Nejvyšší soud Rozsudek občanské

30 Cdo 4539/2011

ze dne 2013-01-30
ECLI:CZ:NS:2013:30.CDO.4539.2011.1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr.

Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Pavlíka, ve věci

žalobců a) M. D. a b) O. D., zastoupených Mgr. Zdeňkem Pokorným, advokátem se

sídlem v Brně, Anenská 8, proti žalované České republice – Ministerstvu

spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 420.000,- Kč s

příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 61 C 275/2007, o

dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. 7. 2011, č.

j. 44 Co 162/2010 - 72, takto:

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 27. 7. 2011, č. j. 44 Co 162/2010 – 72,

se v rozsahu, v jakém jím byl potvrzen rozsudek Městského soudu v Brně ze dne

10. 2. 2010, č. j. 61 C 275/2007 – 40, o zamítnutí žaloby na náhradu

nemajetkové újmy v částce 386.690,- Kč s příslušenstvím a v navazujícím výroku

o náhradě nákladů řízení zrušuje a věc se v tomto rozsahu vrací Krajskému soudu

v Brně k dalšímu řízení.

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 10. 2. 2010, č. j. 61 C 275/2007 – 40,

zamítl žalobu, kterou se žalobci domáhali po žalované zaplacení částky

420.000,- Kč s příslušenstvím, sestávající z částky 33.310,- Kč s

příslušenstvím jako náhrady škody a z částky 386.690,- Kč s příslušenstvím jako

zadostiučinění za nemajetkovou újmu, způsobených jim nepřiměřenou délkou řízení

vedeného u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 129/2003 (dále též

„posuzované řízení“). K odvolání žalobců odvolací soud v záhlaví uvedeným rozsudkem co do částky

33.310,- Kč s příslušenstvím potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a ohledně

přiměřeného zadostiučinění ve výši 386.690,- Kč s příslušenstvím jej změnil

tak, že konstatoval porušení práva žalobců na projednání a rozhodnutí věci v

přiměřené lhůtě. Odvolací soud vyšel ze skutkových zjištění soudu prvního stupně, podle kterých

v řízení, vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 129/2003, se

žalobou podanou dne 2. 4. 2003 žalobci domáhali po žalovaných (nájemcích jejich

bytu) zaplacení částky 74.954,30 Kč z titulu bezdůvodného obohacení, neboť byli

nuceni uhradit za žalované vyúčtovanou spotřebu vody. Dne 12. 5. 2003 byl

vyměřen soudní poplatek a dne 8. 8. 2003 byla po opakovaných pokusech doručena

žaloba. Poté, co dne 30. 9. 2003 obdržel vyjádření žalovaného, vyzval jej soud

prvního stupně k doplnění jeho obrany a žalobce k doplnění důkazů a skutkových

tvrzení. Doplněná obrana proti žalobě, jež byla soudu doručena dne 23. 2. 2004,

byla vyloučena k samostatnému řízení usnesením ze dne 5. 5. 2005. Dne 30. 5. 2005 bylo vydáno opravné usnesení a na 19. 1. 2006 nařízeno první jednání ve

