Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 307/2017

ze dne 2017-05-31
ECLI:CZ:NS:2017:30.CDO.307.2017.1

30 Cdo 307/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a Mgr. Víta Bičáka, v právní

věci žalobkyně A. J., zastoupené Mgr. Bohdanou Novákovou, advokátkou se sídlem

v Praze 3, Čáslavská 8, proti žalovanému M. H., zastoupenému Mgr. Ondřejem

Pecákem, advokátem se sídlem v Praze 6, Na Ořechovce 199/24, o určení

vlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 6 C 173/2011, o

dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. října 2016,

č. j. 70 Co 19/2016-354, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 6. října 2016, č. j. 70 Co

19/2016-354, se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu

řízení.

Úvodem Nejvyšší soud České republiky (dále již „Nejvyšší soud“ nebo

„dovolací soud“) předesílá, že v této právní věci již rozhodoval rozsudkem ze

dne 22. června 2016, sp. zn. 30 Cdo 2659/2016. Nejvyšší soud tímto svým

rozsudkem zrušil rozsudek Městského soudu v Praze (dále již „odvolací soud“) ze

dne 18. února 2016, č. j. 70 Co 19/2016-296 [jímž byl změněn (žalobě

vyhovující) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 (dále již „soud prvního

stupně“) ze dne 14. října 2015, č. j. 6 C 173/2011-295, tak že žaloba o určení

vlastnictví žalobkyně k předmětné bytové jednotce byla zamítnuta a bylo

rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů] a věc vrátil

odvolacímu soudu k dalšímu řízení. Kasačním důvodem byla okolnost, že odvolací

soud při posuzování otázky nabytí vlastnického práva žalovaného od nevlastníka

dostatečně důsledně nevycházel z ustálené judikatury Ústavního soudu České

republiky (dále již „Ústavní soud“), reprezentované především nálezem ze dne

17. dubna 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/2014. V dalším řízení odvolací soud přistoupil k vydání v záhlaví označeného

rozsudku, jímž opět změnil odvoláním napadený rozsudek soudu prvního stupně

tak, že předmětnou určovací žalobu zamítl a rozhodl o náhradě nákladů řízení

před soudy všech stupňů. Odvolací soud dospěl k závěru, že s přihlédnutím ke kritériím obsaženým

v judikatuře Ústavního soudu stran nabytí vlastnictví k nemovitosti zapsané v

katastru nemovitostí od nevlastníka a k okolnostem daného případu, je žalovaný

dobrověrným nabyvatelem, a jako takový požívá ochrany ve smyslu čl. 1

dodatkového protokolu k Evropské úmluvě. Proti tomuto rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně (dále též

„dovolatelka“) prostřednictvím své advokátky včasné dovolání, v němž uplatňuje

dovolací důvod ve smyslu § 241a odst. 1 o. s. ř. a předpoklady přípustnosti

dovolání vymezuje s tím (ve stručnosti shrnuto), že odvolací soud nerespektoval

závěry obsažené v předchozím kasačním rozhodnutí dovolacího soudu a důsledně –

s přihlédnutím k okolnostem případu – nevycházel z ustálené judikatury

Ústavního soudu řešící otázku „nemo plus iuris“. Dovolatelka na základě

zdůvodněné právní argumentace dospívá k závěru, že je vlastnicí označené bytové

jednotky, a proto by dovolací soud měl změnit rozsudek odvolacího soudu,

rozhodnutí soudu prvního stupně jako věcně správné potvrdit a rozhodnout též o

náhradě nákladů řízení před soudy všech stupňů. Žalovaný ve svém písemném vyjádření (učiněném prostřednictvím svého

advokáta) naopak uplatněnou dovolací argumentaci žalobkyně odmítl, maje za to,

že bytovou jednotku nabyl v dobré víře; navrhl proto, aby dovolací soud

dovolání žalobkyně buďto pro absenci dovolacího důvodu odmítl, případně je

zamítl. Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) dospěl k závěru, že

