Nejvyšší soud Rozsudek občanské

33 Cdo 1885/2012

ze dne 2014-02-19
ECLI:CZ:NS:2014:33.CDO.1885.2012.1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.

Blanky Moudré a soudců JUDr. Pavla Krbka a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci

žalobkyně České republiky - Ministerstva obrany se sídlem Praha 6, Tychonova 1

(adresa pro doručování: Sekce legislativní a právní Ministerstva obrany, Odbor

pro právní zastupování, Praha 6, nám. Svobody 471), proti žalované TC RADONICE

s. r. o. “v likvidaci“ se sídlem Praha 9, Novoborská 651/1, identifikační

číslo: 273 89 880, zastoupené JUDr. Lenkou Vančatovou, advokátkou se sídlem

Praha 2, Žitná 562/10, o zaplacení 300.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u

Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 10 C 252/2008, o dovolání žalobkyně

proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. ledna 2012, č. j. 16 Co

410/2011-170, takto:

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 10. ledna 2012, č. j. 16 Co

410/2011-170, se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

se specifikovanými úroky z prodlení a rozhodl o náhradě nákladů řízení

účastníků a státu a o soudním poplatku (rozhodl tak poté, co Městský soud v

Praze usnesením ze dne 16. 5. 2009, č. j. 16 Co 176/2009-48, zrušil pro

nepřezkoumatelnost jeho předchozí rozsudek ze dne 19. 2. 2009, č. j. 10 C

252/2008-34, a usnesením ze dne 10. 2. 2011, č. j. 16 Co 468/2010-123, jeho

rozsudek ze dne 24. 9. 2010, č. j. 10 C 252/2008-90; soudu prvního stupně

uložil, aby provedl dokazování účastníky navrženými důkazy a aby se zabýval

tím, co bylo obsahem ujednání mezi žalovanou a zaměstnancem žalobkyně a zda

bylo možné od předmětné smlouvy odstoupit). Soud prvního stupně po zhodnocení

provedených důkazů dospěl k následujícímu skutkovému stavu. Žalobkyně si u

žalované, jejímž předmětem podnikání je provozování tělovýchovného a

sportovního zařízení sloužícího k regeneraci, objednávkami č. 101/2006 ze dne

27. 11. 2006 a č. 116/2006 ze dne 29. 11. 2006 objednala vždy „dodání 30 kusů

permanentních vstupenek á 5.000,- Kč v celkové částce zakázky 150.000,- Kč“ s

termínem plnění dodávek 6. 12. 2006 a místem dodání VÚ 1618, Vítězné nám. 5,

Praha 6. V objednávkách je uvedeno, že věc za vojenský útvar vyřizuje pplk. PaedDr. V. L. Žalobkyně na základě faktur vystavených žalovanou dne 27. 11. 2006 a dne 6. 12. 2006 zaplatila žalované na její účet celkem 300.000,- Kč. Předmětem smluvních ujednání bylo dodání 60 kusů permanentek (za celkovou cenu

300.000,- Kč), které měly sloužit k možnosti využití tenisové haly provozované

žalovanou; v každé permanentce byla inkorporována hodnota 5.000,- Kč. Žalovaná

permanentky žalobkyni nedodala. Soud prvního stupně neuvěřil tvrzení žalované,

že se dohodla se zaměstnancem žalobkyně Ing. P. Š. na změně ujednání o dodání

permanentek tak, že svědek je vytiskne sám. Toto tvrzení bylo sice podpořeno

výpověďmi svědků Ing. Š., P. a Ing. N., soud prvního stupně je však vyhodnotil

jako nevěrohodné; poslední dva svědci uvedli, že se o dohodě dozvěděli pouze

zprostředkovaně, přičemž svědek Ing. N. je zetěm jednatele žalované V. S. a

svědek P. je blízkým přítelem svědka Š. Svědci PaedDr. V. L., Ing. K. R. a Ing. R. B. o možnosti využívat halu žalované nevěděli a ani permanentky neviděli. Svědek Ing. K. R. uvedl, že sice podepsal evidenční listy o převzetí

permanentek, avšak neprověřoval, zda byly skutečně předány. Žalovaná

neprokázala ani své tvrzení, že žalobkyni při jednání zastupoval svědek Ing. Š., který s ní měl dohodnout nikoli dodání permanentek, ale pouze zajištění

blíže neurčeného počtu hodin užívání haly, a že tuto službu žalobkyni poskytla. Dopisem ze dne 19. 6. 2008 žalobkyně žalované sdělila, že od smlouvy odstupuje

z důvodu jejího prodlení s dodáním permanentek. Soud prvního stupně zjištěný skutkový stav poměřoval ustanovením § 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen

„obč. zák.“ (srovnej § 3028 zákona č.

