Nejvyšší soud Usnesení trestní

3 Tdo 231/2017

ze dne 2017-03-22
ECLI:CZ:NS:2017:3.TDO.231.2017.1

3 Tdo 231/2017-28

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 22. 3. 2017 o dovolání,

které podal obviněný M. K. proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze

dne 21. 11. 2016, sp. zn. 10 To 319/2016, jako soudu odvolacího v trestní věci

vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 11 T 83/2016, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) trestního řádu se dovolání obviněného M. K.

odmítá.

I.

Rozsudkem Okresního soudu v Náchodě ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. 11 T 83/2016,

byl obviněný M. K. uznán vinným přečinem maření výkonu úředního rozhodnutí a

vykázání podle § 337 odst. 1 písm. g) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku

(dále jen „tr. zákoník“), kterého se dle skutkových zjištění dopustil jednáním

spočívajícím v tom, že „v přesněji nezjištěných dnech od 1. 1. 2016 do 4. 3.

2016 jako odsouzený při výkonu trestu odnětí svobody v trvání 3 roků a 10

měsíců, uloženého mu rozsudkem Okresního soudu v Táboře čísla jednacího 3 T

120/2014-2393 ze dne 18. 2. 2015 ve spojení s usnesením Krajského soudu v

Českých Budějovicích, pobočka v Táboře čísla jednacího 14 To 108/2015-2468 ze

dne 20. 5. 2015, který vykonával ve Věznici Odolov, okres Trutnov, během svého

pracovního zařazení na vnějším nestřeženém pracovišti Věznice Odolov v dopravně

recyklačním areálu společnosti Marius Pedersen a. s. v Rychnovku čp. 77, poté,

co si nezjištěným způsobem opatřil funkční mobilní telefon a minimálně jednu

SIM kartu společnosti Vodafone Czech Republic a. s., vědomě v rozporu s

příslušnými ustanoveními zákona číslo 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí

svobody, v platném znění, a vyhlášky číslo 345/1999 Sb., kterou se vydává řád

výkonu trestu odnětí svobody, v platném znění, tedy neoprávněně, přechovával

tento nalezený mobilní telefon se SIM kartou na dosud nezjištěném místě a

nedovoleně jej užil ke kontaktování M. D. nejméně v 10 případech telefonicky,

ve 20 případech prostřednictvím SMS zpráv, ve 2 případech kontaktoval na

nezjištěném telefonním čísle svého známého R. L. s požadavkem na dobití

kreditu, tomuto požadavku R. L. vyhověl a kredit mu ve dvou případech dobil v

celkové částce 400 Kč“.

Za to byl obviněný odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 10 (deseti)

měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do

věznice s ostrahou.

Proti rozsudku Okresního soudu v Náchodě ze dne 12. 9. 2016, sp. zn. 11

T 83/2016, podal obviněný odvolání směřující do všech výroků napadeného

rozsudku.

O odvolání rozhodl Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 21.

11. 2016, sp. zn. 10 To 319/2016, a to tak, že odvolání obviněného podle § 256

tr. ř. zamítl.

II.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 11. 2016,

sp. zn. 10 To 319/2016, podal obviněný prostřednictvím své advokátky dovolání

(č. l. 131–132), v rámci něhož uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1

písm. e) tr. ř. s tím, že proti němu bylo vedeno trestní stíhání, ačkoliv podle

zákona bylo nepřípustné.

Obviněný namítl, že se měl předmětného jednání dopustit při výkonu práce na

třídící odpadní lince společnosti Marius Pederson, přičemž mu bylo pracovníkem

prevence sděleno, že bude jeho provinění řešeno kázeňsky a bude podán návrh na

kázeňský trest, stejně jako v případě jiných odsouzených ve stejné věznici, za

stejné skutky. Následně byl potrestán kázeňským trestem 20 dnů celodenního

umístění do uzavřeného oddělení. Je přesvědčen, že pokud by v jiných případech

bylo potrestání za stejný skutek řešeno pouze kázeňsky, neměl by být jím

páchaný stejný skutek posuzován jako závažné jednání proti účelu trestu. Je

přesvědčen, že postup, při němž vězeňská služba sama posuzuje, které jednání je

již závadné, a je třeba je projednat před soudem, a které je méně závažné, a

stačí projednání ve věznici a kázeňský trest, naráží na zřejmou dvoukolejnost

rozhodování o tomtéž činu, což je nepřípustné. Obviněný proto ve věci spatřuje

porušení zásady subsidiarity trestní represe, a zejména pak zásady ne bis in

idem – zákaz dvojího souzení a potrestání za týž čin ­skutek – ve smyslu čl. 4

Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práva a základních svobod a § 11