dovolání žalobkyně je i v tomto případě – jak bude dále vyloženo – ve smyslu §

237 o. s. ř. přípustné a je i důvodné. Odvolací soud sice při rozhodování vycházel z judikatury Ústavního

soudu řešící právní problematiku „nemo plus iuris“, jak mu přikázal v

předchozím kasačním rozhodnutí dovolací soud, leč právně relevantní závěry,

které právně kvalifikačnímu závěru na podkladě skutkové podstaty nabytí od

nevlastníka předcházely, jsou v rozporu s dále vyloženou judikaturou dovolací

soudu, a proto již z tohoto důvodu jím vydané rozhodnutí nemůže obstát. Odvolací soud (v odůvodnění písemného vyhotovení svého rozsudku) na

straně jedné sice odkazoval na údajné závěry plynoucí z jím blíže nerozvedeného

trestního rozsudku Městského soudu v Praze s tím, že „žalobkyně byla evidentně

V. H. nyní R.

podvedena, když ji jmenovaný podvodem přiměl k podpisu listiny

(posledního listu smluvního ujednání), již učinil součástí darovací smlouvy, na

základě níž se posléze nechal zapsat jako vlastník předmětné bytové jednotky

včetně spoluvlastnického podílu na budově i pozemcích“, a že „V. H. nyní R. byl

za trestný čin podvodu odsouzen, a nezákonnost jeho jednání vůči žalobkyni je

tak zjevná“, avšak na straně druhé (navíc s nepřesně vyloženou) skutkovou

právní větou plynoucí z (dovolacím soudem dále označeného) trestního rozsudku

nepovažoval z hlediska svého následně učiněného právně kvalifikačního závěru za

relevantní, neboť uvedené skutkové okolnosti dále hodnotil v tom směru, že

„jestliže žalobkyně...tvrdila, že se domnívala, že jde o převod lednice, je

její tvrzení nejen nepřesvědčivé, nýbrž dokonce neuvěřitelné.“

Jak se podává z výroku III. (o vině V. R., roz. H.) rozsudku Městského

soudu v Praze ze dne 16. září 2014, sp. zn. 46 T 19/2013, posledně jmenovaný „v

ranních hodinách blíže neurčeného dne měsíce ledna 2009 v P. 6, v bytě obývaném

poškozenou A. J....pod smyšlenou legendou darování ledničky po jeho zemřelém

strýci, jehož byla poškozená sousedkou, podstrčil poškozené k podpisu list

papíru obsahující pouze odstavec ‚VII. Závěrečná ustanovení‘, označení místa a

data vyhotovení listu a podpisové doložky dárce a obdarovaného, kdy tento list

zařadil jako poslední list Darovací smlouvy a Smlouvy o zřízení věcného břemene

pro bytovou jednotku v P., včetně souvisejících spoluvlastnických podílů

dotčené bytové jednotky, jejichž byla A. J....výlučným vlastníkem, poškozená A. J....si však nebyla vědoma, že by svůj byt obžalovanému darovala a ani to

neměla v úmyslu, k dokumentu obžalovaný přiložil Prohlášení o pravosti podpisu

na listině sepsané advokátem, které mu dne 26. 1. 2009 vystavila a svým

podpisem a razítkem stvrdila advokátka JUDr. Karolína Broďáková, nyní

Kalousková a tento dokument společně s návrhem na vklad vlastnického práva k

předmětu darování do katastru nemovitostí a s návrhem na vklad věcného břemene

do katastru nemovitostí podal dne 27. 1. 2009 na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu, katastrální úřad následně dne 9. 2. 2009 provedl změnu zápisu v katastru

nemovitostí a obžalovaný byt poškozené dne 24. 4. 2009 prodal M. H., přičemž o

prodeji svého bytu, který obžalovaný provedl bez jejího vědomí, se A. J. dozvěděla až na základě výzvy Finančního úřadu pro Prahu 6 ze dne 21. 9. 2011 k