89/2012 Sb.), a dospěl k závěru, že

účastnice uzavřely dvě inominátní smlouvy, jejichž předmětem bylo dodání celkem

60 kusů permanentek, přičemž permanentky, každá v hodnotě 5.000,- Kč, měly

sloužit zaměstnancům žalobkyně k možnosti využití tenisové haly provozované

žalovanou. Pojem „permanentka“ soud prvního stupně vyložil s odkazem na závěry

obsažené v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2010, sp. zn. 33 Cdo

1956/2007, tak, že se jedná o listinu, v níž je inkorporována určitá hodnota,

která jejího nabyvatele opravňuje k jejímu uplatnění u dodavatele namísto

peněz. Za hodnotu, která je v permanentce inkorporována, pak může být jejímu

držiteli poskytnuta služba nebo umožněn vstup apod. Závazek žalované z

inominátních smluv dodat žalobkyni permanentky nezanikl splněním (nebylo ani

prokázáno, že i přes nedodání permanentek žalovaná poskytla žalobkyni

protiplnění). Žalobkyně dne 19. 6. 2008 platně odstoupila od uzavřených smluv,

neboť uplynula přiměřeně dlouhá doba od sjednané doby plnění (tj. od 6. 12. 2006), a žalobkyně tak byla oprávněna od smlouvy odstoupit (v tomto ohledu

odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2006, sp. zn. 30 Cdo

1641/2006, a ze dne 13. 2. 2007, sp. zn. 29 Cdo 1237/2005). Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. ledna 2012, č. j. 16 Co 410/2011-170,

rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalobu o zaplacení 300.000,- Kč s

příslušenstvím zamítl, a rozhodl o náhradě nákladů řízení účastníků před soudy

obou stupňů a o náhradě nákladů řízení státu. Poté, co zopakoval důkazy

listinami a výslechem svědka Ing. P. Š., vzal za prokázané, že na podzim roku

2006 byla mezi žalovanou a zaměstnancem žalobkyně Ing. Š. uzavřena dohoda,

podle níž měla žalovaná umožnit zaměstnancům žalobkyně po dobu zimní sezony

užívat tenisové kurty poté, co se prokážou průkazkou či jiným listinným

průkazem, tzv. permanentkou. Bylo dohodnuto, že permanentky zhotoví Ing. Š. a

sám je bude distribuovat mezi zaměstnance armády. Na základě této dohody

podepsal nadřízený Ing. Š. objednávky na dvakrát třicet kusů permanentek a

žalobkyně žalované zaplatila na základě dvou faktur celkem 300.000,- Kč. Tyto

skutečnosti odvolací soud zjistil z výpovědi svědka Ing. Š., z čestných

prohlášení R. P. a Ing. P. N., z protokolů Policie ČR o výslechu obviněného

Ing. L. K., svědků Ing. R. B., V. S. a Ing. P. N. a z úředního záznamu

sepsaného s V. S., které podporovaly tvrzení žalované. Za zásadní přitom

považoval výpověď svědka Ing. Š., který je trestně stíhán za zpracování

podkladů o úhradě fiktivní dodávky šedesáti kusů permanentních vstupenek, a

proto, jak uzavřel, bylo by v rozporu s logikou věci, aby svědek potvrdil

obranu žalované ohledně dohody o tom, kdo permanentky vyhotoví, neboť tato

skutečnost je pro něj přitěžující. Navíc všichni svědci v trestním řízení

shodně vypověděli, že ujednání účastníků nesměřovalo k dodání a koupi

permanentek, ale k umožnění čerpání služby.