věci. Po obsáhlém dokazování bylo jednání odročeno na neurčito za účelem dotazu

na Brněnské vodárny a kanalizace a.s. a Policii ČR a za účelem doplnění

skutkových tvrzení a upřesnění důkazních návrhů žalobců. Po obdržení těchto

zpráv a upřesnění žaloby bylo další jednání nařízeno na 22. 6. 2006, které se

však nekonalo, neboť žalobci požádali o stanovení nového termínu s tím, že

jejich právní zástupce je až do konce června roku 2006 ve zdravotní péči. Další

jednání tak bylo nařízeno na 5. 10. 2006, kdy soud provedl obsáhlé dokazování a

jednání odročil na 20. 11. 2006. V průběhu tohoto jednání byla připuštěna

změna žaloby spočívající v tom, že žalovaná částka byla nově požadována za jiné

období, a došlo k dalšímu odročení na 27. 11. 2006, kdy měl být vyhlášen

rozsudek. Jednání však bylo zrušeno a nový termín stanoven na 10. 1. 2007, kdy

došlo k vyhlášení rozsudku, který byl účastníkům doručen v průběhu ledna roku

2007. Stížnost na průtahy v řízení, kterou žalobci podali u Evropského soudu pro

lidská práva, byla rozhodnutím ze dne 17. 6. 2008 na základě čl. 28 Evropské

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, publikované pod č. 209/1992

Sb. (dále jen „Úmluva“), tímto soudem posouzena jako nepřijatelná, neboť nebyly

splněny podmínky čl. 34 a 35 Úmluvy. Dne 18. 4.

2007 žalobci uplatnili u

Ministerstva spravedlnosti ČR nárok na poskytnutí zadostiučinění ve výši

420.000,- Kč, kterému nebylo vyhověno a k uplatněným nárokům na náhradu nákladů

řízení bylo sděleno, že je ministerstvo nepovažuje za účelně vynaložené. Odvolací soud doplnil dokazování a zjistil, že v posuzovaném řízení bylo dne

31. 1. 2007 žalobci podáno odvolání. Po výzvě k zaplacení soudního poplatku ze

dne 8. 2. 2007 byl tento žalobci dne 26. 2. 2007 uhrazen. Odvolání bylo dne 5. 3. 2007 doručeno žalovanému a dne 23. 3. 2007 došlo k předložení věci

odvolacímu soudu, který dne 20. 11. 2008 nařídil jednání na 15. 1. 2009. Na

žádost žalovaného bylo odročeno na 30. 4. 2009 a následně za účelem vyhlášení

rozsudku odročeno na 7. 5. 2009. Rozhodnutí odvolacího soudu nabylo právní moci

dne 15. 6. 2009. Celková délka řízení ve věci sp. zn. 17 C 129/2003 tak činila

6 let a 2 měsíce. Po právní stránce dospěl odvolací soud k závěru, že rozhodnutí soudu prvního

stupně je co do zamítnutí žaloby ohledně nároku na náhradu škody v částce

33.310,- Kč s příslušenstvím věcně správné. Odlišně ovšem odvolací soud

posoudil nárok žalobců na přiměřené zadostiučinění za újmu způsobenou

nepřiměřenou délkou posuzovaného řízení. Podle názoru soudu prvního stupně

tento nárok nebyl důvodný, když délku řízení, zahájeného dne 2. 4. 2003 a

ukončeného dne 10. 1. 2007, lze považovat za přiměřenou a žalobci nepodali ani

stížnost na dobu trvání řízení, ani návrh na určení lhůty k procesnímu úkonu,

přičemž význam předmětu řízení pro žalobce posoudil jako standardní a na

základě Stanoviska občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze

dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, uveřejněného pod č. 58/2011 Sbírky

soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen „Stanovisko“) Všechna zde uvedená

rozhodnutí a stanovisko Nejvyššího soudu jsou veřejnosti dostupné na jeho

webových stránkách, www.nsoud.cz. a kritérií upravených v § 31a zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní

rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění

zák. č. 160/2006 Sb. (dále jen OdpŠk), sám posoudil přiměřenost délky řízení. Odvolací soud především nesouhlasil se závěrem, podle kterého délka řízení byla

přiměřená. Pokud jde o složitost případu, konstatoval, že předmětem

posuzovaného řízení byla částka 74.954,30 Kč s příslušenstvím jako nedoplatek

vyplývající z vyúčtování vodného a stočného za dobu od 12. 10. 2000 do 24. 7. 2002. Po právní stránce nešlo o řízení příliš složité, kladlo však větší nároky

na přesné a určité vylíčení skutkových okolností a důkazní řízení, které

spočívalo především na značném množství listinných důkazů. Žalobci sami

přispěli k prodloužení doby řízení tím, že v žalobě nevylíčili všechny rozhodné

skutečnosti, k čemuž museli být soudem v průběhu řízení vyzýváni, a svá

pochybení ohledně řádného vyúčtování napravili až v rámci řízení odvolacího. „V

postupu soudu je možno spatřovat určité časové prodlevy, např. po zjištění

adresy bydliště žalovaného ze 10. 6.