podání daňového přiznání k dani darovací, čímž byla poškozené dle odborného

vyjádření způsobena škoda ve výši 2.200.000,- Kč.“

Podle § 135 odst. 1 o. s. ř. soud je vázán rozhodnutím příslušných

orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin, přestupek nebo jiný správní delikt

postižitelný podle zvláštních předpisů, a kdo je spáchal, jakož i rozhodnutím o

osobním stavu; soud však není vázán rozhodnutím v blokovém řízení. Nejvyšší soud se výkladem a aplikací § 135 odst. 1 o. s. ř. zabýval v

řadě svých rozhodnutí (srov. např. usnesení ze dne 15. dubna 1999, sp. zn. 21

Cdo 2368/1998, rozsudek ze dne 26. září 2000, sp. zn. 25 Cdo 676/1999, rozsudek

ze dne 25. února 2010, sp. zn.

25 Cdo 3213/2007, usnesení ze dne 27. ledna

2009, sp. zn. 29 Cdo 2931/20008, rozsudek ze dne 27. května 2014, sp. zn. 32

Cdo 685/2013; všechna zde označená rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou veřejnosti

přístupná na internetových stránkách Nejvyššího soudu http://nsoud.cz). V nich

formuloval závěr, podle něhož je soud ve smyslu uvedeného ustanovení vázán

výrokem, nikoliv odůvodněním trestního rozsudku. Rozsah vázanosti rozhodnutím o

tom, že byl spáchán trestný čin a kdo je spáchal, je dán tím, do jaké míry jsou

znaky skutkové podstaty trestného činu zároveň významnými okolnostmi pro

rozhodnutí o uplatněném nároku. V trestním řízení je pro následné

občanskoprávní řízení závazně rozhodnuto, jaký skutek se stal, kdo jej spáchal,

i to, jaký následek tímto skutkem poškozenému vznikl. Jestliže ve výroku trestního rozsudku o vině jsou obsaženy znaky

skutkové podstaty trestného činu podvodu, které jsou zároveň i znaky

vymezujícími okolnosti pro rozhodnutí o uplatněném civilním nároku, je soud v

občanskoprávním řízení ve smyslu § 135 odst. 1 o. s. ř. takovým pravomocným

trestním rozsudkem vázán, přičemž mu v občanskoprávním řízení nepřísluší ani

posuzovat otázku zavinění (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna

2004, sp. zn. 25 Cdo 242/2004). Podle § 49a obč. zák. právní úkon je neplatný, jestliže jej jednající

osoba učinila v omylu, vycházejícím ze skutečnosti, jež je pro jeho uskutečnění

rozhodující, a osoba, které byl právní úkon určen, tento omyl vyvolala nebo o

něm musela vědět. Právní úkon je rovněž neplatný, jestliže omyl byl touto

osobou vyvolán úmyslně. Omyl v pohnutce právní úkon neplatným nečiní. Podle § 40a věty první obč. zák., jde-li o důvod neplatnosti právního

úkonu podle ustanovení (mimo jiných) § 49a, považuje se právní úkon za platný,

pokud se ten, kdo je takovým právním úkonem dotčen, neplatnosti právního úkonu

nedovolá. Z uvedeného je zřejmé, s přihlédnutím k obsahu shora citované výrokové

části předmětného trestního rozsudku, že znaky protiprávního jednání V. R.,

rozeného H., jež byly soudem v uvedené trestní věci podřazeny pod skutkovou

podstatu trestného činu podvodu, jsou též podřaditelné pod skutkovou podstatu

neplatnosti právního úkonu ve smyslu § 49a (neplatnost z důvodu omylu), a

zakládaly by tak (nebýt níže uvedené okolnosti plynoucí z předmětné skutkové

věty rozsudečného výroku o vině V. R., rozeného H.) žalobkyni právo tuto

neplatnost právního úkonu zákonem předepsaným způsobem uplatnit, k čemuž podle

zjištění soudu prvního stupně také došlo. V rozsahu těchto právně významných

skutkových okolností vyplývajících z předmětné výrokové znělky označeného

trestního rozsudku, jež naplňují též znaky (relativní) neplatnosti právního

úkonu dle § 49a obč. zák., jsou soudy dle § 135 odst. 1 o. s. ř. uvedeným

trestním rozhodnutím (předmětnou částí výroku o vině odsouzeného) vázány.