odst. 1 písm. j) tr. ř., který brání trestnímu stíhání a odsouzení toho, proti

němuž dřívější přestupkové řízení o témže skutku (činu) trestně právní povahy

meritorně skončilo pravomocným rozhodnutím příslušného správního orgánu, a to

včetně blokového řízení. Má tedy za to, že pokud je Vězeňské službě ČR svěřena

zákonem pravomoc trestat kázeňsky určitá provinění vězňů a vězeňská služba této

své pravomoci jako orgán státu využije, je třeba na jí uložené tresty pohlížet

jako na obdobné tresty uložené jinými orgány v rámci správního řízení.

Vzhledem k výše uvedenému obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst.

1 tr. ř. usnesení odvolacího soudu zrušil a dle § 265l odst. 1 tr. ř.

odvolacímu soudu přikázal, aby věc znovu projednal a rozhodl.

K dovolání obviněného se ve smyslu znění § 265h odst. 2 věty první tr. ř.

písemně vyjádřil státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství (dále jen

„státní zástupce“) v rámci vyjádření doručeném Nejvyššímu soudu dne 14. 3.

2017, sp. zn. 1 NZO 157/2017.

Poté, co zopakoval dosavadní průběh řízení a námitky obviněného, uvedl, že

námitky považuje za zjevně neopodstatněné. Podané dovolání je doslovnou kopií

odvolání dovolatele ze dne 3. 10. 2016 a státní zástupce se ztotožňuje se

závěry odvolacího soudu, že nebyla porušena zásada ne bis in idem a že nebyl

důvod k užití § 12 odst. 2 tr. zákoníku. K námitce subsidiarity trestní represe

uvedl, že v jednání dovolatele nelze nalézt žádný legitimní cíl souladný s

právem (viz nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 3113/13),

neboť obviněný toliko nedovoleně komunikoval nikoliv se svou rodinou, nýbrž se

svou bývalou přítelkyní, které byla tato komunikace nepříjemná, telefonáty ji

obtěžovaly a z tohoto důvodu se obrátila na policii. Dále komunikoval se svým

známým za účelem dobití kreditu. Žádný legitimní cíl souladný s právem

neoznačuje ani samotný dovolatel. Státní zástupce rozsáhle poukázal na

judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu s tím, že na jejich podkladě lze

učinit závěr, že neuplatnění trestní odpovědnosti podle § 12 odst. 2 tr.

zákoníku může přicházet v úvahu pouze v případech zcela výjimečných. Okolnosti

konkrétního případu by musely být zcela mimořádné a zákonodárcem při

formulování konkrétní skutkové podstaty trestného činu v podstatě

nepředpokládatelné, což však v projednávané věci splněno nebylo. Činem

dovolatele je běžné nepovolené držení mobilního telefonu osobou nacházející se

ve výkonu trestu odnětí svobody. Takové jednání je podle judikatury Nejvyššího

soudu běžně považováno za trestné. Ve vztahu k námitkám obviněného stran

porušení zásady ne bis in idem pak státní zástupce uvedl, že závěr učiněný

soudem odvolacím považuje za správný, toliko má výhrady k judikatuře, kterou

odvolací soud argumentoval (zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 4.