2003 následuje referát soudce k doručení

žaloby až dne 17. 7. 2003 s uložením spisu na kalendář do vrácení doručenky,

tato se soudu vrátila dne 8. 8. 2003, poté dne 1. 9. 2003 bylo oznámeno právní

zastoupení žalovaného s tím, že se žalovaný k žalobě vyjádří do jednoho týdne,

spis však byl dán na kalendář až do 15. 10. 2003, vyjádření došlo dne 30. 9. 2003, dále s ohledem na stáž soudce u Krajského soudu v Brně byl spis

kalendářován datem 1. 7. 2004 a další referát soudce je až ze dne 21. 2. 2005,

rovněž tak u soudu odvolacího je značná časová prodleva od předložení spisu dne

23. 3. 2007 do nařízení jednání dne 20. 11. 2008 na den 15. 1. 2009“. Význam

předmětu řízení pro žalobce lze mít podle odvolacího soudu za zřejmě

nepodstatný, když žalobci důležitost výsledku sporu na jejich osobní či

profesní život nezmiňují a i když se jedná o zaplacení ne zcela nepatrné

částky, pro žalobce jako majitele nájemního domu se zjevně nejedná o částku, na

níž by byli životně závislí. Odvolací soud uzavřel, že v důsledku délky řízení

došlo k porušení práva žalobců na spravedlivý proces, když jejich záležitost

nebyla projednána v přiměřené lhůtě, avšak na neúměrné době řízení měli sami

žalobci svůj podíl. S ohledem na nepodstatný význam sporu pro žalobce tak

odvolací soud dospěl k závěru, že jako zadostiučinění morální újmy žalobců

postačí pouhé konstatování porušení jejich práva. Žalobci napadli rozsudek odvolacího soudu v rozsahu změny rozsudku soudu

prvního stupně dovoláním, jež považují za přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“) a

důvodnost opírají o dovolací důvody dle § 241a odst. 2 písm. a), b) a § 241a

odst. 3 o. s. ř. Konkrétně namítli nesprávnost závěru ohledně celkové délky

řízení, které ve skutečnosti trvalo 6 let a téměř 2,5 měsíce namísto v rozsudku

uvedených 6 let a 2 měsíců. Nesprávný je rovněž názor, podle kterého

dostatečnou satisfakcí za nemajetkovou újmu dovolateli utrpěnou je pouhé

konstatování porušení práva. Dovolatelé jako vlastníci a pronajímatelé

nájemního domu musí zajistit, aby jejich pronajímaný dům mohl fungovat a tedy

museli nájemníkem dluženou částku uhradit ze svého. Odvolací soud v odůvodnění

svého rozhodnutí výslovně hodnotí „význam předmětu řízení pro žalobce …za

zřejmě nepodstatný“, což nelze ztotožnit se slovem nepatrný, jak vyžaduje

Stanovisko pro případy, kdy není zadostiučinění přiznáno v penězích. Částka

75.000,- Kč, které se dovolatelé v posuzovaném řízení domáhali, nebyla částkou,

na které by byli životně závislými, tvořila ovšem velmi podstatnou položku

jejich rozpočtu. Závěr odvolacího soudu ohledně významu předmětu řízení pro

žalobce tak není správný. I dalšímu závěru, že na průtazích řízení se podíleli

i dovolatelé, kteří nevylíčili rozhodné okolnosti již v žalobě a pochybení

týkající se vyúčtování napravili až v odvolacím řízení, je v dovolání

oponováno. Těmto nedostatkům se nebylo možné vyhnout, když dlužný nájemce

nespolupracoval a soud prvního stupně zjišťoval okolnosti pro rozhodnutí

nedůležité.