Vycházel-li tudíž odvolací soud při meritorním posuzování uvedené věci

z odlišného právního názoru tím, že nerespektoval důsledně - z hlediska

promítnutí do svého právně kvalifikačního závěru – vyloženou skutkovou

podstatu, jež se současně skutkově (v hypotéze ustanovení § 49a obč. zák.)

zčásti kryje se skutkovou podstatou jednání v omylu, a vyvozoval-li dále závěry

o tom, že je „nejen nepřesvědčivé, nýbrž dokonce neuvěřitelné“ tvrzení

žalobkyně, „že se domnívala, že jde právě o převod lednice“, což mj. mělo také

(zásadní) vliv na jeho rozhodnutí o poskytnutí dobrověrné ochrany žalovanému,

pak nelze jeho rozhodnutí považovat (již z tohoto důvodu) za věcně správné. Význam (dosah) popsaného skutku trestně právního jednání zmíněného

obžalovaného, resp. již odsouzeného je nejen v otázce jeho (podstatné)

subsumpce z pohledu hypotézy § 49a obč. zák. (jednání v omylu), ale především z

hlediska vůbec posouzení otázky okolností, za kterých byla předmětná darovací

smlouva uzavřena, k nimž dovolací soud neměl ve svém předchozím kasačním

rozhodnutí (s ohledem na vázanost předchozím dovoláním) možnost se vyjádřit,

přičemž odvolací soud se uvedenou otázkou nezabýval. Jde totiž o to, že z popsané skutkové věty (výroku o vině jmenovaného)

předmětného trestního rozsudku se podává, že předmětnou darovací smlouvu (s

přihlédnutím k její celistvosti) její účastníci neuzavřeli stejného dne (srov. výrok III. uvedeného trestního rozsudku Městského soudu v Praze – arg.:

Obžalovaný V. R., roz. H.......podstrčil poškozené k podpisu list papíru

obsahující pouze odstavec ‚VII. Závěrečná ustanovení‘, označení místa a data

vyhotovení listu a podpisové doložky dárce a obdarovaného...“)

Podle § 44 obč. zák. je smlouva uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu

na uzavření smlouvy nabývá účinnosti. Podle § 46 odst. 2 obč. zák. pro uzavření smlouvy písemnou formou

stačí, dojde-li k písemnému návrhu a k jeho písemnému přijetí. Jde-li o smlouvu

o převodu nemovitosti, musí být projevy účastníků na téže listině. Smlouva je dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který vzniká

dosažením konsenzu, tj. úplným bezpodmínečným přijetím (akceptací) návrhu na

uzavření smlouvy (nabídky, oferty). Vznik smlouvy předpokládá existenci tří

postupně za sebou jdoucích aktů: 1) návrh - nabídku, ofertu, 2) přijetí návrhu

- akceptaci a 3) vzájemnou shodu vůle subjektů - konsenzus. Nabídka - oferta a

akceptace jsou jednostranné právní úkony. Oferta je vymezena v § 43a odst. 1

obč. zák. tak, že projev vůle směřující k uzavření smlouvy, jenž je určen jedné

nebo více osobám, je návrhem na uzavření smlouvy, jestliže je dostatečně určitý

a vyplývá z něj vůle navrhovatele, aby byl vázán v případě jeho přijetí. Akceptací je podle § 43c odst. l obč. zák. včasné prohlášení učiněné osobou,

které byl návrh určen nebo jiné její včasné jednání, z něhož lze dovodit

souhlas, je přijetím návrhu. Podle § 43c odst. 2 obč. zák. včasné přijetí

návrhu nabývá účinnosti okamžikem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu

dojde navrhovateli (srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. září 2007,

sp. zn. 22 Cdo 1875/2005). Již v rozsudku ze dne 14.