2012, sp. zn. 8 Tdo 397/2012), neboť tato byla překonána judikaturou novější,

na kterou však odvolací soud nereagoval. Kázeňský trest udělený ředitelem

věznice nemá podle jeho názoru trestní charakter, kdy i nejpřísnější kázeňské

tresty jsou toliko změnou (zpřísněním) způsobu výkonu stávajícího trestu odnětí

svobody a toto zpřísnění nemůže mít žádný přímý vliv na celkovou délku

vykonávaného trestu, neboť ředitel české věznice není oprávněn původně uložený

trest jakkoliv prodloužit. Vliv kázeňského trestu na celkovou délku trestu tak

může být jen nepřímý. Proto ani případné kázeňské řízení nemůže v případě

totožného skutku vytvořit překážku ne bis in idem pro následný trestní postih

stejného skutku. Uvedený závěr vyslovil opakovně i Nejvyšší soud v rámci

novější judikatury (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp. zn. 3 Tdo

309/2014; ze dne 3. 7. 2014, sp. zn. 11 Tdo 584/2014; ze dne 30. 7. 2014, sp.

zn. 5 Tdo 587/2014).

Vzhledem k výše uvedeným závěrům státní zástupce navrhl, aby Nejvyšší soud

dovolání obviněného jako zjevně neopodstatněné odmítl podle § 265i odst. 1

písm. e) tr. ř.

III.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) především zkoumal, zda je výše

uvedené dovolání přípustné, zda bylo podáno včas a oprávněnou osobou, zda má

všechny obsahové a formální náležitosti a zda poskytuje podklad pro věcné

přezkoumání napadeného rozhodnutí či zda tu nejsou důvody pro odmítnutí

dovolání. Přitom dospěl k následujícím závěrům:

Dovolání proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 11. 2016,

sp. zn. 10 To 319/2016, je přípustné z hlediska ustanovení § 265a odst. 1, 2

písm. h) tr. ř., protože bylo rozhodnuto ve druhém stupni, dovolání napadá

pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, přičemž směřuje proti rozhodnutí,

jímž byl zamítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku, kterým byl obviněný

uznán vinným a byl mu uložen trest. Obviněný je podle § 265d odst. 1 písm. b)

tr. ř. osobou oprávněnou k podání dovolání (pro nesprávnost výroku rozhodnutí

soudu, který se ho bezprostředně dotýká). Dovolání, které splňuje náležitosti

obsahu dovolání podle § 265f odst. 1 tr. ř., podal prostřednictvím svého

obhájce, tedy v souladu s ustanovením § 265d odst. 2 tr. ř., ve lhůtě uvedené v

§ 265e odst. 1 tr. ř. a na místě určeném týmž zákonným ustanovením.

Nejvyšší soud se proto dále zabýval otázkou opodstatněnosti obviněným

uplatněného dovolacího důvodu.

Protože dovolání je možné učinit pouze z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo

nutno posoudit, zda obviněným M. K. vznesené námitky naplňují jím uplatněný

zákonem stanovený dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř.

Dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. e) tr. ř. je dán v případě, že proti

obviněnému bylo vedeno trestní stíhání, ačkoliv podle zákona bylo nepřípustné.

Důvody, pro které je trestní stíhání nepřípustné, jsou pak uvedeny v § 11 tr.

ř., přičemž obviněný se dovolává ustanovení § 11 odst. 1 písm. j) tr. ř., tedy,

že byla porušena zásada „ne bis in idem“.

Obviněný namítl, že jeho potrestáním spočívajícím v uložení kázeňského trestu,

celodenním umístěním na uzavřeném oddělení na dobu 20 dnů, byla vytvořena

překážka věci rozsouzené. Obviněný tuto okolnost považuje za porušení zásady

„ne bis in idem“. Zásada „ne bis in idem“ v doslovném překladu znamená „ne

dvakrát v téže věci“. Jejím obsahem je právo nebýt souzen nebo trestán dvakrát

za tentýž čin.

Podle § 11 odst. 1 písm. j) tr. ř. trestní stíhání nelze zahájit, a bylo-li již

zahájeno, nelze v něm pokračovat a musí být zastaveno, stanoví-li tak vyhlášená

mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Podle článku 10 Ústavy České republiky platí, že vyhlášené mezinárodní smlouvy,

k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána,

jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než

zákon, použije se mezinárodní smlouva. Ve smyslu článku 95 odst. 1 Ústavy České

republiky je soudce při rozhodování vázán zákonem a mezinárodní smlouvou, která

je součástí právního řádu.

