumoval vlastnické právo a zjevně v rozporu s insolvenčním

zákonem „obrátil břemeno tvrzení a břemeno důkazní k tíži žalované“. V řízení nebyl proveden důkaz dodacími listy (ani jinými doklady, z nichž by

vyplývalo, že žalobce dlužníku sporné věci vskutku dodal). Samotná skutečnost,

že žalovaná sporné věci zapsala do soupisu majetkové podstaty dlužníka,

neznamená, že by tyto věci nemohla dlužníku dodat třetí osoba. Navíc, i kdyby

žalobce dlužníku tyto věci vskutku dodal, neznamenalo by to, že byl i jejich

vlastníkem. b) Jakkoli je insolvenční správce podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b)

insolvenčního zákona zvláštním procesním subjektem, v insolvenčním řízení

„nehájí své zájmy, ani nejedná na svůj účet“; insolvenční správce jedná svým

jménem na účet dlužníka (§ 40 odst. 1 insolvenčního zákona) a zejména chrání

společné zájmy věřitelů (viz ustanovení § 36 odst. 1 insolvenčního zákona). Právě proto žalované nepochybně svědčila i procesní obrana, podle níž listina,

ve které byla sjednána výhrada vlastnického práva, nesplňovala požadavky

plynoucí z ustanovení § 2134 o. z., a je tak vůči věřitelům dlužníka neúčinná. Potud dovolatelka odkázala na (v dovolání specifikovanou) judikaturu Vrchního

soudu v Praze. c) Není správný závěr odvolacího soudu o doručení odstoupení od dílčích kupních

smluv dlužníku, když v řízení byl proveden důkaz pouze ohledně doručení

odstoupení ze dne 4. ledna 2017 insolvenčnímu soudu. Účinně nemohlo být zmíněné

odstoupení doručeno dlužníku ani zveřejněním obsahu zmíněné listiny v

insolvenčním rejstříku (B-59). Současně neobstojí ani závěr odvolacího soudu ve vztahu k včasnosti odstoupení. V rámcové smlouvě si totiž smluvní strany sjednaly (jen) jiné důvody k

odstoupení, čímž nevyloučily aplikaci zákonných lhůt pro odstoupení od smlouvy

(§ 2002 odst. 1 o. z.). Vzhledem ke splatnosti kupních cen tak žalobce zjevně

neodstoupil od kupních smluv bez zbytečného odkladu; proto k takovému

odstoupení „nemělo být přihlíženo“. Navíc odvolací soud – nesprávně – zahrnul

do svých úvah i skutečnost, že „jednou z domněnek podstatného porušení smlouvy

je též zahájení insolvenčního řízení na stranu smlouvy“; žalobce však od

kupních smluv odstoupil z jiného důvodu ? pro prodlení se zaplacením kupních

cen. d) Za stavu, kdy výhrada vlastnického práva nebyla vůči věřitelům dlužníka

účinná, stal se dlužník vlastníkem sporných věcí (a byl jím i k datu zjištění

jeho úpadku); žalovaná tak sporné věci sepsala do soupisu majetku po právu. I

kdyby následně žalobci vzniklo právo na vrácení plnění, které dlužníku poskytl

(v důsledku odstoupení od kupních smluv), šlo by o nepeněžitou pohledávku,

kterou žalobce mohl a měl přihlásit do insolvenčního řízení, nikoli o „právo na

vydání věcí z majetkové podstaty dlužníka“.

Navíc je „vyloučeno, aby věci,

které jsou oprávněně zahrnuty do soupisu majetkové podstaty dlužníka, byly z

majetkové podstaty vyloučeny po zjištění úpadku na základě jednostranného

dispozičního úkonu třetí osoby“. Proto dovolatelka požaduje, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu změnil

tak, že potvrdí rozsudek soudu insolvenčního, popřípadě aby rozsudek odvolacího

soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Dovolání je přípustné podle ustanovení § 237 o. s. ř., a to k řešení právních

otázek dovolatelkou otevřených, dosud Nejvyšším soudem v daných skutkových

poměrech beze zbytku nezodpovězených. Právní posouzení věci je obecně nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil věc

podle právní normy, jež na zjištěný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu,

sice správně určenou, nesprávně vyložil, případně ji na daný skutkový stav

nesprávně aplikoval. K odstoupení od kupních smluv. Podle ustanovení § 570 odst. 1 o. z. právní jednání působí vůči nepřítomné

osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě druhá strana

dojití, platí, že řádně došlo. Podle ustanovení § 1969 o. z. po dlužníkovi, který je v prodlení, může věřitel

vymáhat splnění dluhu, anebo může od smlouvy odstoupit za podmínek ujednaných

ve smlouvě nebo stanovených zákonem. Podle ustanovení § 1977 o. z., poruší-li strana prodlením svou smluvní

povinnost podstatným způsobem, může druhá strana od smlouvy odstoupit, pokud to

prodlévajícímu oznámí bez zbytečného odkladu poté, co se o prodlení dozvěděla. Podle ustanovení § 1978 o. z., zakládá-li prodlení jedné ze smluvních stran

nepodstatné porušení její smluvní povinnosti, může druhá strana od smlouvy

odstoupit poté, co prodlévající strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečné

přiměřené lhůtě, kterou jí druhá strana poskytla výslovně nebo mlčky (odstavec

1). Oznámí-li věřitel dlužníkovi, že mu určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že

mu ji již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od smlouvy

odstoupil (odstavec 2). Podle ustanovení § 2001 o. z. od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to

strany, nebo stanoví-li tak zákon. Podle ustanovení § 2002 odst. 1 o. z., poruší-li strana smlouvu podstatným

způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již

při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za

to, že porušení podstatné není. Podle ustanovení § 2004 odst. 1 o. z. odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje

od počátku. Podle ustanovení § 2991 o. z. kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu

obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil (odstavec 1). Bezdůvodně se

obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu,

plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo

tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám (odstavec 2). Judikatura Nejvyššího soudu je ustálena v závěrech, podle nichž:

1) Lhůtu „bez zbytečného odkladu“ používá zákonodárce často nejen v zákoně č.

513/1991 Sb., obchodním zákoníku (dále jen „obch. zák.“), ale i v dalších

předpisech soukromého práva a ve veřejném právu, přičemž většinou je tato lhůta

určena ke splnění povinnosti nebo k uskutečnění právního úkonu či jiného

projevu vůle. Takto vymezená lhůta přímo neurčuje, v jakém konkrétním časovém

okamžiku je třeba povinnost plnit či jinak konat. Jde tak o neurčitou lhůtu,

jejíž podstatu vymezuje již její slovní vyjádření. Z časového určení „bez

zbytečného odkladu“ je třeba dovodit, že jde o velmi krátkou lhůtu, jíž je

míněno bezodkladné, neprodlené, bezprostřední či okamžité jednání směřující ke

splnění povinnosti či k učinění právního úkonu či jiného projevu vůle, přičemž

doba trvání lhůty bude záviset na okolnostech konkrétního případu. Srov. např. důvody Nejvyššího soudu usnesení ze dne 22. září 2015, sp. zn. 29

Cdo 2970/2013, důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 10. října 2018, sp. zn. 29 Cdo 4180/2016, uveřejněného v časopise Soudní judikatura č. 3, ročník 2020,

pod číslem 28, nebo důvody rozsudku ze dne 23. července 2019, sp. zn. 27 Cdo

4593/2017, uveřejněného pod číslem 37/2020 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek. 2) Případné nedodržení lhůty „bez zbytečného odkladu“ pro odstoupení z důvodu

podstatného porušení smluvní povinnosti (§ 345 odst. 1 obch. zák.) a absence

určení dodatečné přiměřené lhůty k plnění pro odstoupení z důvodu nepodstatného

porušení smluvní povinnosti, má za následek jen to, že prodlení lze hodnotit

(jen) jako nepodstatné porušení smluvní povinnosti a že účinky odstoupení od

smlouvy nastávají teprve po marném uplynutí přiměřené dodatečné lhůty, jež měla

být poskytnuta k plnění povinnosti. Srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. září 2014, sen. zn. 29

ICdo 26/2012, uveřejněného pod číslem 25/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a

stanovisek, včetně judikatury tam zmíněné. 3) Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě v okamžiku, kdy jí projev vůle

dojde (§ 570 odst. 1 o. z.), tj. kdy se dostane do sféry její dispozice. Srov. např. důvody rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 12. února 2020, sp. zn. 27

Cdo 3400/2019, a důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. července 2020, sp. zn. 26 Cdo 979/2020. Jakkoli je nutné posuzovat otázku odstoupení od smlouvy podle výše citovaných

ustanovení občanského zákoníku, shora uvedené závěry, které Nejvyšší soud

formuloval při výkladu ustanovení § 345, § 346 a § 350 obch. zák., se prosadí i

v poměrech právní úpravy odstoupení od smlouvy účinné od 1. ledna 2014 [srov. též důvodovou zprávu k zákonu č.