prosince 1999, sp. zn. 22 Cdo 114/99

(publikovaného ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, číslo sešitu 3/2001,

číslo rozhodnutí 17) Nejvyšší soud judikoval: „Včasné prohlášení učiněné

osobou, které byl návrh na uzavření smlouvy určen, nebo jiné její včasné

jednání, z něhož lze dovodit její souhlas, je přijetím návrhu (§ 43c odst. 1

obč. zák). Jednají-li o uzavření smlouvy nepřítomné osoby, působí projev vůle

vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí dojde (§ 45 odst. 1 obč. zák.). Smlouvy o převodech nemovitostí musí mít písemnou formu; jde-li o smlouvu o

převodu nemovitosti, musí být projevy účastníků na téže listině (§ 46 odst. 1,

2 obč. zák.). Stanoví-li zákon, že smlouvy o převodu nemovitostí musí mít

písemnou formu, znamená to, že vůle směřující k takovému převodu vyvolá

zamýšlené právní důsledky jen tehdy, je-li projevena písemně; současně musí být

projevy účastníků na téže listině. Z toho je zřejmé, že k uzavření smlouvy o

převodu nemovitosti nedojde v důsledku jakéhokoliv včasného prohlášení adresáta

návrhu (obláta) o přijetí návrhu, ale jen v důsledku prohlášení projeveného

písemnou formou na téže listině, jako návrh na uzavření smlouvy. Vůči

nepřítomnému navrhovateli je přijetí návrhu účinné až od okamžiku, kdy mu došel

návrh na uzavření smlouvy, podepsaný adresátem návrhu. I když tedy adresát

návrh na uzavření smlouvy, který obdržel od nepřítomného navrhovatele, podepíše

a o podepsání navrhovatele informuje, není smlouva uzavřena, dokud podepsaný

návrh nedojde navrhovateli.“ V rozsudku téhož soudu ze dne 15. února 2001, sp. zn. 25 Cdo 368/99 (publikovaného v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek

Nejvyššího soudu pod číslem C 201) dovolací soud zaujal právní názor, že: „K

tomu, aby mezi účastníky došlo k uzavření písemné kupní smlouvy, je zapotřebí

nejen písemného prohlášení prodávajícího, jemuž byl návrh určen, nebo jiného

jeho včasného jednání (písemného), z něhož by bylo možno dovodit jeho přijetí

návrhu, ale ještě je třeba, aby toto přijetí návrhu jako vyjádření souhlasu s

jeho obsahem došlo kupujícímu a aby akceptace návrhu, nebyla-li v něm lhůta pro

jeho přijetí, byla učiněna včas.“

Výše vyložené závěry mají pro danou věc význam v tom směru, že:

a) sama okolnost, že jedna ze smluvních stran byla odsouzena pro

trestný čin podvodu, neboť v souvislosti s předmětným právním úkonem měla uvést

druhou smluvní stranu (poškozenou) v omyl, nečiní ještě takovou smlouvu

absolutně neplatnou ve smyslu § 39 obč. zák), nýbrž je důvodem neplatnosti

smlouvy podle § 49a obč. zák., jehož se může úspěšně dovolat jen druhý účastník

smlouvy, což ostatně oba soudy aprobovaly (srov. např. rozsudek Nejvyššího

soudu ze dne sp. zn. 30 Cdo 2527/2014);

b) jestliže za situace ad a) došlo k uplatnění námitky relativní

neplatnosti ve smyslu § 40a, § 49a obč. zák. až poté, co její adresát již

učinil s třetí osobou ohledně téhož majetku předmětný majetkoprávní úkon, je

třeba (analogicky) vycházet z právního názoru obsaženého v plenárním nálezu

Ústavního soudu ze dne 16. října 2007, sp. zn. Pl.