Článek 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě má v českém překladu název „Právo

nebýt souzen nebo trestán dvakrát“. Český překlad tohoto článku uveřejněný ve

Sbírce zákonů zní: „Nikdo nemůže být stíhán nebo potrestán v trestním řízení

podléhajícím pravomoci téhož státu za trestný čin, za který již byl osvobozen

nebo odsouzen konečným rozsudkem podle zákona a trestního řádu tohoto státu.“

Zásadu „ne bis in idem“ ve smyslu Úmluvy je tedy namístě vztáhnout jak na činy

patřící podle českého právního řádu mezi trestné činy, tak i na činy spadající

mezi přestupky, a to ve všech kombinacích, které mezi nimi přicházejí v úvahu.

V praxi proto může dojít k porušení této zásady v případě vynesení dvou po sobě

následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný v obou případech jako

trestný čin (tzn. v kombinaci trestný čin – trestný čin), dvou takových po sobě

následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný nejdříve jako trestný čin a

poté jako přestupek (tzn. v kombinaci trestný čin – přestupek), dvou po sobě

následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný nejdříve jako přestupek a

poté jako trestný čin (tzn. v kombinaci přestupek – trestný čin) a dvou

takových po sobě následujících rozhodnutí pro týž čin kvalifikovaný v obou

případech jako přestupek (tzn. v kombinaci přestupek – přestupek).

To vše pochopitelně platí za předpokladu, že první pravomocné rozhodnutí o

daném činu nebylo zrušeno v předepsaném řízení z podnětu mimořádného opravného

prostředku. Navíc, s ohledem na specifické pojetí činu podle Úmluvy, nelze

uvedené principy vztáhnout na všechny činy kvalifikované správními orgány

smluvních stran této úmluvy jako přestupky, nýbrž toliko na ty z nich, které

mají trestněprávní povahu (srov. rozhodnutí publikované pod č. T 736. v Souboru

trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu, nakladatelství C. H. Beck, svazek

10/2004).

Velký senát Evropského soudu pro lidská práva (dále jen „velký senát Soudu“)

sjednotil dosud v některých směrech vnitřně rozpornou judikaturu Evropského

soudu pro lidská práva, která se týká článku 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě,

a to ve věci Z. proti R. V daném rozsudku velký senát Soudu dospěl k několika

podstatným závěrům. „V projednávané věci vyvstaly před velkým senátem Soudu tři

klíčové otázky, a to zdali: 1. první sankce (tj. správní detence) měla trestní

povahu ve smyslu čl. 6 Úmluvy, 2. delikty, za které byl stěžovatel stíhán, byly

stejné (idem), 3. šlo o dvě řízení (bis)“ (rozhodnutí ve věci Z. proti R. –

číslo stížnosti; Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, roč. XII,

č. 2/2009, str. 103–112, ze které dovolací soud v tomto usnesení vychází).

ESLP především připomněl, že při posouzení otázky, zda první sankce (tj.

správní detence) měla trestní povahu ve smyslu článku 6 Úmluvy, je nutné

vycházet z premisy, že toliko označení řízení ve vnitrostátním právu jako

správní nemůže být jediným kritériem pro posouzení aplikovatelnosti zásady ne

bis in idem zakotvené v článku 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Velký senát

Soudu podotkl, že pojem „trestní řízení“ v článku 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k

Úmluvě musí být vykládán ve světle obecných zásad vztahujících se k pojmu

„trestní obvinění“ zakotvenému v článku 6 odst. 1 Úmluvy a k pojmu „trestný

čin“ obsaženému v článku 7 Úmluvy. Dále se vyjádřil k samotné totožnosti

skutku, kdy výklad sjednotil v tom smyslu, že článek 4 odst. 1 Protokolu č. 7 k

Úmluvě zakazuje stíhání pro druhý „trestný čin“, pokud je tento druhý „trestný

čin“ založen na totožném skutku či v podstatných rysech totožném skutku.

Objasnil, že klíčovým okamžikem, kdy se aktivuje článek 4 odst. 1 Protokolu č.