Zhodnotí-li se tedy obsah jejich podání k výzvám soudu, je zjevné,

že tyto byly soudem vynuceny zbytečně, neboť neobsahují pro rozhodnutí věci

potřebné údaje. Pokud odvolací soud tvrdí, že protažené řízení „kladlo větší

nároky na dostatečně přesné a určité vylíčení skutkových okolností a zejména

pak na řízení důkazní, spočívající převážně na značném množství listinných

důkazů“, dovolatelé k tomu uvedli, že soud měl vyhodnotit nedostatečná a

nedoložená tvrzení žalovaného jako neunesení jeho procesních břemen, čímž mohlo

řízení proběhnout mnohem rychleji. Napadené rozhodnutí tak vychází ze

skutkových zjištění nemajících podle obsahu spisu v podstatné části oporu v

provedeném dokazování. Skutečnost, že dovolatelé „své pochybení ohledně řádného

vyúčtování napravili až v rámci řízení odvolacího“, není možné dávat za vinu

pouze jim, neboť nebyli soudem prvního stupně poučeni, jak bylo jeho

povinností, a tento soud následně vynesl překvapivé rozhodnutí. Závěr, dle

kterého dovolatelé sami přispěli k prodloužení doby řízení, je tedy nesprávný. Dalším argumentem pro přiznání zadostiučinění v penězích je skutečnost, že

samotné odškodňovací řízení je v současné době již nepřiměřeně dlouhé, když k

dnešnímu dni trvá „5 let a téměř 8 měsíců (minimálně však 4 roky a 6,5

měsíců)“. Konečně je vadou řízení i skutečnost, že soud prvního stupně ve svém

rozhodnutí vůbec neuvedl hodnocení ve smyslu Stanoviska Nejvyššího soudu ze dne

13. 4. 2010, sp. zn. Cpjn 206/2010, toto rozhodnutí je tak minimálně z části

nepřezkoumatelné. Odvolací soud rozhodl bez dalšího meritorně sám, přestože měl

pro vady prvostupňového řízení věc vrátit k dalšímu řízení soudu prvního

stupně, čímž došlo k porušení zásady dvojinstančnosti soudního řízení a bylo

porušeno právo na spravedlivý proces. Z těchto důvodů dovolatelé žádají, aby

byl výrok II. rozsudku odvolacího soudu a bod I. výroku rozsudku soudu prvního

stupně zrušen a věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Žalovaná se k dovolání nevyjádřila. Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. 12. 2012 (viz čl. II., bod 7 zákona č. 404/2012 Sb.). Dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou podle §

241 odst. 1 o. s. ř. Podle § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí

odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští.

Dovolání je přípustné na základě ustanovení § 237 odst. 1 písm. a) o. s. ř. a

je také důvodné. Nejvyšší soud považuje za nezbytné úvodem uvést, že postup soudů v otázce

výkladu § 13 odst. 1 věta druhá a třetí a § 31a odst. 3 OdpŠk sjednotil v této

věci Stanoviskem občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne

13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, uveřejněným pod č. 58/2011 Sbírky soudních

rozhodnutí a stanovisek. Za skutkové zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování, je třeba