Odvolací soud tak oproti soudu

prvního stupně, který na základě dvou objednávek a faktur dovodil, že předmětem

ústní dohody bylo dodání a koupě permanentek, dospěl k závěru, že předmětem

smluv bylo umožnění využití tenisových kurtů žalované zaměstnanci žalobkyně po

předložení určitého průkazu. Obě smlouvy kvalifikoval jako smlouvy

nepojmenované podle § 51 obč. zák., které splňují požadavek určitosti. Za

nepodstatný považoval rozpor v tvrzení účastníků, zda se jednalo o pronájem

tenisové haly nebo pronájem tenisových kurtů. Nepřikládal význam ani tomu, zda

zaměstnanec žalobkyně vyrobil či nevyrobil permanentky, zda zaměstnanci

žalobkyně věděli či nevěděli o možnosti využívání kurtů žalované a zda tyto

kurty skutečně využívali, nebo zda žalovaná vedla přehled využívání kurtů. Nepřípadným shledal odkaz soudu prvního stupně na rozhodnutí Nejvyššího soudu

sp. zn. 33 Cdo 1956/2007. Vzhledem k tomu, že si účastnice nesjednaly možnost

odstoupení od předmětných smluv a nebyl k tomu shledán ani žádný zákonný důvod,

žalobu zamítl.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, jehož přípustnost

dovozuje z § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. a důvodnost z § 241a odst. 2 písm. b/ a § 241a odst. 3 o. s. ř. Zpochybňuje závěr odvolacího soudu, že předmětem

uzavřených inominátních smluv bylo umožnit jejím zaměstnancům po předložení

určitého průkazu využití tenisových kurtů žalované. Namítá, že provedeným

dokazováním bylo prokázáno, že byly uzavřeny smlouvy na dodání 60 kusů

permanentních vstupenek. S připomenutím pravidel pro výklad právních úkonů

podle § 35 odst. 2 obč. zák. má za to, že z jazykového vyjádření obsaženého v

objednávkách z 27. a 29. 11. 2006 je jasné, že v nich projevená vůle směřovala

k nákupu 60 kusů permanentek po 5.000,- Kč a k jejich dodání na adresu jejího

vojenského útvaru. Z protokolu o výslechu obviněného Ing. L. K. vyplývá, že k

dodání 60 kusů permanentních vstupenek směřovala i vůle jejího zástupce, který

smlouvy uzavřel. Svědek Ing. Š. nebyl tím, kdo vyjadřoval její vůli navenek,

nýbrž to byl Ing. L. K., který podepsal objednávku ze dne 29. 11. 2006; ten v

rámci výslechu uvedl, že podepsanou objednávkou sledoval dodání permanentních

vstupenek, a nikoli samotné umožnění využití tenisových kurtů. Žalobkyně

oponuje závěru odvolacího soudu, že uzavřené smlouvy jsou určité, argumentací,

že v odůvodnění napadeného rozhodnutí absentuje závěr, jaké konkrétní plnění se

jí žalovaná zavázala poskytnout (zejména co do rozsahu, četnosti a časového

objemu využití kurtů) za cenu 300.000,- Kč. Poukazuje na to, že samotná

žalovaná neví, co bylo předmětem uzavřených smluv. Nejprve tvrdila, že jím bylo

dodání permanentek, které byly dodány prostřednictvím Ing. Š., posléze, že se

jednalo o nájemní smlouvy; jednatel žalované V. S. pak uvedl, že hodiny nebyly

přesně domluveny a že „absolutně neví, kolik hodin vojáci odehráli“. Odvolacímu

soudu dále vytýká, že nepřihlédl k tomu, že v daném případě nedodržela postup

podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, neboť tím, že před

uzavřením předmětných smluv neoslovila jiné dodavatele než žalovanou, porušila

zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace; v důsledku

toho měly být předmětné smlouvy posouzeny jako absolutně neplatné ve smyslu §

39 obč. zák. Z uvedených důvodů navrhla, aby Nejvyšší soud rozsudek odvolacího

soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení. V řízení o dovolání bylo postupováno podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského

soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012, dále opět jen „o. s. ř.“ (srovnej článek II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb.). Dovolání bylo podáno včas subjektem k tomu oprávněným (§ 240 odst. 1 o. s. ř.)

za splnění podmínek uvedených v § 241 odst. 2 písm. b/ a 4 o. s. ř. a je

přípustné podle § 237 odst. 1 písm. a/ o. s. ř. Podle § 242 odst. 3 o. s. ř. rozhodnutí odvolacího soudu lze přezkoumat jen z

důvodů uplatněných v dovolání. Je-li dovolání přípustné, dovolací soud

přihlédne též k vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a/ a b/ a §

229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek

nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny.