7 k Úmluvě, je zahájení nového (druhého) trestního stíhání v případě, kdy

předchozí osvobozující či odsuzující rozsudek nabyl účinků res iudicata. Popisy

skutkového stavu v obou řízeních představují vhodný odrazový můstek pro

posouzení otázky, zda jsou skutky v obou řízeních totožné (resp. jsou totožné

alespoň v podstatných rysech), a to bez ohledu na případné odlišnosti v právní

kvalifikaci tohoto skutku v obou řízeních. Totožnost skutku je dána tehdy, když

se konkrétní skutkové okolnosti týkají téhož obžalovaného a jsou neoddělitelně

spjaty v čase a místě.

V projednávané věci byl obviněnému nejdříve uložen kázeňský trest podle § 46

odst. 3 písm. g) zákona č. 169/1999 Sb. Jednání, jímž obviněný porušil předpisy

o výkonu trestu odnětí svobody, bylo vymezeno následovně: „I. Odsouzený M. K. v

době od začátku roku 2016 do 5. 3. 2016 z vnějšího nestřeženého pracoviště

Marius Pedersen, kam byl zařazen, přibližně 20x formou SMS a přibližně 10x z

mobilního telefonu kontaktoval M. D., která toto vnímala jako obtěžující, což

mu sama několikrát sdělila a žádala ho, aby ji nadále nekontaktoval. Dále 2x

telefonicky kontaktoval (1x v lednu 2016 a 1x v březnu 2016) bývalého

zaměstnavatele R. L.

II. Dne 22. 3. 2016 napsal a následně odeslal dopisy M. D., ačkoli mu bylo

známo, že M. D. s ním již kontakt nechce udržovat a pokusy o kontakt bude

vnímat jako obtěžující, přičemž dopis ze dne 22. 3. 2016 zaslal vědomě tak, aby

byla vyloučena kontrola zaměstnanců Věznice Odolov.“ (č. l. 111–112 spisu).

Tímto porušil obviněný ustanovení § 28 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., tedy

základní povinnosti odsouzených (Odsouzený je ve výkonu trestu povinen

dodržovat stanovený pořádek a kázeň …, dodržovat zásady slušného chování s

osobami, s nimiž přichází do styku), § 28 odst. 3 písm. a) zákona č. 169/1999

Sb. (Odsouzeným je zakázáno navazovat styky s jinými osobami v rozporu s tímto

zákonem nebo s pokynem vydaným na základě tohoto zákona), § 18 odst. 1 zákona

č. 169/1999 Sb. stran užívání telefonu (Odsouzený má právo na použití telefonu

ke kontaktu s osobou blízkou v době vymezené vnitřním řádem věznice; při tom

může použít pouze telefon určený pro tento účel věznicí. Toto právo odsouzeného

lze omezit pouze v odůvodněných případech, zejména je-li to nutné k ochraně

bezpečnosti nebo práv jiných osob.), a § 18 odst. 5 zákona č. 169/1999 Sb.

(Nejde-li o telefonáty s osobou uvedenou v § 17 odst. 3 nebo § 61 odst. 9, je

Vězeňská služba ČR oprávněna se seznamovat formou odposlechu s telefonáty

uvedenými v odstavcích 1 a 3 a pořizovat jejich záznam.). Dále obviněný porušil

ustanovení § 25 odst. 2 Vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb. (O

umožnění telefonického hovoru na povolené telefonní číslo odsouzený žádá

vychovatele. Veškeré žádosti odsouzeného o umožnění telefonického hovoru se

evidují.). Za uvedená porušení předpisů o výkonu trestu odnětí svobody byl

obviněnému uložen kázeňský trest podle § 46 odst. 3 písm. g) zákona č. 169/1999

Sb., a to celodenní umístění do uzavřeného oddělení na 20 dnů. Kázeňský trest

byl uložen nepodmíněně.