ÚS 78/06 (všechna zde

označená rozhodnutí Ústavního soudu jsou veřejnosti přístupná na internetových

stránkách Ústavního soudu http://nalus.usoud.cz), jenž pro takový případ

stanoví (zhruba vyjádřeno), že v důsledku odstoupení A od smlouvy uzavřené s B

poté, co B převedl vlastnické právo k nemovitosti na C, nemůže realizované

odstoupení od smlouvy mezi A a B mít vliv na věcně právní vztah C, neboť ten

nabýval vlastnické právo k takovému majetku od B v době, kdy B byl ještě jeho

vlastníkem. Přitom jak plyne např. z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 19. října

2011, sp. zn. 30 Cdo 2371/2010, obdobné důsledky jako u odstoupení od smlouvy

je třeba vyvozovat i v případě uplatnění námitky relativní neplatnosti ve

smyslu § 40a obč. zák.; uvedené (ad a/ i b/) ovšem platí za situace, že

předmětná smlouva byla skutečně po právu uzavřena (byť je relativně neplatná). Neboť mechanismus uzavření předmětné darovací smlouvy ve smyslu

skutkové vázanosti výroku označeného trestního rozsudku o vině obžalovaného

vykazuje pochybnosti o naplnění předpokladů pro její právně perfektní uzavření,

je nasnadě, že i okolnost, že žalobkyně přistoupila k uplatnění námitky

relativní neplatnosti uvedené darovací smlouvy z důvodu podvodného jednání

obdarovaného, by nemohla pro žalobkyni přivodit – tím, že k uplatnění této

námitky došlo až poté, co obdarovaný bytovou jednotku převedl na žalovaného –

nepříznivé důsledky. Je zde tudíž i tak zachován prostor pro posuzování otázky, zda za

daných okolností žalovaný nabyl ve smyslu nálezu Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/2014 (který do právního řádu zavedl skutkovou

podstatu nabytí nemovitosti), od nevlastníka – V. R., rozeného H., na základě

své dobré víry v zápis v katastru nemovitostí, a dalších okolností případu

předmětnou bytovou jednotku, či nikoliv. Již v předchozím kasačním rozhodnutí Nejvyšší soud zdůraznil, že k

zavedení skutkové podstaty nabytí od nevlastníka na základě dobré víry

nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí došlo až nálezem Ústavního soudu ze

dne 17. dubna 2014, sp. zn. I. ÚS 2219/2012, v němž bylo mj. reagováno na

předchozí judikaturu Nejvyššího soudu, poukazující na dosavadní absenci

vymezení skutkové podstaty tohoto způsobu nabytí nemovité věci v našem právním

řádu. Podle Ústavního soudu naplnění nové skutkové podstaty nabytí

vlastnického práva dobrověrným nabyvatelem od nevlastníka mají předcházet tři

následující kroky. Jak uvádí Ústavní soud v cit. nálezu, „Pokud jde o první krok, tj. identifikaci dotčených práv, v řešeném typu případů se jedná o střet práva

dobrověrného nabyvatele na ochranu majetku dle čl. 1 Dodatkového protokolu a

vlastnického práva původního vlastníka dle čl. 11 odst. 1 a čl. 1 Dodatkového

protokolu....“

Pokud jde o druhý krok, usilující zachovat maximum z obou dotčených

práv, zde bude vždy záležet na okolnostech jednotlivého případu. Na jednu

stranu bude mnohdy zřejmé, že je nemožné chránit daná dvě práva současně, neboť

se vzájemně vylučují.