Zatímco zmatečnosti se z obsahu spisu nepodávají, je odvolací řízení zatíženo

vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Dovolací důvod podle § 241a odst. 2 písm. a/ o. s. ř. může spočívat v tom, že

odvolací soud vycházel z jiného skutkového základu než soud prvního stupně,

aniž postupoval podle § 213 odst. 2 o. s. ř., tedy aniž zopakoval relevantní

důkazy, na základě kterých soud prvního stupně zjistil skutkový stav věci. Podle § 213 o. s. ř. odvolací soud není vázán skutkovým stavem, jak jej zjistil

soud prvního stupně (odst. 1). Odvolací soud může zopakovat dokazování, na

základě kterého soud prvního stupně zjistil skutkový stav věci; dosud provedené

důkazy zopakuje vždy, má-li za to, že je z nich možné dospět k jinému

skutkovému zjištění, než které učinil soud prvního stupně (odst. 2). K

provedeným důkazům, z nichž soud prvního stupně neučinil žádná skutková

zjištění, odvolací soud při zjišťování skutkového stavu věci nepřihlédne,

ledaže by je zopakoval; tyto důkazy je povinen zopakovat, jen jestliže ke

skutečnosti, jež jimi má být prokázána, soud prvního stupně provedl jiné

důkazy, z nichž při zjišťování skutkového stavu vycházel (odstavec 3). Zásada vyjádřená v § 213 odst. 1 o. s. ř. neznamená - zejména s přihlédnutím k

zásadám přímosti a ústnosti - že se odvolací soud může bez dalšího odchýlit od

skutkového zjištění, jež soud prvního stupně čerpal z výpovědí účastníků řízení

(popř. svědků), a to především proto, že při hodnocení těchto důkazů

spolupůsobí vedle věcného obsahu výpovědí i další skutečnosti, které, ač nejsou

bez vlivu na posouzení věrohodnosti vypovědí, nemohou být vyjádřeny v protokolu

o jednání (například přesvědčivost vystoupení vypovídající osoby, plynulost a

jistota výpovědi, ochota odpovídat přesně na kladené otázky apod.). Ustanovení

§ 213 o. s. ř. je procesním projevem stěžejního principu občanského soudního

řízení, podle něhož soudem prvního stupně zjištěný skutkový stav sice může

doznat změn v důsledku odchylného hodnocení důkazů, které byly provedeny již

soudem prvního stupně, je však nepřípustné, aby odvolací soud jinak hodnotil

důkazy, které sám nezopakoval (srovnej např. rozhodnutí bývalého Nejvyššího

soudu uveřejněné pod číslem 92/1968 Sbírky rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR). Jinak řečeno, chce-li se odvolací soud odchýlit od skutkového zjištění, které

učinil soud prvního stupně na základě bezprostředně před ním provedeného důkazu

(rozuměj důkazu výpovědí účastníka či svědka), je nutno, aby takové důkazy sám

opakoval, případně provedením dalších důkazů si zjednal rovnocenný podklad pro

případné odlišné hodnocení takového důkazu (srovnej např. rozsudek bývalého

Nejvyššího soudu uveřejněný pod číslem 64/1966 Sbírky rozhodnutí a sdělení

soudů ČSSR, rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 8. 2000, sp. zn. 20 Cdo

1546/99, uveřejněný v časopise Soudní judikatura č. 1, ročník 2001, pod číslem

11, dále jeho rozhodnutí ze dne 18. 10. 2011, sp. zn. 21 Cdo 3103/2010, ze dne

20. 12. 2011, sp. zn. 21 Cdo 4479/2010, nebo ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. 33 Cdo

3019/2010, popř. nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2000, sp. zn. IV.