Z komparace obou uvedených skutků je zřejmé, že skutek tak, jak je popsán ve

skutkové větě rozsudku nalézacího soudu, je tímtéž skutkem, jak byl tento

vymezen v rámci rozhodnutí o uložení kázeňského trestu pod bodem I., resp.

jedná se o detailnější popis téhož skutku ve vztahu k jednání obviněného a

okolnostem s tím souvisejících. Lze učinit dílčí závěr, že výše popsané jednání

obviněného, které vedlo k uložení kázeňského trestu podle § 46 odst. 2 zákona

č. 169/1999 Sb., za kázeňský přestupek tvoří nedílnou součást jednání

významného z hlediska trestního práva ve vztahu ke skutkové podstatě přečinu,

jímž byl uznán vinným. Totožnost skutku (avšak toliko v bodě I.) je zde

zachována především proto, že jednání i následek jsou alespoň částečně shodné.

Při posouzení otázky, zda první sankce v projednávané trestní věci (tj.

kázeňský trest spočívající v uložení 20 dnů na uzavřeném oddělení) měla trestní

povahu ve smyslu článku 6 Úmluvy, Nejvyšší soud dospěl k závěru, že nikoli.

Uložený kázeňský trest byl trestem uloženým v rámci výkonu trestu, resp. byl

důsledkem porušení předpisů o řádném výkonu trestu a v obecné rovině tedy

pravidel, kterými se osoby ve výkonu trestů odnětí svobody mají povinnost

řídit. V rámci kázeňského trestu uvedené povahy se nejedná o trest, jímž by se

navyšoval trest odnětí svobody, ale jedná se ve své podstatě o disciplinární

zásah proti porušení pravidel, kterými je osoba ve výkonu trestu povinna se

řídit. Kázeňské řízení bylo vedeno nikoli ve smyslu řízení trestního, neboť

nebylo, a ani z povahy věci nelze usuzovat, že takovýto postup by byl možný,

vzneseno obvinění, na jehož podkladě by proběhlo řízení, jehož výsledkem by

bylo uložení kázeňského trestu. Navíc kázeňské řízení bylo vedeno i pro další

jednání (bod II.), které už však nebylo předmětem trestního postihu.

Trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1

písm. g) tr. zák., se dopustí ten, kdo maří nebo podstatně ztěžuje výkon

rozhodnutí soudu nebo jiného státního orgánu tím, že se dopustí závažného

jednání, aby zmařil výkon nebo účel trestu.

Znak maří nebo podstatně ztěžuje výkon rozhodnutí znamená, že rozhodnutí, které

má být v době činu vykonáno, fakticky v důsledku jednání pachatele vykonáno

není a vykonat ho nelze nebo je vykonáno za podstatně ztížených podmínek.

Neznamená to však, že výkon rozhodnutí by byl zmařen, tj. že by už nebylo možné

rozhodnutí vykonat. Podstatně ztěžovat výkon rozhodnutí lze například

nedodržováním omezení uložených v souvislosti s trestem. Pokud si obviněný

opatřil a následně použil ke kontaktům mimo věznici nedovolenou techniku

(mobilní telefon), jednal tak úmyslně v rozporu s ustanoveními zákona č.

169/1999 Sb., stejně jako vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb.

Skutečnost, že pachatel trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a

vykázání podle § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku telefonoval nebo zasílal SMS

zprávy svým rodinným příslušníkům (případně přátelům či jiným blízkým osobám),

nevylučuje jeho trestnost za uvedený trestný čin. Omezení kontaktů odsouzených

s osobami mimo věznici je nedílnou součástí trestu odnětí svobody. Účelem

trestu ve smyslu citovaného ustanovení není zabránění kontaktu s rodinou a

přáteli, ale určitá újma na jinak chráněných občanských právech a svobodách

pachatele trestného činu. Výkon trestu odnětí svobody sice omezuje pachatelovu

možnost styku s jeho rodinou (či přáteli), nicméně ho této možnosti zcela

nezbavuje. Pachatel má totiž možnost pravidelných osobních návštěv či

komunikace prostřednictvím dopisů a za splnění určitých podmínek i možnost

uskutečnit telefonické hovory. Navazování telefonického spojení

nekontrolovatelným způsobem nepovoleným technickým zařízením (jako ve věci

užitým mobilním telefonem) z věznice navenek je nutno považovat za závažné

porušení povinností odsouzeného, přičemž uskutečněním takových hovorů či

zasláním SMS zpráv obviněný současně porušil zákaz navazovat styky s jinými

osobami. Podle ustálené judikatury je pak mobilní telefon možno charakterizovat

jako předmět, který lze použít k útěku či jako svou povahou předmět, který může

narušovat pořádek. Skutková podstata trestného činu maření výkonu úředního

rozhodnutí a vykázání podle § 337 odst. 1 písm. g) tr. zákoníku přitom může být

naplněna jednak tím, že obviněný bez povolení u sebe přechovává mobilní

telefon, jednak tím, že jeho prostřednictvím uskutečňuje telefonické hovory a

zasílá SMS zprávy (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 8. 2011, sp.