považovat výsledek hodnocení důkazů soudem, který neodpovídá postupu

vyplývajícímu z § 132 o. s. ř., protože soud vzal v úvahu skutečnosti, které z

provedených důkazů nebo přednesů účastníků nevyplynuly a ani jinak nevyšly za

řízení najevo, protože soud pominul rozhodné skutečnosti, které byly

provedenými důkazy prokázány nebo vyšly za řízení najevo, nebo protože v

hodnocení důkazů, popřípadě poznatků, které vyplynuly z přednesů účastníků nebo

které vyšly najevo jinak, z hlediska závažnosti (důležitosti), zákonnosti,

pravdivosti, eventuálně věrohodnosti je logický rozpor, nebo který odporuje

ustanovení § 133 až § 135 o. s. ř. Skutkové zjištění nemá oporu v provedeném

dokazování v podstatné části tehdy, týká-li se skutečností, které byly významné

pro posouzení věci z hlediska hmotného práva (srov. rozsudek Nejvyššího soudu

České republiky ze dne 4. 1. 2001, sp. zn. 21 Cdo 65/2000, uveřejněný v Souboru

rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, Svazek 1, pod č. C 8). Dovolatelům lze přisvědčit v námitce proti skutkovým zjištěním odvolacího

soudu, že původní řízení trvalo 6 let a 2,5 měsíce, místo 6 let a 2 měsíců, jak

uvádí odvolací soud, když bylo zahájeno dne 2. 4. 2003 a skončilo pravomocně

dne 15. 6. 2009. Tato skutečnost však sama o sobě nemá vliv na věcnou správnost

rozsudku odvolacího soudu, neboť při posuzování přiměřenosti délky řízení a

stanovení případného zadostiučinění v případě porušení práva na projednání věci

v přiměřené době, je nutno se vyvarovat mechanické aplikace práva s touhou po

dosažení matematicky přesného výsledku. Nelze totiž zapomínat, že jde v těchto

případech o posouzení vzniku nemajetkové újmy na straně poškozeného, tedy o

posouzení kategorie objektivně jen obtížně zjistitelné a zcela jistě

nespočítatelné. Důvodná není rovněž další výhrada proti skutkovým zjištěním, že žalobci v

původním řízení nevylíčili již v žalobě všechny rozhodné skutečnosti a své

pochybení ohledně předložení řádného vyúčtování napravili až v odvolacím

řízení, neboť tomuto odpovídají provedené důkazy. Ostatně bylo to právě

předložení řádného vyúčtování, žalobci doručeného žalovanému v původním řízení

až poté, co v něm soud prvního stupně rozhodl, které přivodilo pro žalobce

příznivý rozsudek odvolacího soudu, jímž byl změněn zamítavý rozsudek soudu

prvního stupně. Navazující námitka nesprávného posouzení podílu žalobců (§ 31a odst. 3 písm. c/

OdpŠk) a složitosti věci (§ 31a odst. 3 písm. b/ OdpŠk) na celkové délce řízení

odvolacím soudem, není důvodná.

Bylo by v rozporu s podstatou kompenzačního

řízení, které má být především rychlé, podrobně přezkoumávat procesní postup

orgánu veřejné moci v původním řízení. Z judikatury Nejvyššího soudu sice

vyplývá, že v rámci posouzení kritéria postupu orgánu veřejné moci (§ 31a odst. 3 písm. d/ OdpŠk) při posuzování přiměřenosti délky řízení, je třeba přihlížet

k tomu, zda byl daný postup v souladu s procesními předpisy, zároveň však

platí, že jakákoli procesní pochybení musejí být seznatelná z (kasačních)

rozhodnutí orgánů rozhodujících v původním řízení o opravných prostředcích nebo

přímo ze spisu (viz část IV. Stanoviska), což není tento případ. Nejvyšší soud opakovaně zdůrazňuje, že je na místě přistupovat k případnému

zadostiučinění ve formě konstatace porušení práva jen za zcela výjimečných

okolností (např. tehdy, byl-li význam předmětu řízení pro poškozeného nepatrný)