89/2012 Sb., novému občanskému zákoníku

(konsolidované znění), zvláštní část, k § 1968 až 1979, podle které „návrh

právní úpravy prodlení vychází z pojetí v dosud platném obchodním zákoníku a co

do myšlenkového základu ji přejímá“, a zvláštní část, k § 2001 až 2002, podle

které se ustanovení o odstoupení od smlouvy inspirují pojetím obsaženém v

platném obchodním zákoníku a bere se zřetel i na standardní zahraniční úpravy;

návrh respektuje autonomii vůle stran a bere v úvahu i racionální vyznění

normativní úpravy, šetřící jistotu smluvních stran a bránící neúčelnému zmaření

smlouvy bez racionálního podkladu]. Promítnuto do poměrů projednávané věci, odstoupil-li žalobce od kupních smluv

pro prodlení dlužníka s placením kupních cen (přípisem ze dne 4. ledna 2017),

tj. v době, kdy byl dlužník stále v prodlení s placením kupních cen (a před

rozhodnutím o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem), byly tím s účinky od

počátku zrušeny i kupní smlouvy, na základě kterých dodal žalobce dlužníku

sporné věci (§ 2004 odst. 1 o. z.). V této souvislosti považuje Nejvyšší soud

za právně nevýznamné, zda žalobce od kupních smluv odstoupil ve lhůtě „bez

zbytečného odkladu“ poté, co se o prodlení dozvěděl (§ 1977 o. z.). I

odstoupení od kupních smluv po marném uplynutí této lhůty (při trvajícím

prodlení dlužníka s placením kupních cen) totiž vyvolalo právní následky

předvídané ustanovením § 2004 odst. 1 o. z. O tom, že se odstoupení od kupních smluv dostalo do sféry dispozice žalované (a

žalovaná se o obsahu tohoto právního jednání skutečně dozvěděla), nemá Nejvyšší

soud žádné pochybnosti (viz skutková zjištění soudů nižších stupňů, podle nichž

bylo odstoupení od smlouvy doručeno insolvenčnímu soudu dne 5. ledna 2017, a

dále adresováno též dlužníku a žalované - viz B-59). K předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení majetku z

majetkové podstaty dlužníka podle § 225 odst. 1 insolvenčního zákona. Podle ustanovení § 225 insolvenčního zákona osoby, které tvrdí, že označený

majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k

majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se

mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento

majetek vylučuje z majetkové podstaty (odstavec 1). Žaloba musí být podána

proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v

odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty

insolvenčnímu soudu (odstavec 2). Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že

označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže

insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji

odmítl (odstavec 3). Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 29. října 2015, sp. zn.

29 Cdo 683/2011,

uveřejněném pod číslem 116/2016 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále

jen „R 116/2016“) formuloval a odůvodnil závěr, podle kterého k předpokladům,

za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení majetku z majetkové podstaty

dlužníka podle ustanovení § 225 odst. 1 insolvenčního zákona (excindační

žalobě), patří:

a) Označený majetek byl insolvenčním správcem příslušného dlužníka vskutku

pojat do soupisu majetkové podstaty dlužníka. b) Vylučovací žaloba podaná osobou odlišnou od dlužníka došla soudu nejpozději

do 30 dnů ode dne, kdy této osobě bylo doručeno vyrozumění insolvenčního

správce o soupisu majetku, k němuž tato osoba uplatňuje právo vylučující soupis

(k tomu dlužno dodat, že osoba, která tvrdí, že označený majetek do majetkové

podstaty nepatří, může podat vylučovací žalobu bez ohledu na to, zda jí bylo

doručeno vyrozumění o soupisu tohoto majetku do majetkové podstaty dlužníka). Legitimace k podání vylučovací žaloby je dána již tím, že věc byla insolvenčním

správcem zařazena (zapsána) do soupisu podstaty. c) Žalovaným je insolvenční správce. d) V době, kdy soud rozhoduje o vyloučení majetku, trvají účinky rozhodnutí o