Buď tedy bude poskytnuta ochrana dobrověrnému nabyvateli

a uznán zánik vlastnického práva původního vlastníka, nebo bude uznáno

vlastnické právo původního vlastníka a právo dobrověrného nabyvatele na ochranu

majetku mu bude muset ustoupit.“

V rámci třetího kroku má být podle Ústavního soudu řešen střet

dotčených práv, a to v souladu s obecnou ideou spravedlnosti, respektive

obecným principem. „Na druhou stranu si však lze představit i takové případy,

kdy bude možné kupříkladu sporný předmět vlastnického práva (například

nezastavěný pozemek) spravedlivě rozdělit mezi oba dotčené subjekty. Řešení

tohoto druhého kroku tak bude vždy odvislé od okolností a specifik

projednávaného případu. Pokud pak bude přistoupeno ke třetímu, poslednímu

kroku, bude v něm potřeba v každém případě zohlednit jak určité obecné

skutečnosti a souvislosti, dopadající na všechny případy řešeného typu (možnost

dobrověrného nabytí vlastnického práva k nemovitosti evidované v katastru

nemovitostí), tak individuální okolnosti konkrétního rozhodovaného případu.“

Za objektivní okolnosti považuje Ústavní soud poskytnutí dobrověrnému

nabyvateli ochranu, neboť nelze snižovat důvěru jednotlivců v akty veřejné

moci. Další okolností byla nedostatečná a polovičatá právní úprava zásady

materiální publicity katastru nemovitostí podle § 11 zákona č. 265/1992 Sb. „ústící dokonce v její neslučitelnost s ústavními maximami, zejména principy

právní jistoty a ochrany nabytých práv.“

Za individuální okolnosti případu, které je třeba podle Ústavního soudu

zohlednit při posouzení poskytnutí ochrany dobrověrnému nabyvateli, je pak

třeba považovat např.:

- délku doby, která uběhla od vadného zápisu (tj. učiněného na základě

absolutně neplatného převodního právního úkonu) do katastru nemovitostí, než se

původní vlastník začal domáhat svého práva;

- okolnosti, za nichž k takovému absolutně neplatnému právnímu úkonu a

následnému zápisu došlo (zejména, zda při tom byl spáchán trestný čin a zda se

původní vlastník mohl opravdu účastnit předmětného katastrálního řízení),

investice, které již dobrověrný nabyvatel na danou nemovitost vynaložil. Podle

Ústavního soudu „pokud dojde k podvodnému převodu vlastnického práva k

nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí z původního vlastníka na jinou

osobu, kteréžto případy nejsou zcela ojedinělé, bude mít v eventuálním

vlastnickém sporu následný dotčený dobrověrný nabyvatel vůči původnímu

vlastníku zpravidla velmi oslabenou pozici. V převážné většině takových případů

totiž bude z hlediska obecné idey spravedlnosti prvořadé obnovit vlastnický

vztah původního vlastníka, tedy stav předcházející podvodnému jednání.“

Jestliže odvolací soud nevycházel důsledně ze skutkové právní věty

výroku o vině předmětného trestního rozsudku Městského soudu v Praze ve smyslu

§ 135 odst. 1 o. s. ř.

a v rozporu s tím dospěl k závěru shora již vyloženému,

od nějž též odvíjel posuzování otázky nabytí předmětné bytové jednotky

žalovaným, aniž by důsledně zohlednil okolnosti, za kterých k předmětnému

převodu na něj došlo [velmi krátká doba mezi „uzavřenou“ darovací smlouvou

(„převod“ z vlastnictví žalobkyně do vlastnictví V. R., tehdy H.) a kupní

smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím V. R., rozeným H. a kupujícím žalovaným,