zn. 3 Tdo 977/2011; usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2015, sp. zn. 4 Tdo

760/2015; dále Draštík, A.; Fremr, R.; Durdík, T.; Růžička, M.; Sotolář, a kol.

Trestní zákoník. Komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, s. 2656–

2657).

Uložením uvedeného kázeňského trestu nebyl prodloužen výkon trestu odnětí

svobody uložený obviněnému v rámci soudních rozhodnutí, kdy nelze s takovouto

možností ani hypoteticky počítat, neboť není v pravomoci ředitele věznice

jakkoli prodlužovat trest odnětí svobody. Tímto kázeňským trestem byl toliko

upraven výkon trestu odnětí svobody obviněného, resp. byl zpřísněn jeho výkon,

a to na podkladě rozhodnutí, které je zcela v pravomoci ředitele věznice, tj.

takového, které bylo vydáno v souvislosti s porušením předpisů o řádném výkonu

trestu odnětí svobody. Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že uvedený kázeňský

trest je svou povahou disciplinární sankcí, nikoli však sankcí trestněprávního

charakteru.

Porušení zákazu, resp. nedodržení omezení vyplývajících z uloženého trestu

odnětí svobody a zařazení obviněného do příslušného druhu věznice, tedy

souvisejícího s výkonem trestu, je třeba chápat jako podstatné ztížení výkonu

rozhodnutí. Obviněný svým jednáním (získáním a užíváním mobilního telefonu ve

výkonu trestu) porušil omezení vyplývající z uloženého trestu odnětí svobody,

dopustil se tak nedovolené (resp. zakázané) činnosti, na kterou je třeba

nahlížet jako na jednání směřující ke zmaření účelu trestu. Nejvyšší soud proto

shledal námitky obviněného neopodstatněnými.

K tomu je třeba dodat, že trestní postih dovolatele byl přípustný i s ohledem

na ustanovení § 55 odst. 2 zák. č. 169/1999 Sb., podle něhož „uložením

kázeňského trestu odsouzenému se nevylučuje jeho trestní stíhání, je-li skutek

trestným činem“. Ostatně i Ústavní soud v rámci svého usnesení ze dne 27. 3.

2007, sp. zn. I. ÚS 62/07, uvedl, že výše uvedené zásady vyslovené v judikatuře

ESLP nelze chápat tak, že „trestněprávní charakter má automaticky každé

rozhodnutí o jakémkoliv vnitrostátní úpravou definovaném deliktu. Nadto i v

případě, že by kázeňský postih dle hlavy III. zákona č. 169/1999 Sb. o výkonu

trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů tento charakter

měl, nejde o porušení zásady ne bis in idem, pokud jde o situaci, kdy jeden čin

naplňuje odlišné skutkové podstaty více deliktů (O. proti Š. -

84/1997/868/1080)“. Přestože závěry stran totožnosti skutku byly později v

rámci novější judikatury ESLP překonány (viz výše zmiňovaná věc Z. proti R.),

na závěr, že kázeňský trest spočívající v uložení 20 dnů na uzavřeném oddělení

nezakládá překážku věci rozsouzené, lze nadále odkázat.

IV.

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. Nejvyšší soud dovolání odmítne, jde-li o

dovolání zjevně neopodstatněné. S ohledem na shora stručně (§ 265i odst. 2 tr.

ř.) uvedené důvody Nejvyšší soud v souladu s citovaným ustanovením zákona

dovolání obviněného M. K. odmítl.

Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. učinil toto rozhodnutí v neveřejném

zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný

prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 22. 3. 2017

JUDr. Petr Šabata

předseda senátu