– srov. část V. Stanoviska. Byl-li předmětem posuzovaného řízení nárok na

zaplacení částky 74.954,30 Kč s příslušenstvím, nelze uvažovat o tom, že by pro

žalobce šlo o řízení s nepatrným významem (srov. naproti tomu rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 18. 10. 2011, sp. zn. 30 Cdo 1313/2010). Nelze se

ztotožnit ani s úvahou odvolacího soudu, že o nižším významu řízení svědčí

skutečnost, že se nejednalo o částku, na níž by byli žalobci životně závislí,

neboť v situaci, kdy by poškozený byl na částce v původním řízení životně

závislý, svědčilo by to o zvýšeném významu řízení pro něj (srov. např. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2012, sp. zn. 30 Cdo 4453/2011). Pokud však

životní závislost na požadované částce není zřejmá, není možné bez dalšího

uzavřít, že se jedná o nižší význam řízení, nýbrž přiléhavým závěrem je význam

standardní, leda by šlo o částku obecně (nikoli tedy ve vztahu ke konkrétnímu

poškozenému) bagatelní. Nadto nelze přehlédnout, že v době před nabytím účinnosti zákona č. 160/2006

Sb., jímž byl do zákona č. 82/1998 Sb. vložen nový § 31a, byla jediným

dostupným a účinným prostředkem nápravy nesprávného úředního postupu

spočívajícího v neučinění úkonu či v nevydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě,

stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva, kterou žalobci využili. Neměli-li

žalobci po převážnou část posuzovaného řízení k dispozici domácí prostředek

nápravy porušení jejich práva na přiměřenou délku řízení, není s výjimkou

situací skutečně bagatelního významu předmětu řízení pro poškozeného,

odškodnění újmy za nepřiměřenou délku řízení konstatováním porušení práva

poškozeného namístě (srov. obdobně rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2010, sp. zn. 30 Cdo 4739/2009). Pro úplnost Nejvyšší soud dodává, že na závěru o nepřiměřenosti délky řízení a

v návaznosti na něm i o případné výši zadostiučinění, se projeví kritéria

uvedená v § 31a odst. 3 písm. b) až e) OdpŠk ve stejném poměru, v jakém se na

celkové délce řízení podílela (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2012, sp. zn. 30 Cdo 35/2012). Žalobci oprávněnost nároku na peněžité zadostiučinění shledávali v nepřiměřené

délce samotného kompenzačního řízení. Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 14. 11. 2011, sp. zn.

30 Cdo 3340/2011, k tomuto uvedl, že případné zvýšení odškodnění

z důvodu nepřiměřeně dlouze vedeného samotného kompenzačního řízení, požadované

žalobcem až v tomto dovolacím řízení, zde není – v dovolacím řízení - ve

smyslu § 241a odst. 4 o. s. ř. uplatnitelné. Nejvyšší soud však poznamenává, že

v bodě VI. Stanoviska v případě takového návrhu na zvýšení odškodnění tuto

možnost připustil. K uvedené možnosti je však třeba poukázat na limity uvedení

nových skutečností a změny žaloby v řízení před soudem prvního stupně tehdy,

uplatní-li se postup podle § 118b odst. 1 a 2 o. s. ř. (na rozdíl od situace

uvedené v § 118b odst. 3 o. s. ř.). To obdobně platí i pro řízení odvolací (viz

§ 205a odst. 1 a § 216 odst. 2 o. s. ř). Zvýšit základní částku za příslušný

časový úsek lze v případě, kdy je samotné kompenzační řízení nepřiměřeně dlouhé

a žalobce zvýšení odškodnění z tohoto důvodu navrhne, do nastoupení účinků

koncentrace v konkrétním řízení, což žalobci neučinili. Nejvyšší soud neshledal vady řízení uvedené v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2

písm. a) a b) a § 229 odst. 3 o. s. ř., ani jiné vady, které mohly mít za

následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a to ani vady žalobci výslovně namítané. K otázce dvojinstačnosti řízení se Nejvyšší soud vyjádřil v usnesení ze dne 23. 2.2011, sp. zn. 21 Cdo 3046/2009, tak, že dvojinstančnost občanského soudního