který v té době – jak se podává z veřejně dostupného veřejného rejstříku –

vykonával funkci člena dozorčí rady obchodní firmy CRS a. s., se sídlem Praha 8

– Kobylisy, Klapkova 546, takže jistě u něj lze presumovat vyšší míru právního

vědomí a obezřetnosti při právním jednání, existence věcného břemene

doživotního užívání předmětného bytu ve prospěch žalobkyně podle „darovací

smlouvy“, absence prohlídky koupeného bytu žalovaným, nestandardní ujednání v

kupní smlouvě především v rámci čl. 5.3. de facto zčásti svým obsahem

„omezující“ výkon vlastnického práva žalovaného, obsah prohlášení prodávajícího

– ručitele ze dne 24. dubna 2009], to vše s přihlédnutím k tomu, že v daném

případě došlo vůči žalobkyni k trestně právnímu (podvodnému) jednání, navíc v

situaci, kdy v době spáchání tohoto trestného činu žalobkyně byla osobou

staršího věku (bylo jí tehdy 84 let), z čehož pramenila i její objektivně menší

schopnost flexibilně reagovat na smluvní jednání s V. R., rozeným H., který

promyšleným a cíleným způsobem uvedl žalobkyni v omyl ve snaze připravit jí o

její byt (k tomu srov. soudem prvního stupně učiněná skutková zjištění mj. na

základě provedeného výslechu žalovaného – viz odůvodnění písemného vyhotovení

rozsudku soudu prvního stupně na str. 5), nelze jím vydané rozhodnutí považovat

za věcně správné. Ke změně rozsudku odvolacího soudu ovšem dovolací soud nemohl

přistoupit již z toho důvodu, že vlastní odůvodnění (písemného vyhotovení)

dovoláním napadeného rozsudku, kromě shora popsaného, neobsahuje nezbytný výčet

právně relevantních skutkových zjištění, zákonem vyžadovaného závěru o

skutkovém stavu věci (§ 157 odst. 2 o. s. ř.) a ani odpovídající právní

posouzení v intencích připomenuté judikatury Ústavního soudu vymezující popsané

znaky skutkové podstaty nabytí nemovité věci od nevlastníka na základě dobré

víry nabyvatele v zápis v katastru nemovitostí, s přihlédnutím k dalším

okolnostem případu.

Přistoupil-li by tedy dovolací soud za dané situace sám k odstranění

těchto nedostatků, odňal by tím de facto účastníkům jednu soudní instanci. V

této souvislosti lze odkázat na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. května

2016, sp. zn. 30 Cdo 944/2016, v němž dovolací soud vyložil, že pokud v

aplikační úvaze soudu není zohledněna některá právně významná okolnost

předvídaná v hypotéze příslušné právní normy, jejíž užití soud při zjištěném

skutkovém stavu zvažoval, resp. zvažovat měl, pak není dost dobře možné tento

základní chybějící aplikační element v přezkumném řízení domýšlet, dotvářet,

resp. doplňovat chybějící nosnou právní argumentací, poněvadž ve svém důsledku

by tím došlo nejen k tzv. vzetí příslušné soudní instance z pohledu

posuzovaného, ale především by takový postup byl ze samotného základu defektní

s principem práva na spravedlivý proces, jehož součástí je i právo účastníka na

řádné odůvodnění soudního rozhodnutí. Popsaný závěr lze plně vztáhnout i na

nyní posuzovanou věc.

Z uvedeného vyplývá, že napadený rozsudek odvolacího soudu spočívá z

hlediska uplatněného dovolacího důvodu na nesprávném právním posouzení věci;

Nejvyšší soud proto napadený rozsudek podle § 243e odst. 1 o. s. ř. v uvedeném

rozsahu zrušil a věc vrátil v tomto rozsahu Městskému soudu v Praze k dalšímu

řízení (§ 243e odst. 2 věta první o. s. ř.).

Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný; v novém rozhodnutí

o věci rozhodne soud nejen o náhradě nákladů nového řízení a dovolacího řízení,

ale znovu i o nákladech původního řízení (§ 243g odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. května 2017

JUDr. Pavel Vrcha

předseda senátu