ÚS

275/98, uveřejněný pod číslem 79 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu České

republiky, svazek 18). Z obsahu spisu je zřejmé, že soud prvního stupně založil svůj závěr o tom, že v

řízení bylo prokázáno, že předmětem smluvních ujednání účastnic řízení bylo

dodání 60 kusů permanentek opravňujících zaměstnance žalobkyně k využití

tenisové haly žalované (se stanovenou dobou a místem dodání permanentek), na

vyhodnocení důkazů výpověďmi slyšených svědků Ing. Š., P. a Ing. N. a

listinných důkazů - zejména objednávek žalobkyně č. 101/2006 a č. 11/2006 ze

dne 27. 11. 2006 a 29. 11. 2006, znějících každá na dodání 30 kusů permanentek,

a faktur č. 33/2006 ze dne 27. 11. 2006 a č. 34/2006 ze dne 6. 12. 2006

vystavených žalovanou, každá na 150.000,- Kč za pronájem tenisové haly v R. -

tzv. 30 kusů permanentek po 5.000,- Kč, a části vyšetřovacího spisu Policie ČR

v Brně, č. j. OKFK-131/TČ-2008-28. Výpovědi slyšených svědků Ing. Š., P. a Ing. N., podporujících obrannou verzi žalované, přitom vyhodnotil - z vyložených

důvodů - jako nevěrohodné. Odvolací soud dospěl k opačnému závěru, podle něhož

předmětem smluv nebylo dodání permanentek, ale samotné umožnění využití

tenisové haly, po zopakování důkazů pouze výslechem svědka Ing. Š. a listinných

důkazů včetně vybrané části vyšetřovacího spisu (protokoly o výpovědi

obviněného Ing. L. K. ze dne 3. 11. 2008 a svědků Ing. R. B. ze dne 25. 9. 2008, V. S. ze dne 25. 9. 2009, Ing. P. N. ze dne 25. 9. 2008 a R. P. ze dne

30. 10. 2007), aniž současně zopakoval také důkazy výpověďmi svědků Ing. P. N. a R. P., které - na rozdíl od soudu prvního stupně - považoval za věrohodné. Tím zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve

věci. Rovněž nelze přehlédnout, že odvolací soud svůj závěr, že „ujednání

účastníků nesměřovalo k dodání a koupi permanentek, ale k umožnění čerpání

služby“, učinil z výpovědí všech svědků (zřejmě Ing. B., S., Ing. N. a P.) v

trestním řízení. Tím ovšem porušil zásadu přímosti (bezprostřednosti), která

platí při provádění důkazu výslechem svědka. Nejvyšší soud již dříve v rozsudku

ze dne 6. 3. 2007, sp. zn. 21 Cdo 731/2006, v souvislosti s možností založit

skutkový závěr, který je určující pro právní posouzení věci samé, na listinném

důkazu - protokolu o výpovědi učiněné v jiném řízení, aniž soud k objasnění

sporných skutečností provedl důkaz výslechem této osoby, zaujal názor, že závěr

o věrohodnosti svědka může soud učinit jen poté, kdy tohoto svědka sám

vyslechne a posoudí, jaký má vztah k účastníkům, k věci, zda vypovídá

přesvědčivě, s jistotou, nebo naopak zmateně, váhavě apod. Učinil-li odvolací

soud dovoláním zpochybněný závěr na základě listinných důkazů (protokolů o

výpovědi svědků učiněných v trestním řízení), pak i tím zatížil řízení vadou,

které mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci ve smyslu § 241a odst.

2 písm. a/ o. s. ř.

Dovolací soud proto rozhodnutí odvolacího soudu zrušil a věc vrátil tomuto

soudu k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem a odst. 3 věta

první o. s. ř.), aniž se mohl zabývat dalšími uplatněnými dovolacími námitkami

vystihujícími dovolací důvod podle § 241a odst. 3 a § 241a odst. 2 písm. b/ o.

s. ř.

O náhradě nákladů řízení včetně nákladů dovolacího řízení rozhodne soud v

novém rozhodnutí o věci (§ 243d odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 19. února 2014

JUDr. Blanka Moudrá

předsedkyně senátu