řízení se projevuje v uplatnění odvolání jakožto řádného opravného prostředku. Občanské soudní řízení nemusí být nutně dvoustupňové; požadavkům spravedlivého

procesu vyhovuje též řízení provedené před soudem pouze v jediném stupni (srov. též právní názor uvedený například v usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 6. 2001 sp. zn. IV. ÚS 101/01). Dvojinstančnost tedy není obecnou zásadou

občanského soudního řízení, ale jen projevem úsilí možná pochybení v rozhodnutí

soudů prvního stupně minimalizovat, které je současně opodstatněné za cenu

prodloužení řízení (o dobu odvolacího řízení) a s tím spojeného narušení právní

jistoty nastolené rozhodnutím soudu prvního stupně a za cenu prodražení řízení

(o náklady odvolacího řízení). Z uplatnění dvojinstančnosti v občanském soudním

řízení nelze v žádném případě dovozovat, že by znamenala určení jakéhosi

"pořadí" při posuzování tvrzení a názorů účastníků soudy, tedy že by se k nim

mohl vyslovit odvolací soud jen a teprve tehdy, zaujal-li k nim stanovisko již

soud prvního stupně. Ústavní soud v usnesení ze dne 2. 6. 2005, sp. zn. IV. ÚS

299/2005, a obdobně i v usnesení Ústavního soudu ze dne 20. 3. 2008, sp. zn. II. ÚS 2826/07, uzavřel, že „zásadu dvojinstančnosti“ v civilním řízení nelze v

žádném případě považovat za princip či základní právo požívající ústavněprávní

ochrany. Takové základní právo není garantováno ani Listinou základních práv a

svobod, ani mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách. Námitka žalobců, že snad změnou právního posouzení jejich nároku odvolacím

soudem oproti soudu prvního stupně mělo být řízení v duchu jimi pojímané

„zásady dvojinstačnosti“ stiženo vadou, nemůže obstát.

Závěrem Nejvyšší soud dodává, že ve vztahu k nárokům na poskytnutí přiměřeného

zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu není soud do jisté míry ve smyslu

§ 31a odst. 2 věta první OdpŠk při stanovení formy zadostiučinění (ovšem za

předpokladu důvodného uplatnění nároku vůbec) vázán tím, čeho se žalobce

žalobním návrhem domáhá (totiž tím, že neshledá-li požadavek na poskytnutí

zadostiučinění v penězích přiměřeným, vysloví i bez žalobcova požadavku

konstatování porušení práva); to však neznamená, že se výrokově s požadavkem na

zaplacení peněžité satisfakce nemá vypořádat, takový návrh by v případě

konstatování porušení žalobcova práva měl být zamítnout přinejmenším pro

potřeby vymezení rozsahu případného odvolání či dovolání (srov. rozsudek

Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. 30 Cdo 1081/2012). Dospěl-li by

odvolací soud i přes shora uvedené opětovně k závěru, že odpovídající

satisfakcí pro žalobce je konstatování porušení jejich práva na přiměřenou

délku posuzovaného řízení, bude nezbytné, aby vedle tohoto konstatování zamítl

jejich nárok na peněžité plnění. Protože je ze shora uvedených důvodů právní posouzení nároku žalobců odvolacím

soudem nesprávné, Nejvyšší soud podle § 243b odst. 2 části věty za středníkem

o. s. ř. napadený rozsudek odvolacího soudu v rozsahu dovoláním dotčeném zrušil

a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3, věta druhá, o. s. ř.)

Soudy jsou v dalším řízení vázány právními názory v tomto rozhodnutí

vyslovenými (§ 243d odst. 1, části první věty za středníkem, o. s. ř. ve

spojení s § 226 o. s. ř.).

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů řízení dovolacího rozhodne soud v rámci

nového rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 30. ledna 2013

JUDr. František I š t v á n e k, v. r.

předseda senátu