úpadku a sporný majetek je nadále sepsán v majetkové podstatě (nebyl v mezidobí

ze soupisu majetku vyloučen). e) Osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu, prokázala nejen to, že

tento majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu

zařazen, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení majetku do soupisu,

svědčí jí. Poslední z uvedených předpokladů může být nahrazen (jinak naplněn) též tím, že

osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu, prokázala nejen to, že

tento majetek neměl (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu

zařazen, nýbrž i to, že „tu je jiný důvod, pro který neměl být majetek zahrnut

do soupisu“. Podle ustálené rozhodovací praxe Nejvyššího soudu dále platí, že spor o

příslušnost určitého majetku k majetkové podstatě zahájený vylučovací žalobou

se v řadě případů projevuje i jako spor o vlastnictví tohoto majetku. Je tomu

tak tehdy, je-li důvodem soupisu i skutečnost, že insolvenční správce má za to,

že vlastníkem majetku je (insolvenční) dlužník, čemuž oponuje vylučovatel

(žalobce) argumentem, že vlastníkem majetku je on (srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2019, sen. zn. 29 ICdo 169/2017, uveřejněný v

časopise Soudní judikatura č. 10, ročník 2020, pod číslem 95). Přitom v poměrech dané věci nemá ani Nejvyšší soud pochybnosti o tom, že

žalobce sporné věci vskutku dlužníku dodal [viz skutková zjištění učiněná soudy

nižších stupňů z rámcové smlouvy, faktur (včetně odkazů na dodací listy a

specifikace sporných věcí)]. Potud hodnotí polemiku žalované s výše uvedeným

skutkovým závěrem soudů nižších stupňů jako právně nevýznamnou, když: 1)

způsobilým dovolacím důvodem je pouze nesprávné právní posouzení věci (§ 241a

odst. 1 o. s. ř.) a 2) skutkový závěr o dodání sporných věcí není ani zjevně

nepřiměřený.

Současně platí, že žalobci stačilo tvrdit a prokázat, že má ke

sporným věcem práva jako oprávněný držitel a že je toto jeho oprávnění

„lepší“ (silnější), než je oprávnění dlužníka (srov. opět R 116/2016, jakož i

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2019, sen. zn. 29 ICdo 56/2017). Jelikož žalobce v řízení prokázal, že dlužníku sporné věci dodal, sjednal s ním

výhradu vlastnického práva a následně od kupních smluv účinné odstoupil, měl

již z tohoto titulu právo požadovat jejich vrácení (vyloučení z majetkové

podstaty dlužníka). V této souvislosti Nejvyšší soud hodnotí jako zjevně neopodstatněnou i výhradu

žalované založenou na ustanovení § 205 insolvenčního zákona, když výkonu práva

žalobce odstoupit od kupních smluv pro prodlení dlužníka s úhradou kupních cen

v době před rozhodnutím o způsobu řešení úpadku dlužníka konkursem nebránilo

žádné ustanovení insolvenčního zákona. Na výše uvedeném pak nebyly způsobilé nic změnit ani obecná (a ničím

nepodložená) tvrzení žalované, podle nichž sporné věci mohly dlužníku dodat

jiné osoby, respektive sporné věci nejsou totožné s těmi, které měl žalobce

dlužníku dodat na základě rámcové smlouvy (a dílčích kupních smluv). Vzhledem ke shora uvedeným závěrům, které samy o sobě odůvodňovaly vyloučení

sporných věcí z majetkové podstaty dlužníka, se Nejvyšší soud již blíže

nevyjadřoval k dalším dovolatelkou otevřeným právním otázkám ohledně postavení

insolvenčního správce v insolvenčním řízení a užití ustanovení § 2134 o. z. v

poměrech insolvenčního řízení. Jelikož se dovolatelce prostřednictvím uplatněných dovolacích důvodů nepodařilo

zpochybnit správnost rozhodnutí odvolacího soudu, přičemž z obsahu spisu

neplynou ani jiné vady řízení ve smyslu ustanovení § 242 odst. 3 o. s. ř.,

Nejvyšší soud dovolání zamítl jako nedůvodné [§ 243d písm. a] o. s. ř.]

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanoveními § 243c

odst. 3 větou první, § 224 odst. 1 a § 142 odst. 1 o. s. ř., když dovolání

žalované Nejvyšší soud zamítl a žalobci v dovolacím řízení žádné náklady

nevznikly. Poučení: Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v

insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i

zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. 2. 2021

JUDr. Petr Gemmel

předseda senátu